NOCIONES JURIDICAS BASICAS

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Ángel Jiménez Herreros© Nociones Jurídicas 09/10 TEMA 1: LOS ORIGENES Y LA HISTORIA DEL DERECHO 1.- EL DERECHO Y LA HISTORIA: En los albores de la humanidad reinan la guerra, la violencia, la venganza y la destrucción. Se impone la ley del vencedor y de la venganza. Dentro del ámbito de ésta, una primitiva regulación exige la igualdad entre el daño y el acto vengativo: la Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente se admite la compensación económica y el rescate de la ofensa, donde la víctima prefiere unas cabezas de ganado a ejercitar su venganza sobre el que le ofendió.- Dentro de las experiencias históricas en el mundo del Derecho, entre los llamados Derechos de la Antigüedad, el que constituye un acontecimiento único y extraordinario es el Derecho de Roma.- 2.- LAS FUENTES HISTÓRICAS DEL DERECHO: Fuente: Órganos o entes que crean el Derecho, los cuales tienen que estar dotados del poder de emanar o crear preceptos y decisiones jurídicas, en estrecha relación con la potestas política, entendida como dirección o mando de una comunidad de ciudadanos.- Se distingue entre Fuentes de Producción y Fuentes de Conocimiento del Derecho. Las primeras se refieren a los órganos de creación del Derecho y las segundas a los libros , documentos y textos jurídicos en que esas creaciones se concretan y materializan.- La Historia del Derecho es la historia de los textos jurídicos y libros que nos han llegado de las generaciones anteriores.- 3.- LOS DERECHOS DE LA ANTIGÜEDAD: En las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses y las aplican los brujos y sacerdotes, son las denominadas Creencias mágico-dinamísticas y 1

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TEMA 1: LOS ORIGENES Y LA HISTORIA DEL DERECHO

1.- EL DERECHO Y LA HISTORIA:

En los albores de la humanidad reinan la guerra, la violencia, la venganza y la destrucción. Se impone la ley del vencedor y de la venganza. Dentro del ámbito de ésta, una primitiva regulación exige la igualdad entre el daño y el acto vengativo: la Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente se admite la compensación económica y el rescate de la ofensa, donde la víctima prefiere unas cabezas de ganado a ejercitar su venganza sobre el que le ofendió.-

Dentro de las experiencias históricas en el mundo del Derecho, entre los llamados Derechos de la Antigüedad, el que constituye un acontecimiento único y extraordinario es el Derecho de Roma.-

2.- LAS FUENTES HISTÓRICAS DEL DERECHO:

Fuente: Órganos o entes que crean el Derecho, los cuales tienen que estar dotados del poder de emanar o crear preceptos y decisiones jurídicas, en estrecha relación con la potestas política, entendida como dirección o mando de una comunidad de ciudadanos.-

Se distingue entre Fuentes de Producción y Fuentes de Conocimiento del Derecho. Las primeras se refieren a los órganos de creación del Derecho y las segundas a los libros , documentos y textos jurídicos en que esas creaciones se concretan y materializan.-

La Historia del Derecho es la historia de los textos jurídicos y libros que nos han llegado de las generaciones anteriores.-

3.- LOS DERECHOS DE LA ANTIGÜEDAD:

En las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses y las aplican los brujos y sacerdotes, son las denominadas Creencias mágico-dinamísticas y animísticas, basadas en las fuerzas de la naturaleza y en los seres vivos que las dominan; un ejemplo es el Código de Hammurabi, el cual es dictado por el Dios del Sol Shamasc a Hammurabi, que ejerce de intermediario entre el Dios y el Pueblo.-

Se distinguen las siguientes características de los Derechos de la Antigüedad:

1. No se distinguen los preceptos morales y religiosos. No existe el Derecho, como ámbito independiente de la Religión y la Moral.-

2. El Juez, como sacerdote e interprete de la divinidad, el cual decide libremente sin atenerse a reglas preexistentes.-

3. No existe una ordenación o sistema de preceptos con criterios lógicos.-

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4.- DERECHO ROMANO:

El Derecho de Roma ocupa una posición preeminente, por considerarse como el ordenamiento “clásico” o “modélico”, sus razones son las siguientes:

- Ejemplo único de una completa evolución histórica.-- Este ordenamiento jurídico ha tenido una segunda vida, ya que sus

principios y leyes han estado vigentes en los pueblos de tradición romanística hasta nuestros días.-

- El cultivo del Derecho Romano ha dado origen a la investigación y enseñanza, en la que participan todos los países cultos del mundo.-

I.- La civitas romana:

Roma, adopta la forma de polis, civitas o Ciudad Estado, siendo en LO MILITAR un fuerte o recinto amurallado, en LO RELIGIOSO posee un Templo en el interior del recinto y en LO POLITICO se ejercía el imperium, primero el rex en la Monarquía, y después los dos cónsules en la República, los cuales estaban asesorados por el Senado y donde las decisiones de la colectividad se sometían como leyes a comicios o asambleas populares.-

Las reglas por las que se regían los procesos eran custodiadas por el colegio de los pontífices, donde todavía se hallaban mezclados los rituales religiosos (fas) y los procedimientos civiles ( ius). Los Juristas Laicos sustituyen a los Sacerdotes y con la publicación de la Ley de las XII Tablas se consagran las costumbres de los mayores o antepasados, iniciándose una labor de interpretación.-

Las primitivas formas de actuar en juicio son las acciones de la ley (legis actiones) donde prevalece la iniciativa de los litigantes y el pretor pone paz entre ellos y encauza el litigio para someterlo a un juez o árbitro.-

Se identifica la posesión con la cosa poseída y el derecho de servidumbre con el paso o camino sobre el que se ejercita.-

Para transferir la propiedad debían celebrarse los actos de la mancipatio negocio simbólico con el peso y la balanza) o de la cesión ante el magistrado (in iure cessio). Sobre los objetos de esta propiedad el romano ejercita la vindicatio o revindicatio, reclamación de la cosa que le pertenece.-

Las obligaciones o relaciones entre los ciudadanos que se comprometen unos (deudores) con otros (acreedores) a dar, hacer o prestar alguna cosa, están dominadas por el vínculo que nace, primero, con la aportación como garantía del propio cuerpo (nexum) y después con el patrimonio.-

Otras acciones que nacen de obligaciones que surgen de delitos: hurtos, daños, lesiones, injurias. En estas obligaciones se distingue el dolo, intención de causar daño, y la culpa, negligencia o falta de diligencia que ocasiona el daño.-

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La Familia y las Relaciones Familiares la domina la potestas del partefamilias: sobre la mujer la manus, sobre los esclavos la dominica potestas. Todos los sometidos a la potestad del padre de familia forman la familia agnaticia, diferente por ello de la familia cognaticia, unida por vínculos de sangre.-

Los sometidos a la potestad del padre se consideran herederos suyos y necesarios (heredes sui et necesari) y la herencia, entidad universal de créditos y deudas, se transfiere a ellos desde la muerte del causante.-

Esta concepción individualista y cerrada del antiguo patriciado romano, con la aceptación de los principios tradicionales, se ve pronto superada por la influencia de una serie de factores políticos, sociales y económicos que llevan a un sistema jurídico mas abierto y progresivo. La sublevación de los plebeyos, o clase menos favorecida, consiguen la progresiva equiparación de la clases sociales y la igualación de los plebiscitos, la constitución de la civitas patricio-plebeya alcanza su apogeo en los s. III y II a.C.-

II.- El Imperio Romano y El Derecho Clásico:

Después de un largo período de crisis y a pesar de los cambios y avatares políticos, los últimos siglos de la República son fecundos en el mundo del Derecho y en la búsqueda de nuevos postulados de la justicia. Los grandes maestros de la República realizaron un labor de orden y sistematización de las decisiones, reglas e instituciones jurídicas. En su labor creadora, decidieron gran número de casos y establecieron reglas y doctrinas seguidas después por los juristas del Principado.-

El Principado representa un equilibrio entre los órganos de la antigua constitución republicana, y la nueva administración de funcionarios imperiales.-

En este período tiene lugar el apogeo de la cultura jurídica, llamada “clásica” o “modélica”, todo ello debido a la labor de los juristas que en un sentido real y práctico, siempre apegados a los conflictos reales de los ciudadanos, supieron crear los cimientos de un Derecho de valor universal.-

El Derecho, como decía Cicerón, se forma por el devenir de los siglos y se consolida por el uso y la antigüedad (saeculis et aetatibus, usuc ac vetustate) y se adaptan a los nuevos tiempos y circunstancias, por lo que sugieren al Pretor nuevas acciones y medios procesales que mantienen al Derecho en continuo dinamismo y adecuada adaptación a las cambiantes circunstancias sociales.

Se crea un nuevo procedimiento más ágil basado en la fórmula o documento escrito en el que se concretan peticiones de las partes en el proceso y la orden que el Pretor da al juez de dictar sentencia. El proceso aparece dominado por la iniciativa y voluntad de las partes, donde se acuerda someter a litigio a la decisión de un juez privado o árbitro. Se separa así las cuestiones de Derecho, que decide el Pretor, y la comprobación de los hechos, que realiza el juez.-

En materia de propiedad y posesión además de permitirse la recuperación de la cosa por el propietario o dueño que ha perdido su posesión

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o relación con la misma con la acción reivindicatoria, el Pretor crea la acción publiciana para proteger al poseedor de buena fe en tanto transcurre el tiempo necesario para adquirir la propiedad por usucapión.-

En los derechos de obligación, la creación de los contratos consensuales: compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato tienen una mayor relevancia la voluntad de las partes sobre el formalismo de los antiguos contratos verbales, sponsio y stipulatio. Los nuevos contratos se basan en el recíproco consentimiento de las partes, cualquiera que sea la lengua o signo con tal de que manifestase claramente la efectiva voluntad de los contratantes.-

En materia de delitos, la jurisprudencia gira en torno a Lex Aquilia de damno, donde el dolo y la culpa aquiliana, se diferencia por la intención de causar daño o solo faltar a la diligencia debida.-

En el derecho de la familia y de la herencia, la labor del Pretor, inspirada por la jurisprudencia, ofrece nuevos cauces y medios procesales a los parientes de sangre hasta hacer prevalecer la familia natural sobre la agnaticia. En el matrimonio libre, la mujer ya no está sometida a la manus del marido, hace que tenga plena capacidad para disponer de sus bienes. Los hijos de familia, aunque permanezcan bajo la patria potestas, se les reconoce progresivamente capacidad negocial y procesal. La herencia adquiere un sentido exclusivamente patrimonial.-

III.- El Dominado y la crisis del Imperio Romano:

La crisis se produce por una serie de factores internos y externos, la influencia del espíritu de Roma y la prevalencia de lo romano se deteriora hasta perder su primacía frente al provincianismo que domina al Ejército y se infiltra en el poder político. Un paso importante lo da el Emperador Antonino Caracalla cuando en el año 212 d. C concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio. El Cristianismo fue un factor importante de disgregación del Imperio. Constantino, con el Edicto de Milán, confirma la tolerancia hacia la nueva fe cristiana, que cambia de enemiga religión a religión oficial de la nueva Monarquía de derecho divino.-

Con el Dominado aparece un nuevo sistema político, en el que el Príncipe se convierte en Señor (Dominus), y los ciudadanos en súbditos, se instaura un sistema de Monarquía absoluta o autocracia.-

Sin embargo, la historia del Derecho romano continúa en Oriente en el Imperio Bizantino, que se extiende en un largo período histórico hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en el siglo XV d. C.

Especial relevancia tuvo el emperador Justiniano, el cual realizó la

gran compilación de CORPUS IURIS, formado por:- DIGESTO, recoge los iura o escritos de los juristas clásicos.-- CÓDIGO, compilación de leyes imperiales.-- NOVELAS, nuevas leyes justinianeas.-

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El nuevo Derecho que se instaura se caracteriza por el predominio del poder imperial, el emperador reúne en sus manos los medios de producción e interpretación del Derecho, y sus constituciones imperiales (leges) tienen una aplicación general y son de obligado cumplimiento.-

El nuevo procedimiento cognitorio oficial se generaliza cuando en el año 342 se suprime las distinciones entre acciones civiles y pretorias, acciones y excepciones, acciones directas y útiles, y de otros medios y recursos procesales que habían dado la perfección técnica al proceso clásico; confundiéndose numerosos conceptos jurídicos, que tenían un fundamento procesal, como propiedad y posesión, prescripción y usucapión.-

En derecho de obligaciones, las acciones pretorias por el hecho (in factum) se sustituyen por una general acción de palabras prescritas y se confunden y unifican las acciones.-

En el derecho hereditario, se unifican acciones de los dos sistemas de la herencia civil y pretoria y triunfa definitivamente el parentesco natural y los derechos sucesorios de la mujer con respecto a sus hijos y ascendientes.-

El derecho postclásico se caracteriza por el vulgarismo, la tendencia corruptora y simplificadora, influenciado por las costumbre provinciales y la práctica judicial, lo que hace plantearse el valor que debe darse a la costumbre, sobre todo cuando es contra la ley; mientras que para Constantino niego que la costumbre tenga fuerza para derogar la ley, Justiniano lo admite.-

Para la evolución del Derecho tienen los libros de Instituciones, o exposiciones destinadas a la enseñanza del Derecho una especial importancia, siendo un ejemplo de ello la obra Instituciones de Gayo, la cual ha tenido en su sistemática y clasificaciones, una gran influencia en los modernos códigos civiles.-

IV.- La organización territorial del mundo romano: provincias, colonias y municipios:

El incesante avance de las legiones lleva a la incorporación de nuevas provincias (de pro vincere: para vencer), lo que hace que Cesar y su hijo adoptivo Octavio Augusto inicien un proceso de romanización de las provincias. Conceden la ciudadanía y la latinidad a los provinciales a los que imponen sistemas de gobierno semejantes a los romanos. Se crean colonias y municipios con los mismos órganos de gobierno de Roma. Vespasiano concede el privilegio de la latinidad a las comunidades ibéricas en el 70 d.C.-

El régimen de la colonias en la Bética hispana lo recoge la Lex Ursonensis o Ley de Osuna del año 44 a. C, donde se expone el tipo de gobierno de la Colona y el procedimiento que se aplicaba de las acciones de la ley.-

La Lex Iulia Municipalis y la Lex Irnitana (Ley de Irni), recoge las numerosas competencias que tenían los magistrados en los sistemas de gobierno de los municipios en la Bética. Recogiendo además noticias sobre el régimen jurídico y económico de los municipios y sobre el proceso provincial.-

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5.- DERECHO MEDIEVAL:

En occidente la obra de mayor importancia fue la Lex Romana Visgothorum, o Breviario de Alarico, la cual es una recopilación de leyes imperiales romanas y de textos jurisprudenciales y representaba el Derecho culto y oficial frente a los usos y costumbres del Derecho germánico.

