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Resumen Derecho Administrativo Cassagne Derecho Administrativo El Estado y la Justicia. En Grecia no hubo propiamente una instrumentación comprensiva de la organización jurídica que vinculara a los habitantes con el territorio, aunque la idea se hallaba subyacente en el concepto de polis. Los Romanos llamaron con el nombre de civitas al Estado–Ciudad, utilizando finalmente la noción de res pública para aludir a la existencia de la propia comunidad política. La institucionalización del Estado constituye la culminación de un proceso que se inicia en las principales ciudades italianas (Florencia, Génova, etc.) durante el siglo XV. Allí aparece la expresión lo stato para designar en general a toda organización jurídico–política y su forma de gobierno, ya fuera que esta última tuviera carácter monárquico o republicano. La consolidación territorial de los Estados, operada a partir del siglo XVII, junto a la aparición de numerosos sistemas políticos y filosóficos, dio lugar a las más variadas concepciones acerca del Estado. El concepto de Estado como la perfecta organización jurídico–política de la comunidad que procura el bien común y su consideración como un objeto real, no ideal, constituye la concepción con mayor arraigo en el campo de las doctrinas que se inspiran en la filosofía cristiana. El derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia primordialmente la organización y la actuación del Estado en sus relaciones con los particulares. El Estado no es otra cosa que una sociedad políticamente organizada, y no puede haber sociedad sin organización política; la realidad del Estado, de la sociedad civil, no es la sociedad ni el orden político por sí solos, sino su compuesto, de manera que entre Estado y Sociedad no existe ninguna separación real. La característica esencial que distingue al Estado de otras comunidades, de acuerdo con la concepción aristotélica, es su “autarquía o autosuficiencia”, en el sentido de que el Estado se halla integrado de tal forma que no precisa ni depende de otra comunidad para la realización de sus fines. La comunidad constituye el género próximo de Estado mientras que el calificativo “soberana o perfecta” permite diferenciarla de otras asociaciones, significando la alianza o unión estable, consciente y voluntaria de personas para alcanzar el fin común. Lo específico del Estado reposa en la cualidad de “perfecta o soberana” que posee tal comunidad al bastarse a sí misma. El Estado es la institución necesaria y fundamental que deriva de la naturaleza del hombre. Su finalidad es establecer el buen orden de la vida y, sin relegar el fin sobrenatural del hombre ni sus condiciones morales, considera que la persona humana no puede alcanzar la perfección si no se supedita a los medios y fines de la comunidad estatal. El principio que unifica y otorga coherencia a la organización estatal es el de la “autoridad”, que se mantiene por intermedio del “poder”, el cual actúa con el fin de asegurar el orden social 99

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Derecho Administrativo El Estado y la Justicia.

En Grecia no hubo propiamente una instrumentación comprensiva de la organización jurídica que vinculara a los habitantes con el territorio, aunque la idea se hallaba subyacente en el concepto de polis.

Los Romanos llamaron con el nombre de civitas al Estado–Ciudad, utilizando finalmente la noción de res pública para aludir a la existencia de la propia comunidad política.

La institucionalización del Estado constituye la culminación de un proceso que se inicia en las principales ciudades italianas (Florencia, Génova, etc.) durante el siglo XV. Allí aparece la expresión lo stato para designar en general a toda organización jurídico–política y su forma de gobierno, ya fuera que esta última tuviera carácter monárquico o republicano. La consolidación territorial de los Estados, operada a partir del siglo XVII, junto a la aparición de numerosos sistemas políticos y filosóficos, dio lugar a las más variadas concepciones acerca del Estado.

El concepto de Estado como la perfecta organización jurídico–política de la comunidad que procura el bien común y su consideración como un objeto real, no ideal, constituye la concepción con mayor arraigo en el campo de las doctrinas que se inspiran en la filosofía cristiana.

El derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia primordialmente la organización y la actuación del Estado en sus relaciones con los particulares.

El Estado no es otra cosa que una sociedad políticamente organizada, y no puede haber sociedad sin organización política; la realidad del Estado, de la sociedad civil, no es la sociedad ni el orden político por sí solos, sino su compuesto, de manera que entre Estado y Sociedad no existe ninguna separación real.

La característica esencial que distingue al Estado de otras comunidades, de acuerdo con la concepción aristotélica, es su “autarquía o autosuficiencia”, en el sentido de que el Estado se halla integrado de tal forma que no precisa ni depende de otra comunidad para la realización de sus fines.

La comunidad constituye el género próximo de Estado mientras que el calificativo “soberana o perfecta” permite diferenciarla de otras asociaciones, significando la alianza o unión estable, consciente y voluntaria de personas para alcanzar el fin común. Lo específico del Estado reposa en la cualidad de “perfecta o soberana” que posee tal comunidad al bastarse a sí misma.

El Estado es la institución necesaria y fundamental que deriva de la naturaleza del hombre. Su finalidad es establecer el buen orden de la vida y, sin relegar el fin sobrenatural del hombre ni sus condiciones morales, considera que la persona humana no puede alcanzar la perfección si no se supedita a los medios y fines de la comunidad estatal.

El principio que unifica y otorga coherencia a la organización estatal es el de la “autoridad”, que se mantiene por intermedio del “poder”, el cual actúa con el fin de asegurar el orden social

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fundamentalmente a través de la ley, que siempre debe ser justa, conforme con la naturaleza y apropiada a las costumbres del país. * Causas y elementos del Estado.

Las causas del ser estatal, constituyen los principios que explican el ser y condicionan su existencia. Se dividen en

● intrínsecas o inmanentes ○ causas material ○ causa formal

● extrínsecas o trascendentes ○ causas eficiente.

■ causa eficiente remota o mediata ■ causa eficiente, próxima o inmediata

○ causa final . El principio generador del ser es la causa eficiente que puede ser remota o próxima. La

causa eficiente remota o mediata del Estado es Dios. La causa eficiente, próxima o inmediata, indica que el Estado es una entidad natural producto de la industria humana, que obedece a la sociabilidad natural y que se realiza como una obra de la libertad del hombre, obra de razón y de virtud.

La causa material del Estado está constituida por el pueblo y el territorio. El pueblo no es la suma de individuos indeterminados sino la unidad que los aglutina en la idea de un ser común, se trata en otros términos, de una multitud humana concretada en una Nación y ordenada por la virtud unitiva de un fin. Este conjunto de personas requiere de un territorio que determina, junto con el pueblo, la causa material de la existencia del Estado. Estos elementos, se hallan integrados en una “unión u orden” que es la causa formal del Estado, o principio que “informa” tales elementos y los transforma en el ser estatal. De ese orden surgen como propios la autoridad y el ordenamiento jurídico positivo.

Si bien la función del orden como causa formal del Estado produce el aglutinamiento e integración de los elementos materiales que él contiene, se hace necesaria la presencia del poder estatal que encauce y oriente y, en algunos casos, dirija la acción de la comunidad, que dicte las normas imperativas. Ese orden, causa formal del Estado, precisa ser determinado en el terreno existencial por medio de una organización jurídico–política, cuyos caracteres se regulan en el ordenamiento jurídico básico, que hoy se denomina Constitución.

En lo que concierne a la causa final o fin del Estado ella es el bien común, razón de ser del Estado. El bien se torna común cuando los individuos se agrupan y actúan el mecanismo de la sociabilidad natural, constituyendo las diversas comunidades, de las cuales el Estado constituye la comunidad perfecta. La Encíclica Mater et Magistra estableció que el bien común “abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y

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pleno de su propia perfección”. Tomando nada más que el segundo término del concepto (la comunión del bien),

aparecen dos corrientes opuestas a la concepción tradicional. Por una parte, la postura individualista que pone la comunidad del bien en su división natural y aritmética, en partes iguales y proporcionales, entre todos los miembros singulares de la comunidad. De otro lado, la corriente sociologista o del mito estatal, de inspiración “hegeliana” que se traduce en la consideración del Estado como único sujeto del bien, al cual los particulares deben sacrificarse y dedicarse, sin el derecho de participar en su distribución. * La personalidad jurídica del Estado.

El origen del principio de la personalidad jurídica del Estado, no se halla conectado con el individualismo ético de los iusnaturalistas del siglo XVII, ni menos con el emprirismo individualista que se desarrolló durante el siglo XIX.

La idea de la personalidad del Estado encuentra sus raíces en la tradición romanista, que es contraria a la concepción germánica del medioevo que concebía al señor como detentador del poder y no como órgano de la comunidad. Su base reside en el sentido romano del Derecho que concibe la auctoritas no como algo que está fuera del ius, sino como expresión del mismo ius.

Desde otro punto de vista, el Estado ha sido concebido como institución, mejor dicho, la institución de las instituciones, que se caracteriza por los siguientes elementos:

- una idea de obra a realizar por un grupo social; - el poder organizado puesto al servicio de esa idea directriz; - la manifestación de comunión de los integrantes del grupo social, tanto en la idea

de obra como en los medios a emplear. Para Kant, el Estado constituye la personificación del orden jurídico total, considerando

que la persona es la expresión unitaria de un determinado orden normativo y que el Estado es la totalidad del Derecho convertido en sujeto.

La evolución operada superó las doctrinas tradicionales que distinguían dos personas en el seno del Estado (la persona jurídica privada y la política) como consecuencia del desarrollo de la teoría del Fisco y la concepción de la doble personalidad del Estado, pública y privada, conforme procediera de iure privato o en el campo del derecho administrativo.

Ni siquiera aceptando la posibilidad de una doble esfera de actuación del Estado la personalidad de éste admite desdoblamientos, porque de la naturaleza de las actividades no se puede concluir fundamentalmente que haya una dualidad de seres o personas.

Para fundamentar la distinción entre el derecho público el derecho privado se han formulado una gran cantidad de teorías. La más tradicional, es la teoría del interés: el derecho público es aquel que tiene por objetivo la realización de intereses generales colectivos o sociales, y el derecho privado, en cambio, es el que se basa en la regulación de intereses particulares o privados.

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La doctrina que finca la diferencia en el sujeto de la relación, según que intervenga el Estado (derecho público) o se trate de una relación entre particulares (derecho privado), resulta tan insuficiente e incompleta como la que pretende visualizar el derecho público en la utilización del poder de imperium del Estado.

Otra de las teorías, es la que se apoya en los aspectos de subordinación o coordinación que presentan las normas. El derecho público sería aquel caracterizado por regir relaciones de subordinación que traducen una desigualdad entre las partes, mientras en el derecho privado ellas serían de coordinación, estado los sujetos en una relación de igualdad. En el primer supuesto, se dice, “la justicia tomaría la forma de justicia distributiva, y en el segundo, de conmutativa”

De otra parte se halla la tesis que fundamenta la clasificación en la idea de reparto autónomo o autoritario o bien, en la contraposición de los conceptos de obligatoriedad y libertad. En esta concepción, el derecho público constituye la sección del ordenamiento jurídico que regula los repartos autoritarios (obligatoriedad) y el derecho privado, por el contrario, aquel que ordena los repartos autónomos.

La búsqueda de un criterio uniforme y universal de diferenciación entre los derechos público y privado debe ser abandonada como objetivo, en virtud de que no responde a la lógica sino a una realidad histórica que varía según el predominio que tengan las distintas corrientes expuestas. Todo ello traerá como efecto (no como causa) la presencia de un régimen jurídico exorbitante del derecho privado que no se agota en la prerrogativa de coacción sino que manifiesta variados aspectos de la regulación del acto.

La utilidad de la distinción se refleja positivamente en la técnica jurídica que distingue entre: - Personas de derecho público y de derecho privado, clasificación que acoge

nuestro derecho positivo (artículo 33). - Régimen de los actos administrativos unilaterales y de los actos privados de

carácter unilateral regidos por el derecho civil y comercial; sin perjuicio de la existencia de actos parcialmente reglados por los derechos público y privado.

- Idem en materia contractual. - Domino público y dominio privado. - Derechos subjetivos públicos e intereses legítimos y derechos subjetivos privados. - El estatuto y regulación legal de los funcionarios y empleados públicos, por una

parte, y el régimen de los dependientes sometidos al derecho laboral, por la otra, distinción que se aplicaba en las Empresas del Estado. * La justicia como fin del Estado.

El fin del Estado consiste, en definitiva, en la realización de la justicia, cuyo sentido se halla universalmente admitido en todos los pueblos, pese a las dificultades que el positivismo ha tenido para interpretar sus fundamentos racionales en el derecho natural.

La justicia ha sido definida como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho”. Lo suyo es entendido no sólo en el sentido material de las

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cosas objeto de la posesión en la relación entre particulares, sino también lo debido a la propia sociedad o a los individuos como partes del todo social.

La justicia legal o general es la que considera las relaciones que se fundan en lo debido a la comunidad por los individuos que la componen, ordenando todas las demás virtudes al bien general. Pero, existe al lado de esa materia común una materia propia y específica de la justicia legal o general, de la que son ejemplo las normas que gravan con impuestos y toda clase de aportaciones personales o económicas debidas al Estado. Se trata siempre de una sola justicia.

Subordinada a la justicia legal o general se encuentra la justicia particular, cuyas especies son las llamadas justicia conmutativa y distributiva. Santo Tomás explica que “la justicia particular se ordena a una persona privada, que respecto a la comunidad es como la parte del todo. Toda parte debe ser considerada en un doble aspecto: en la relación de parte a parte, al que corresponde en la vida social el orden de una persona privada a otra, y este orden es dirigido por la justicia conmutativa, consistente en los cambios que mutuamente se realizan entre dos personas. Otro es el del todo respecto a las partes, y a esta relación se asemeja el orden existente entre la comunidad y cada una de las personas individuales; este orden es dirigido por la justicia distributiva, que reparte proporcionalmente los bienes comunes”.

La justicia social aparece identificada siempre con las exigencias del bien común. La doctrina no la considera tanto como equivalente de la justicia legal o general, sino que explica su configuración como la forma que une y fusiona las dos especies de justicia relacionadas con la administración del bien común en un plano opuesto a la justicia estrictamente interindividual (justicia conmutativa).

Actualmente, no se admite en absoluto la identificación del derecho público con la justicia legal y distributiva, ni del derecho privado con la justicia conmutativa. La transformación del Estado.