El Derecho medieval se forma por la fusión de los elementos romanos y germánicos con la inspiración cristiana del Derecho canónico, caracterizándose por la diversidad de fuentes y ordenamientos territoriales y locales.-

Durante la Reconquista, destacan las “fazañas”, sentencias judiciales a las que se atribuye el valor de crear precedentes que vinculan a los jueces posteriores. Las costumbres locales hacen que se retorne a un primitivismo jurídico.-

El descubrimiento del Digesto en el siglo XII supone un regreso a las fuentes romanas, un ejemplo de ello en España es, el Código de las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio, el cual estaba inspirado en el Corpus Iuris y en los glosadores y canonista, armoniza estos sistemas con el Derecho castellano.-

Otra obra destacable del Derecho medieval español es el Ordenamiento de Alcalá, de Alfonso XI, donde se consideran con fuentes supletorias del Derecho castellano lo fueros municipales y las Partidas, reconociendo oficialmente la recepción romano-canónica.-

6.- DERECHO MODERNO:

El Derecho común es como un ordenamiento universal basado en el Derecho romano, el cual debía prevalecer sobre los particularismos locales y regionales.-

Frente a las tendencias prácticas de los glosadores y comentaristas (mos italicus), se inicia un movimiento humanista (mos gallicus). Se pretende construir históricamente el Derecho de Roma en sus distintas fases de formación, liberándolo de las distintas alteraciones introducidas por los compiladores y comentaristas.-

En el s. XVII, la Escuela del Derecho Natural defendía un derecho universal para todos los pueblos fundado en el Derecho Romano, considerado como la suprema razón escrita.-

En el s. XIX, la Escuela histórica alemana considera el derecho de un pueblo como el producto espontáneo de su propio espíritu.-

En Castilla, en la Edad Moderna, destacan tres grandes recopilaciones, el Ordenamiento de Montalvo bajo de la época de los Reyes Católicos, la Nueva Recopilación de 1567 y la Novísima Recopilación de 1805, aunque de

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carácter oficial, tienen diversas procedencias y no se fusionan en un conjunto uniforme en cuanto a su forma y su contenido.-

TEMAS 2 Y 3 (NO ENTRAN)CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERÉS

JURISTAS: Se dedican al estudio y a la práctica del Derecho y hacen de la jurisprudencia su profesión. Las funciones de los juristas tradicionales eran:

- Respondere, dar respuesta a casos concretos planteados.-- Agere, aconsejar sobre las acciones a ejercitarse en los casos

planteados.-- Cavere, proporcionar modelos o esquemas de actos o negocios

jurídicos.-

JURISTA PRÁCTICO ACTUAL: Está representado por la figura del abogado, siendo sus funciones:

- Asesoramiento.-- Asistencia en la redacción de documentos o en la realización de

contratos o negocios.-- Asistencia e intervención ante los funcionarios, cargos u órganos

administrativos o ante los tribunales de este mismo carácter

SISTEMA JURÍDICO ABIERTO: Consiste en un Derecho vivo y jurisprudencia, en continua creación y evolución mediante las decisiones casuísticas, o sentencias que se dan para cada caso, de los jueces y tribunales. Ej. Derecho Inglés o Americano.-

SISTEMA JURÍDICO CERRADO: Consiste en un Derecho escrito y compilado en un cuerpo o código. Ej: Derecho europeo continental.-

DERECHO PRIVADO EUROPEO: Se trata de instrumentos legislativos para la coordinación de las regulaciones de los Estados miembros de la Unión sobre materias importantes.-

El CODIGO CIVIL DE NAPOLEÓN (1804), influyó poderosamente en las codificaciones de numerosas naciones europeas y americanas. En España influyo de forma decisiva en el proyecto de García Goyena (1851) y en el Código Civil de 1889, que es el actual que tenemos, con las correspondientes modificaciones que desde su publicación se han ido produciendo.-

DERECHO INGLES Y AMERICANO: Como prototipo del sistema abierto, o en continua evolución, los jueces deciden sobre los casos concretos aplicando, la técnica del precedente. Se considera al precedente como base y el impulso evolutivo y creador del Derecho. La sentencia no es adoptada como precedente hasta que no es aceptada por un juez sucesivo.-

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COMMON LAW: Se considera como un ordenamiento jurídico superior que puede ser aplicado y conocido únicamente por los jueces y desarrollado por éstos mediante decisiones inspiradas en la equidad.-

FUENTES DEL DERECHO ESPAÑOL: Son las siguientes:

- Ley : norma estatal y escrita diferenciada por su procedencia del órgano legislativo y por los especiales requisitos de su formulación.-

- Costumbre : Uso social que es fuente de decisiones y reglas jurídicas, ésta se usara solo en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público y que resulte probada por la parte que alega.-

- Principios generales del Derecho : Ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, éstos se aplicaran en ausencia de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.-

JURISPRUDENCIA: Criterios seguidos en las sentencias de los jueces y tribunales o, incluso, las sentencias dictadas por éstos. La jurisprudencia tiene un valor y eficacia distintos en los sistemas abiertos y en los cerrados. El Código Civil Español (1889) recoge que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico y que jueces y tribunales resolverán los casos que tengan conocimiento siguiendo el sistema de fuentes establecido.-

El recurso que se pone ante el Tribunal Supremo es el recurso de casación.-

INTERPRETACIÓN DEL DERECHO: Según el Código Civil Español (1889) “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y en la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.-

DERECHO PÚBLICO: Regula una relación jurídica en la que interviene un ente público – básicamente el Estado - , debido a la potestad de que está investido a los efectos de ordenar la vida social.-

DERECHO PRIVADO: Regula las relaciones sociales, que tienen eficacia jurídica, celebradas entre personas particulares o privadas que por serlo se sitúan en un plano de igualdad.-

DERECHO GENERAL: Conjunto normativo que regula la vida social en su aspecto mas amplio o completo, es el Derecho Civil.-

DERECHO ESPECIAL: Aquellas otras materias en las que su conjunto normativo tiene un ámbito o campo de regulación y aplicación concreto y determinado.-

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DERECHO ESCRITO: Conjunto ordenado de normas y conceptos escritos de distinto rango que configuran un todo orgánico.-

DERECHO CONSUETUDINARIO: Normas expresadas en la costumbre, que se va conformando en el tiempo, de forma constante, provocando en la conciencia de las personas un valor de obligatoriedad.-

TEMA 4. LAS DISTINTAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.-

1.- CONCEPTO Y RASGOS DE CADA DE LAS DISCIPLINAS:

Con independencia del carácter unitario del Derecho, cada vez que una disciplina ha reunido una coherencia material; unos principios informantes comunes; y una ordenada sistematización de sus contenidos, se ah reconocido por la comunidad de estudiosos como materia independiente.-

2.- LAS DISCIPLINAS DE DERECHO PÚBLICO:

I.- Derecho Constitucional:

El Derecho Constitucional es el conjunto normas jurídicas que configuran la estructura y organización del poder político en un sociedad determinada y, al tiempo, expresan el conjunto de derechos y deberes fundamentales que se le reconocen al individuo en general y, en particular, a quienes ostentan la condición de nacionales.-

El principal objeto del Derecho Constitucional es el contenido de la propia Norma Fundamental del Estado representada, normalmente, en un texto escrito de rango superior al resto del ordenamiento denominado Constitución.-

La Constitución es una norma de carácter rígido, que para su modificación se encuentra sometida a un proceso complejo, para asegurar así su vigencia.-

El Derecho Constitucional general o Derecho Político es aquel que tiene por objeto el estudio de ese conjunto de órganos e instituciones fundamentales en los que se organiza el poder político del Estado.-

Ya Aristóteles, aunque no llegó a formular una teoría constitucional, realizó una triple división entre lo que denominó formas puras y formas impuras de gobierno. En las primeras se recoge la monarquía, la aristocracia y democracia, en éstas gobierna un individuo, un selecto grupo o todos y persiguen alcanzar el interés general de los gobernados. En las segundas se encuentran la oligarquía y la demagogia, en éstas el poder se corrompe bien por la búsqueda del interés particular de quien ejerce el propio poder o bien porque aunque gobiernen todos, un mal ejercicio del poder lleva al caos y al desgobierno.-

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En Roma también puede constatarse una estructura de organización y división del poder político, denominándose “pureza del régimen republicano”, el cual se organizó como un sistema de constitución no escrita, apoyándose en tres pilares fundamentales:

- Los Comicios o Asambleas Populares. (Poder Legislativo).-- El Senado. (Función consultiva).-- Las Magistraturas. (Poder Ejecutivo).-

El estudio particularizado del Derecho Constitucional como rama autónoma del Derecho surge en el S. XVIII, motivado entre otros factores por la aparición de la primera Constitución Francesa de 1791.-

Para Kelsen la Constitución presenta una principal acepción lógico-jurídica que es capaz de independizase de cualquier sentido jurídico- positivo, es decir la Constitución es la Norma Fundamental que no debe su creación a un proceso establecido con anterioridad en un norma jurídica previa.-

Los criterios de clasificación de los textos constitucionales son:

- Se distinguen entre constituciones escritas, texto normativo en que se recogen, por escrito, la organización del Estado y el conjunto de deberes y derechos que en el mismo se reconocen; y no escritas, una organización del poder político que no se sustenta en ningún texto específico, sino en costumbres o usos políticos, mantenidos durante mucho tiempo.-

- Se distinguen según el origen que ha dado lugar o provocado el surgimiento del texto constitucional, pudiéndose ser: Otorgadas (el Rey en el ejercicio de su propio poder otorga un texto constitucional al pueblo); Impuestas ( el Parlamento impone un texto constitucional al Rey); Pactadas ( de naturaleza mixta, no existe una única fuente de procedencia); y Aprobadas por la soberanía popular ( proceden del reconocimiento de que el poder reside en el pueblo).-

- En cuanto a su contenido, en un texto constitucional se distingue una Parte Dogmática (situada normalmente en el comienzo del articulado, enuncia el conjunto de deberes y derechos reconocidos por el texto en primer lugar a todo individuo y después a sus propios nacionales); y una Parte Orgánica ( trata de la organización del Estado, a través de la estructuración en los tres poderes tradicionales ya enunciados).-

La Constitución Española de 6 de Diciembre de 1978, en cuanto a su estructura presente una factura clásica, incorpora una parte dogmática y una parte orgánica, aunque presenta algunos contenidos novedosos no solo respecto a textos constitucionales españoles anteriores si no a Constituciones de países del entorno.-

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Antes de las dos partes clásicas citadas, se introduce en el texto constitucional un Preámbulo y Título Preliminar. En el Preámbulo se expone el modelo de sociedad que se pretende y que se sustenta en los principios y valores enunciados, que se constituyen como informantes del resto del texto. En su contenido se expresan valores y principios importantes, como son la justicia y la libertad, la promoción del bien común, el acatamiento a la ley, por gobernantes y gobernados, que se consagra en el Estado de Derecho; la consecución de un orden social y económico justo, el respeto a la diversidad social y el favorecimiento de la paz y la colaboración entre naciones y pueblos del planeta.-

El Titulo Preliminar expone de forma sintética la estructura de todo el texto, en el se enuncian los tres pilares fundamentales sobre los que se asienta el orden constitucional, es decir, el Estado social y democrático, la Soberanía Popular y la Monarquía Parlamentaria.-

En el Art. 2 del Titulo Preliminar queda establecido el modelo territorial del Estado que conjuga la indisoluble unidad y solidaridad de España con el derecho a la autonomía de las regiones que la integran.-

El Titulo Preliminar en el Art. 9.3 finaliza enunciando los principios informadores del orden constitucional.-

El estudio de la Constitución Española debe hacerse desde el análisis de la Sentencias del Tribunal Constitucional, el cual tiene la misión de conformar una interpretación correcta de la Constitución y preservar la unidad y coherencia de todo el ordenamiento jurídico.-

II.- Derecho Administrativo:

El Derecho Administrativo se configura como la rama mas importante del ámbito Derecho Público.-

Para definir el Derecho Administrativo es preciso referirse a la Administración , en cuanto que puede decirse que éste es el Derecho que se refiere orgánica y funcionalmente a la Administración. Cuando nos referimos a la Administración no es a un solo ente público, sino mas bien de las Administraciones Públicas.-

Dentro del Derecho Administrativo se integran tanto el conjunto de normas que regulan la conformación orgánica de dicha Administración Pública, como aquellas otras que regulan las relaciones de ésta con otras Administraciones o con los ciudadanos particulares, que adquieren la condición de administrados.-

El principio de separación de poderes que distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial va a tener una gran importancia en la configuración de la Administración Pública y en su funcionamiento.-

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En cuanto a su contenido es irrelevante la fuente de procedencia del Derecho para su calificación como Derecho Administrativo. Así, una norma puede proceder de la potestad normativa de la Administración y no ser de Derecho Administrativo.-

En segundo lugar, no todo precepto que pueda aplicarse a la Administración es Derecho Administrativo, solo es Derecho Administrativo el conjunto de normas que han sido promulgadas específicamente para regular la Administración.-

En tercer lugar, no es necesariamente Derecho Administrativo el Derecho que regula la actuación de la Administración. Tampoco es Derecho Administrativo el Derecho Constitucional que, por ser tal, es el fundamento del resto del ordenamiento jurídico.-

En suma, el Derecho Administrativo comprende aquel conjunto de normas que regulan la estructura de la Administración, así como sus prerrogativas, potestades, deberes y patrimonio.-

III.- Derecho Penal:

El Derecho Penal es una de las ramas mas importantes del Derecho. Su carácter es marcadamente de derecho público. Esta naturaleza de protección de los intereses públicos se basa en distintos argumentos.-

En primer lugar, la relación jurídica objeto de su regulación no puede entenderse como una relación entre particulares.-

La Ley de Enjuiciamiento Criminal concede legitimación activa para el ejercicio de las acciones penales, es decir, posibilita que interpongan una acción penal tanto al Ministerio Fiscal, que actúa en representación de la sociedad, como a los sujetos particulares, a través del acusador particular (representación de un particular) y del acusador popular (representación de la comunicad, aunque sin el carácter oficial que tiene el Ministerio Fiscal).-

El ejercicio de la acción penal del Ministerio Fiscal no se configura como un derecho o como una potestad sino como una auténtica obligación, de ineludible cumplimiento. La única excepción legal a esta persecución de oficio lo constituye los delitos considerados como privados, que solamente son perseguidos previa querella del ofendido, en ausencia de ésta quedan sin sanción este tipo de delitos.-

El Derecho Penal recoge el principio de legalidad penal, es decir, el Poder Legislativo del Estado es quien tiene la potestad de configurar normas para que tipifiquen los delitos y de imponerles a los mismos las sanciones penales correspondientes.-

El Derecho Penal es aquel conjunto de normas de derecho público, que establece determinadas conductas que considera delictivas y determina respecto de las mismas una concreta sanción. La tipificación de estas

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conductas delictivas trata de proteger a la sociedad, defendiendo lo que considera sus intereses fundamentales, sobre la base del respeto a unos valores y principios que son fundamento de la convivencia.-

El Derecho Penal tipifica unas conductas que considera delictivas y las persigue y castiga con una sanción penal, de ahí que estos actos se denominen, asimismo, acciones punibles.-

Toda norma penal consta de dos partes perfectamente diferenciadas:

- En la primera parte se considera como el verdadero precepto que se impone, se trata normalmente de evitar una conducta. Ej: “El que matare a otro...”.-

- En la segunda parte de la normal penal se señala la consecuencia jurídica que deriva de la infracción del precepto, esta parte es la expresión de la sanción penal. Ej: “…será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años…”.-

Es el Derecho Penal un derecho de carácter preventivo o debe ser considerado un derecho represivo, hay que afirmar que el Derecho Penal ha de ser capaz de cumplir simultáneamente la doble función.-

La función preventiva de las normas de Derecho Penal es prioritaria en su finalidad de garantizar la paz social, y otorgar protección a la propia comunidad.

Las normas del Derecho Penal persiguen las conductas delictivas no sólo cuando, después de cometidas, las sancionan, sino también, cuando tratan de evitarlas con el efecto intimidatorio de la pena.-

La norma penal posee un efecto sancionador. Esta eficacia una vez desplegada no sólo repercute en el autor del delito sino que como consecuencia de la sanción efectiva, vuelve a producir un efecto disuasorio no sólo en el propio causante del daño, sino en todo el cuerpo social.-

La sanción se debe entender como una forma de protección social, en cuanto que el delincuente queda excluido de la convivencia durante el tiempo que dura la privación de libertad, evitando conductas similares en un futuro. Junto a todo esto la sanción pretende que su cumplimiento recupere socialmente al reo.-

IV.- Derecho Procesal:

El Derecho Procesal es la parcela del derecho que regula todo lo relativo al desarrollo de los procedimientos que se sustancian ante jueces y tribunales en el ámbito del derecho público.-

El objeto principal del Derecho Procesal es la regulación de los diversos tipos o variantes de procesos.-

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El Derecho Procesal regula la función jurisdiccional del Estado, que tiene como misión la aplicación objetiva del derecho material en el curso de un proceso.-

Los Principios Procesales son los presupuestos que condicionan la actuación del órgano jurisdiccional y de las partes intervinientes. Se suele distinguir entre:

o Principios Esenciales, los cuales se dan en todo tipo de procedimiento, destacando entre ellos el principio de contradicción y el principio de igualdad entre las partes, su vigencia se extiende a todo tipo de procesos ya sean civiles o penales.-

o Principios Técnicos, los cuales pretenden alcanzar distintas finalidades en cada uno de los procesos en los que son de aplicación, variando dependiendo que se trate de jurisdicción civil o penal.-

La capacidad procesal es la concreción de la capacidad de obrar en el ámbito procesal, supones la facultad de ejecutar los actos procesales necesarios para el desenvolvimiento del proceso. La incapacidad procesal se suple mediante la representación legal para menores de edad, enajenados mentales y otros supuestos.-

Las partes intervinientes en un proceso deben estar legitimadas, esta legitimación se denomina activa cuando se refiere al actor o demandante, que es quien plantea al órgano judicial la pretensión. Se denomina legitimación pasiva al demandado o persona ante quien se plantea dicha pretensión.-

En todo proceso civil hay dos partes que defienden posiciones contrapuestas, lo mismo ocurre en procesos laborales y contenciosos-administrativos, ya que pueden considerarse variantes del proceso civil.-

Dentro del procedimiento civil se distingue entre:o Proceso ordinario, el cual se usa para dar solución a cualesquiera

controversia jurídica con independencia de cuál sea la materia objeto de debate.-

o Procesos especiales, aquellos previstos en la legislación procesal para resolver determinados conflictos jurídicos previamente determinados.-

La tutela efectiva trata de garantizar que toda persona tenga efectivo derecho de solicitar de la instancia jurisdiccional que proceda, la defensa de su presunto derecho lesionado. El derecho de tutela efectiva se halla reconocido como derecho fundamental en la Constitución.-

La incardinación del tratamiento de la presunción de inocencia puede situarse en el ámbito del derecho procesal, como derecho adjetivo que regula el proceso, o en el ámbito del derecho penal, como derecho sustantivo que regula el delito.-

La presunción de inocencia es el derecho que tiene el acusado de un delito a que se presuma su inocencia hasta que no resulte probada su

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culpabilidad. En el supuesto de que falten o sean insuficientes, las pruebas que pueden incriminar al procesado, el Juez o tribunal penal tiene la obligación de absolver al acusado.-

El recurso procesal es un medio de impugnación de una resolución judicial. Las resoluciones judiciales que pueden ser objeto de recurso son:

- La providencia.-- El auto.-- La sentencia o fallo judicial.-

Como lo que se pretende es la modificación en todo o en parte una resolución judicial, el recurso provoca un nuevo procedimiento que generalmente se sustancia ante un órgano judicial superior a aquel que dictó la resolución.-

La legitimación para interponer un recurso corresponde a las partes intervinientes en el proceso.-

V.- Derecho Financiero y Derecho Tributario:

El Derecho Financiero es una parcela del Derecho que pertenece al conjunto del derecho público, en cuanto que los intereses que defiende y garantiza son intereses de la comunidad en su conjunto, procede directamente del Derecho Administrativo.-

El objeto de su normativa y de su estudio es la actividad financiera de las Administraciones, siempre que se tenga por finalidad la consecución de los recursos e ingresos que se precisan para afrontar el gasto público que aquellas realizan en interés de la sociedad. En resumen, el Derecho Financiero regula jurídicamente la actividad financiera efectuada por los entes públicos.-

El Derecho Tributario es la parcela jurídica que procede del Derecho Financiero, su objeto y normativa es el régimen jurídico del tributo. Son tributos todas las prestaciones de carácter monetario, que los distintitos entes públicos tienen la potestad de exigir de forma imperativa a los administrados, con el fin de conseguir los recursos necesarios para la realización del gasto público, que se precisa para satisfacer las necesidades de la sociedad. En resumen, el Derecho Tributario es el conjunto normativo que regula la obtención de los tributos que precisan los entes públicos para cumplir con los fines que tienen encomendados.-

El Derecho Fiscal tiene por objeto el régimen jurídico de los ingresos públicos.-

Dentro del Derecho Tributario se distingue entre:o Derecho Tributario Sustantivo, el cual presenta un contenido material,

por lo que se ocupa de la teoría general del tributo.-

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o Derecho Tributario Procedimental, el cual regula los diferentes procedimientos adoptados por la Administración en atención a la gestión, inspección y recaudación de los tributos.-

VI.- Derecho Internacional Público:

En una visión mas tradicional, este Derecho se basa en la regulación, principalmente, de las relaciones entre los Estados, sus sujetos activos y sus destinatarios. En una visión mas vanguardista el Derecho Internacional Público debe entenderse como el precedente histórico de un deseable Derecho común de la Humanidad.-

La realidad sobre la que se aplica el Derecho Internacional Público es la comunidad internacional, conformada por el conjunto de Estados que la componen.-

Este Derecho presenta un triple contenido:

1. Reglas de conducta que los Estados deben respetar en su relaciones internacionales.-

2. Cierta normativa que regula el funcionamiento de algunas organizaciones internacionales.-

3. Un conjunto de normas que pretenden el reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos en cualquier lugar, con independencia del individuo o del país del que sea nacional.-

Una nota negativa es su falta de vigencia práctica, sobre todo, en momentos de conflicto bélico internacional.-

Algunos autores, han negado su juridicidad, entendiendo que no puede hablarse de una verdadera normativa internacional. Otros, consideran que existe una normativa jurídica internacional, si bien no presenta los mismos rasgos típicos que la normativa interna estatal.-

Sus principales carencias seria la ausencia de.1. De un legislador para dictar las normas.-2. De unos tribunales que las aplicasen.-3. De una ejecución imperativa que las hiciese cumplir o sancionase su

incumplimiento.-

El Derecho Internacional Público no precisa para su nacimiento y existencia de un legislador determinado, ya que su principal fuente de conocimiento del Derecho ha sido tradicionalmente la costumbre internacional, por lo que su fuente de producción del Derecho es la propia comunidad internacional.-

Además los Tratados Internacionales, que emanan del propio consenso entre los Estados, y las Organizaciones Internacionales, son las fuentes

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principales de producción del Derecho Internacional Público, configurándose, a la vez, como destinatarios de las normas por ellos mismos creadas.-

El Derecho Internacional Público contribuye a resolver de forma pacífica los conflictos que se plantean en el orden internacional y, al tiempo, constituye un eficaz instrumento para regular la convivencia favoreciendo la paz y la solidaridad entre los Estados.-

3.- LAS DISCIPLINAS DEL DERECHO PRIVADO:

I.- Derecho Civil:

El Derecho Civil es el derecho privado por antonomasia y el prototipo de derecho general.-

Para identificar al Derecho Civil con el contenido actual es preciso referirse a al recepción del derecho romano justinianeo en el Medievo, desde el estudio de los de la Compilación,.

Esta caracterización del Derecho Civil como de Derecho Privado se debe a que la parte mas importante se refiere a conceptos, categorías e instituciones que se incardinan en el ámbito de la regulación de las relaciones entre particulares.-

En la actualidad, después de la segregación del Derecho Mercantil y del Derecho Laboral, el Derecho Civil tiene por objeto la regulación de la vida del individuo en su ámbito más privado o particular. También es objeto de éste, los derechos de la personalidad, regulándose el concepto de persona, con sus manifestaciones de capacidad jurídica (aptitud para ser titular de derechos y obligaciones ) y capacidad de obrar (facultad de disposición de los derechos y de las obligaciones de los que se es titular).-

Los contenidos que configuran el actual Derecho Civil se han sistematizado por la continua evolución que éste ha tenido y que a continuación relatamos:

- El esquema gayano, influencia de las Instituciones de Gayo, donde se establecían tres grande apartados: Personas, cosas y acciones. El cual es seguido por el Código Civil francés (1804) y por posteriores codificaciones, entre las que se encuentra el Código Civil español (1889).-

- El esfuerzo teórico de la Pandectística alemana y de la Escuela Histórica del Derecho, fundada en Alemania S. XIX, influenció para proceder a dividir o clasificar los contenidos del Derecho Civil en cinco grandes apartados: Una Parte General y 4 Partes Especiales, las cuales son: derechos reales, derecho de las obligaciones, derecho de la familia y derecho de sucesiones.-

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Pero vamos a proceder a estudiar los contenidos de esta disciplina, los cuales se inician con:

- Parte General: se debe a su carácter de derecho general, esta teoría general de importancia para la adecuada comprensión de la teoría del contrato, base y fundamento de las variantes contractuales que pueden presentarse en el propio ámbito del Derecho Civil, pero también en el Administrativo, el Mercantil o el Laboral.-

- Derecho de la Persona: se analiza: Concepto de persona y personalidad.- Manifestaciones de ésta traducida en la capacidad jurídica y

capacidad de obrar.- Concepto de vecindad y nacionalidad.- así como repercusiones en el

actuar jurídico.- Concepto de persona jurídica y sus distintas manifestaciones.-

- Derecho de las cosas: se analiza: El Titular, sujeto del derecho.- El Objeto o cosa, aquel susceptible de ser cuantificado en dinero, es

decir, sobre aquellas cosas o actividades que son evaluables económicamente.-

Los derechos que recaen sobre las cosas son los denominados derechos reales, los cuales presentan dos principales características:

Son derechos reipersecutorios, es decir, persigue a al cosa sobre la que recae con independencia de quien sea su titular.-

Tienen eficacia, es decir, el derecho se ejercita contra todos y no necesariamente frente a una persona concreta y determinada.-

El Derecho de las cosas estudia el concepto de posesión, ni todo propietario es poseedor ni todo poseedor es propietario.-

El derecho de propiedad que proporciona pleno dominio sobre la cosa a su titular.-

- Derecho de familia: Se ocupa de los presupuestos y formalidades exigibles a las

diferentes realidades familiares con eficacia civil; derechos y deberes entre quienes los conforman.-

Peculiaridades de este derecho:- Regula conductas éticas que el Derecho convierte en jurídicas.-- Su formación normativa limita el principio de autonomía de la

voluntad, existiendo normas imperativas lo que supone un cierto carácter de Derecho público.-

- Es transpersonal, sus normas no protegen un interés particular sino familiar regulando derechos y obligaciones interpersonales.-

Se halla recogido en el Código Civil.-

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- Derecho hereditario o de sucesiones: Establece o regula el destino que va a darse a los bienes que

conforman el patrimonio de una persona para después de su muerte.-

El principal contenido de este Derecho es un contenido patrimonial.-

Se puede establecer dos grandes categorías: Derecho de sucesión testamentaria.- Derecho de sucesión ab intestato o sin testamento.

También denominada sucesión legal, porque si una persona fallece sin otorgar testamento o siendo éste inválido, la ley establece el destino que debe dársele a sus bienes, procediendo a llamar a la herencia intestada a los parientes más próximos establecidos en las normas correspondientes.-

La sucesión testamentaria prevalece sobre la legal.-

Si una persona otorga testamento y es válido, lo dispuesto por el testador se debe cumplir y por tanto no rige lo establecido en las normas que regulan la sucesión legal o intestada.-

En resumen, el Derecho Civil se ocupa de la persona del ser humano, en toda su extensión: individual, patrimonial, negocial, familiar y de la sucesión.-

II.- Derecho Mercantil: (Sus orígenes se encuentran en la Edad Media)

El Derecho Mercantil se incardina dentro del derecho privado y con carácter excepcional, algunas normas de derecho público, debido a la irrupción de la actividad reguladora del Estado en algunos ámbitos de la economía de mercado.-

El Derecho Mercantil presupone como premisa indispensable la existencia del libre mercado.-

El objeto principal de éste, es el libre ejercicio del comercio.-

Los principales objetos de su regulación son:- El régimen jurídico de la empresa en sus distintas variantes como

persona jurídica.-- Aquellos actos y negocios jurídicos calificados como actos de

comercio por ejecutarse en una relación jurídica en la que una empresa contrata con un tercero.-

El Derecho Mercantil se desgaja del Derecho Civil, cuando su contenido normativo responde a un conjunto propio de principios que le otorgan singularidad.-

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El Código de Comercio francés de 1802 es el que consagra legalmente al Derecho Mercantil.-

En España el proceso codificador mercantil produce su primer fruto con el Código de comercio de 1829, conocido como el Código de Sainz de Andino, siendo derogado en 1886 por el vigente Código de comercio. El Código de Comercio se estructura en cuatro libros:

- “De los comerciantes y del comercio en general”.-- “De los contratos especiales de comercio”.-- “Del comercio marítimo”.-- “De la suspensión de pagos de las quiebras y de las prescripciones”.-

La imparable internalización de nuestro mundo, tiende a una economía globalizada, lo que hace que el Derecho Mercantil se encuentre en un proceso de unificación, así como que determinadas parcelas del Derecho Mercantil luchan por constituirse como disciplinas y ramas autónomas, como por ejemplo el derecho societario, el bancario, el bursátil o el concursal, entre otros.-

Algunos aspectos típicos del Derecho Mercantil han sido objeto de constitucionalización al incluirse en la Constitución Española, como los recogidos en los arts. 38, 51, 128 y 149., pero sin olvidar que se encuentra en el marco del Derecho Civil.-

III.- Derecho Laboral o Derecho del Trabajo:

El Derecho Laboral aparece al sentirse la necesidad de configurar instituciones jurídicas que puedan servir para regular las nuevas relaciones de trabajo, que se caracterizan por ser subordinadas y retribuidas.-

Otra definición sería, la necesidad de tutelar y otorgar protección al trabajador que es la parte contratante débil.-

Su conjunto normativo regula la relación jurídica, supuestamente particular, entre empleador y trabajador y además presenta un contenido regulador de ciertos efectos de esta relación de trabajo con el propio Estado. Esta regulación del contrato de trabajo, en el ámbito del Derecho Público y, al propio tiempo, en el marco del Derecho Privada, hace que pueda calificarse como un derecho mixto.-

El objeto del Derecho Laboral es el contrato de trabajo que regula la prestación de servicios profesionales por cuenta ajena. Esta modalidad es una derivación, como legislación especial, del contrato de arrendamiento de servicios, previsto y regulado en el Código Civil, y se caracteriza por ser un contrato de actividad y no de resultado. Lo que significa que el objeto del servicio que debe prestar el arrendatario y que debe por tanto proporcionar al arrendador, es una actividad, no estando obligado el arrendatario a ningún logro concreto, tan sólo a realizar una determinada actividad.-

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Esta nota característica proviene del régimen jurídico de la “locatio conductio operarum” del Derecho Romano, variante del arrendamiento como contrato consensual; diferenciándose de la “locatio conductio operis”, que en el Derecho Civil es el contrato de arrendamiento de obra, donde la obligación es de resultado, no basta con realizar una actividad sino que hasta que no se obtiene resultado no se cumple la obligación.-

El trabajo que es objeto del Derecho Laboral no responde a cualquier actividad humana sino que debe cumplir dos requisitos:

- Debe ser un trabajo productivo ; es decir, aquel trabajo que pretende proporcionar al hombre un efectivo beneficio económico.-

- Realizarse por cuenta ajena , es decir, cuando el trabajador no se hace propietario de los frutos o beneficios de su trabajo.-