La quiebra del modelo que caracterizó al denominado “Estado benefactor” está a la vista de todos. La sociedad ya no acepta que el Estado intervenga activa y directamente en el campo económico–social asumiendo actividades que corresponde realizar a los particulares jure propio.

Los reclamos que pujan por una mayor libertad económica, susceptibles de permitir el desarrollo espontáneo de la iniciativa privada, son canalizados en las políticas oficiales de los gobiernos a través de diferentes medidas como las desregulaciones y la eliminación de privilegios y monopolios. Paralelamente, se desencadena un proceso de transferencia de empresas y bienes del Estado hacia los particulares privatizándose importantes sectores de la actividad estatal.

Estos cambios conforman un nuevo modelo de Estado donde la realidad predomina sobre la ideología.

Sus rasgos predominantes lo tipifican como una organización binaria que se integra con una unidad de superior jerarquía que ejerce las funciones indelegables (justicia, defensa, seguridad, relaciones exteriores, legislación) pertenecientes al Estado como comunidad perfecta y

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soberana, unidad que se completa al poco tiempo con otra, mediante funciones desarrolladas por un conjunto de organizaciones menores que cumplen una función supletoria de la actividad privada (educación, salud, servicios públicos). En este contexto se canaliza la realización del bien común, con predominio del derecho público en las estructuras y procedimientos de las funciones indelegables, y con recurrencia a formas privadas o mixtas para la actividad supletoria.

Este Estado subsidiario no implica una ruptura total con los modelos anteriores. El Estado no puede renunciar a su función supletoria, exclusiva o concurrente con la

actuación privada, en materia de previsión social, salud, educación, etc., cuando estas actividades no resultan cubiertas suficientemente por los particulares. Se opera de este modo la separación de la titularidad de los servicios públicos –cuya potestad indelegable es retenida por el Estado– y la gestión privada a través de las distintas figuras concesionales.

El principio de subsidiariedad que –en su faz pasiva– veda al Estado a hacer todo lo que los particulares pueden realizar con su propia iniciativa o industria y que, también obsta a que el Estado lleve a cabo actividades que puedan cumplir las comunidades menores (provincias) o los llamados cuerpos intermedios, encuentra adecuado sustento en la Constitución Nacional. Sobre la faz activa del principio de subsidiariedad (que lleva al Estado a intervenir en caso de insuficiencia o falta de iniciativa privada), la Constitución Nacional carece de prescripciones específicas.

Esta principio es propio del derecho natural. El Estado subsidiario es, esencialmente, un Estado de justicia en el que si bien se mantienen determinados postulados fundamentales del Estado de derecho (independencia del Poder Judicial, sometimiento de la Administración a la ley y régimen garantístico de las libertades y demás derechos personales), se equilibra el abstencionismo estricto que propició su versión más liberal imperante en el siglo XIX con un limitado y razonable intervencionismo que restituye la plenitud del derecho natural a través del imperio del principio de la subsidiariedad.

El Estado no puede absorber y acaparar todas las iniciativas individuales y colectivas que se generan en el seno de la sociedad civil. La subsidiariedad es una obligada consecuencia de la propia naturaleza, de la finalidad que el Estado persigue y el presupuesto indispensable para el ejercicio de las libertades del hombre.

En el Estado social de derecho los derechos personales no preexisten sino que nacen de la ley, por lo tanto, el derecho de propiedad no se reconoce como un derecho natural, ni fundamental; los derechos individuales sólo tienen reconocimiento y adquieren vigencia efectiva por su vinculación social; no se limita la intervención del Estado en el plano económico, ni tampoco el alcance de las políticas que el Estado diseña para configurar un orden social. * Mantenimiento del dualismo Sociedad–Estado.

El principio que reconoce y propugna la subsistencia del dualismo Sociedad–Estado

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representa uno de los principios jurídicos sociales del derecho natural cristiano de mayor relevancia, el cual permite resaltar un conjunto de consecuencias que combinan una serie de principios sociales y derechos de las personas, a saber:

- La existencia de derechos originarios propios en cabeza de los individuos y las sociedades menores o cuerpos sociales intermedios,

- Tales derechos encuentran su fundamento en el orden moral y resultan inviolables e irrenunciables,

- Al ser tan originarios como los derechos del Estado no derivan del derecho estatal positivo,

- El Estado carece de aptitud jurídica y moral para intervenir en la esfera de actuación privativa de la sociedad. * Características más relevantes de la transformación del Estado.

Se mantienen los principios rectores del tradicional Estado de Derecho, basado en la división de poderes, garantías de las libertades y demás derechos individuales y en el sometimiento de la Administración a la ley.

En el terreno político, la democracia, pluralista y abierta continúa siendo uno de los postulados esenciales del Estado de derecho, tendiéndose hacia una mayor participación de los ciudadanos en cierta clase de decisiones.

Mientras se transita hacia una mayor centralización en el seno de cada Estado, aparece en el cuadro internacional una nueva forma jurídica que instaura una estructura centralizada de poder supranacional mediante la asociación en una comunidad, cuyo sistema normativo prevalece sobre los derechos de los países miembros. Lo novedoso de este proceso es la instauración del poder de legislar sobre materias comunes inherentes al comercio entre los estados que integran la Comunidad con la mira puesta en la protección de la libre concurrencia.

El principio básico que legitima la intervención del Estado en el plano político, económico y social es el de la suplencia. El Estado conserva ciertas funciones consideradas, en principio, indelegables e irrenunciables (justicia, defensa, seguridad, relaciones exteriores), que le son inherentes en virtud de la soberanía.

Se afirma la economía social del Estado como sistema predominante, apoyado en los principios de libre iniciativa y libre concurrencia. Los estados incorporan a los respectivos ordenamientos normas de protección de los consumidores y usuarios mediante garantías jurídicas adecuadas que los defienden frente a los abusos de los productores, comerciantes y prestadores de servicios, procurando de esta manera alcanzar un razonable equilibrio entre la libertad y el bien común.

Toda injerencia del Estado debe ser subordinada y sólo puede tener lugar cuando ni el individuo, ni la sobreordenada comunidad familiar, ni las comunidades religiosas o asociaciones libres están en condiciones de solucionar los problemas existentes.

La política social no es más ilimitada como lo era en el período del Estado benefactor.

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Esta vinculación más estricta entre la política social y el principio de subsidiariedad constituye uno de los rasgos predominantes del nuevo tipo de Estado. Como resultado de este proceso la política social comienza a enfocarse desde una óptica más global y menos sectorial. Las funciones estatales.

La concepción doctrinal de la separación de poderes reconoce su origen en Francia en la obra de Montesquieu titulada El espíritu de las leyes, publicada en el año 1748.

La teoría constituye un alegato contra la concentración del poder en favor de los derechos individuales, orientada a la separación entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo. Parte del reconocimiento de que todo órgano que ejerce poder tiende naturalmente a abusar de él, se hace necesario instaurar un sistema de frenos y contrapesos sobre la base de la asignación de porciones de poder estatal a diferentes órganos.

Si se parte de la unidad del poder del Estado puede aceptarse sólo una distribución de funciones en órganos diferentes pero nunca una separación que opere, con límites precisos y definitivos, una delimitación absoluta de las funciones.

Las funciones del Estado pueden clasificarse desde un punto de vista material en: administrativa (actividad permanente, concreta, práctica e inmediata); legislativa (actividad que consiste en el dictado de normas generales obligatorias) y jurisdiccional (actividad que se traduce en la decisión de controversias con fuerza de verdad legal).

Sin apartarse del objetivo esencial de la concepción (evitar la concentración indebida de poder en un solo órgano), ella puede ajustarse a las exigencias históricas graduando la competencia asignada a cada órgano en función de los requerimientos de colaboración, control y especialización funcional. * La función administrativa: distintas concepciones.

La génesis de la Administración Pública contemporánea encuentra su ubicación histórica en la época napoleónica donde se opera una mutación fundamental del papel o de la gravitación que hasta entonces había tenido el poder administrador: se produce el fenómeno de ampliación progresiva de sus competencias.

Este concepto técnico de la función administrativa considerada como “actividad” resulta útil para diferenciarla de las restantes funciones del Estado y para caracterizar una de sus manifestaciones: el acto administrativo, sometido a un régimen de derecho público exorbitante del derecho privado.

- Concepciones subjetivas u orgánicas: Dentro de esta corriente se hallan las tendencias que consideran a la función administrativa como toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos y sujetos que actúan en su esfera.

Esta Administración Pública aparece regulada así por un derecho propio de la naturaleza estatutaria: el derecho administrativo, que nace para explicar las relaciones de las

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singulares clases de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones Públicas, aislándolos de la regulación propia de los Derechos Generales.

- El criterio objetivo o material: Las concepciones que fundan la noción de función administrativa en el criterio material tienen en común el reconocimiento de las actividades materialmente administrativas no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los Órganos Legislativo y Judicial.

La atención de los intereses públicos que asumen en los propios fines y, según otros, la satisfacción de las “necesidades” colectivas o de interés público.

- Otras teorías: Para la concepción llamada “residual”, la Administración era toda aquella actividad que estaba luego de excluir a la legislación y a la función jurisdiccional.

Se ha procurado también ensayar un criterio mixto, que sostiene que como la función administrativa no se realiza por ningún órgano en forma excluyente y dado que no se le reconoce un contenido propio que la tipifique, ella debe definirse como toda actividad que desarrollan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos y los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales. * Las funciones normativa o legislativa y jurisdiccional en la Administración Pública.

- La actividad reglamentaria es de sustancia normativa o legislativa: Aunque no hay respecto de la función normativa o legislativa una total uniformidad doctrinaria, el concepto de la actividad de legislación definida como aquella que traduce el dictado de normas jurídicas, que tienen como característica propia su alcance general y su obligatoriedad, constitutiva de una situación impersonal y objetiva para los administrados a quienes las normas van destinadas, es el que cuenta con una explicación más lógica y realista. Los diversos Reglamentos que se emiten en el ámbito del Poder Ejecutivo constituyen el ejercicio de funciones que, desde el punto de vista material, no se diferencian de las leyes generales que sanciona el Congreso aun cuando éstas poseen una jerarquía normativa superior.

- La función jurisdiccional de la Administración: La función jurisdiccional es la actividad estatal que decide controversias con fuerza de verdad legal. Se advierte que esta función puede ser cumplida, en determinadas circunstancias, por órganos que se hallan encuadrados en el Poder Ejecutivo (Tribunal Fiscal, Entes regulatorios, etc.).

La cuestión no estriba, en pretender una asimilación estricta entre el acto jurisdiccional de la Administración y el que emana de los jueces, pues aparte de que cabe aceptar diferencias entre dos especies de un mismo género sin violar el principio de no contradicción, lo esencial es distinguir, en este caso, si en el ámbito del Poder Ejecutivo coexisten funciones materialmente distintas, con regímenes jurídicos también diferentes.

Bosch, sostiene que, desde el punto de vista material, el acto jurisdiccional “es el que consiste en una comprobación sobre la conformidad o no conformidad de un acto, de una situación o de un hecho con el ordenamiento jurídico y una decisión que realiza sus

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consecuencias, y que desde el punto de vista formal se presenta como definitiva e inmutable en el sentido de que, salvo por el juego de las vías del recurso, no puede ser revocada o modificada, vale decir, que posee lo que se denomina en doctrina la autoridad de la cosa juzgada”.

Frente al artículo 109 de la Constitución Nacional (ex artículo 95), un sector de la doctrina ha intentado justificar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de la Administración, afirman que lo que la Constitución Nacional veda es el ejercicio de funciones judiciales, no jurisdiccionales; de esta forma, lo jurisdiccional sería el género y lo judicial la especie. Tal interpretación aparte de contrariar las fuentes en que se nutre el artículo 109, ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina.

Pero frente a una realidad que reconoce la posibilidad de habilitar a órganos o entes administrativos para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, un sector de la doctrina apela, para fundar su constitucionalidad, al procedimiento de la delegación de funciones jurisdiccionales en la Administración siempre que el Órgano judicial conserve la decisión final de la controversia. Este criterio no resulta aceptable.

Joaquín V. González, señaló, refiriéndose a la división de funciones entre los órganos que ejercen el poder estatal que “cada uno de ellos tiene su propia esfera de acción, pero no están enteramente separados, porque se combinan y se complementan entre sí: son coordinados. En el cumplimiento de sus funciones necesitan en muchos casos, unos y otros, ejercitar poderes de naturaleza distinta a los que le son exclusivos”.

Ninguna duda cabe de que, aun partiendo de tal reconocimiento puede aceptarse el ejercicio excepcional de funciones jurisdiccionales por órganos administrativos, siempre que se respeten los grandes lineamientos del sistema.

Corresponde fijar los límites que rigen la actividad jurisdiccional de la Administración Pública:

+ La atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos debe provenir de ley formal para no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en que reposa el sistema constitucional.

+ Tanto la idoneidad del órgano como la especialización de las causas que se atribuyen a la Administración tienen que hallarse suficientemente justificadas, para tornar razonable el apartamiento excepcional del principio general de juzgamiento de la actividad administrativa por el Poder judicial.

+ El contralor que el Poder Ejecutivo pueda realizar de los actos jurisdiccionales que emitan órganos administrativos ha de limitarse a la legalidad y dentro de esta especie de control, a casos de excepción.

+ Los tribunales que integran el Poder Judicial deben conservar la atribución final de revisar las decisiones de naturaleza jurisdiccional.

La CSJN ha precisado que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos ha de quedar sujeto a “control judicial suficiente” y que el alcance de este control

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“no depende de reglas generales u omnicomprensivas sino que ha de ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica”. Se ha señalado que control judicial suficiente quiere decir: reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; y la negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos (“Fernández Arias, Elena c/Poggio, José”). * Función gubernativa.

Es la denominada función política o de gobierno, referida a la actividad de los órganos superiores del Estado en las relaciones que hacen a la subsistencia de las instituciones que organiza la Constitución, y a la actuación de dichos órganos como representantes de la Nación en el ámbito internacional.

En nuestro país, la aceptación de la función gubernativa, en un plano opuesto a las restantes funciones estatales, tiene el efecto fundamental, por aplicación de la doctrina que emerge de los fallos de la CSJN, de excluir a determinados actos de la revisión judicial, los que para un sector de tratadistas reciben el nombre de actos de gobierno o políticos y para otro, el de “actos institucionales”.

La función de gobierno ha sido caracterizada como aquella actividad de los órganos del Estado, supremos en la esfera de sus competencias, que traduce el dictado de actos relativos a la organización de los poderes constituidos, a las situaciones de subsistencia ordenada, segura y pacífica de la comunidad y al derecho de gentes concretado en tratados internacionales de límites, neutralidad y paz. * Facultades reservadas.

En el campo del derecho constitucional y también en el del derecho administrativo la doctrina se ocupa, con distinta terminología y sustentación ideológica, del tema de las facultades reservadas a los órganos que realizan las funciones estatales.

En nuestro sistema constitucional, la cuestión se plantea principalmente en orden a la existencia o no de zonas de reserva de la ley o reglamento.

La teoría de la reserva de la ley, intentó preservar las libertades de los particulares sobre la base de impedir el avance de todo poder reglamentario que implique una alteración o limitación, de los derechos individuales de propiedad y libertad, por tratarse de materias reservadas a la ley.

Conforme al artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional, compete al Congreso “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina”. Esta norma no es válida, sin embargo, para invadir las facultades privativas de los otros poderes del Estado ya que no estatuye una competencia implícita con el fin de transgredir el principio de la división de poderes.

Es posible conciliar la existencia de los poderes implícitos con la llamada “zona de reserva

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de la Administración”, circunscripta esta última a la regulación de ciertas materias y situaciones que deben considerarse inherentes y consustanciales a las funciones que tiene adjudicadas el Poder Ejecutivo como “jefe supremo de la Nación”.

Existe un conjunto de facultades reservadas al Poder Judicial que la Administración no puede invadir. La potestad genérica de los jueces de resolver controversias con fuerza de verdad legal y la consecuente prerrogativa de afectar, limitar, modificar o extinguir los derechos de propiedad y de libertad y ordenar, respecto de ellos, el empleo de la coacción sobre los bienes y las personas. * Gobierno y Administración.

Nuestra Constitución Nacional atribuye el sentido amplio al Gobierno Federal, el cual se integra con los tres poderes del Estado.

El concepto de gobierno, actualmente, queda desprovisto de su original acepción, siendo utilizado en un sentido orgánico, como equivalente al Poder Ejecutivo y, por extensión, a los ministros.

En tal organización administrativa argentina, el Gobierno Nacional está constituido por el Presidente, y los ministros, secretarios y subsecretarios, es decir, por los funcionarios que ocupan un cargo político y de naturaleza no permanente. La Administración se halla integrada por agentes estables de carrera, que cumplen funciones no políticas, rigiéndose por un estatuto especial.

La Administración posee estabilidad, el Gobierno se encuentra sometido a la mutación política.

En la Administración Pública, se dan todas las características que son propias de una institución:

- Persigue fines que, si bien pertenecen al bien común, ella los asume como privativos.

- Se halla compuesta por un grupo humano que se rigen por un estatuto específico. - Realiza una tarea perdurable. - Cuenta con un poder organizado al servicio de los fines de interés público.

El Derecho Administrativo y su contenido actual. * Derecho regio. El Estado de Policía.

La recepción del derecho romano en el período intermedio determinó la aparición de normas que primeramente revistieron un carácter excepcional respecto del ius commune y que luego de convertirse en un derecho singular configuraron un ius propium con plena autonomía.

De este proceso, el derecho administrativo contemporáneo ha heredado un gran número de técnicas y principios provenientes del derecho regio, aunque no faltan algunos autores que hayan

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pretendido ubicar su origen en el llamado Estado de Policía. El derecho regio se apropió de muchas técnicas pertenecientes al derecho canónico,

extendiéndose su influencia hasta comienzos del siglo XIX, incorporándosele, en su último ciclo, el derecho estatutario (colegios y estamentos) y alcanzando su mayor gravitación, particularmente, a partir de los Borbones.

Durante la Edad Moderna se afianzó en toda su intensidad la concepción del Estado de Policía, basada en la necesidad de concentrar y consolidar el poder del príncipe.

En dicho período la supremacía del príncipe se apoyó en el ius politiae que lo facultaba a ejercer sobre los administrados el poder necesario a fin de procurar el orden público y el bienestar general y que reconocía su origen en la pax publica del derecho regio.

Entre las instituciones que contribuyeron entonces a engrosar el ius politiae se encuentran, entre otras, la expropiación por causa de utilidad pública, la competencia en razón del territorio y las instrucciones y circulares. * La etapa del “régimen administrativo”.

La construcción del derecho administrativo se operó en el período comprendido entre el fin de la Revolución Francesa y el Segundo Imperio.

Las características peculiares que Hauriou atribuía al derecho administrativo continental europeo eran:

- Una Administración fuertemente centralizada. - Un conjunto de prerrogativas atribuidas a la Administración y derivadas de su

consideración como “poder jurídico”. - El juzgamiento de la actividad administrativa ilegal por tribunales administrativos.

El sistema anglosajón se encontraba regulado por el rule of law: - La descentralización, o mejor dicho, la autonomía de los entes locales era

prácticamente total y absoluta. - La actividad de los órganos administrativos se hallaba sometida a las mismas reglas

que los particulares. La Administración no constituía un “poder jurídico”. - La Administración era juzgada siempre por tribunales ordinarios, independientes

del Poder Ejecutivo. Actualmente la evolución en Inglaterra ha dado origen a un verdadero derecho

administrativo, advirtiéndose la aparición y el aumento de las prerrogativas estatales, una atenuación de las autonomías de los entes locales y el surgimiento de tribunales especiales para enjuiciar la actividad de la Administración Pública.

La existencia de tribunales administrativos no constituye un dato actualmente válido para adscribir un país al “régimen administrativo”. * La ecuación entre Administración Pública y derecho administrativo.

La injerencia progresiva del Derecho Administrativo contemporáneo sobre esferas de

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actuación reservadas anteriormente con exclusividad al derecho privado, unida a la necesidad de regular nuevas conductas y situaciones carentes de normación, ha provocado la ruptura de la clásica ecuación entre Administración Pública y Derecho Administrativo.

No obstante que el único criterio sobre la función administrativa que explica sin contradicciones lógicas las funciones esenciales del Estado es el material objetivo, no puede pretenderse que esta formulación doctrinaria (sin desconocer su utilidad) sirva para agotar el contenido del derecho administrativo, en cuanto quedaría fuera de este último nada menos que la actividad reglamentaria que, desde un punto de vista estrictamente material, constituye una actividad de naturaleza legislativa o normativa.

Desde otro ángulo se observa que el derecho administrativo interviene también en la regulación y el control de la actividad de las personas públicas no estatales. Y, a partir de las privatizaciones, el derecho que rige la actuación de los entes regulatorios de los servicios públicos.

El derecho administrativo constituye una “categoría histórica”, que no admite su identificación con aquellas concepciones doctrinarias sobre la Administración Pública que pretenden realizar su delimitación en forma absoluta. * Contenido actual del derecho administrativo.

El derecho administrativo es aquella parte del derecho público interno que regula la organización y las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del Órgano Ejecutivo, las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado públicas o privadas y, en general, todas aquellas actividades realizadas por personas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del derecho privado.

En el contenido del Derecho Administrativo debe comprenderse también el estudio de todas las funciones públicas de la Administración, aun cuando las respectivas actividades traduzcan actos de diferente sustancia. * Las bases fundamentales del Derecho Administrativo contemporáneo.

- El Estado de Derecho y el principio de igualdad: La expresión “Estado de Derecho” se identificó con la idea de una superioridad orgánica fundada en la soberanía que en la autoridad de las normas generales que emanaban del Poder Legislativo.

El Estado de Derecho significó a partir de entonces, un régimen en el cual el derecho preexiste a la actuación de la Administración y la actividad de ésta se subordina al ordenamiento jurídico.

Dentro de esta concepción surge el derecho público subjetivo que atribuye al particular la facultad de exigir una determinada conducta (positiva o negativa) de parte de la Administración.

Pero la concepción del Estado de Derecho sufrió, especialmente a partir de la

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Primera Guerra Mundial, una importante transformación a raíz de la acentuación del intervencionismo estatal y el intento de borrar la dualidad entre el Estado y la Sociedad. Este modelo, conocido como “Estado Benefactor” o “Estado Social de Derecho”, se apoyó en que el Estado debía ser el configurador del orden social con el fin de corregir las desigualdades existentes en la sociedad, actuando la Administración como aportadora de prestaciones. La quiebra de dicho modelo, tendiente tanto a limitar las funciones de la Administración como a desregular y desmonopolizar actividades en la búsqueda de una mayor racionalidad en la administración del gasto público y de un correlativo aumento de la gestión privada en la economía.

Este sistema, que puede calificarse como “Estado Subsidiario”, mantiene las reglas del Estado de Derecho, poniendo énfasis en la protección de la iniciativa privada y la libre competencia.

- El intervencionalismo estatal y el principio de subsidariedad: Puede advertirse que actualmente, no existen prácticamente actividades cuyo ejercicio no se vinculen, en mayor o menor intensidad, con el derecho administrativo.

Al propio tiempo aparece como un principio rector en esta materia el de la suplencia o subsidariedad, que justifica la intervención en aquellos casos de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, cuando fuere necesario para la satisfacción del bien común. “La función de la economía no consiste en paliar algunos de sus efectos nocivos asumiendo el papel de productor bien intencionado y entrando en competencia con los sectores privados... La producción debe residir en principio en la esfera privada...” y así ha acontecido en nuestro país a partir de la denominada Ley de Reforma del Estado (ley 23696). * El concepto técnico de potestad. La potestad y el principio de la legalidad.

Se puede separar, dentro de cada una de las funciones, las actividades concretas o tareas que tenga asignadas cada órgano estatal. Dicha tarea o actividad particularizada dentro de la función (actividad genérica) recibe el nombre de cometido.

Para poder realizar esas funciones y los cometidos estatales que a ellas se adscriben, resulta necesario que la Administración Pública disponga de “poderes” o prerrogativas para cumplir integralmente con los fines de bien común que persigue el Estado. Tales “poderes” se denominan “potestades”.

La idea de potestad contrasta con la del derecho subjetivo en los siguientes aspectos: - La potestad no nace de relación jurídica alguna, sino del ordenamiento jurídico,

que la disciplina y regula. - Ella no versa sobre contenidos específicos determinados sino que tiene un objeto

genérico, no consistiendo en una prestación individual sino en la posibilidad abstracta de producir efectos jurídicos, aunque de su ejercicio y como consecuencia de su titularidad pueda devenirse relaciones jurídicas particulares.

- No genera deberes concretos, ni sujetos obligados, sino una situación de

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sometimiento o sujeción a sufrir los efectos jurídicos que de ella se emanan, no hay pues sujeto obligado sino una situación pasiva de inercia.

La potestad estatal consiste, en consecuencia, en un “poder de actuación” que ejercitándose de acuerdo con el ordenamiento jurídico puede generar situaciones jurídicas que obliguen a otros sujetos. Existen diversas especies de potestades de la Administración: Reglamentaria, de mando o imperativa, sancionadora, ejecutiva o jurisdiccional.

La potestad reglamentaria consiste básicamente en la aptitud del Poder Ejecutivo y, en general, de la Administración Pública que habilita a emitir actos de alcance general que traducen la institución de situaciones generales, objetivas y obligatorias.

La potestad de mando o imperativa se vincula a la posibilidad de dictar órdenes revestidas de imperium que alcanza su expresión máxima en el Poder Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta el poder disciplinario (interno), o el correctivo (externo), la potestad se denomina sancionadora, aunque debe reconocerse que constituye, en realidad, un complemento de la potestad imperativa.

La necesidad de ejecutar los actos que emanan de las anteriores potestades, explica y justifica la idea de una “potestad ejecutiva” o de ejecución, que se traduce en diversos actos: de tutela o protección, de coacción forzosa, de gestión económica, de vigilancia, de gracia o dispensa, etc.

En cuanto a la potestad jurisdiccional, ella puede definirse esencialmente en la facultad de decidir controversias con fuerza de verdad legal, por cuyo motivo, si bien se la admite, su ejercicio es excepcional en virtud de tratarse de la función que la Constitución Nacional atribuye predominantemente a los jueces.

Las potestades se originan en la ley material y son inalienables, intransmisibles o irrenunciables. * El régimen exorbitante.

El sistema del derecho administrativo posee, como nota peculiar, una compleja gama de poderes o potestades jurídicas que compone lo que se ha llamado régimen exorbitante, que se determina y modula en los distintos países de un modo diferente.

La existencia de esa peculiaridad no agota totalmente el contenido del derecho administrativo que se integra también con instituciones y normas donde las técnicas de actuación no traducen necesariamente prerrogativas de poder público ni el uso de la coacción sino de facultades que amplían el ámbito o esfera de los derechos de los particulares, tal como acontece con el fomento.

El régimen exorbitante se configura como el sistema propio y típico del derecho administrativo. Las fuentes del Derecho Administrativo.

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El concepto básico y esencial nos indica que las fuentes del derecho son los medios o formas que dan origen al ordenamiento jurídico.

Al admitirse que el Estado debía regirse por principios diferentes a los propios del derecho privado, se dio un paso esencial para la formulación de un derecho autónomo. * Clasificaciones.

La más importante es la que distingue entre fuentes reales (o materiales) y formales. Se entiende por fuentes reales o materiales, aquellos modos que determinan el contenido de las normas jurídicas, con independencia de los órganos con competencia para producir disposiciones jurídicas. Son fuentes formales, aquellas que dan origen al ordenamiento, y que emanan de órganos estatales competentes, a través de un cauce formal preestablecido mediante el procedimiento previsto por el derecho positivo. En este sentido el concepto fuente se limita a la Constitución, la ley y el reglamento.

También se han distinguido las fuentes según que contribuyan a la producción o al conocimiento del derecho. En el primer caso se trata de los modos por los cuales se crea el derecho mientras que por el segundo concepto se quiere significar los medios que permiten conocer el derecho (doctrina, bibliografía, colecciones de leyes).

Si se admite que la Administración Pública crea derecho, se pueden, a su vez, distinguir las fuentes que provienen de ámbitos ajenos al poder administrador (Constitución, ley y jurisprudencia judicial) de aquellas que se originan en la actividad de los propios órganos administrativos (precedentes administrativos, reglamentos).