Por ello, el trabajo es asalariado y se efectúa en régimen de subordinación.-

El Derecho Laboral ha provocado unas peculiaridades jurídicas:

- Aparición del convenio colectivo, el cual se trata de un acuerdo en el que las partes que intervienen en el proceso productivo y que son intervinientes en los contratos de trabajo, establecen unas bases o premisas normativas que son de obligado cumplimiento.-

- Con la existencia de los convenios colectivos se ha reconocido a los sindicatos, entes colectivos con personalidad jurídica independiente y son agentes fundamentales en el proceso de regulación del contrato de trabajo.-

El surgimiento del régimen de prestaciones de la Seguridad Social ha provocado una transformación y modificación de la noción y del concepto de servicio público.-

También son objeto de su regulación el derecho sindical, el derecho procesal especial que afecta a la relación laboral y la normativa de prevención de riesgos y seguridad en el trabajo.-

IV.- Derecho Internacional Privado:

Es aquella parcela del derecho que establece el criterio por el que se decide qué normas jurídicas deben aplicarse en aquellas relaciones en las que los sujetos intervinientes o alguno de sus elementos objetivos, están afectados por más de una legislación estatal.-

El objeto fundamental de su regulación es: la nacionalidad y extranjería y los conflictos de leyes y de jurisdicción.-

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Una relación jurídica adquiere el rango de internacional cuando los sujetos que intervienen, ya sean personas físicas o jurídicas, no ostentan la misma nacionalidad.-

Uno de los rasgos más característico de este Derecho es que no otorga una determinada regulación a una relación jurídica concreta, sino que sus normas tienen como único fin determinar la legislación estatal que es aplicable.-

En cuanto a la propia naturaleza jurídica del Derecho Internacional Privado, la tesis tradicional entiende, que pertenece, fundamentalmente, al campo del derecho privado. Algunos estudiosos consideran que sus normas, al establecer criterios de competencia entre las legislaciones de distintos Estados, deberá considerarse derecho público.-

Si se considera derecho público, entonces el problema de las fuentes lo deberemos situar en el marco amplio del Derecho Internacional Público, ya que se usaría un mismo sistema de fuentes, que serían los Tratados y la costumbre internacional.-

Si se considera derecho privado, su principal fuente es la normativa o legislación interna del Estado, manifestada sobre todo en la propia legislación civil.-

En el elenco de fuentes del Derecho Internacional Público debe situarse en primer lugar el propio derecho nacional. En nuestro Derecho español éste se recoge en los arts. 8 al 11 del Título Preliminar del Código Civil.-

Este conjunto de preceptos comienza con la afirmación del principio de territorialidad de las normas de derecho penal y de seguridad pública, como re coge el art. 8 del Código Civil: “Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que habiten en territorio nacional”.-

El principio de aplicación personalista del Derecho es el que se adopta en relación con las normas relativas a la personalidad, capacidad y las relativas al derecho de familia. Así lo expresa el art. 9 del Código Civil: “Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los españoles aunque residan en país extranjero”.-

En materia de derecho de propiedad y sobre las cosas, se adopta una solución dual por razón del carácter del bien objeto del derecho. Así en el párrafo 1º del art. 10 expone: “Los bienes muebles están sujetos a la Ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos”.-

Después se adopta el principio de aplicación personalista del derecho, por cuanto se refiere a la regulación del derecho hereditario, ya sea la sucesión mortis causa testada o ab intestato. Así lo recoge el párrafo 2º del art. 10: “ Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testatmentarias, asi respecto al

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orden de suceder como a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la Ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en se encuentren”.-

En materia de aplicación de una u otra legislación por razón de la materia, se afirma el principio de territorialidad, así su art. 11 recoge: “Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las Leyes del país en que se otorguen”.-

Sin embargo el párrafo 2º del art. 11 dispone: “Cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes españolas”.-

Con el párrafo 3º del art. 11 concluye la normativa del Derecho Internacional Privado, donde se establece con carácter general: “No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por disposiciones o convenciones acordadas en país extranjero”.-

También es fuente del Derecho Internacional Privado lo dispuesto en Tratados Internacionales, siempre que tengan por objeto la regulación de conflictos legislativos o jurisdiccionales.-

El contenido del Derecho Internacional Privado, regulado en cada uno de los derechos internos europeos, se ha visto condicionado por la normativa emanada de la Unión Europea que ha logrado una menor conflictividad, aún sin merma del respeto a una cierta diversidad.-

TEMA 5: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE DERECHO PATRIMONIAL

1.- DERECHO REAL FRENTE AL DERECHO DE CRÉDITO.-

Derecho real: derecho subjetivo que otorga determinados poderes o facultades que su titular ejerce sobre una cosa, presentando dos notas características:

- reipersecutoriedad , es decir, el derecho real acompaña a la cosa con independencia del donde se encuentre y de quien detente su posesión o sea su dueño.-

- carácter “erga omnes” ; esto significa que puede hacerse valer y ejercitarse frente a cualquiera que lo discuta o lo impida.-

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El poder del titular se realiza y se ejercita de manera directa e inmediata sobre las cosas, sobre los bienes que constituyen el objeto del derecho sin necesidad de una especial colaboración e intervención de otras personas.-

Derechos reales y derechos de crédito constituyen los dos grandes tipos de derechos subjetivos de contenido patrimonial .-

En los derechos reales el titular ostenta el reconocimiento efectivo, frente a todos, de un derecho sobre una cosa, siendo su eficacia absoluta.-

El derecho de crédito vincula a un concreto acreedor con un determinado deudor y de ahí que se hable de un eficacia relativa o “inter partes”.-

Cuando se ejercita un derecho de crédito, si su ejercicio es eficaz se produce su extinción. Así cuando un acreedor reclama a su deudor el cumplimiento de la obligación, si éste cumple con lo debido, el cumplimiento extingue el derecho de crédito.-

Por el contrario, el ejercicio de un derecho real no extingue el derecho para su titular. Así, el propietario de una cosa que procede a su uso, es decir, a su utilización y que disfruta de la misma, es decir, se hace propietario de los frutos obtenidos por la cosa fructífera objeto de su propiedad, no por ejercitar de esta forma su derecho lo pierde o se extingue.-

2.- PRINCIPAL CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES:

Los derechos reales pueden clasificarse en:

- El derecho de propiedad, derecho real por excelencia, supone el pleno dominio o poder de una persona sobre una cosa. Es un derecho absoluto en cuanto que posibilita que una persona sea quien tenga plenas facultades sobre una cosa.-

- El derecho real sobre cosa ajena, conjunto de derechos que una persona puede ostentar sobre una cosa que no es suya. Es derecho limitado, porque son varias personas las que ostentan derechos sobre una misma cosa.-

Las tres facultades que una persona puede tener sobre una cosa son:

- El derecho de uso: el titular puede usar directamente o ceder el uso de la cosa a un tercero, siempre de acuerdo con la finalidad económico-social de la cosa.-

- El derecho de disfrute: permite al titular hacerse propietario de los frutos producido por la cosa.-

- El derecho de disposición.-

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Los principales derechos reales en cosa ajena se clasifican en dos categorías: (Posible pregunta de examen)

- Derechos reales en función de uso y disfrute de la cosa ajena :

Derecho de servidumbre (Art. 530 y ss. Código Civil); el titular del predio dominante ejerce sobre el predio sirviente un doble contenido alternativamente señalado, bien puede hacer algo (el titular del predio sirviente debe tolerar en su fundo que el titular del predio dominante haga algo) o bien puede impedir que el dueño del predio sirviente, haga algo en su propio predio (el titular del predio sirviente no puede hacer algo en su fundo).-

Derecho de usufructo (Art. 467 y ss. Código Civil); el usufructuario ostenta el derecho de uso, que consiste en el uso de la cosa y el derecho de disfrute, que consiste en hacerse propietario de los frutos producidos por la cosa durante el tiempo que dure el usufructos. La duración del usufructo coincide con la propia vida del usufructuario.-

Derechos de uso y de habitación (Art. 524 y ss. Código Civil); consienten que el titular pueda ejercitar la facultad de uso pero no la facultad de disfrute, al menos plenamente, sobre la cosa objeto del derecho.-

Derecho de enfiteusis (Art. 1628 y ss Código Civil); faculta a su titular, cultivar y hacerse propietario de los frutos producidos por un fundo agrícola, con la obligación de pagar un canon, normalmente, anual. No confundir con el arrendamiento de fundo rústico, éste es un contrato y la enfiteusis es un derecho. Es un derecho que puede trasmitirse no solo “inter vivos” sino también “mortis causa”.-

Derecho de superficie, el titular, denominado superficiario, realiza una construcción o edificación sobre un suelo ajeno y lo disfruta por un largo periodo de tiempo pactado expresamente. En compensación a la cesión el propietario del suelo recibe del superficiario una contraprestación que se satisface en el momento de constituir el derecho real si bien no hay problemas en pactar un abono periódico.-

- Derechos reales en cosa ajena en función de garantía :

Derecho de prenda (Art. 1863 y ss Código Civil); recae sobre bienes muebles, y supone el desplazamiento de la posesión de la cosa perteneciente al propietario-deudor a manos del acreedor. El titular de este derecho podrá retener la cosa en su poder hasta que se le pague el crédito.-

Derecho de hipoteca (Art. 1874 y ss Código Civil); recae sobre bienes inmuebles y no exige desplazamiento de la posesión de la cosa que se ofrece en garantía. Las personas a cuyo favor se establece la hipoteca tienen derecho a exigir el otorgamiento e inscripción del documento en que se haya de formalizarse la hipoteca.-

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3.- CONSIDERACIONES SEMÁNTICAS ACERCA DE LA VOZ PATRIMONIO.-

El conjunto de bienes, se entiende como patrimonio, con independencia del título de adquisición, al margen de que la causa de su adquisición fuese “inter vivos” o “mortis causa”. También es independiente de que su adquisición fuese realizada a titulo oneroso (a cambio de otro bien como contraprestación) o a título gratuito (como consecuencia de una donación).-

Pueden formar parte del patrimonio:

Una sucesión “mortis causa”, por herencia o legado.- Una donación.- Como consecuencia de las rentas o retribuciones del trabajo personal.- Fruto del azar.- Etc…

El conjunto de bienes son patrimoniales cuando son susceptibles de estimación, es decir, pueden cuantificarse económicamente.-

Patrimonio nacional: suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a los recursos disponibles de un país, que se usan para la vida económica.-

Patrimonio neto: diferencia entre los valores económicos pertenecientes a una persona física o jurídica y las deudas y obligaciones contraídas.-

4.- CONCEPTO JURÍDICO DE PATRIMONIO.-

Conjunto de relaciones jurídicas en las que una misma persona dotada de capacidad jurídica, es al propio tiempo titular de un haz de derechos y de un elenco de obligaciones. Es decir, el titular actúa como sujeto activo o pasivo de los derechos y deberes que emanan de aquellas relaciones en las que participa.-

En toda relación jurídica hay tres elementos esenciales:

1º.- Los derechos y deberes que conforman dicho conjunto no son elementos aislados, desvinculados, sino que presentan un carácter unitario.-

2º.- Del conjunto de relaciones jurídicas de las que puede ser titular una persona solamente aquellas en las que el objeto de las mismas sean derechos reales y/o derechos de crédito, conforman el contenido del patrimonio.-

3º.- El patrimonio debe resultar atribuido a un sujeto, con capacidad jurídica, que se constituye como titular de las relaciones jurídicas que lo forman. En el caso de un derecho real, el sujeto es titular del mismo y en el caso de un derecho de crédito, el sujeto o bien es el acreedor, asumiendo la posición activa o es deudor asumiendo la posición pasiva.-

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El conjunto de bienes que conforman un patrimonio precisa en todo caso de la existencia de un titular. En el supuesto de muerte de éste, en el caso de una persona jurídica, el patrimonio no desaparece, si no que se transforma en una universalidad que tendrá el destino que las normas jurídicas tengan establecido y se denomina herencia yacente.-

5.- LA OBLIGACIÓN.

La idea de obligación está vinculada al comportamiento humano, asumiendo el Derecho la regulación de una parcela o manifestación concreta de esa conducta.-

En Derecho, es la relación jurídica entre dos personas de las que una de ellas, acreedor, tiene un derecho de crédito frente a la otra, deudor, que está ligada a ella con un débito.-

La obligación jurídica pertenece a la categoría de las obligaciones que se basan y expresan una relación personal. El deudor queda obligado, debiendo cumplir con su obligación, es decir, satisfacer su débito con un acreedor concreto. Por su parte el acreedor tiene la facultad para exigir a su deudor que cumpla lo estipulado. La obligación a dos partes concretas (acreedor y deudor).-

La obligación se configura como un vínculo jurídico, porque de éste se deriva un deber. De dicho vínculo jurídico surge la exigencia de una conducta que, si no hubiéramos contraído la obligación, no estaríamos obligados a hacer.-

El deber jurídico, el débito del deudor, es exigible por el acreedor, que tiene un derecho subjetivo, un derecho de crédito frente a su obligado, que le viene reconocido por el ordenamiento jurídico. Es decir, es la conducta o comportamiento en la que el deudor queda inmerso como consecuencia del vínculo obligatorio. El contenido de la obligación coincide con su objeto y se denomina prestación.-

Cuando la obligación consiste en dar, el deudor debe realizar una entrega a favor del acreedor. Entrega que debe consistir en la trasmisión de un derecho real, bien de propiedad bien de cosa ajena.-

Cuando la obligación consiste en hacer, el deudor se compromete con el acreedor a realizar a favor de éste un determinado comportamiento.-

Cuando la obligación consiste en no hacer, el deudor se abstiene de hacer algo que podría hacerse de no haberse comprometido a no hacerlo. También es de la misma clasificación aquella en la que el deudor tolera que el acreedor haga algo que no tendría derecho de hacer en el caso de que el deudor no se comprometiese a dejarle hacer.-

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6.- FUENTES DEL VÍNCULO OBLIGATORIO.-

Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos de los que deriva una relación obligatoria.-

Las fuentes de la obligación surgen de:

- Una ley, las obligaciones que surgen directamente de la ley son independientes de la voluntad humana. Su fuente es la potestad de los poderes públicos en el uso de su atribuciones.-

- Un contrato, es decir, de un acuerdo de voluntades, generador de obligaciones.-

- Un delito, es decir, en cuanto que de él deriva la obligación de abonar una cantidad económica como compensación al mal causado.-

- Un cuasicontrato, es decir, un hecho unilateral voluntario y lícito. Se diferencia del contrato en la ausencia de acuerdo de voluntades.-

Art. 1089 Código Civil: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y los cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en los que interviene cualquier genero de culpa o negligencia.-“

El contrato es la fuente de las obligaciones más generalizada, “en un contrato dos o más personas consienten en obligarse recíprocamente a dar alguna cosa o prestar algún servicio” (Art. 1254 C. Civil). El contrato supone un acuerdo de voluntades, del acuerdo surge una obligación vinculante, exigible jurídicamente; los contratantes quedan obligados a su cumplimiento.-

7.- CLASES DE OBLIGACIONES.-

Por razón de los sujetos intervinientes :

La parte acreedora como la deudora quedan perfectamente identificadas en el mismo instante del surgimiento del vínculo obligatorio.-

Lo normal es que en una obligación tenga una sola persona como acreedora y otra como deudora, pero nada impide que se configure con una pluralidad de acreedores (pluralidad activa), o deudores (pluralidad pasiva), o de ambos (pluralidad mixta).-

En el caso de una pluralidad, las obligaciones se clasifican en:

Obligaciones parciarias ; cada uno de los deudores está solo obligado a pagar la parte proporcional que le corresponda, o cada uno de los acreedores está facultado para reclamar solamente la parte proporcional que le corresponda.-

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Obligaciones cumulativas ; cada uno de los deudores está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro del débito.-

Obligaciones solidarias ; cada uno de los acreedores (solidaridad activa) está facultado para exigir a cada uno de los deudores (solidaridad pasiva), el importe íntegro de la prestación. Si uno de los deudores cumple y abona el importe total, libera a los demás; y éste podrá exigirle al resto que le abone la parte correspondiente a cada uno. Por su parte el acreedor una vez cobrada la deuda total podrá ser exigido por el resto de acreedores la parte que a cada uno corresponde.-

Por razón del objeto de la obligación :En este apartado se dividen a su vez en:

Obligaciones genéricas ; aquella que el objeto queda determinado solamente por su pertenencia a un género y debe ser concretado a través de su peso, número o medida. Las cosas genéricas suelen ser fungibles, es decir, que pueden ser sustituidas en el cumplimiento de la obligación. Son cosas imperecederas. En caso de pérdida o destrucción (tanto en caso fortuito o como fuerza mayor), la obligación de entrega no se extingue.-

Obligaciones específicas ; aquellas en las que el deudor deber entregar una cosa concreta. Serán cosas que están determinadas por su individualidad o identidad, un ejemplo de ellos son los bienes inmuebles. Si el deudor se compromete a entregar una cosa determinada y se pierde o destruye por causas no imputables a él, la obligación se extingue.-

Obligaciones divisibles ; aquellas que el deudor puede cumplir por partes. Aquellas obligaciones de dar se encuentran en esta categoría.-

Obligaciones indivisibles ; aquellas que exigen una prestación única. En esta categoría se encontraría las obligaciones de hacer.-

Por razón de los efectos :En esta categoría se dividen a su vez en:

Obligaciones civiles ; aquellas que pueden exigirse judicialmente al disponer de una acción para reclamar su cumplimiento. Cuando una persona queda comprometida con una obligación civil, debe cumplir y si no es así se le puede exigir su cumplimiento.-

Obligaciones morales ; aquellas que no son exigibles judicialmente al no disponer de una acción por la que puedan reclamarse.-

Obligaciones naturales ; dos son su características:- Carecen de acción para exigir su cumplimiento.-- Si el deudor de la obligación natural paga o cumple voluntariamente,

no puede exigir que le devuelvan lo pagado.-

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8.- OBJETO DE LA OBLIGACIÓN: LA PRESTACIÓN Y SUS REQUISITOS.-

La prestación se refiere al objeto de la obligación, y para que esta sea válida es preciso que sea:

POSIBLE.- (Art. 1272 Código Civil. “No podrán ser objeto del contrato las cosas o servicios imposibles”.-

Si alguien se obliga a dar a hacer algo que es objetivamente imposible, dicha obligación es nula.-

La imposibilidad debe ser absoluta, es decir, objetiva que afecta a toda persona. Solo la imposibilidad absoluta convierte a la obligación en nula.-

La imposibilidad puede ser física (cuando alguien se compromete a entregar algo que no existe o que está fuera del alcance de cualquiera) o jurídica (cuando la cosa que se debe entregar está fuera del comercio, es decir que no puede comprarse o venderse).-

LÍCITA.- (Art. 1255 Código Civil. “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público”.-

Nadie puede quedar obligado jurídicamente a una prestación ilícita, es decir, que vaya contra cualquier precepto legal. También son nulas las contrarias a la moral, aunque estas no existe tanta claridad.-

DETERMINADA O DETERMINABLE.- (Art. 1273 Código Civil. “La prestación debe ser determinada o determinable, es decir, quedar determinada al constituirse la obligación, o bien no estando la prestación plenamente determinada en el momento de constituirse la obligación, puede con posterioridad devenir su determinación sin necesidad de una nueva declaración de voluntad o acuerdo entre los sujetos de aquella”.-

Es nula una prestación de la que no se deriva un concreto deber del deudor a favor del acreedor.-

El objeto de la obligación debe estar determinado , es decir, cuando no existe duda acerca de cual es el débito.-

Es indispensable que se fijen de común acuerdo entre las partes los criterios para la posterior determinación.-

DE CONTENIDO PATRIMONIAL.-Se habla de la patrimonialidad de la prestación para hacer referencia a

que el objeto de la obligación debe poder ser valorado en dinero.-

La necesidad de que la prestación tenga una traducción económica, deriva de la necesidad de materializarla y concretarla en una cantidad pecuniaria en el caso de incumplimiento voluntario de la obligación.-

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9.- EL CONTRATO.-

Art. 1254 Código Civil “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.-

Art. 1258 Código Civil “Los contratantes se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.-

Art. 1255 Código Civil “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.-

10.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.-

Todo contrato genera obligaciones. Las obligaciones dimanantes de los contratos deber ser cumplidas en los términos expresados en los mismos.-

En caso fortuito o de fuerza mayor el incumplimiento no provoca responsabilidad.-

Se produce incumplimiento si el deudor no cumple en términos absolutos; si lo hace de forma distinta a la convenida o si su cumplimiento es extemporáneo. Sólo si la causa del incumplimiento puede imputarse al deudor, el acreedor podrá reclamarle la preceptiva indemnización.-

Las consecuencias del incumplimiento las recoge el Art. 1101 del Código Civil “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”.-

Mientras que dolo y negligencia son criterios de imputación, el retraso y la desobediencia del tenor de la obligación son efectivos supuestos de incumplimiento.-

Si el deudor no cumple tempestiva y exactamente su obligación, el acreedor puede; exigir la cumplimiento o bien reclamar una indemnización de daños y perjuicios, además o en lugar del cumplimiento.-

Si la obligación incumplida deriva de relación sinalagmática, el acreedor puede además: solicitar la resolución del contrato, junto con la indemnización de daños y perjuicios; reducir su prestación o excepcionar su propio cumplimiento.-

Si el incumplimiento se debe a un acto u omisión del acreedor, éste no podrá usar ninguno de los medios. Aunque esto no esta recogido en ningún

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lugar, se deriva del principio general de buena fe que impide que alguien resulte beneficiado de su propia conducta incorrecta o ilícita.-

Se debe solicitar conjuntamente la indemnización de daños y perjuicios junto con la pretensión de cumplimiento de resolución.-

Es preciso advertir que ciertas medidas como la resolución requieren para su efectividad que el incumplimiento sea esencial.-

11.- LAS CUATROS PRINCIPALES VARIANTES CONTRACTUALES.-

Son cuatro los contratos consensuales:

COMPRAVENTA.- (Art. 1445 Código Civil “Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo, que lo represente”).-

Contrato consensual en virtud del cual uno de los sujetos intervinientes, vendedor, acuerda con el otro, comprador, la entrega de la pacífica posesión de una cosa comerciable a cambio de la obligación que éste asume de pagar por ella un precio, en dinero o signo que lo represente.-

En toda compraventa hay tres elementos típicos de todo negocio jurídico:

Elementos personales : son las partes intervinientes en el contrato. Sus denominaciones son comprador (quien pretende adquirir o comprar una cosa) y vendedor (quien vende o transfiere).-

Elementos reales : son la cosa (deber ser comerciable, es decir que puede ser vendida o comprada) y el precio (será en dinero, con ello se diferencia de la permuta).-

Elementos formales : no presenta, ya que siempre se configuró como un contrato libre de forma.-

El consentimiento en la compraventa no es necesario que sea expreso, sino que bastará un consentimiento inequívoco aunque sea tácito o por gestos, es decir sin declaración de palabras.-

Si un contrato es consensual es debido a que su perfección sólo requiere el acuerdo entre las partes contratantes no exigiéndose ningún otro requisito, de ello deriva que los contratos consensuales sean no formales.-

La compraventa se comporta como un contrato bilateral perfecto, donde las prestaciones de ambas partes contratantes se encuentran indisolublemente unidas y son interdependientes.-

Si el vendedor se obliga a trasmitir la pacífica posesión del bien vendido, es porque el comprador se compromete con él a entregar como contraprestación el precio pactado.-

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La compraventa es un contrato oneroso debido a que el comprador y vendedor realizan un esfuerzo personal, de repercusión pecuniaria en cada uno de sus patrimonios, para alcanzar y conseguir la prestación de la otra parte.-

ARRENDAMIENTO.-Contrato consensual en virtud del cual una persona denominada

arrendador se compromete respecto de otra llamada arrendatario, a entregar para su uso y disfrute cierta cosa o a prestar determinado servicio, comprometiéndose quien obtiene la ventaja, a entregar como contraprestación un precio denominado renta o merced.-

Existen tres tipos de modalidades de arrendamiento:

Arrendamiento de cosa : contrato consensual en el cual se traslada el ejercicio temporal del uso y disfrute de un bien, no consumible, para su aprovechamiento, con la obligación que surge en éste de abonar, de forma normalmente periódica, como compensación. En esta modalidad se paga por la utilización y aprovechamiento de aquella.-

Arrendamiento de servicio : contrato consensual donde se presta un determinado servicio o trabajo, con la obligación que surge para éste de remunerar dicho servicio con una retribución habitualmente denominada salario. En esta modalidad la renta se abona por el beneficio o provecho que genera el servicio prestado.-

Arrendamiento de obra : contrato consensual en el cual una persona se compromete a ejecutar cierta obra a favor de otra, quien por su parte obliga a retribuir a aquel con una renta.-

MANDATO.-Contrato consensual en virtud del cual una persona denominada

mandatario recibe de otra, denominada mandante, un encargo que acepta y se obliga a cumplir el interés del mandante.-

El mandatario recibe del mandante un encargo, para que éste produzca eficacia jurídica y pueda ser considerado en el ámbito del derecho, es que consista en realizar alguna actividad o negocio con transcendencia jurídica.-

Los encargos de realización de una actividad sin consecuencias jurídicas, como por ejemplo escribir una carta, caerían fuera de toda consideración jurídica y se circunscribirían a la mera esfera de las relaciones sociales humanas.-

De la recepción del encargo por parte del mandatario no surge obligación alguna, sino que para que nazca una relación obligatoria entre quien ruega y quien recibe el ruego, es necesario que éste lo acepte.-

Es independiente que la efectiva realización del mandato favorezca directamente los intereses del mandante o de otra persona.-

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SOCIEDAD.-Contrato consensual por el que dos o más personas se obligan,

recíprocamente, a poner en común bienes y/o trabajos, con el propósito de alcanzar un fin lícito y común a todos, del que cada uno de los socios pretende obtener un beneficio que se distribuirá conforme a la proporción acordada.-

Es un contrato no formal.-

Es un contrato multilateral perfecto, genera obligaciones para todas las partes contratantes. Cada socio es responsable frente a todos los demás del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de sociedad. Las obligaciones derivadas del contrato de sociedad alcanzan tanto al compromiso de aportar bienes o sumas de dinero acordadas en el contrato de sociedad, como a la actividad que se comprometa a realizar.-

Es un contrato oneroso, es decir, las obligaciones contraídas por los socios encuentran su causa o justificación en las obligaciones asumidas por los otros.-

Es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que la relación contractual no agota su virtualidad en el cumplimiento de las obligaciones de los contratantes, sino que se dilata en el tiempo.-

Art. 1665 y ss. C.C. “La sociedad es un contrato por el cual dos más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias”.-

TEMA 6: PERSONA, FAMILIA Y HERENCIA

1.- PERSONA:

El Derecho considera como persona al ser humano. Las constituciones modernas declaran que “toda persona es sujeto de derecho”.-

Se distingue entre capacidad jurídica, que tiene todo sujeto de derecho, y capacidad de obrar que se requiere para realizar con validez determinados actos. Esa capacidad de obrar se limitaba en atención a la edad, el sexo y la enfermedad, pero han ido desapareciendo, en especial la relacionadas con el sexo de la persona, ya que todos se consideran iguales en el disfrute de los derechos.-

El Código Civil dice: “el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el art. siguiente”. “Para los efectos civiles sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno”.-

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En relación con las limitaciones a la capacidad de obrar por enfermedad, los artículos del Código Civil han sido modificados y en parte derogados. Para una eficaz protección de los discapaces se crea el patrimonio único con especiales exenciones tributarias para su creación o incremento.-

La mayoría de edad comienza a los dieciocho años. Antes de esa edad el mayor de dieciséis años puede conseguir la emancipación. “Los emancipados tienen limitada su capacidad de obrar ya que hasta que lleguen a la mayoría de edad no podrán tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres o de su curador.-

La capacidad jurídica de las personas finaliza con la muerte. Para conseguir los objetivos que no pueden alcanzarse en la vida de las personas físicas, ell Derecho concede personalidad jurídica a las personas colectivas. Estas se clasifican en:

- Corporaciones o entidades públicas : atienden a intereses generales de los ciudadanos.-

- Asociaciones : conjunto de personas que se unen para conseguir objetivos lícitos.-

- Fundaciones : patrimonio o conjuntos de bienes afectados por el fundador destinadazo al cumplimiento de determinados fines.-

Un régimen especial tiene la capacidad jurídica de los extranjeros. “Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los Tratados”. Las leyes especiales más importantes son la 18/1990, la 4/2000 y la 36/3002. Tienen aplicación también numerosos Tratados y Directivas de la Unión Europea.-

2.- LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO:

La Familia es la agrupación de personas formadas por una pareja de hombre y mujer y por sus hijos u otros familiares y que viven bajo el mismo techo, se le denomina también Familia nuclear.-

En la regulación jurídica de este grupo de personas intervienen los siguientes elementos:

a) De carácter biológico : la unión del hombre y la mujer dirigida a la procreación.-

b) Morales o religiosos : la comunidad familiar está regida por unos principios morales o religiosos.-

c) Económicos : para conseguir alimentos y bienes para la supervivencia de la familia.-

d) De potestad o sometimiento a la autoridad del jefe de familia : protege y ayuda a todos los sometidos y a los que exige respeto y obediencia.-

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e) La Familia tambien designa los bienes de producción junto a los bienes de cambio y comercio.-

El grupo familiar se divide en línea directa (ascendiente y descendientes) y línea colateral ( hermanos, tíos, primos, sobrinos). La línea directa predomina sobre la colateral.-

Una serie de factores y hechos de nuestra sociedad contemporánea han ocasionado la crisis de la familia:

1.- Biológicos: el control y disminución de la natalidad; la coparticipación en la maternidad.-

2.- Morales y sociales: la promiscuidad sexual, la frecuencia de divorcios, la admisión de uniones estables, e incluso matrimonio de personas del mismo sexo.-

3.- Económicos: la generalización del trabajo femenino, la tardía o prematura emancipación de los hijos.-

La socialización de las funciones tradicionales de la familia tambien ha entrado en crisis con la quiebra del Estado-providencia socialista. La sustitución de la familia por entes públicos o corporativos pertenecen al reino de las utopías y recientes estudios psicológicos y sociológicos demuestran la recuperación de la familia tradicional.-

I.- El Derecho de Familia y su división:

El Derecho de Familia regula las relaciones personales y patrimoniales de sus miembros, atendiendo sobre todo al interés corporativo o social. El Derecho de Familia se encuentra en la Constitución Española (1978) y el Código Civil.-

Los temas del Derecho de Familia:

a) El matrimonio y las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges.-

b) Las relaciones paterno-filiales y la patria potestad de los padres sobre los hijos. “la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos”

c) La adopción o filiación civil . La declaración del adoptante de que quiere ser el padre o madre del adoptado, que debe ser aprobada por el juez, una vez acordada la conveniencia para el adoptado. Se identifica como filiación natural y produce los mismos efectos. Sólo es posible respecto al menor de 14 años.-

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d) La prestación de alimentos entre parientes . Es la obligación de algunos parientes próximos (cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos). Se considera alimento todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación.-

e) La tutela y la curatela . Las instituciones suplen la patria potestad por inexistencia de los padres, teniendo como objetivo la guarda y protección de la persona y bienes o solo una de las dos cosas , de los menores e incapaces.-