Las fuentes del derecho administrativo tienen, en nuestro país, carácter o naturaleza local, dado que las provincias no sólo se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (artículo 5 de la Constitución Nacional) sino que conservan todo el poder que no hubieran delegado a la Nación (artículo 121 de la Constitución Nacional). * Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución.

La Constitución es la fuente más importante de todo el derecho, particularmente para el derecho administrativo, cuyos capítulos se nutren en los principios y normas constitucionales. Así lo prescribe el texto expreso del artículo 31 de la Constitución Nacional.

La primacía de la Constitución Nacional comprende según su artículo 31 no sólo los principios y normas constitucionales sino también los tratados y las leyes dictadas por el Congreso como consecuencia de las facultades que le atribuye la ley suprema.

Los principios constitucionales tienen operatividad por sí mismos, no siendo necesario que deban ser reglamentados.

Principios y reglas: - Personalidad jurídica del Estado: Implícitamente reconocida en el artículo 35. En

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ese carácter, ejerce potestades y derechos, contrae obligaciones, impone deberes y cargas, etc. - Las funciones, potestades y cometidos del Poder Ejecutivo. El artículo 99, al

prescribir las funciones, potestades y cometidos del Poder Ejecutivo configura una de las fuentes más ricas del derecho administrativo. De esta norma derivan:

+ La jefatura suprema de la Nación y la jefatura del Gobierno del cual depende la administración general del país, y la llamada zona de reserva de la Administración (artículo 99 inciso 1);

+ La potestad para dictar reglamentos de ejecución (artículo 99 inciso 2); + Competencia para dictar actos institucionales (artículo 99 inciso 4) y actos

administrativos (artículo 99 incisos 6, 7 y 10); - Las relaciones del Presidente con el Jefe de Gabinete, sus ministros y la

competencia de ellos (artículos 100 a 107). - Los derechos y garantías de los particulares frente al Estado (artículos 14, 16, 17,

19 y 28). La ley.

En su sentido material, se entiende por ley todo acto o norma jurídica que crea, modifica o extingue un derecho de carácter general y obligatorio. En su aspecto formal, la ley consiste en el acto emanado del Órgano Legislativo, conforme a un procedimiento preestablecido.

Para la primera de las concepciones, la raíz objetiva o material del acto que es producto de la función legislativa se encuentra tanto en las leyes emanadas del Congreso como en los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo.

Sus caracteres esenciales son la generalidad y la obligatoriedad. La generalidad de la ley consiste en la circunstancia de regular mediante normas jurídicas

situaciones abstractas, impersonales y objetivas. La obligatoriedad o imperatividad destaca un carácter que hace al cumplimiento de las

prescripciones de la ley, en cuanto el Estado posee el poder de asegurar que ellas se cumplan, inclusive apelando a la coacción.

El Congreso, ejerciendo su competencia para dictar actos con forma de ley, sanciona también actos de alcance particular, cuando otorga subsidios, pensiones, decreta honores o privilegios (artículo 75, incisos 9, 18 y 20). La falta de generalidad no constituye un obstáculo para calificar a tales actos como leyes en virtud de que si bien la generalidad sería un carácter natural de la ley, no hace Estado su esencia.

La doctrina ha adoptado un carácter mixto, considerando que son leyes las normas de carácter general emanadas del Órgano Legislativo de acuerdo al procedimiento previsto para ello. Éste es el concepto que interesa desde el punto de vista de las fuentes del derecho.

Los conflictos de leyes, deben ser resueltos por la CSJN (artículos 116 y 117). Las leyes posteriores derogan las leyes dictadas con anterioridad. Este principio reconoce una excepción importante cuando las leyes anteriores hubieran sido dictadas para regir una situación especial

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(lex posterior generalis, non derogat priori speciali). Se consideran “leyes especiales” aquellas que determinan un régimen particular para un

caso determinado o para una serie de casos determinados, mientras que son “leyes generales” aquellas que prescriben el régimen aplicable a todos los supuestos que componen un determinado género de relaciones jurídicas.

El Código Civil, en uno de sus títulos preliminares, admite la posibilidad de que se dicten leyes retroactivas a condición de que no afecten derechos amparados por garantías constitucionales. Este principio no es exclusivo del derecho civil, siendo de aplicación directa al derecho administrativo.

Las leyes se clasifican en: - Leyes Nacionales, dictadas por el Congreso Nacional, pudiendo esta categoría ser

objeto de una subclasificación según que se trate de: + Leyes locales, que rigen sólo en el ámbito de la Capital Federal (artículo 75,

inciso 30); + Leyes de derecho común, cuya aplicación se halla a cargo de los jueces

locales y nacionales (artículo 75, inciso 12); + Leyes federales, que regulan materias de ese carácter atribuidas al Congreso

por la Constitución Nacional, cuya aplicación compete a los jueces federales (75, en sus demás incisos).

- Leyes provinciales, que dictan las legislaturas de cada provincia sobre materias que les atribuyen las respectivas constituciones y cuya aplicación compete a los jueces provinciales.

En el orden Nacional, el procedimiento respectivo se encuentra prescripto en la constitución (artículos 77 al 84), constando de varias etapas: iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. Al Derecho Administrativo le interesan fundamentalmente la promulgación y la publicación.

La promulgación de las leyes que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo puede ser expresa o tácita: esto último ocurre cuando no aprueba un proyecto en el término de 10 días hábiles.

El Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente normas siempre que con ello no altere el sistema de la ley a promulgar.

En cuanto a los requisitos de publicidad, el artículo 2 del Código Civil, prescribe que “las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial”. * La reserva de ley en la Constitución reformada.

Tanto la práctica constitucional, como la jurisprudencia y la mayoría de la doctrina administrativa, admitieron que, dentro de determinados límites, podía operarse una quiebra del principio de concentración de la potestad legislativa en el Parlamento en situaciones en las que se admitió la potestad del Ejecutivo para emitir normas generales, además de los reglamentos de ejecución.

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Se fue configurando una zona de reserva de la Administración, que habilitaba al titular del Poder Ejecutivo a ejercer una potestad reglamentaria autónoma o independiente, sobre materias propias de la organización administrativa.

Se reconoció competencia al Poder Ejecutivo para dictar normas que correspondían a la competencia del legislador (reglamentos delegados y reglamentos de necesidad y urgencia).

Se consagra como regla general la prohibición al Poder Ejecutivo de dictar disposiciones de carácter legislativo (artículo 99 inciso 3). Se configura la reserva legal en dos sentidos. El primero, al prohibirse la delegación legislativa en el Ejecutivo, salvo respecto de materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases que el Congreso establezca (artículo 76). El otro sentido, más preciso, configura la técnica de la reserva legal respecto de ciertas materias que no pueden ser objeto de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, tales como las normas que regulan la materia penal, tributaria, electoral, o régimen de los partidos políticos (artículo 99, inciso 3). * El decreto-ley.

Es el proveniente del Poder Ejecutivo de facto, llegando a reglar materias que formalmente corresponden a la ley. Su dictado se ha justificado en orden a la necesidad de asegurar la vida del Estado y su validez ha sido reconocida por la jurisprudencia de la CSJN * El reglamento.

Es el acto unilateral que emite un órgano de la Administración Pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales.

Constituyen, desde el punto de vista del cuantitativo, la fuente de mayor importancia del Derecho Administrativo.

Consiste en una actividad jurídica de la administración que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada en el ordenamiento jurídico.

Los reglamentos se encuentran sujetos a un régimen jurídico peculiar que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los actos administrativos y de las instrucciones de servicio y circulares y demás reglamentos internos, siendo sus principales características:

- Constituyen o integran el ordenamiento jurídico. - Para que entren en vigencia deben ser publicados.

En este aspecto, se asemejan a las leyes (artículo 2 del Código Civil) y difieren de los actos administrativos que deben ser objeto de notificación y de las instrucciones, circulares o reglamentos internos de la Administración, que no requieren ser publicados.

- Pueden ser derogados total o parcialmente por la Administración en cualquier momento, no rigiendo el principio de estabilidad del acto administrativo.

- Están sujetos a los mismos principios que la ley en cuanto al principio de

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irretroactividad. - Tienen un régimen de protección jurisdiccional propio. La LNPA hace posible su

impugnación judicial en dos supuestos: + Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta

e inminente en sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó con resultado negativo;

+ Cuando el acto general se hubiera aplicado y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas.

De otra parte, el RLNPA faculta a los particulares a impugnar por medio de recursos administrativos los actos de alcance general –reglamentos– a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación.

- Dado que el reglamento contiene normas de carácter general y el acto administrativo normas individuales o concretas existe un orden de prelación que determina que el acto administrativo deba ser dictado conforme a las normas generales que contiene el Reglamento. La inderogabilidad singular no rige en materia legislativa. - Fundamento de la potestad reglamentaria:

Las reglamentaciones administrativas requieren rapidez en su sanción y permanentemente deben ser actualizadas, siendo los órganos administrativos los más aptos para ello.

Quienes consideran que el poder del Estado es único pero se manifiesta a través de todas las funciones, entienden que todos los órganos poseen imperium.

Es evidente que la múltiple actividad estatal no puede dividirse en sectores totalmente diferenciados. Se afirma que la actividad no se desnaturaliza por el órgano que la produce.

Se postula la idea de que la potestad reglamentaria puede corresponder a la Administración en ejercicio de poderes propios en la medida de que no avance sobre la reserva de la ley. Se trata de una función normativa o legislativa por medio de la cual se crean reglas jurídicas generales e impersonales aplicables a un sector abstracto de ciudadanos, constituyéndose a través de ella, el ordenamiento jurídico. - Clases de reglamentos:

Si se tiene en cuenta el órgano, ellos pueden clasificarse en nacionales o provinciales, presidenciales, ministeriales o provenientes de entes estatales con personería jurídica.

En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la Administración, de la Legislatura o del Poder Judicial.

En la terminología utilizada en nuestro país con la palabra Decreto se alude a los reglamentos del Poder Ejecutivo. En nuestra práctica administrativa se denomina Decreto tanto al acto de contenido normativo, como al de alcance particular. Igual calificación entendemos que corresponde atribuir a los actos del Jefe de Gabinete dictados en ejercicio de la administración general del país.

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Los reglamentos de autoridades subordinadas al Poder Ejecutivo (ministros, secretarios de Estado, directores, etc.), se denominan resoluciones o disposiciones. Con el término ordenanzas se denomina a los reglamentos o actos de alcance particular dictados por los órganos representativos municipales (Consejo Deliberante, Sala de Representantes, etc.).

La doctrina reconoce cuatro clases de reglamentos: ejecutivos, autónomos, delegados y de necesidad o urgencia.

+ Reglamentos ejecutivos o de ejecución: Son los que dicta el Poder Ejecutivo (artículo 99 inciso 2) en ejercicio de facultades normativas propias, para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución, llenando o regulando detalles necesarios para un mejor cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se propuso el legislador.

Se trata de una actividad normativa secundaria respecto de la actividad primaria que es la ley. Las normas reglamentarias integran la ley.

La Constitución establece que corresponde al Presidente de la Nación expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (artículo 99 inciso 2).

Sólo pueden reglamentarse aquellas leyes cuya aplicación corresponde al Poder Ejecutivo.

+ Reglamentos autónomos o independientes: Son aquellas normas generales que dicta el Poder Ejecutivo y, en general, la Administración sobre materias que pertenecen a su zona de reserva. En su dictado, el gobierno y la Administración no aplican una ley, sino que directamente interpretan y aplican la Constitución.

Se vinculan esencialmente con la llamada zona de reserva de la Administración, cuya titularidad está a cargo del Poder Ejecutivo. Marienhoff sostiene que, así como existe una zona de reserva de la ley que no puede ser invadida por el poder administrador, también hay una zona de reserva de la Administración en la cual el Poder Legislativo carece de imperio.

La ausencia de una zona de reserva de la Administración es sostenida por un sector doctrinario que interpreta que la competencia para dictar reglamentos autónomos desaparece si el Congreso decide reglar las instituciones, teniendo el Poder Legislativo amplias facultades, dado que el artículo 75 inciso 32, lo faculta a hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

En realidad la citada disposición constitucional no puede invocarse para facultar al Congreso a dictar normas sobre materias claramente atribuidas por la Constitución al Poder Ejecutivo.

El dictado de los reglamentos autónomos corresponde, en principio, al Poder Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo 99 inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la administración general del país.

La existencia de una zona de reserva de la Administración resulta indudable.

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+ Reglamentos delegados: Se trata de normas generales dictadas por la Administración en base a una autorización o habilitación del Poder Legislativo, regulando materias de competencia del legislador. Los reglamentos delegados se diferencian de los decretos–leyes por la existencia de una ley formal que autoriza su emisión. Se trata de una actividad de carácter excepcional de la Administración.

Resulta evidente que el desempeño de las funciones estatales determina la conveniencia de realizar una actividad integradora entre los distintos poderes.

La realidad demuestra que la legislación delegada es una necesidad y que no altera la división de poderes por cuanto el legislador siempre delega dentro de ciertos límites y puede reasumir en todo momento su potestad de legislar.

La CSJN ha dicho que “no existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella...” y que “existe una distinción fundamental entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo Administrativo, a fin de regular los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido” (“Delfino y Cía c/Gobierno Nacional”).

La delegación debe estar sujeta a límites y la política legislativa claramente establecida, no pudiendo ser total ni tampoco encomendarse a los órganos administrativos la facultad de crear delitos, contravenciones o impuestos, materias que exigen la presencia de una ley en sentido formal.

La delegación debe ser siempre expresa y especial, estableciéndose para cada caso. La jurisprudencia de la Corte ha aceptado la subdelegación de la facultad delegada

en otros órganos siempre que ella se encuentre contemplada en la Ley. La doctrina diferencia tres formas de delegación:

* Delegación recepticia: Se configura cuando las normas reglamentarias adquieren el rango formal de ley.

* Delegación o remisión normativa: Se da cuando la ley autoriza o habilita al Poder Ejecutivo o a sus órganos o entes a dictar normas en determinadas materias y con ciertos límites.