II.- El matrimonio:

Tradicionalmente el matrimonio es la unión estable de marido y mujer.-

La tradición multisecular y universal se ha roto con la ley 13/2005 que considera matrimonio las uniones entre personas del mismo sexo. El Art. 44 del C.C. recoge: “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”, añadiéndose ahora que “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de distinto sexo”.-

En la historia hay dos concepciones distintas del matrimonio:

- La romana clásica : hay matrimonio siempre que la convivencia o la unión conyugal tenga la consideración social de unión estable, perdurando mientras el afecto persista y se extinguirá cuando cese este.-

- La romana postclásica y canónica : indisolubilidad y carácter sacramental del vínculo patrimonial, se atribuye valor definitivo al consentimiento inicial.-

En la actualidad existen dos clases principales de matrimonio: el civil y el religioso.-

El Art. 32 de la Constitución Española dispone: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. “La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”. Según la ley de 7 de Julio de 1981, que daba una nueva redacción al Título IV del Libro I del Código Civil, el matrimonio celebrado por la iglesia o cualquier otra forma religiosa produce efectos civiles.-

En la crisis y extinción del matrimonio se distingue:

1.- La DISOLUCIÓN, extingue el vínculo matrimonial y se produce por la muerte de alguno de los cónyuges y por el divorcio y la separación.-

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La separación es la suspensión de la vida en común de los cónyuges, decretada por el juez a petición de uno o de ambos tras llevar al menos tres meses des la celebración del matrimonio. “La sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados y, cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica”.-

El divorcio puede solicitarse por ambos o por uno sólo de los cónyuges, cuando exista separación previo. Se ha eliminado el período de un año que facilitaba una posible reconciliación y con ello se establece el repudio o divorcio unilateral y se facilitan los trámites.-

2.- La NULIDAD, se produce cuando falta la forma o los presupuestos esenciales, o existen vicios en el consentimiento. La declaración de nulidad no invalida los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente de buena fe. Sobre la nulidad en el Derecho canónico, son competentes los Tribunales eclesiásticos. Sus sentencias y resoluciones tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustado al Derecho del Estado.-

La naturaleza jurídica del matrimonio, unos lo consideran un contrato y otros lo definen como un negocio jurídico. Pero debe ser considerado como una institución o creación de una entidad jurídica.-

Se equiparan a efectos legales las parejas estables heterosexuales y las homosexuales. Se reconocen efectos jurídicos, económicos y laborales a las uniones estables que acrediten la convivencia durante uno o dos años, o la establezcan mediante escritura pública (notario).-

III.- Del régimen económico matrimonial:

Los contrayentes decidirán el sistema económico del matrimonio en el contrato de las capitulaciones, antes éstas debían hacerse antes del matrimonio pero tras la reforma del Código Civil pueden hacerse también después.-

Los contrayentes podrán también donarse bienes presentes y en cuanto a los futuros sólo se admiten para casos de muerte en aplicación de las disposiciones de la sucesión testada.-

En estas capitulaciones se puede pactar el régimen de separación absoluta de bienes, en el que cada uno de los cónyuges conserva el domino, usufructo, administración y disposición de todos sus haberes y ganancias, con la obligación y de contribuir a las cargas familiares.-

A falta de capitulaciones, o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales, se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que le serán atribuidos por mitad a la disolución de la sociedad. Se exceptúan los bienes que el cónyuge tenía antes del matrimonio, o los que haya adquirido por herencia o donación.-

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3.- HERENCIA Y DONACIONES:

I.- Herencia:

La muerte no sólo supone el fin de la existencia, sino un cambio en la titularidad de los bienes y de las relaciones jurídicas.-

La propiedad, como potestad plena y continuada sobre las cosas, está más vinculada a la familia que al individuo que es un poseedor transitorio.-

En Roma, el heredero se hace titular de sus bienes y derechos y también de sus deudas, esto es debido al carácter universal de la sucesión hereditaria.-

Se distingue entre la sucesión universal y la particular, según se trate de un patrimonio o de un bien particular.-

Se diferencia entre la sucesión inter vivos y la mortis causa, para indicar la sustitución de sujetos vivos o de una transmisión a causa de la muerte de una persona.-

La sucesión puede ser testamentaria (es la que se difiere por la voluntad del hombre manifestada en el testamento) o legítima (a falta de testamento, se abre por disposición de la ley).-

El testamento: acto por el que una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos.-

La herencia: bloque o conjunto de bienes que forman el patrimonio hereditario.-

Si el legado es de cosa propia y determinada del testador, el legatario adquiere la propiedad desde el momento de la muerte de éste y hace suyo las rentas y frutos pendientes.-

Los hijos y el cónyuge del causante tienen derecho a una parte de la herencia, denominada legítima; la cual no les puede ser privada por el testador o a no ser que se dé alguna de las causas de desheredación establecidas en el Código Civil.-

La Legítima de los hijos y descendientes son las dos terceras partes (2/3) del caudal hereditario de los padres, pudiendo disponer éstos de una de esas partes para atribuirla como mejora a alguno de los hijos o descendientes . La tercera parte (1/3) de la herencia será de libre disposición.-

La Ley de 2003 de la Nueva Empresa permite al testador para mantener el control o la mayoría de la empresa que adjudique sus acciones a su hijo o a un extraño, con la obligación de compensar en el plazo de 5 años a los herederos legitimarios. Otra ley sobre incapacitados y dependientes establece que el testador disponga de una sustitución fideicomisaria para obligar a los

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herederos a transmitir la herencia o parte de ella al incapacitado o a sus cuidadores.-

En legislaciones autonómicas, solo exige la mención de los hijos o descendientes en el testamento sin la obligación de dejarles parte de los bienes. En el caso de Cataluña y Galicia, la legítima se reduce a ¼ parte de de los bienes hereditarios, en Baleares 1/3 parte y en Aragón a la mitad.-

La sucesión legal o intestada es aquella que:- El causante no otorga testamento.-- No es válido.-- No comprende todos los bienes posibles.-- Renuncia alguno de los herederos y no hay sustitutos.-- Cuando no se cumple la condición impuesta a la institución de

heredero.-- El instituido heredero es incapaz de suceder-

A falta de herederos la ley difiere la herencia a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado.-

En las herencias, el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo el derecho de representación.-

El orden de suceder en la sucesión intestada es el siguiente:

1.- Primero heredan los hijos, y por representación, descendientes vivos más directos del hijo fallecido.-

2.- A falta de hijos y descendientes, heredan los ascendientes (padre, abuelo, bisabuelo). Si los hay paternos y maternos, la mitad por cada línea.-

3.- En defecto de parientes en línea recta, sucede el cónyuge.-

4.- No existiendo cónyuge sobreviviente, suceden los parientes colaterales (hermanos, sobrinos, hijos de éstos, tíos carnales, parientes de 4º grado y en defectos de ellos el Estado, significar que debe seguir este orden).-

II.- Donaciones:

La donación, acto de liberalidad del donante a favor del donatario que supone un empobrecimiento del primero y un consecuente enriquecimiento del segundo. La donación en general es la causa (causa lucrativa) de un acto de atribución patrimonial.- (Preg. Ex.)

Se establecen limitaciones en la donación:- En caso de falta de recursos para pagar deudas del donante, la

donación pura será considerada fraude de acreedores.-

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- Si los herederos legitimarios ven reducida su legítima por la disminución del caudal hereditario, tienen derecho a una reducción de las donaciones que se hicieron y que perjudican sus derechos.-

La donación puede revocarse:- Cuando haya un nacimiento posterior de hijos.-- Por causa de ingratitud.-- Cuando el donatario comete delito doloso contra la persona, la honra

o los bienes del donante.-

Las donaciones remuneratorias u onerosas: aquellas que se hacen a las personas por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles, o en las que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado.-

TEMA 7: SIGNIFICADOS Y DIMENSIONES DEL DERECHO

1.- EL DERECHO EN LA VÍDA Y EN LA CONCIENCIA DE LOS HOMBRES:

El Derecho está presente en la vida cotidiana de las personas.-

I.- La experiencia inmediata del Derecho:

El Derecho regula muchos actos de nuestra vida.-

El Derecho es un elemento necesario en todas las formas posibles de vida social.-

La vida social exige la existencia de un orden necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Es el Derecho el que proporciona ese orden a aquellas relaciones humanas que se consideran imprescindibles para el mantenimiento de la sociedad.-

II.- El sentimiento jurídico:

Junto a la presencia del Derecho, se admite la existencia del “sentimiento jurídico”, o intuición acerca de la justicia o injusticia de una acción o de una institución. Dicho sentimiento se manifiesta en una respuesta común y se exterioriza, cada vez que nos encontramos ante una situación problemática.-

Algunos autores piensan que el sentimiento jurídico es algo innato, otros que es producto de la educación y del proceso de socialización.-

En conclusión, la justicia es un componente necesario en la vida social y todas las personas deben participar en la elaboración de las leyes.-

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2.- RAZONES DE LA DIFICULTAD DE LA DEFINICIÓN DEL DERECHO:

Definir el Derecho es una problema, ya que las realidades ubicuas (siempre están presentes) y emotivas (que no nos dejan indiferentes) son las que ofrecen una mayor variedad de matices.-

La palabra “derecho” es utilizada generalmente con una carga emotiva. Por tanto, al definir el Derecho no sólo describimos la realidad, sino que también proyectamos en ella nuestra propia ideología, nuestra concepción del mundo, nuestro ideal subjetivo de cómo debe ser la organización social.-

Las razones de la dificultad de definir “derecho” se pueden agrupan en los siguientes enunciados:

- La palabra “derecho” tiene diversos significados.-

- La palabra “derecho” se refiere a una realidad plural, tiene dimensiones diversas, las cuales son norma, hecho social y valor.-

- En el estudio de las normas jurídicas, debemos preguntarnos por su validez, eficacia y justificación.-

3.- SIGNIFICADOS DE LA PALABRA DERECHO:

La palabra “derecho” tiene diferentes significados que a continuación vamos a ver:

1.- En el enunciado “El Derecho español no admite la pena de muerte”, es sinónimo de norma o conjunto de normas jurídicas. Recibe el nombre de Derecho Objetivo. Éste recibe también la calificación de Derecho positivo, en cuanto que sus preceptos han sido puestos, dictados o reconocidos por el Estado.-

2.- En la oración “Tengo derecho a la libertad de expresión”, se hace referencia a la facultad o poder que reconoce el Derecho objetivo: recibe el nombre de derecho subjetivo. Éstos son derechos que derivan de las situaciones jurídicas particulares en las que se encuentran los sujetos de la relación jurídica. El cumplimiento de estos derechos se puede instar ante los Tribunales de Justicia.-

3.- En la frase “Estudio Derecho”, se refiere a la Ciencia del Derecho, al estudio o reflexión sobre las distintas manifestaciones de la realidad jurídica.-

4.- En el enunciado “¡no hay derecho a que existan tantas desigualdades sociales!”, se utiliza como sinónimo de justicia o ideal de justicia.-

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La palabra “derecho” no es unívoca, ya que no tiene un único significado, sino varios; tampoco es equívoca, ya que aunque tiene más de un significado, éstos guardan relación entre sí. En las palabras análogas es importante determinar qué sentido es más propio.-

La acepción más propia de la palabra “derecho” es aquella que lo concibe como norma, ya que las normas jurídicas se apoyan en los derechos subjetivos. Además la Ciencia jurídica o Jurisprudencia es el estudio de las normas del Derecho positivo. De ahí que el “derecho” en cuanto a norma ocupe un lugar central en todo el mundo del Derecho.-

Derecho se utiliza para nombrar al Derecho objetivo.-

derecho se utiliza para nombrar al derecho subjetivo.-

4.- DIMENSIONES BÁSICAS DEL DERECHO:

La palabra “derecho” no tiene un significado único, aunque se suele aceptar que su sentido más propio es el de norma. Sin embargo, existen unas dimensiones básicas del Derecho. M. Reale afirma la existencia de tres dimensiones básicas en el Derecho, éste siempre se nos presenta como normas, hecho social y valor.-

Estas dimensiones básicas no existen por separado, sino que coexisten en una unidad concreta, no sólo se exigen recíprocamente sino que actúan como los elementos de un proceso de tal modo que la vida del Derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos.-

Vamos definir cada una de éstas dimensiones:

Dimensión normativa (NORMA): - El Derecho está compuesto por normas.-- El Derecho pretende conseguir sus fines a través del establecimiento

de determinados patrones de conducta mediante normas.-- El Derecho es un mandato, con posible recurso del empleo de la

fuerza.-- El Derecho en última instancia, manda, pone orden y da órdenes.-

Dimensión fáctica (HECHO SOCIAL):- Presencia del Derecho en todo grupo social.-- El Derecho regula las relaciones que se producen en los grupos

sociales, por lo que siempre está presente en toda la sociedad.-- Todos los grupos humanos están organizados con arreglo a unos

objetivos o fines y para cuya consecución y mantenimiento se exige cooperación por parte de todos.-

- El cumplimiento del contenido viene expresado en imperativos que se concretan en normas jurídicas.-

- Entre el Derecho y la sociedad se establecen relaciones necesarias; el Derecho necesita a la sociedad como la materia propia de su regulación y la sociedad necesita el Derecho para poder subsistir.-

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Dimensión valorativa (VALOR):- El Derecho debe orientarse hacia la realización de unos valores de

convivencia social de las personas.-

Estas tres dimensiones van siempre unidas, el Derecho es, a la vez, norma, hecho social y valor, por lo que el Derecho sería un conjunto de normas que regulan hechos sociales para la defensa de determinados valores.-

La existencia de tres dimensiones básicas del Derecho ofrece diferentes puntos de vista en su análisis, los cuales se ven reflejados en las distintas disciplinas jurídicas, así por ejemplo:

- La Ciencia del Derecho, estudia el Derecho como norma.-

- La Sociología jurídica, estudia el Derecho en cuanto hecho social.-

- La Filosofía jurídica, estudia el Derecho como valor.-

Estos tres modos de enfocar el fenómeno jurídico no existen separados unos de otros, se exigen mutuamente y sólo en interacción cobran pleno sentido.-

5.- VALIDEZ, EFICACIA Y JUSTICIA:

La VALIDEZ de una norma expresa su pertenencia a un sistema normativo, es un juicio de hecho.-

Para que una norma jurídica sea valida requiere:

- Haber sido producida por el órgano competente.-- Mediante procedimiento adecuado.-- No haber sido derogada por una norma posterior (de rango igual o

superior).-- No estar en contradicción con las normas superiores a ella en el

sistema jurídico.-

La EFICIACIA de una norma es el grado de aceptación y cumplimiento de la misma en la sociedad, es un juicio de hecho.-

Para que un sistema jurídico tenga validez es necesario cierto grado de eficacia o cumplimiento en la práctica, ya que no puede existir un sistema jurídico cuya eficacia sea nula.-

La JUSTICIA de una norma es la adecuación de la misma a un sistema de valores. La norma justa lo es también legítima. Es un juicio de valor.-Todo sistema normativo establece pautas de conductas según unos criterios centrados en valores y fines superiores.-

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TEMA 8: EL DERECHO OBJETIVO Y EL DERECHO SUBJETIVO

1.- CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO OBJETIVO:

I.- Concepto de Derecho objetivo:

Conjunto de principios de reglas que rigen las relaciones de convivencia de una sociedad, y pueden ser impuestas coercitivamente.-

II.- Caracteres del Derecho objetivo:

Las notas características del Derecho objetivo son:

o GENERALIDAD: Se manifiesta por encima y, con independencia, de los casos particulares.-

o IMPERATIVIDAD: Está investido de mandato, el cual es imperativo, porque está formulado por quien tiene autoridad para ello, y va dirigido a quienes se hallan vinculados por una obligación de obediencia.-

o ALTERIDAD: Solo se proyecta sobre las relaciones entre dos o más sujetos. El Derecho solo se entiende regulando relaciones entre personas.-

o COERCIBILIDAD: Es la propiedad que tiene el Derecho de poder imponer su cumplimiento, recurriendo incluso a la fuerza, si ello fuera necesario.-

El derecho coactivo o de imposición forzosa es aquel que el Estado u órgano estatal emplea la fuerza, pero de un modo incontrolado, sino con sujeción a unas normas.-

Hay que distinguir entre coacción y coercibilidad:

Coacción: Imposición siempre forzosa del Derecho.-Coercibilidad: Posibilidad de imposición forzosa del Derecho.-

2.- EL CONCEPTO DEL DERECHO SUBJETIVO: ELEMENTOS, CONTENIDO Y CLASES.-

I.- Concepto de derecho subjetivo:

Poder o facultad atribuido por la norma al sujeto, y que le permite realizar determinados actos o exigir a otros sujetos una conducta de hacer o no hacer algo, o bien, de abstención y no impedimento.-

Otra definición sería “facultad atribuida por la norma a un sujeto de poder exigir de otro u otros, ya una conducta concreta, ya una conducta de abstención o no impedimento”.-

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II.- Elementos del derecho subjetivo:

Son elementos del derecho subjetivo:

o FACULTAD: Poder que se puede ejercer sobre alguien.-

o OBLIGACIÓN: Se estructura en un sujeto activo o titular de la facultad o derecho, y en un sujeto pasivo sobre le que recae la obligación o deber.-

o NORMA: El derecho subjetivo siempre se basa en la norma.-

III.- Contenido del derecho subjetivo:

o PRETENSIÓN: Quien tiene un derecho lo puede hacer valer para exigir una determinada conducta de otros, sobre los que recae la obligación o deber. El derecho se proyecta hacia fuera.-

o DISFRUTE: El derecho proporciona a su titular el goce o satisfacción de poseerlo y ejercitarlo. Constituye la perspectiva interna del derecho subjetivo.-

IV.- Clases de derechos subjetivos:

Existen diversas clasificaciones, que a continuación veremos:

CLÁSICA:- Derechos reales: Conceden un poder directo e inmediato sobre las

cosas. Se ejercen frente a sujetos indeterminados.-

- Derechos obligacionales o de crédito: Consisten en dar, hacer o no hacer alguna cosa. La persona sobre la que el deber, correspondiente a dicho derecho, está, desde el principio, perfectamente determinada o individualizada.-

MODERNA:- Derechos de libertad: La voluntad del titular tiene escasa

relevancia.-

- Derechos de pretensión: La voluntad del titular del derecho es decisiva a la hora de exigir su efectividad.-

- Derechos de modificación jurídica: La voluntad del titular alcanza el grado máximo. Estos derechos confieren a su titular la posibilidad de dar nacimiento a nuevas situaciones o relaciones jurídicas, y a modificar o extinguir las ya existentes.-

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3.- LOS SUJETOS DEL DERECHO. LA PERSONA COMO SUJETO DEL DERECHO. EL OBJETO DEL DERECHO SUBJETIVO.-

I.- Sujetos del derecho:

Sujeto del derecho: Titular del mismo. Posee la facultad de disfrute y puede ejercer la pretensión.-

Sujeto activo: El titular del derecho.-

Sujeto pasivo: El obligado a soportar el deber jurídico.-

Sólo la persona es sujeto de derechos.-

II.- La persona como sujeto del derecho:

“Toda persona es sujeto de derechos”.-

Existen dos tipos de personas:

o PERSONA INDIVIDUAL O FÍSICA: Las circunstancias que han de darse para que se pueda hablar jurídicamente de persona son: “que el feto viva cierto tiempo con vida independiente de la madre, si muriera antes de transcurrir ese tiempo legal habrá sido hombre, pero no persona”.-

o PERSONA COLECTIVA O MORALES O JURÍDICAS: Entidades de carácter supraindividual a las que el ordenamiento jurídico reconoce como posibles titulares de derecho y obligaciones, dándoles la condición de persona.-

Se consideran personas jurídicas:

o CORPORACIONES: Entes públicos que atienden a intereses generales.- (Ej: Ayuntamiento, Universidad, etc.)

o ASOCIACIONES: Conjunto de personas asociadas para conseguir un fin lícito, bien sea lucrativo, o bien tengan fines religiosos, culturales, deportivos o de cualquier otra clase.-

o FUNDACIONES: Conjunto de bienes afectados por el fundador al cumplimiento de unos fines, recogidos en sus estatutos.-

El conjunto de derechos, de los que puede ser titular la persona colectiva es más reducido que el de las personas físicas.- (Ej.: una persona colectiva no puede contraer matrimonio, etc.).-

La persona física existe por simple nacimiento del feto en las condiciones que exige el ordenamiento jurídico, mientras que las personas jurídicas han de constituirse mediante actos formales regulados por las normas. (ES MAS FACIL LA CREACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA QUE LA PERSONA COLECTIVA)

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III.- El objeto del derecho subjetivo:

Es la realidad sobre la que el derecho se proyecta.-

Desde el punto de vista del disfrute, el objeto del derecho subjetivo es la cosa sobre la que recaen tanto las realidades materiales como inmateriales.-

Desde el punto de vista de la pretensión, el objeto del derecho subjetivo es siempre una prestación ajena.-

No toda realidad puede ser objeto de derecho, quedando excluidas :

a) La persona humana, es un ser con fines propios y que, por tanto, no puede ser medio para otro.-

b) Los derechos inherentes a la propia condición humana, como los derechos fundamentales, y aquellos que sólo pueden ejercitarse por su titular.-

c) Las realidades inaprensibles.- (nubes, estrellas).-

d) Aquellas cosas que están fuera del tráfico jurídico, por razón del respeto que inspiran o por su relación con la Divinidad.-

e) Las cosas comunes, que por su naturaleza común no son susceptibles de adscribirse al patrimonio de una persona.- (el agua del mar, el aire).-

TEMA 9: LA NORMA JURÍDICA Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

1.- LA NORMA JURÍDICA:

I.- Concepto norma jurídica:

Las normas jurídicas son un medio de regulación de las conductas humanas ya que prescriben o establecen qué comportamientos deben o pueden ser realizados y cuáles han de ser omitidos.-

Las normas pueden tener un contenido de:- Obligación , nos dicen que debemos hacer.-- Prohibición , nos impiden realizar algo.-- Permisión , establecen posibilidades de actuación ante las que el

sujeto puede elegir libremente.-

Son Normas de Organización aquellas cuyo contenido es meramente descriptivo o explicativo. .- ( Art. 1.1 de la Constitución Española).-

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Hay que distinguir entre las normas jurídicas y los textos normativos. Para que las normas jurídicas puedan cumplir con su finalidad de regular y dirigir la conducta de los sujetos deben expresarse de manera que el destinatario pueda conocer su significado y comprender su contenido.-

Por tanto, los textos normativos son un medio de difusión y conocimiento del contenido de las normas jurídicas, absolutamente necesario, porque desde el momento en que la normas están vigentes producen plenos efectos, con independencia de que los sujetos las conozcan o no.-

Por ello, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos rige el principio de presunción de conocimiento de las normas recogidos en el art. 6.1 C. Civil. (“La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”).-

II.- La estructura de las normas jurídicas:

Las normas jurídicas están formadas por una serie de elementos comunes, los cuales son:

- SUPUESTO DE HECHO O SUPUESTO JURÍDICO: Es la condición o hipótesis establecida por la norma y cuyo cumplimiento

o incumplimiento generará las consecuencias jurídicas previstas. Hay ocasiones en que el Derecho transforma en Supuestos Jurídicos

meros fenómenos o acontecimientos naturales, a partir del momento en que ocurren se producen automáticamente los efectos jurídicos previstos por las normas.-

Otras veces los Supuestos Jurídicos consisten en Actos Jurídicos que el sujeto tiene que realizar expresamente para que surjan las consecuencias jurídicas previstas.-

- CONSECUENCIA JURÍDICA:Es el efecto que se deriva de la realización del supuesto jurídico previsto

por la norma jurídica. Pueden existir diferentes tipos de consecuencias jurídicas, según el supuesto jurídico establezca una obligación o una prohibición.-

Vamos a ver las distintas conexiones existentes entre el Supuesto Jurídico y la Consecuencia Jurídica:

Las leyes físico-naturales se rigen por el principio de causalidad necesaria en virtud del cual, si se produce una determinada causa necesariamente ha de producirse un determinado efecto.-

Las normas jurídicas se rigen por el llamado principio de imputación, donde a la realización de un hecho se la atribuye o imputa la producción de unas determinadas consecuencias porque así se ha establecido en las norma, sin que por sí mismo ese hecho las produjera.-

Por tanto, en el caso de las normas jurídicas el Supuesto y la Consecuencia jurídica se relacionan a través de un nexo de debe ser .-

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III.- Clases de Normas Jurídicas:

Fuentes materiales del Derecho: los diferentes sujetos y órganos con capacidad para crear normas jurídicas.-

Fuentes formales del Derecho: son las diferentes formas a través de las que se manifiestan las normas.-

Los diferentes tipos de normas jurídicas pueden clasificarse atendiendo a criterios diversos:

1º Por la función que la norma pretende desempeñar:

- NORMAS DE CONDUCTA: Aquellas que de forma directa e inmediata pretenden la regulación de un determinado comportamiento, habitualmente, suele consistir en la obligación de hacer u omitir la conducta indicada por la norma. Dentro de estas normas se distinguen:

Normas preceptivas: Prescriben una conducta concreta.-

Normas prohibitivas: Vedan o impiden la realización de un acto.-

Normas permisivas: Autorizan, con carácter excepcional la no-realización de la conducta obligada establecida por la norma, o frente a lo impedido por la norma prohibitiva posibilita la realización de la conducta prohibida.-

- NORMAS DE ORGANIZACIÓN(normas interpretativas): Aquellas que determinan la estructura y funcionamiento del Estado y de sus órganos y que regulan los procedimientos de creación y aplicación de las normas jurídicas, establecen los medios y procedimientos que garanticen la eficacia del Derecho. Dentro de estas normas se distingue:

Normas declarativas o definitorias: Indican el sentido o especifican el significado que ha de darse a determinados conceptos, términos o instituciones contenidos en las propias normas jurídicas.-

Normas procedimentales: Establecen los mecanismos para la elaboración de nuevas normas o la aplicación de las ya existentes.-

Normas de competencia: Señalan las funciones y atribuciones que corresponden a los diferentes órganos e instituciones del Estado.-

2º Sujeto u órgano del que emana las normas:

- LEYES: Cualquier tipo de norma jurídica dictada por los órganos legislativos o administrativos competentes en cada caso.-

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- NORMAS CONSUETUDINARIAS: Originadas a través de la costumbre jurídica.-

- NORMAS JURISPRUDENCIALES: Procedentes de la actividad judicial realizada por los órganos jurisdiccionales.-

- NORMAS CONTRACTUALES O NEGOCIALES: Disposiciones contenidas en las cláusulas establecidas por las partes en los contratos o negocios jurídicos.-

3º Grado de imperatividad:

- NORMAS TAXATIVAS O DE IUS COGENS: Imposición incondicionada de lo prescrito, de forma que los sujetos obligados tienen necesariamente que actuar conforme a lo establecido en la norma.-

- NORMAS DISPOSITIVAS: Establecen un regulación que sólo se aplicará si los sujetos no han estipulado otra reglamentación distinta.-

Todas las normas jurídicas se elaboran para regular las conductas de los sujetos en un ámbito temporal concreto y en un tiempo determinado.-

Las normas jurídicas están sometidas a un proceso de elaboración y aprobación en el seno de los diferentes órganos que las crean y que culmina con su promulgación, momento a partir del cuál están vigentes y por tanto obligan a sus destinatarios y surten plenos efectos. Por tanto para que una norma jurídica esté vigente es necesario que se haya publicado y que haya trascurrido el plazo fijado para su entrada en vigor (20 días).-

También, por razones de especial importancia, la norma entrará en vigor el mismo día de su publicación o puede ocurrir que se fije un plazo mayor. Este vacatio legis se justifica porque los sujetos destinatarios de las normas puedan conocer con la antelación suficiente lo que en ellas se establece.-

Las normas jurídicas se aplican y surten plenos efectos desde el momento en que están vigentes, y basándose en el principio de irretroactividad, sus disposiciones no podrán ser aplicadas a hechos o situaciones que se hayan producido con anterioridad a su entrada en vigor. Se aplicarán con carácter taxativo, aunque en ocasiones excepcionales las normas tienen efecto retroactivo por considerarse que la nueva regulación resulta más beneficiosa para sus destinatarios.-

Aunque las normas sean anacrónicas siguen estando vigentes mientras no sean derogadas, es decir, una declaración formal por parte de los órganos competentes que establezca que dicha norma queda sin efecto.-

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La derogación se puede producir:

- De forma expresa: Cuando surge una norma que extingue o deja sin efecto lo dispuesto en la norma anterior.-

- De forma tácita: Cuando esa nueva norma establece una regulación incompatible o contradictoria con lo establecido en la antigua.-

2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO:

I.- Concepto de ordenamiento jurídico:Conjunto de normas, principios, instituciones y relaciones jurídicas

vigentes en una determinada sociedad en una época determinada. El ordenamiento jurídico es único.-

Para dotar de unidad al ordenamiento es necesario que exista una norma (Norma fundamental o de Reconocimiento) que fije los criterios, los procedimientos para crear las restantes normas que van a pertenecer a ese determinado ordenamiento y los órganos competentes para ello.-

El concepto de ordenamiento jurídico hace referencia tanto a la idea de pluralidad normativa (existencia de un conjunto de múltiples normas) como a la idea de sistematicidad, ya que se trata de un conjunto en el que los elementos son interdependientes y están relacionados entre sí.-

La relación que se establece entre ellas es una relación de tipo jerárquico (jerarquía normativa), ya que a partir de la norma fundamental van surgiendo las restantes normas del conjunto.-

Las normas inferiores encuentran su fundamento de validez en las normas superiores, y así hasta llegar a la norma que ocupa la cima de la pirámide normativa (Norma fundamental o Constitución).-

Las normas jurídicas ocupan diferentes niveles dentro del ordenamiento jurídico, basándose en el principio de jerarquía normativa.-

II.- Caracteres del ordenamiento jurídico:La creación de los ordenamientos jurídicos debe producirse siguiendo

determinados criterios de armonización, los cuales son PLENITUD Y COHERENCIA.-

o PLENITUD del ordenamiento jurídico:Un ordenamiento jurídico es pleno cuando contiene todas las normas

necesarias que permiten la resolución de cualquier conflicto jurídico que se pueda originar, y no existen vacíos o lagunas normativas.-

La plenitud en sentido absoluto es poco realista, ya que las relaciones y los fenómenos sociales evolucionan muy rápidamente y, en cambio, los procesos de creación y modificación del Derecho son mucho más lentos y complejos.-

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La plenitud en sentido relativo ( potencial o funcional), se entiende que un ordenamiento jurídico puede ser pleno cuando, aunque no contenga normas jurídicas reguladoras en todos los supuestos, sin embargo ofrece otros medios que permiten dar una solución jurídica a los problemas planteados.-

Si se produce un conflicto jurídico y no existen normas aplicables se aplicarán los métodos de integración jurídica previstos por el ordenamiento en el que se haya producido la laguna o vacío normativo.-

Son métodos de integración jurídica:- Aquellos que establecen un orden claro y preciso de prelación de las

fuentes del Derecho.-

- Criterios objetivos de interpretación y aplicación del mismo.-

- Procedimientos que pueden ser utilizados por los operadores jurídicos para dar solución a los conflictos que puedan surgir.-