* Deslegalización de materias: Se trata de una técnica por la cual ciertas materias que se encuentran reguladas por la ley pasan por virtud de una ley a ser regidas por normas emanadas de la administración.

En la reforma constitucional de 1994 se parte de una fórmula genérica que prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y se declara la caducidad, a los cinco años, de toda la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio.

La situación de emergencia pública configura un supuesto susceptible de quebrar la reserva legal y como tal es de interpretación restrictiva. El reglamento delegado se encuentra sometido al control parlamentario que a posteriori está habilitada a ejercer la Comisión Bicameral

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Permanente del Congreso (100 inciso 12). + Reglamentos de necesidad o urgencia: Su validez constitucional encuentra apoyo

expreso en el artículo 99 inciso 3. Este precepto después de prohibir al Poder Ejecutivo en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, a continuación lo faculta, en rigor, a emitirlas cuando se produzcan “circunstancias excepcionales” que “... hicieran imposible seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”.

La atribución del Poder Ejecutivo para dictar reglamentos de necesidad y urgencia se configura como una potestad excepcional y, por tanto, de interpretación restrictiva, sujeta a un procedimiento especial de sanción, que debe observarse inexcusablemente para que dichos reglamentos adquieran validez constitucional.

El fundamento de esas “circunstancias excepcionales”, consiste en “razones de necesidad y urgencia”, fórmula que constituye un concepto jurídico indeterminado que tiene la ventaja de haber sido ya objeto de interpretación doctrinaria y jurisprudencial.

Esta necesidad se caracteriza por: * Una necesidad que coloque al gobernante ante la decisión extrema de emitir

normas para superar una grave crisis o situación que afecte la subsistencia y continuidad del Estado; o de grave riesgo social,

* Una proporción adecuada entre la finalidad perseguida y las medidas que prescribe el reglamento,

* La premura con que deben dictarse las normas para evitar o prevenir graves riesgos comunitarios.

La norma excepcional de habilitación está dirigida exclusivamente al Poder Ejecutivo. Es, por su naturaleza, una facultad privativa e indelegable, que requiere el cumplimiento de dos pasos procesales previos: que la decisión de dictarlos se adopte de acuerdo general de ministros y que el respectivo decreto sea refrendado por todos los ministros que intervienen en el acuerdo juntamente con el jefe de gabinete (artículo 99 inciso 3).

A posteriori de su dictado, el perfeccionamiento de la sanción de los reglamentos de necesidad y urgencia por el Poder Ejecutivo demanda la observancia de los siguientes requisitos:

* Sometimiento de la medida –por parte del Jefe de Gabinete y dentro del plazo de 10 días– a la Comisión Bicameral Permanente;

* Elevación del despacho de esta última Comisión al plenario de cada Cámara (dentro del plazo de 10 días) para el inmediato tratamiento por las Cámaras.

No es posible negar que los jueces disponen de un amplio poder de revisión sobre la acreditación de las causales y circunstancias que justifican la emisión de los reglamentos, con amplitud de debate y prueba, ya sea a través de un proceso ordinario o de un amparo. * Instrucciones de servicio, circulares y reglamentos de organización.

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Las instrucciones de servicio, que cuando son de carácter general o dirigidas a varios órganos se denominan también circulares, son órdenes que los órganos superiores dan a los inferiores para dirigir su actividad. Su cumplimiento es obligatorio para los órganos subordinados como consecuencia del deber de obediencia que toda relación jerárquica supone, constituyendo su violación una falta de disciplina. Las circulares no obligan o vinculan jurídicamente a los particulares.

Los reglamentos de organización son los dictados para estructurar los organismos o entidades del Estado, atribuyéndoles competencias, delegándoles funciones, creando cargos, etc. Se trata de una actividad que no vincula o que carece de efectos respecto de terceros, rigiéndose por los mismos principios jurídicos que las circulares.

Dado que se trata de una actividad interna de la Administración, las circulares y los reglamentos organizativos no requieren de publicación. * Tratados.

Son acuerdos de voluntades entre los Estados o entre un Estado y un organismo internacional de carácter público.

Son fuentes de derecho administrativo cuando obligan a los órganos o entidades administrativas a realizar determinada actividad o cuando contienen disposiciones de derecho administrativo aplicables en el ámbito interno del país.

El artículo 31 de la Constitución Nacional establece que las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación. Tendiendo en cuenta esta disposición, la CSJN sentó el principio “de que entre las leyes y los tratados no existe prioridad de rango y que rige respecto de ambas clases de normas, en cuanto integrantes del ordenamiento jurídico interno de la República, el principio con arreglo a cual las posteriores derogan a la anteriores “ (“Esso Petrolera Argentina c/ Nación Argentina s/repetición”).

El Alto Tribunal modificó dicho criterio sosteniendo la primacía de los tratados internacionales sobre la legislación interna del Estado (“Fibraca Constructora S.C.A. c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”), con fundamento en lo prescripto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, aprobada por ley 19865.

La reforma constitucional de 1994 ha seguido la línea jurisprudencias adoptada en los últimos fallos por la CSJN (casos “Ekmekdjian”, “Servini de Cubría”, y “Fibraca”) consagrando el principio de la superioridad de los tratados y concordatos sobre las leyes (artículo 75 inciso 22). Pero, además, con respecto a los denominados tratados de integración ha incorporado el principio de la supremacía del derecho comunitario sobre el derecho interno (excepto la Constitución) al prescribir que “las normas dictadas en su consecuencia”...”tienen jerarquía superior a las leyes” (75, inciso 24).

- Se reconoce jerarquía constitucional a 11 tratados internacionales sobre los derechos humanos los que, sin embargo, no forman parte de la Constitución. La limitación está “en las condiciones de su vigencia”. Esta clase de tratados (75 inciso 22) no derogan artículo alguno de

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la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios. Tienen además, un procedimiento de denuncia especial (sólo pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional, “previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara“ –artículo 75 inciso 22, 2° parte).

- Dicha jerarquía constitucional también la pueden alcanzar otros tratados en el futuro siempre que se cumpla el procedimiento específico previsto en la Constitución (artículo 75 inciso 22 in fine).

- Los tratados de integración pueden delegar competencias y jurisdicción a organizaciones supra estatales, a condición de que ello se leve a cabo en un marco jurídico de reciprocidad e igualdad, que respete el orden democrático y los derechos humanos. - Condiciones de validez y aplicabilidad de los tratados de integración: Conforme al principio de la supremacía tanto el derecho originario como el derecho derivado que emanan de dichos tratados nunca pueden ser derogados por las leyes posteriores ni serles opuestas las leyes anteriores del derecho interno de los países miembros.

Ello no implica sentar el principio de la supremacía de dichos tratados frente a la Constitución, cuya superior jerarquía se mantiene en el orden interno.

Para que la “cesión sistemática” de competencias no entre en colisión con el ordenamiento constitucional debe respetar los límites establecidos en la Constitución sin que ello obste a reconocer que, dentro de ésta, se opera el nacimiento de una nueva categoría constitucional, como es el derecho de la integración supraestatal. Estos límites pueden ser meramente temporales o revestir carácter formal.

+ Reciprocidad e igualdad: Las ideas de igualdad y reciprocidad no son sinónimas ya que mientras la primera hace referencia a la posición de los Estados “en el seno del entre supranacional como organización (aspecto estático) la reciprocidad, sin embargo, se conecta con el sometimiento de la eficacia de los actos y normas a la condición de que desplieguen también sus efectos en el resto de los Estados (aspecto dinámico)”.

+ El orden democrático y los derechos humanos: Constituyen condiciones de validez constitucional de la integración comunitaria.

Estas condiciones operan en dos direcciones ya que resultan exigibles tanto respecto de las cláusulas del respectivo tratado de integración (derecho originario) como con relación al derecho que fluye de las organizaciones supraestatales (derecho derivado) o con las normas jurídicas internas dictadas por los Estado en ejecución del tratado de integración. * Convenciones Colectivas de trabajo.

Son acuerdos generales entre asociaciones profesionales de empleados y organizaciones sindicales para regular el contrato que rige las relaciones laborales.

Su naturaleza jurídica no es contractual, adquiriendo la categoría de reglamento administrativo, en razón de la habilitación de competencia que realiza el Estado mediante la ley

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14250 y a través de su homologación. En nuestra opinión no constituyen reglamento por cuanto la homologación no se requiere cuando los convenios se celebran ante funcionario del Ministerio de Trabajo. Los principios generales del derecho.

Son el origen y fundamento de las normas, y participan de la idea básica de principalidad que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho.

Los principios fundamentales son los que constituyen el basamento en que se asienta y fundamenta el ordenamiento positivo en general, encontrándose, en su mayoría, contemplados por la Constitución.

Los principios institucionales son los principios generales de cada disciplina y parten de la idea organizativa que compone toda institución.

Los principios generales del derecho constituyen la causa y la base del ordenamiento y existen con independencia de su reconocimiento legal o jurisprudencial, no obstante ser la jurisprudencia una de las fuentes más importantes de su manifestación externa. Ellos funcionan como orientadores e informadores del ordenamiento permitiendo realizar una labor correctiva o extensiva de las normas, e integradora del mismo frente a la carencia de normas que rijan una cuestión (artículo 16 del Código Civil).

Los principios generales del derecho operan también como límite a poder reglamentario por parte de la Administración, pues integran el bloque de legitimidad que forma parte del orden público administrativo.

El último grupo de principios generales del derecho proviene de la propias instituciones administrativas. En rigor de verdad ellos constituyen principios generales del derecho administrativo, en el sentido de que su especialidad y fundamento institucional no permiten extenderlos a todas las ramas del derecho. La equidad.

Significa igualdad o justicia, constituye un principio de interpretación de las leyes o un principio general del derecho que traduce la interpretación objetiva del derecho natural. Se trata de la justicia del caso concreto. En el derecho administrativo, la equidad también determina el derecho a aplicar en el caso concreto cuando, limitado el principio de ejecutoriedad del acto administrativo, se autoriza a la administración a suspender los actos ante la interposición de recursos para evitar daños graves a los particulares. La costumbre.

Es el comportamiento uniforme y constante del pueblo, con la convicción de que tal proceder corresponde a una obligación jurídica. Dos son los elementos, uno de carácter objetivo: el usus, o sea, el comportamiento constante y uniforme; el segundo, de carácter subjetivo, consistente en la convicción de que tal comportamiento es jurídicamente obligatorio (opinio iuris

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vel necessitatis). Se clasifican en:

- Costumbre secundum legem o sea, cuando la ley hace referencia a ella o cuando la costumbre está de acuerdo con sus normas.

- Costumbre praepter legem, también denominada supletoria o introductiva, es la que se refiere a materias no regladas por las leyes.

- Costumbre contra legem, también denominada abrogatoria; se configura cuando se encuentra en contradicción con el ordenamiento jurídico positivo.

Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente (artículo 17 del Código Civil). Se acepta la costumbre secundum legem y praeter legem, permitiendo tácitamente la validez de la costumbre contra legem, abrogatoria de una ley.

La costumbre no es fuente cuando está desprovista de sustancia jurídica o cuando se opone a principios morales de justicia o a los valores básicos de la organización social o política. Los precedentes administrativos.

Cuando tienen una aplicación reiterada por parte de los órganos del Estado, constituyen, a nuestro juicio, una fuente de derecho. Debe reconocerse que la fuerza vinculante del precedente debe fundarse en una interpretación legítima de la ley o en la equidad, habiéndose postulado su obligatoriedad en aquellos casos en que el particular haya podido interpretar que su conducta adecuada al precedente era ajustada a derecho.

El apartamiento de los precedentes administrativos por parte de la Administración hállase sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones:

- La modificación de una práctica o precedente administrativo debe hallarse precedida de una motivación que exteriorice las razones concretas que han conducido a esa decisión.

- Tratándose del ejercicio de facultades discrecionales, el cambio de criterio ha de formularse de un modo general y no como criterio para decidir un caso concreto.

- El cambio de criterio, por razones de oportunidad, cuando la apreciación de esas razones tuviera carácter discrecional, no pude tener efecto retroactivo, salvo a favor del administrado. La jurisprudencia.

Es la forma habitual, uniforme o constante de aplicar el derecho por parte de los órganos que realizan la función jurisdiccional. Los jueces crean derecho, ya que el juez no puede dejar de juzgar, bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, siendo por lo tanto la jurisprudencia fuente del derecho en sentido formal o material.

La jurisprudencia es sólo fuente material del derecho, en tanto puede constituir fuente formal en aquellos casos en que la doctrina de los jueces resulta obligatoria por tratarse de

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jurisprudencia plenaria. La doctrina.

Es la opinión o teorías de los tratadistas o juristas del derecho. No es fuente del ordenamiento jurídico. Se trata de un ordenamiento auxiliar de fundamental importancia tanto para la formación como para la interpretación del sistema jurídico. Las opiniones de los autores, tienen la imperatividad de la lógica y del buen sentido. La analogía.

Las fuentes del derecho crean o constituyen el derecho o el ordenamiento jurídico, en tanto que la interpretación consiste en descubrir o precisar para un determinado caso el derecho aplicable.

La función del intérprete no es, por lo común, creadora del ordenamiento jurídico; su función se limita en principio a descubrir el derecho ya existente. El artículo 16 del Código Civil establece que si una cuestión no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de las leyes análogas, y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho.

La analogía consiste en la aplicación de un precepto jurídico dictado para una determinada situación a otra que coincide con la primera. Se deriva del principio “donde existan las mismas razones debe existir las mismas disposiciones jurídicas”.

La analogía constituye una técnica de interpretación de derecho. No es fuente porque el propio ordenamiento obliga a la utilización de esta herramienta jurídica ante la ausencia de normas positivas. * La jerarquía de las fuentes.

La prelación o jerarquía de las fuentes hace referencia a su orden de aplicabilidad al caso concreto y a los criterios que deben tenerse en cuenta para solucionar los conflictos derivados de las disposiciones contradictorias que pueden encontrarse en normas de distinto rango.

El artículo 31 de la Constitución Nacional establece un orden de prelación de las normas que se completa con otras prescripciones constitucionales (artículo 75 incisos 22 y 24). La Constitución adopta la forma federal de gobierno, conservando las provincias todo el poder que la Constitución no atribuye al gobierno federal (artículo 121), lo cual determina la autonomía de las provincias en el ámbito de su competencia, coexistiendo por lo tanto dos ámbitos o esferas de gobierno.