Un ejemplo claro de de la idea de plenitud relativa es lo recogido en el Art. 1.1 del C. Civil, donde expone de forma clara las fuentes del Derecho, se establece una jerarquía entre ellas y además se añada que dichas fuentes se complementan de forma subsidiaria mediante jurisprudencia, analogía y equidad.-

o COHERENCIA del ordenamiento jurídico:Un ordenamiento jurídico es coherente cuando todas las normas son

compatibles, es decir, no establecen distintas o contradictorias consecuencias jurídicas para supuestos jurídicos idénticos.-

Si en un mismo ordenamiento jurídico existen normas incompatibles se dice que se ha producido una situación de antinomia jurídica. Cuando esto ocurre, hay que establecer unos criterios que permitan subsanarlos, por eso es imprescindible que los ordenamientos jurídicos fijen criterios objetivos, ciertos y verificables cuya aplicación permita seleccionar la norma aplicable entre aquellas consideradas incompatibles.-

Esos criterios son:

Criterio de cronología normativa (temporalidad): Habrá de aplicarse lo establecido en la norma promulgada con posterioridad. La norma más moderna deroga lo establecido en la más antigua.-

Criterio de jerarquía normativa: Ha de aplicarse la norma de mayor rango según el principio jerárquico fijado.-

Criterio de especialidad: Si dos normas regulan de modo contradictorio una misma materia debe prevalecer aquella que establezca la regulación más particular, específica y concreta frente a la reglamentación general.-

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Para evitar conflictos entre criterios se suele establecer un orden de prelación; con carácter general se entiende que prevalece el criterio de jerarquía normativa, a continuación el de especialidad y por último el de cronología normativa (temporalidad).-

TEMA 12: LOS DERECHOS HUMANOS

1.- AMBIGÜEDAD SIGNIFICATIVA DE LA EXPRESIÓN “DERECHOS HUMANOS”. USO RETÓRICO DE UN TÉRMINO EMOTIVO.-

La expresión “derechos humanos” se usa para designar realidad diversas; por ejemplo, normas jurídicas positivas o valores que se postulan para la convivencia.-

El lenguaje de los “derechos humanos” es muy a menudo un recurso retórico, del que se usa y abusa en la lucha ideológica y política.-

2.- IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO.-

Los derechos humanos son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo y transcriben los principios de dignidad e igualdad básica de todas las personas.-

La Declaración Universal de derechos humanos de la ONU es aceptada por todos. En el centro de la Constituciones de los sistemas jurídicos aparece una relación de derechos básicamente coincidente con los de esta Declaración.-

Se identifica justicia y derechos humanos, es decir, el contenido material de la justicia se expresas en la aceptación y respeto de los derechos humanos. Esta idea viene expresada en la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (1789 Revolución Francesa).-

Los derechos humanos son una pieza clave en todo lo jurídico y juegan un papel fundamental en la teoría y en la práctica.-

Los derechos humanos son los valores básicos del ordenamiento jurídico, cuya plasmación en normas positivas es requisito de la justicia de las leyes.-

3.- HISTORICIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS:

La conciencia clara y universal de la existencia de los derechos humanos se adquiere en los tiempos modernos.-

En un principio existieron posturas filosóficas que postularon sobre la dignidad humana y existieron privilegios para la nobleza ( Carta Magna de Juan sin Tierra 1215 o Petición de derechos 1628).-

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Después surge la idea de que los hombres disponen de derechos innatos o naturales, hundiendo sus raíces en el iusnaturalismo racionalista.-

Filósofos y juristas defienden la idea de que los hombres poseen unos derechos naturales con independencia de su vinculación a un Estado; esos derechos son anteriores y superiores al Estado.-

La sociedad política y el Estado son creación de los hombres, que instituyen el Estado como mecanismo para proteger los derechos naturales de los que son titulares.-

La expresión derechos humanos aparece relacionada con otras expresiones como derechos naturales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas, derechos morales, derechos fundamentales. Todas estas expresiones tienen una raíz común situada en el mundo moderno.-

Antes se afirmaba la existencia del Derecho natural, aquel que tiene su origen en Dios, en la naturaleza humana o en la razón de las personas. Pero es en os S. XVI y XVII donde ya se pone énfasis para entender el Derecho natural como un conjunto de preceptos y no como repertorio de facultades que el hombre dispone.-

4.- SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NOMBRES:

o Derechos naturales : Junto con los derechos “innatos”, la concepción iusnaturalista clásica, se refiere a los derechos que poseen los hombres antes de incorporarse a la sociedad y con independencia de su vinculación a un Estado. Las características de los derechos naturales son:

Corresponden a todos los hombres, esto es, a cada uno, individualmente.-

Son previos a la pertenencia de los hombres a la sociedad, y por lo tanto son previos al poder político y al Derecho positivo.-

Tienen carácter jurídico porque son una proyección o subjetivación del Derecho natural objetivo. Son derechos que están al margen de las decisiones del poder.-

Tienen supremacía jurídico – política sobre las normas del Derecho positivo y constituyen un límite al ejercicio del poder, son garantía para los ciudadanos.-

Son descubiertos por la razón en la naturaleza humana.-

Los derechos naturales es de uso muy restringido, se refiere básicamente a los derechos de libertad.-

o Derechos públicos subjetivos : Expresa el ámbito de libre actuación de que gozan los ciudadanos, porque así lo ha decidido el Estado. Son derechos creados por el Estado, lo que implica el abandono de la idea de la existencia de unos derechos preestatales.-

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Por otra parte, se trata de un concepto muy restringido, en él no tienen cabida los derechos económicos, sociales y culturales, los más característicos de nuestro tiempo.-

o Libertades públicas : Constituyen espacios de libertad individual que el ordenamiento jurídico resguarda de posible intromisiones del poder estatal. Las libertades son otorgadas por el poder y las vemos recogidas en documentos de carácter positivo.-

Su ámbito de aplicación está circunscrito a los llamados derechos de autonomía (d. civiles individuales), y los d. humanos comprenden también los derechos de participación política y de prestación.-

o Derechos morales : Nueva denominación para referirse a los derechos básicos de la persona que son previos al Estado y a sus normas.

Son derechos que pueden esgrimir frente al poder ya que se trata de prerrogativas o exigencias de los individuos apoyadas en valores morales básicos y que prevalecen frente a las normas del Derecho positivo.-

o Derechos fundamentales : Aquellos derechos que las Constituciones o Leyes fundamentales reconocen a los ciudadanos. Constituyen el fundamento de todo el orden jurídico – político del Estado constitucional.-

Se usa la expresión derechos fundamentales para referirse a aquellos derechos que, por su importancia, al tratarse de unos derechos básicos o fundamentales, se encuentran apoyados en las exigencias de la dignidad humana.-

Derechos naturales Nombran derechos anteriores al Estado.-Derechos morales

Libertades públicas

Derechos fundamentales Nombran derechos creados por el Estado

Derechos públicos subjetivos

5.- NATURALEZA Y CARACTERES DE LOS DERECHOS HUMANOS:

I.- Naturaleza suprajurídica, naturaleza jurídica y naturaleza ambivalente de los derechos humanos.-

Los derechos humanos tienen naturaleza suprajurídica. Los defensores de los derechos morales y naturales sostienen que el Derecho

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positivo debe reconocer los derechos naturales que el hombre posee, derechos que tienen plena validez jurídica como facultades intrínsecas de los hombres.-

El acto de reconocimiento de los derechos humanos por parte del Derecho positivo es un acto declarativo, no constitutivo.-

Los derechos humanos tienen naturaleza jurídica. Los defensores de los derechos públicos subjetivos públicos y libertades públicas o derechos fundamentales sostienen que el Derecho positivo es quien constituye los derechos, quien los hace nacer a la vida jurídica; no reconoce su existencia previa, sino que los crea.-

Los derechos humanos tienen naturaleza ambivalente. Algunos defensores de los derechos morales y de los derechos fundamentales sostienen que los derechos humanos entrañan por una parte postulados de debe ser (valores éticos), pero también encarnan un proyecto emancipatorio concreto, que cristaliza en unos postulados de ser (derechos subjetivos).-

II.- Caracteres de los derechos humanos:

Son las notas distintivas que separan a estos del resto de los derechos subjetivos.-

Los derechos humanos según la naturaleza suprajurídica de estos se clasifican en:

o Universales : son poseídos por todas la personas, en todo tiempo y en todos los lugares. Todos disponen de una dotación jurídica básica igual.-

o Inalienables : no pueden ser transferidos a otro titular, porque son inherentes a su titular, al que confieren una especial dignidad.-

o Irrenunciables : sus titulares no pueden renunciar a su titularidad, que no pueden desprenderse de ellos.-

o Imprescriptibles : no les afecta la prescripción; la pérdida de derechos por el transcurso del tiempo sin ejercerlos o demandarlos. En otros momentos fueron calificados como absolutos, porque podían ser ejercitados de modo ilimitado, hoy se aceptan que son limitados; actuando como límites el orden público, el bien común y la igualdad de derechos.-

Los derechos humanos según la naturaleza jurídica no se puede decir que tales derechos sean universales sin son creados por unas normas positivas, ya que ningún Derecho positivo legisla para toda la humanidad.-

6.- ¿DERECHOS HUMANOS O DERECHOS FUNDAMENTALES?:

Derechos fundamentales: derechos positivados en los ordenamientos jurídicos particulares, derechos que gozan de plenas garantías jurídicas.-

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Derechos humanos: derechos recogidos en Declaraciones y convenciones internacionales o que representan exigencias básicas derivadas de la dignidad humana, aunque no gocen todavía de esas garantías jurídicas.-

Según A. E. Perez Luño:

Derechos humanos:Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.-Aquellos derechos que se propugnan son derechos humanos.-

Derechos fundamentales:Aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de un tutela reforzada.-Los derechos ya reconocidos son derechos fundamentales.-

7.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

La Constitución española regula con amplitud los derechos fundamentales en el Título I, Arts 10 al 55.-

I.- Derechos y libertades en el ámbito privado:

1.- Derecho a la vida: (Art. 15 CE) “ Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos degradantes. Queda abolida la pena de muerte.-“

2.- Derecho a la libertad de conciencia: (Art. 16 CE) “ Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y del cultos de los individuos y la comunidades…”

3.- Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar: (Art. 18.1 CE) “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.-

4.- Derecho a l inviolabilidad del domicilio: (Art. 18.2 CE) “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.-

5.- Derecho a la libertad y secreto de la correspondencia: (Art. 18.3 CE) “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.-

6.- Derecho a la libertad de residencia y a la libertad de circulación: (Art. 19 CE) “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.-

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II.- Derechos y libertades en el ámbito político:

1.- Derecho a la libertad de religión: (Art. 16 CE) bajo el rótulo de libertad de conciencia del Art. 16.1, también debe estar dentro la libertad de culto.-

2.- Derecho a la libertad y a la seguridad: (Art. 17.1 CE) “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstos en la Ley”. (Art. 17.2 CE) recoge la detención preventiva, que es de 72 horas. (Art. 17.3 CE) “toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata de sus derechos y de las razones de su detención”. (Art. 17.4 CE) recoge que una ley regulara el “Habeas Corpus” y el plazo máximo de duración de la prisión provisional.-

3.- Derecho a la libertad de expresión: (Art. 20.1.a CE) “Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.-

4.- Derecho a la libertad de reunión: (Art. 21.1 CE) “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”.-

5.- Derecho a la libertad de asociación: (Art. 22 CE) responde a la necesidad de los hombres de afrontar algunos problemas o retos de forma colectiva y permanente. Se exige fines lícitos y no se permiten asociaciones secretas o paramilitares.-

6.- Derecho a la libertad de enseñanza: (Art. 27.1 al 6 CE) recoge el derecho de todo individuo a la educación. Se recoge además derecho a: libertad de establecimiento de centros educativos, libertad de ideas y principios (civiles, morales y religiosos), siempre atendiendo a lo expuesto en la Constitución.-

7.- Derecho de petición: (Art. 29.1 CE) “Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectivo, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley”.-

III.- Derechos y libertades en el ámbito económico:

1.- Derecho a la libertad de sindicación: (Art. 28.1 CE) “Todos tienen derecho a sindicarse libremente…”. Este derecho se excluye para la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas (Ejército). Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato.-

2.- Derecho a la huelga: (Art. 28.2 CE) “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad”.-

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3.- Derecho a la propiedad y a la herencia: (Art. 33 CE) “Se reconoce el derecho a al propiedad privada y a la herencia”. En los arts. 33.2 y 33.3 CE se recoge la posibilidad de privar de la propiedad por causa de utilidad pública y mediante del justo precio.-

4.- Derecho de fundación: (Art. 34.1 CE) “Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la Ley”. Se ha separado del régimen de las asociaciones.-

5.- Derecho al trabajo: (Art. 35.1 CE) “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

6.- Derecho a la libertad de empresa: (Art. 38 CE) “Se reconoce la libertad de empresa en e marco de la economía de mercado…”

Estos Derechos pertenecen al Título I, Capitulo III “Derechos y Deberes”, los arts. 14 al 38 y vinculan a todos los poderes del Estado y gozan de todo tipo de garantías.-

Sin embargo los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en el Capítulo III (arts. 39 al 52) son los denominados “principios rectores de la política social y económica”, y requieren una acción positiva por parte del Estado, que dependerá de los recursos disponibles, por lo tanto más que auténticos derechos son metas a conseguir.-

8.- GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:

Las garantías de que gozan los derechos fundamentales se estructuran en tres niveles:

1.- Garantías jurídicas nacionales o internas:Los derechos requieren una forma jurídico – política determinada: el

Estado de Derecho, el cual reconoce valores y principios del ordenamiento jurídico.-

Hay métodos diferentes de garantías de los derechos fundamentales:

- Indirectos : Establece que lo relativo a los derechos, será regulado mediante Ley, necesitando una amplia mayoría tanto para regularlos como para modificarlos. La regulación de ciertos derechos del Título I tendrá que hacerse a través de Ley Orgánica y se excluye que se puedan regular los derechos fundamentales por Decreto-leyes. También es elemento de garantía el Defensor del Pueblo, institución no judicial que puede supervisar la actividad de la Administración.-

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Page 61: NOCIONES JURIDICAS BASICAS

Ángel Jiménez Herreros© Nociones Jurídicas 09/10

- Directos : Consiste en acudir a los Jueces y Tribunales. La tutela de los derechos reconocidos en el Art. 14 y los recogidos en la Secc. 1ª del capítulo segundo del Titulo I se puede recabar directamente ante los Tribunales ordinarios mediante procedimiento preferente y sumario, es le denominado amparo judicial. La tutela de esos mismos derechos y del resto de los recogidos en el Título I puede ejercerse a través del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, es el denominado amparo constitucional.-

2.- Garantías jurídicas supraestatales:En el ámbito internacional, el reconocimiento y protección de los

derechos humanos tienen un apoyo fundamental en la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto Internacional de Justicia, los cuales sentaron las bases del nuevo orden jurídico internacional.-

La Carta Internacional de los derechos humanos se divide en tres textos:- Declaración Universal de los Derechos Humanos.-- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.-- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.-

En el ámbito regional europeo, el Consejo de Europa, el cual reconoce y protege los derechos humanos a través de:- El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, donde se crea Tribunal

Europeo de derechos del hombre.-- La Carta Social Europea.-

3.- Garantías sociales:Aunque no revisten forma jurídica, tienen una importancia fundamental.

Dos ejemplos de ello son:

- ONG’s : su labor es la de aportar información a los Organismos Internacionales.-

- Libertad de prensa : donde se puede denunciar las violaciones de los derechos humanos, primer paso para encontrarles la solución.-

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