En el derecho administrativo, existe una tendencia a dar prevalencia a los principios generales del derecho como fuente material y formal, por sobre otros elementos del sistema que ante la carencia de normas justas para resolver un conflicto constituyen fuente directa del ordenamiento.

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Relaciones del Derecho Administrativo.

Existen en el derecho administrativo tres órdenes diferentes, vinculados por estrechas relaciones de interdependencia; el orden normativo, el orden de las conductas o de la realidad y el orden de los valores o de la justicia. * El método de interpretación. La integración normativa.

La interpretación debe partir de las “fuentes reales”, que son la experiencia y la razón. Las “fuentes reales” son las que brindan la materia jurídica, mientras las fuentes formales son aquellas que proporcionan a esa materia o substancia una forma adecuada.

En el derecho administrativo en materia interpretativa adquieren una relevancia peculiar: los principios generales del derecho y los que informan en el ordenamiento jurídico administrativo; el interés público o bien común que persigue el Estado; y el derecho natural o la equidad.

Los elementos o reglas de hermenéutica que sirven de guía a la interpretación son: el elemento gramatical (16 del Código Civil, debe preferirse el sentido técnico de una palabra o concepto antes que el vulgar); el elemento lógico, que procura reconstruir la voluntad del autor de la norma (se busca el “espíritu” de la norma); el elemento histórico que procura desentrañar el correcto sentido de la norma sobre la base del estudio de los antecedentes históricos de las instituciones en juego; y el elemento sociológico que tiene su origen en la observación y análisis de los datos sociales.

En el caso de existir discrepancia entre el sentido de la norma y la voluntad de su autor (concebida como el fin social) se hace necesario realizar una adaptación que limite o sustituya el sentido lingüístico de la norma (interpretación restrictiva) o lo amplíe (interpretación extensiva).

Si hay ausencia de norma es necesario resolver ese problema mediante la integración normativa, partiendo de lo dado (la realidad social y el derecho natural –la justicia–), supliendo la carencia con una norma justa. El problema de la carencia normativa se soluciona a través de la auto integración (donde existen fuentes formales) o bien, por medio de la heterointegración (insuficiencia de fuentes formales). La autointegración del ordenamiento se realiza principalmente por el procedimiento de la analogía, mientras la heterointegración requiere acudir a la justicia material. * Caracteres del derecho administrativo y sus relaciones con otras ramas jurídicas.

El Derecho Administrativo es una rama del derecho público interno que presenta los siguientes caracteres:

- Se trata de un derecho que, en principio es de naturaleza local o provincial (artículo 121).

- Constituye una disciplina autónoma que se abastece de su propio sistema de normas y principios (autonomía conceptual o científica).

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- Conserva aún su característica de ius in fieri o derecho en formación. - Relaciones con el derecho constitucional: El derecho constitucional procura organizar al Estado a través de la ordenación de sus competencias supremas.

El derecho administrativo regula sustancialmente toda la actividad pública de la administración (en sentido subjetivo) sumada a la actividad materialmente administrativa de los órganos legislativo y judicial.

El derecho constitucional se refiere a la estructura fundamental de Estado, constituyendo la base del ordenamiento administrativo y de las demás ramas del derecho. Por eso la primera vinculación es de jerarquía y por ella las instituciones administrativas se subordinan a las normas y principios constitucionales. - Relaciones con el derecho penal: La administración requiere de la tutela represiva para asegurar su eficaz y normal funcionamiento.

El denominado derecho penal disciplinario se fundamenta en la relación de subordinación que impone el principio de la jerarquía administrativa. Las medidas propias del derecho penal disciplinario persiguen como fin la protección del orden y disciplina necesarios para el ejercicio de las funciones administrativas.

Aunque el derecho penitenciario o penal ejecutivo desarrolle o continúe la aplicación de la pena a través de su ejecución es parte de la función administrativa, ya que, tanto la ejecución de las penas, como la organización de los regímenes carcelarios, es indudable que tienen sustancia o naturaleza administrativa.

Las transgresiones al orden administrativo generan infracciones que, consideradas en su aspecto subjetivo y objetivo, componen los denominados derecho penal administrativo y derecho penal disciplinario.

Mientras el derecho penal sustantivo tiene por principal fin la prevención y represión de la delincuencia considerada como violación del orden jurídico general lo que tipifica al derecho penal administrativo es la esencia administrativa del precepto que contiene la sanción, tal como ocurre con las contravenciones de policía y las infracciones tributarias.

El ilícito penal administrativo no es un delito de daño. Dentro del campo de las sanciones de sustancia represiva resulta necesario distinguir la sanción disciplinaria de la penal administrativa.

El derecho penal administrativo se integra fundamentalmente con las faltas y contravenciones de policía e infracciones fiscales o tributarias. El derecho penal administrativo constituye un derecho especial, que se nutre de algunos principios esenciales de los derechos penal y administrativa. - Relaciones con el derecho financiero: Se trata de un derecho que regula una parte de la función administrativa en sentido material. Es un Derecho Administrativo especial que estudia esencialmente el derecho presupuestario, el régimen jurídico de las inversiones y gastos públicos y su respectivo control y las normas atinentes a la moneda como instrumento de cambio.

Con respecto al derecho tributario o fiscal, en cuanto limita su objeto a la parte relativa a la

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aplicación y recaudación de los tributos, ya sea que lo considere como un capítulo del derecho financiero o como una misma rama separada del mismo, no pierde por ello el carácter de derecho administrativo especial. - Relaciones con el derecho procesal: Las relaciones entre el derecho procesal y el derecho administrativo se manifiestan en tres campos diferentes: El ejercicio de la actividad jurisdiccional de la administración; el procedimiento administrativo y el derecho procesal administrativo o contencioso administrativo que es la parte del derecho procesal que regula la actuación de la administración en el proceso judicial.

Por lo común la aplicación de las normas del derecho procesal al derecho administrativo ha de realizarse utilizando la técnica de la analogía. - Relaciones con el derecho eclesiástico: El derecho eclesiástico es el conjunto de normas dictadas por Dios mismo y por la autoridad eclesiástica que ordenan la constitución, régmien y disciplina de la Iglesia Católica.

La Iglesia Católica en cuanto sociedad jurídica perfecta no depende de ninguna ley positiva, ni de ningún Estado. Sin embargo, ello no obsta a que el Estado le reconozca personalidad jurídica de derecho público (artículo 2 de la Constitución Nacional y artículo 33 del Código Civil).

Nuestra Constitución ha colocado a la Iglesia Católica en una posición preeminente. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado se instrumentan ha través de actos, y leyes pertenecientes al derecho administrativo. - Relaciones con el derecho privado: La desemejanza entre el derecho administrativo y el derecho privado se basa fundamentalmente en una profunda y sustancial distinción entre los principios que inspiran ambos ordenamientos. Mientras el derecho privado se inspira en las ideas de autonomía, igualdad y limitación del los poderes jurídicos que el ordenamiento otorga a las personas, el derecho administrativo, si bien sobre la base de criterios de equilibrio y justicia se articula con normas y principios que derivan de la posición preeminente del Estado y de los intereses comunes que él debe proteger y promover.

Como el derecho administrativo posee autonomía, la aplicación al mismo de las normas del derecho civil se realiza a través del procedimiento de la analogía que exige realizar una tarea previa de adaptación a las normas y principios del derecho público.

Entre las principales instituciones del derecho civil, con las que el derecho administrativo tiene relaciones de contacto e interferencia pueden mencionarse: la capacidad de las personas físicas, personas jurídicas; locación de cosas; dominio privado; instrumentos públicos; prescripción, etc. Órganos y sujetos estatales.

La idea de administración pública puede referirse en su acepción orgánica o subjetiva, ya sea al conjunto de órganos que encabeza el Poder Ejecutivo, o bien, añadiendo a ese concepto

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restrictivo las entidades jurídicamente descentralizadas. La Administración centralizada representa por lo común orgánicamente al Estado, persona

pública estatal perfecta y soberana, aun cuando es posible que los actos administrativos de los otros órganos en que se divide el poder a través de la actuación de sus agentes también trasunten la representación del Estado.

Esta concepción sobre la administración pública se completa con el cuadro de las entidades descentralizadas, con personalidad jurídica también de carácter público y estatal, pero propia separada de la persona pública Estado, a la cual unen, sin embargo, lazos de tutela y de garantía de sus actos frente a los particulares o administrados.

La competencia, que es la aptitud legal que le permite actuar a una persona jurídica estatal en el ámbito intersubjetivo, surge tanto de las esferas de atribuciones de los órganos como de las facultades que tengan atribuidas los sujetos, con personalidad jurídica diferenciada, especialmente a través de las leyes que organizan su creación.

Como las personas jurídicas, y entre ellas el Estado, requieren la actuación de la voluntad de una persona física, que sea idónea para ejercer derechos y contraer obligaciones, encarnando la voluntad del ente debe resolverse el problema del modo en que dicho querer se imputa a la persona jurídica, a fin de producir efectos en el mundo jurídico.

La teoría del mandato resulta insuficiente en la medida en que ella supone postular que la persona moral pueda declarar su voluntad de antemano al otorgar ese mandato.

La teoría de la representación legal no puede explicar cómo es el propio Estado quien designa su representante legal, ya que si la representación presupone la existencia de dos voluntades, sería imposible al Estado, designar su representante pues él carece en ese momento de voluntad. * La teoría del órgano.

Esta concepción explica la índole de las relaciones entre el órgano y el grupo, dejando de lado la idea técnica de la representación. Se basa en la inexistencia de relación jurídica de representación entre uno y otro en virtud de que ambos son expresión de la misma realidad que es la persona jurídica.

El órgano deriva de la propia constitución de la persona jurídica, integrando su estructura. El órgano no actúa en base a un vínculo exterior con la persona jurídica estatal sino que la integra, formando parte de la organización, generándose una relación de tipo institucional, que emana de la propia organización y constitución del Estado o de la persona jurídica pública estatal.

La idea de órgano supone la existencia de dos elementos que constituyen una unidad: un elemento objetivo, caracterizado por un centro de competencias –integrados por poderes o facultades, que se refieren tanto a potestades en sentido técnico como a cometidos– y otro de carácter subjetivo, representado por la voluntad y capacidad necesaria de las personas físicas que

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desempeñan la titularidad del órgano. El órgano, si bien forma parte de la persona jurídica pública estatal no es sujeto de

derecho, lo cual no obsta para que el ordenamiento le atribuya potestades y facultades para actuar en el mundo jurídico.

En la doctrina italiana se ha pretendido distinguir el órgano del oficio, sosteniendo que éste último comprende la esfera abstracta de poderes y funciones, mientras que la persona física sería el portador del órgano.

La posición que la persona física ocupa en un órgano de la persona jurídica pública estatal recibe el nombre de cargo, el cual es asumido por aquélla en el momento de su designación. * Las relaciones interorgánicas.

Los órganos no son sujetos de derecho y carecen de personalidad jurídica, pero ello no impide reconocer la existencia de relaciones jurídicas entre los órganos de una misma persona jurídica pública estatal, llamadas relaciones interorgánicas.

La actividad interorgánica es considerada una actividad jurídica que debe encuadrarse en el ordenamiento, observando el principio de unidad de acción que debe caracterizar el obrar de la persona jurídica pública estatal de que se trate, ya que no cabe, en virtud del mismo, admitir la existencia de voluntades contrapuestas (al menos en la llamada administración activa).

Estas relaciones interorgánicas se clasifican de distinta forma según sean: de colaboración, de conflicto, de jerarquía, consultivas, o de control. * Distintos criterios para clasificar los órganos.

Hay dos grandes grupos básicos. Según la estructura del órgano

Los órganos se distinguen, en mérito a su origen, en órganos constitucionales, que son aquellos previstos en la Carta Fundamental (presidente, ministros, etc.) y órganos meramente administrativos, que no nacen de la Constitución, sino de normas de jerarquía (direcciones generales...).

Ateniéndose a su integración, los órganos se clasifican en unipersonales o pluripersonales, según que tenga como titular a una o a varias personas físicas.

La voluntad del órgano colegiado se forma a través de un proceso que se compone de varias etapas, que hacen a la convocatoria, a la deliberación y a la decisión o resolución. Antes de tomarse la decisión, el collegium debe constituirse y deliberar. La constitución del órgano colegiado requiere la concurrencia de un determinado número de integrantes (quórum estructural), que puede ser igual o distinto al número que se requiere para funcionar (quórum funcional).

Los temas que vayan a tratarse en la reunión deben estar expuestos en el orden del día. La violación del orden del día da lugar a la invalidez de la decisión; cuando el órgano puede

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ser objeto de una nueva convocatoria para su ratificación o no, el defecto o vicio será de nulidad relativa.

Una vez realizada la deliberación, corresponde que los miembros del colegio adopten la decisión, para lo cual se requiere el número de votos que determine cada reglamento o estatuto. A falta de norma expresa las decisiones se toman por mayoría absoluta (51%).

Se entiende por órgano simple aquel que está integrado por un sólo órgano, ya sea unipersonal o colegiado: en cambio, el órgano complejo se caracteriza por hallarse constituido por dos o más órganos, siendo indiferente que sean unipersonales o colegiados. Según la función que cumple el órgano

Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que llevan a cabo los órganos, pueden clasificarse en:

Órganos activos: Emiten y ejecutan los actos administrativos creando situaciones jurídicas objetivas o subjetivas respecto de los administrados.

Órganos consultivos: Su función se cumple a través de actos internos o interorgánicos de asesoramiento a la administración activa. Carecen de facultades decisorias.

Órganos de contralor: Realizan una actividad de vigilancia o control sobre los actos que producen los órganos activos, el cual puede ser previo (autorización) o practicarse a posteriori (aprobación). * La concepción de la persona moral. La personalidad del Estado y su naturaleza jurídica.

En Roma se conocieron tan solo vestigios de lo que hoy se conoce como persona moral o jurídica, como era la idea de poder público.

En general, suele reconocerse que el fenómeno de la personalidad moral aparece con motivo de la necesidad de dar cierto poder de actuación a las ciudades que habiendo sido vencidas en las guerras contra los romanos, utilizaron el ius singulorum para regir los actos de naturaleza patrimonial que podían llevar a cabo en la gestión de los intereses de cada comunidad.

La aparición de la teoría del fisco –cuyo desarrollo se consolida en el Estado de policía–fue un recurso técnico que hizo posible el sometimiento de la actuación estatal al derecho sobre la base de reconocer que una porción de los actos del Estado no se distinguían –por su naturaleza–de los actos que llevaban a cabo los individuos. De allí que, partiendo de esa premisa se postuló la aplicación a esos actos del régimen de derecho privado y consecuentemente fue admitida la demandabilidad del Estado, ya que él mismo, a través del fisco, podía ser demandado ante los tribunales.

Al someterse luego los actos de poder público, también al derecho, el arraigo que había tenido la doctrina del fisco provocó el nacimiento de la teoría de la doble personalidad del Estado, según que éste actuara en el campo de la gestión patrimonial o en el ejercicio de actos de imperio. Esta tesis está hoy prácticamente abandonada por la doctrina moderna que sostiene la configuración de la personalidad unitaria del Estado.

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Superadas, entre otras, la teoría de la ficción (que intenta explicar la actuación de las personas morales como si fueran personas físicas) las teorías organicistas (que conciben a las personas morales como un organismo con actos volitivos similares a los individuos), es la teoría de la institución –concebida como un organismo que posee fines e instrumentos propios para ejercitarlos de modo que superen en poder y duración a las personas físicas que la integran– la que proporciona la explicación más adecuada acerca del origen, funcionamiento y extinción de las personas morales. De este modo las personas jurídicas no resultan de una creación del legislador sino de una realidad social que el derecho positivo no puede avasallar y que el Estado está obligado a respetar.

Los elementos que integran la institución son: - Una idea–fuerza: idea objetiva dinámica y práctica que constituye el centro vital de

la institución y congrega las voluntades de sus miembros. - Poder organizado al servicio de esa idea que adopte y coordine los instrumentos

que conducen a la realización del fin u objetivo propuesto, - La adhesión de los miembros de la institución a la idea.

El Estado concebido como persona moral o jurídica es la institución por excelencia, perfecta y soberana, producto de la sociabilidad natural, en la cual desempeñan un papel importante los acontecimiento históricos, las tradiciones y las costumbres.

Como toda persona jurídica, el Estado se halla limitado por el principio de la especialidad en cuya virtud no pueden los órganos realizar actividades que no estén relacionadas con el fin u objeto de la institución.

El artículo 30 del Código Civil, define persona como todo ente con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Las personas admiten una gran división: - De existencia visible o personas naturales: todo hombre (artículos 31 y 51 del

Código Civil) y, - De existencia ideal o personas morales: La personalidad es “reconocida” por la

norma (artículo 32 del Código Civil). + Personas jurídicas (artículos 33 y 34 del Código Civil), de carácter público

(artículo 33, 1° parte del Código Civil), o de carácter privado (artículo 33, 2° parte del Código Civil); y

+ Personas de existencia ideal propiamente dichas, o simples asociaciones civiles o religiosas (artículo 46 del Código Civil).

Dentro de las personas morales serán públicas: - El Estado Nacional; - Las provincias; - Los municipios; - Las entidades autárquicas;

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- La Iglesia Católica; - La Ciudad de Buenos Aires.

Serán personas morales serán privadas: - Las asociaciones; - Las fundaciones; - Las sociedades civiles; - Las sociedades comerciales; - Otras entidades que no requieran autorización estatal.

En el plano público externo o de la comunidad internacional, la actuación estatal se singulariza en una sola persona: el Estado Federal. En el ámbito del derecho interno, la personalidad jurídica estatal aparece atribuida a varias personas jurídicas públicas (Estado Nacional, provincias, municipalidades, empresas de Estado). * Personas jurídicas públicas y privadas.

Los entes públicos son creados por el Estado, con excepción de la Iglesia. Son personas públicas las que persiguen un fin público, o de interés público o de utilidad

general, en tanto las privadas persiguen fines privados o de interés particular. Los entes públicos se caracterizan por el ejercicio de prerrogativas de poder público. Este

principio no es absoluto, puesto que pueden existir entidades privadas con prerrogativas de poder público y entidades públicas sin esas prerrogativas.

No obstante advertirse que el mayor o menor control es consecuencia y no causa de la naturaleza de la entidad, lo cierto es que, ante una determinada regulación legal, esta circunstancia dará una pauta de aquélla. * Personas públicas estatales y no estatales.

Existe un conjunto de personas jurídicas que no pueden considerarse privadas, con características muy diversas:

- Son indudablemente estatales, en el sentido de que integran la organización jurídica de la Nación;

- Además de estas entidades, existen otras personas colectivas que indudablemente no son estatales, que no pertenecen a la colectividad ni integran la Administración Pública, sea porque el legislador las creó en ese carácter, sea porque su propia naturaleza resulta incompatible con la calidad estatal.

Se reconoce actualmente la existencia de entidades públicas no estatales. Criterios de diferenciación:

- Satisfacción de fines específicos del Estado: Una persona pública ha de ser tenida por personas “estatal”, o sea, encuadrada en la organización estatal, cuando concurran, en forma conjunta o separada, los siguientes elementos:

+ Potestad de imperio ejercida en nombre propio para el cumplimiento total

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de su actividad; + Creación directa del ente por el Estado; + Obligación del ente, para con el Estado, de cumplir sus fines propios; + Tutela o control del Estado sobre el ente, a efectos de asegurar que éste

cumpla con sus fines; + Satisfacer fines específicos del Estado y no fines comerciales o industriales. En realidad el criterio de finalidad perseguida por el Estado, considerado

como opuesto a la actividad industrial o comercial, no puede erigirse en condición sine que non para atribuir carácter estatal a una entidad.

- Capital estatal: Este criterio resulta impreciso. - Encuadramiento del ente en la Administración Pública: En nuestra opinión, las

personas jurídicas públicas son o no estatales según que pertenezcan o no a los cuadros de la Administración Pública, conforme a las normas vigentes sobre organización administrativa.

A los efectos de verificar dicho encuadramiento será fundamental analizar la naturaleza de las relaciones o vínculos que ligan a la entidad con la Administración Central y la amplitud de la injerencia o control de ésta sobre aquélla.

Esas entidades ineludiblemente han de ser creación estatal, persiguen fines de bien común y, en principio, gozan de prerrogativas de poder público, además de hallarse sujetas a un control estatal de cierta intensidad. - Carácter público o privado de los actos que celebran las entidades estatales: Es acertada la posición de quienes aceptan la existencia de los actos privados de la Administración, a los cuales se aplica en forma prevaleciente el derecho civil o comercial.

La cuestión esencial en esta materia no se centra en el hecho de que algunos elementos del acto aparezcan reglados por el Derecho Administrativo y el objeto por el derecho privado, como en la configuración del régimen jurídico distinto, caracterizado por la ausencia de prerrogativas públicas en el acto privado de la Administración (al menos en principio), y en la aplicación directa del Código Civil o Comercial para reglar el contenido y forma del acto.

El reconocimiento de una sola personalidad estatal admite la posibilidad de que el Estado o sus entes actúen en el campo del derecho privado, en forma similar a lo que acontece respecto de las personas jurídicas privadas, que pueden celebrar indistintamente tanto contratos civiles como administrativos, sin desdoblar su personalidad. - Entidades públicas no estatales: No integran la estructura estatal y no pertenecen a la Administración Pública. Sus características son:

+ Generalmente, aunque no siempre, su creación se efectúa por ley; + Persiguen fines de interés público; + Gozan, en principio, de ciertas prerrogativas de poder público; + Las autoridades estatales ejercen un contralor intenso; + Su capital o recursos provienen principalmente de aportaciones directas o indirectas de

las personas afiliadas o incorporadas a ellas;

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+ Quienes trabajan para esas entidades no son funcionarios públicos; + Las decisiones que dictan sus órganos no constituyen actos administrativos, lo cual no

excluye la aplicación de las normas y principios del derecho público para reglar determinados aspectos de la actividad de estos entes. - Personas jurídicas privadas del Estado: Entes privados de propiedad estatal, cuya condición y régimen jurídico se rigen por el derecho civil o comercial.

El Estado en su accionar con miras al logro del bien común, puede recurrir a la creación de nuevos entes dotados de una personalidad jurídica distinta de la estatal asumiendo, recurriendo o sometiéndose a figuras del derecho público o del derecho privado.

Cuando se adopta una forma del derecho privado, se produce la creación de un nuevo ente con personalidad propia del derecho privado, si bien sujeto a un determinado contralor. Principios jurídicos de la organización administrativa.

Existen cuatro principios jurídicos fundamentales: jerarquía, competencia, centralización y descentralización.

En la doctrina no existe acuerdo, en general, acerca de algunos otros principios como el de unidad y el de coordinación. La unidad suele ser consecuencia de la jerarquía. En nuestro derecho administrativo, el principio de la unidad no ha merecido aún una recepción adecuada. En cuanto al llamado principio de coordinación, el constituye en realidad un requisito de toda organización y su base, no revistiendo carácter jurídico. La jerarquía.

Ha sido definida en el siglo pasado como “el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados” aunque en realidad se trata del principio que los reduce a unidad y la recíproca situación en que están los órganos en una entidad.

La jerarquía constituye una relación entre órganos de una misma persona jurídica. Si bien la jerarquía implica siempre una relación, ella se basa en la preexistencia de una serie

de órganos, caracterizados por dos figuras típicas de toda organización: la línea y el grado, La línea jerárquica se forma por el conjunto de órganos en sentido vertical, mientras que el grado es la posición o situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa en dicha línea. Existen también en la organización administrativa órganos fuera de las líneas jerárquicas, que por lo común desarrollan actividades de asesoramiento en el planeamiento general. Este tipo de órganos constituye una institución que en la ciencia administrativa se denomina staff and line.

Los efectos que se derivan de la relación jerárquica trasuntan para los órganos superiores el reconocimiento de importantes facultades, tales como:

- Dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, - Vigilar y controlar la actividad de los órganos inferiores, - Avocarse al dictado de los actos que corresponden a la competencia del órgano

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El principio de la especialidad no desplaza la posibilidad de que la aptitud del órgano o ente surja, en forma expresa o implícita, de una norma completa atributiva de competencia y ello es conveniente en cuanto reduce el margen de actuación discrecional de la Administración, brindando mayores garantías a los administrados.

El principio de la especialidad se vincula con el fin de la competencia de cada órgano o ente, el cual surge no sólo de las atribuciones expresas o implícitas (que suponen siempre un desarrollo o interpretación extensiva de las facultades expresas) sino, fundamentalmente, de la enunciación de objetivos, principios de normación (como las atribuciones genéricas) y de las facultades inherentes, que son aquellas que, por su naturaleza fundamentan la creación y subsistencia del órgano y si las cuales, carece de sentido.

- Naturaleza jurídica y caracteres: La competencia configura jurídicamente un deber–facultad. Sus caracteres fundamentales son:

+ Es objetiva, en cuanto surge de una norma que determina la aptitud legal en base al principio de la especialidad,

+ En principio, resulta obligatoria, cuando el órgano o ente tenga el deber de efectuar la actividad, dentro de las atribuciones conferidas,

+ Es improrrogable, lo cual se funda en la circunstancia de hallarse establecida en interés público o por una norma estatal,

+ Es irrenunciable, perteneciendo al órgano y no a la persona física que lo integra. - Origen o fuente de la competencia: De aceptarse que las diferentes especies de

reglamentos integran el llamado “bloque de legalidad”, es evidente que la competencia puede tener su fuente en el reglamento. Tal es el criterio que surge de la LNPA (artículo 3 de la ley 19549) y de la jurisprudencia anterior.

- Clases de competencia: + En razón de la materia: La sustancia o naturaleza del acto conforme al derecho

objetivo (Constitución, ley y reglamento) que confiere una serie de atribuciones a los órganos y sujetos estatales para la realización de sus cometidos propios.

+ En razón del grado o jerarquía: Se denomina también “vertical” y se encuentra vinculada a la jerarquía.

+ En razón de lugar o territorio: Determinación de la competencia en base a circunscripciones territoriales, que limitan geográficamente el campo de acción de los órganos y sujetos.

+ En razón del tiempo: Se relaciona con el período de duración de la competencia o plazo o situación a partir del cual corresponda.

- La delegación: Es una excepción al principio de improrrogabilidad. Es una técnica que traduce la posibilidad de producir el desprendimiento de una facultad por parte de un órgano que transfiere su ejercicio a otro. Dos especies fundamentales: legislativa y administrativa. La primera es totalmente extraña a la relación jerárquica. La segunda, que puede o no darse en el terreno de la relación jerárquica, admite a su vez dos subespecies:

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Se trata, de una relación entre órganos de una misma persona pública estatal, cuya procedencia, si bien no requiere norma que expresamente la autorice no obsta a reconocerle un carácter excepcional.

El artículo 3 LNPA prescribe que ella es procedente salvo que una norma expresa dispusiera lo contrario. No procede cuando la competencia hubiera sido atribuida al órgano inferior en virtud de una idoneidad especial. Centralización y descentralización administrativas.

Un país adopta el principio de la centralización cuando todas las cuestiones de importancia son resueltas por los órganos centrales de la Administración, mientras que, por el contrario, cuando las facultades decisorias se encuentran también adjudicadas a entidades que constituyen la llamada administración descentralizada o indirecta del Estado, la técnica utilizada se denomina descentralización.

La existencia de personalidad jurídica en el organismo estatal, al cual se le encomiendan nuevas actividades o simplemente se le transfieren las competencias ya existentes, constituye un presupuesto de la descentralización administrativa, mientras que en la centralización las facultades decisorias se encuentran reunidas en los órganos de la Administración Central.

Esta terminología tiene la ventaja de que permite distinguir la descentralización de otra forma de transferencia de facultades, que es el instituto de la desconcentración, donde la atribución de facultades decisorias no lleva consigo la creación de una entidad con personalidad jurídica propia.

La descentralización plantea siempre una relación entre sujetos estatales, es decir, se trata de una relación interadministrativa, a diferencia de la desconcentración que implica siempre la configuración de una relación interorgánica.

- Autonomía, autarquía y descentralización: La autonomía traduce el reconocimiento a la entidad autónoma de la facultad de darse sus propias normas fundamentales e implica una potestad normativa originaria. La autarquía consiste en la atribución que tienen las personas públicas estatales de administrarse por sí mismas. Es un concepto eminentemente administrativo. En nuestro país, las provincias son autónomas y las municipalidades que carecen de normativas originarias poseen una autonomía tan restringida que equivale a una autarquía administrativa.

Toda descentralización de naturaleza administrativa lleva ínsita la autarquía o facultad de autoadministrarse.

En el plano técnico, la autarquía constituye una especie de descentralización, que no es ni será la única, dada la contingencia que caracteriza a las situaciones y necesidades que el Estado debe resolver y satisfacer a través de sus entidades.

- Descentralización y recentralización: La recentralización consiste en la absorción o atracción por parte de los entes superiores de competencia asignada a entes inferiores.

En lo atinente al acto que dispone la recentralización ha de observarse el principio del paralelismo de las formas y de las competencias por cuyo mérito, si la descentralización fue

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dispuesta por ley, la recentralización debe estatuirse mediante normas del mismo rango. La recentralización puede ser total o parcial y a diferencia de la avocación –que se

refiere siempre a un acto determinado– tiene un carácter general respecto de la materia para la cual se ha establecido.

- Tipos de descentralización: Funcional y territorial: En sus inicios, la descentralización fue concebida exclusivamente como la transferencia de funciones de la Administración Central a las entidades locales. Era la descentralización territorial.

La descentralización funcional comprende no sólo a los órganos que se separan de la Administración Central mediante la técnica jurídica de atribución de personalidad a entidades institucionales de carácter fundacional, sino que incluye también la creación ex novo de personas jurídicas públicas estatales a la cual se le asignan cometidos que no estaban reconocidos anteriormente a los órganos de la administración directa.

Esta nueva forma de descentralización trasunta en la realidad una manera encubierta de mantener la unidad del poder estatal, en la medida que existen vínculos entre la entidad y la Administración.

- Los principios de concentración y desconcentración: Mientras la descentralización tiene como presupuesto la idea de atribución de personalidad jurídica y una relación intersubjetiva, la desconcentración entraña una típica relación interorgánica en el marco de la propia entidad estatal.

Tanto la concentración como la desconcentración constituyen principios organizativos que se dan en el marco de una misma persona pública estatal.

Existirá concentración siempre que las facultades decisorias se encuentren reunidas en los órganos superiores de la Administración Central, o bien, cuando esa agrupación de facultades se opera en los órganos directivos de las entidades que integran la llamada Administración Indirecta.

Cuando las competencias decisorias se asignan a órganos inferiores de la Administración centralizada o descentralizada, el fenómeno reciba el nombre técnico de desconcentración.

- Delegación, descentralización y desconcentración. La llamada imputación funcional: La delegación constituye en lo esencial una técnica transitoria de transferencia de facultades de los órganos superiores hacia los inferiores.

En la descentralización y desconcentración, en cambio, la técnica de transferencia o asignación de nuevas competencias se opera en forma permanente.

Producida la delegación, el delegante puede retomar la facultad de la que se ha desprendido temporalmente, mientras que en la desconcentración se genera una asignación de competencia propia en un órgano inferior, que excepcionalmente podrá corresponder al superior mediante el instituto de la avocación, la cual no procede en la descentralización.

En materia de responsabilidad existen reglas diferentes. En la delegación, el superior es responsable respecto de la manera en que sea realizada por el inferior. Por el contrario, en la

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Teoría general de la responsabilidad del Estado

Es la responsabilidad tanto frente a los terceros o administrados, como respecto de los propios agentes públicos. Son responsables todos aquellos que pueden ser convocados ante un tribunal, porque pesa sobre ellos cierta obligación, proceda o no su deuda de un acto derivado de su voluntad libre.

Si bien el CC trata sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, la materia de la responsabilidad del Estado por su actuación en el ámbito del derecho público, pertenece al derecho administrativo, que en principio es local o provincial (104 CN). A efectos de determinar el régimen aplicable, resulta necesario distinguir, dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado y sus entidades, aquellas situaciones reguladas por el derecho civil, dado que la responsabilidad emergente de esas actuaciones es extraña al derecho administrativo.

Recién en el siglo XIX se llega a reconocer la responsabilidad del Estado. A partir del siglo XVI, el triunfo del absolutismo inaugura una de las épocas más inmorales del derecho público. El modelo de Estado que preconiza esta teoría, es aquel que posee poder absoluto en el interior e independencia absoluta en el exterior, cuya finalidad está en él mismo: la omnipotencia y la razón de Estado. El absolutismo consolidó la irresponsabilidad del Estado.

La vigencia de la concepción Rousseauniana sobre la "voluntad general” fue atemperada por el Estado de Derecho, que no reconoce poderes jurídicos absolutos e ilimitados a favor del Estado. Esta concepción, extendida en el siglo actual al llamado “Estado Social de Derecho” o “Estado de Justicia”, procura armonizar los derechos de los miembros de la comunidad con el interés general o el bien común, de modo que cuando un particular tenga que sacrificar su derecho individual por el bien de aquélla, o por soportar una carga pública especial, sea objeto de una justa reparación, se trate de actividad legítima o de una falta de servicio que lo afecte en su patrimonio (la falta de servicio implica la alteración de la igualdad, al soportar el particular un sacrificio especial que traduce la realización irregular de la función administrativa, debida por igual a todos los habitantes en forma regular y permanente).

Se argumentaba que los textos civiles tenían un alcance general asimilando la posición jurídica del Estado a la de un comitente, que debe responsabilizarse por los actos de las personas que de él dependen. Este es el origen de erróneas concepciones que pretendieron sostener la existencia de la responsabilidad indirecta del Estado sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1113 CC. Se comenzó a sostener la inaplicabilidad de los textos del CC en materia de responsabilidad del Estado (caso “Blanco”, 1873).

A partir del caso “Blanco”, y más precisamente del “Arrêt Pelletier” (ambos de 1873) se perfiló una concepción publicista sobre la responsabilidad del Estado montada sobre la distinción entre falta de servicio y falta personal, que desembocó en el abandono de la noción de culpa, como presupuesto inexcusable de la responsabilidad de la persona jurídica Estado, para hacerlo responsable siempre por la ejecución irregular o defectuosa de la función administrativa,

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cuando ello ocasione perjuicios a los administrados. La idea de falta de servicio es extraña al derecho civil. El derecho administrativo produce

un desplazamiento y sustitución de la noción de culpa, poniendo el acento más que en el autor del hecho ilícito, en el desequilibrio que produce el daño, y en el servicio público. La responsabilidad del Estado basada en la falta de servicio se construye alrededor de la noción de servicio público, frente a la necesidad de conceder la reparación patrimonial por los daños causados a los particulares por el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio. Pero por servicio público no se entiende el concepto estrictamente técnico que hace a una de las clasificaciones de las formas o modos de la actuación administrativa, sino una idea más amplia que comprende toda la actividad jurídica o material emanada de los poderes públicos que constituye la función administrativa.

La falta personal es aquella que excede el margen del mal o irregular funcionamiento del servicio y para su configuración se tiene en cuenta la culpa o el dolo del agente público, dándose tanto en el caso en que la falta de servicio se excluye como cuando la falta tenga alguna vinculación con el servicio.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han sustentado la responsabilidad del Estado en el principio de la igualdad ante las cargas públicas.

La concepción francesa sobre la responsabilidad del Estado por actos y hechos administrativos se apoya en la idea de falta, concebida como el funcionamiento irregular o defectuoso de la función administrativa, debiendo apreciarse la misma no en relación a la culpa del agente, sino de acuerdo a las leyes y reglamentos que rigen la función (servicio) y al daño causado al administrado.

En lo que concierne a los caracteres que deben reunirse respecto del daño se exige no sólo que el perjuicio pueda ser atribuido al funcionamiento defectuoso del servicio sino que, se requiere que el daño revista los caracteres de certeza, especialidad y anormalidad. * Clasificación de la responsabilidad patrimonial del Estado.

La reparación que debe satisfacer el Estado cuando fuera declarado responsable por la realización de un acto o hecho dañoso al patrimonio de los particulares o el incumplimiento de un contrato puede obedecer a una relación de derecho civil o de derecho administrativo. Cuando los daños provengan de la actuación del Estado en el campo del derecho civil o mercantil, la responsabilidad se rige según las reglas del derecho privado. Se trata de una responsabilidad directa, basada principalmente en la noción de culpa (siendo aplicables los artículos 43, 512 y 1109 CC). En cambio, cuando la causa generadora de la responsabilidad fuera la actuación estatal dentro del campo de la función administrativa o en ocasión de la misma, la reparación se regirá por los principios del derecho público, aun cuando pueda aplicarse para uno de los tipos específicos de responsabilidad, el artículo 1112 CC. * Especies de responsabilidad del Estado en el derecho administrativo: contractual y

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extracontractual. En ambos casos la restitución debe regirse por las reglas de la justicia conmutativa

(igualdad de objeto a objeto, salvo que la condición personal sea causa de distinciones reales). El concepto de ilegitimidad, que comprende tanto la ilegalidad objetiva como la

irrazonabilidad o injusticia, no lleva como presupuesto la noción de culpa, sino la de incumplimiento irregular de la función administrativa. Este funcionamiento defectuoso puede configurarse por acción u omisión del Estado; esta última, en tanto sea antijurídica, lo que significa que, aunque no exista norma expresa, debe existir un deber jurídico que consagre la garantía o la obligación de obrar del Estado en determinado sentido. En tales casos la reparación debe ser integral.

Las cosas cambian cuando se trata de daños causados por una actuación estatal que se reputa legítima. En este supuesto es justo que la reparación deba limitarse al valor objetivo del derecho sacrificado, y a todos los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actuación estatal, con exclusión del lucro cesante, de las circunstancias personales y de las ganancias hipotéticas. La indemnización acordada para restaurar el equilibrio patrimonial debe limitarse al daño emergente (caso “Cantón, Mario Elbio c/ Gobierno Nacional”, en que un decreto prohibió la importación de determinados productos para nivelar la balanza de pagos y proteger la industria nacional). * La llamada “teoría de la indemnización” y el fundamento de la responsabilidad del Estado.

Esta teoría, de origen alemán, divide la reparación de los daños provocados por el Estado, según que la causa se atribuya a responsabilidad por acto ilícito (montada en la noción de culpa) o que la misma se relacione con una indemnización de derecho público que prescinde del dato de la culpa y se fundamenta en la igualdad de los administrados ante las cargas públicas, principio éste que torna odioso todo sacrificio especial que ellos sufran sin indemnización.

A esta teoría se opone la concepción de la “lesión antijurídica resarcible”, postulada por García de Enterría, que intenta construir un sistema unitario de responsabilidad partiendo de prescripciones positivas.

El fundamento de la responsabilidad del Estado no es otro que el restablecimiento del equilibrio a fin de mantener la igualdad ante los daños causados por el Estado. De este principio deriva que toda lesión o daño provocado por la actuación extracontractual del Estado deba ser reparado, en función a la naturaleza de la actividad (legítima o ilegítima), el desequilibrio producido y los intereses de la comunidad.

La obligación de reparar tiene como fundamento el principio de la corrección del desequilibrio causado al administrado que soporta un daño, desigualdad que requiere una justa restitución que, si bien se gradúa de un modo distinto, según que provenga de la actuación legítima o ilegítima del Estado, responde a la necesidad esencial de reparar la injusticia que provoca la violación de la igualdad (16 CN), de impedir la subsistencia del desequilibrio.

Uno de los requisitos que debe darse para que juegue la responsabilidad del Estado ha de

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ser el de especialidad del daño, pero el mismo no significa otra cosa que una condición del desequilibrio y comprende también los perjuicios causados a varios individuos.

Según se trate de la actuación legítima o ilegítima del Estado va a diferir el alcance y la medida de la reparación, habida cuenta que el sacrificio que soporta el administrado por el perjuicio causado por el Estado presenta una diferencia específica importante, pues mientras en la actuación legítima él tiene el deber de aceptar el sacrificio (aun cuando no el de soportar el daño), en la responsabilidad por actuación ilegítima o defectuosa de la actividad del Estado, no le es impuesta la obligación de soportarlo, ni aún menos de padecer el daño sin indemnización. La responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho administrativo

La responsabilidad del Estado por actividad ilegítima y legítima es susceptible, cada una de ellas, de subdividirse a su vez, en base a la función material o actividad objetiva que desenvuelven los órganos estatales. La responsabilidad estatal por hechos y actos administrativos ilegítimos

La irresponsabilidad del Estado era sostenida, respecto de los actos que se denominan puros actos de autoridad o de imperio, por aplicación de la doctrina de la doble personalidad. A esta doble faz corresponde un doble sistema de actos: el de los llamados actos de gestión, que pertenecen al campo del derecho privado; y la de los actos de imperio o de autoridad, que caen en el campo de las relaciones de poder, es decir, en la esfera del derecho público.

Hasta el año 1933 (año en que fue fallado el caso “S.A. Tomás Devoto c/ Gobierno Nacional s/daños y perjuicios”), el estado de la cuestión puede resumirse de esta manera:

■ Se aceptaba la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones convencionales, aplicándose, por lo general, las normas y principios del Código Civil.

■ Se consideraba también que el Estado era responsable por los actos de gestión. ■ No se reconocía la responsabilidad aquiliana del Estado por delitos o

cuasidelitos. ■ Sin embargo, toda esta construcción se dejaba de lado frente al dictado de una

ley especial que acordase indemnización por los daños causados por el Estado, ya sea que esa responsabilidad se vinculare con actos de imperio o actos de gestión.

En el campo que locaba la “S.A. Tomás Devoto” en la provincia de Entre Ríos, ocurrió un

gran incendio ocasionado por las chispas de un brasero que utilizaban unos empleados del Telégrafo Nacional que tenían el encargo de unir los hilos de la línea telegráfica que pasaba por el campo. Para reconocer la responsabilidad extracontractual del Estado la Corte elaboró una

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construcción verdaderamente pretoriana sobre la base de la configuración de una responsabilidad indirecta, aplicando los artículos 1109 y 1113 CC. Este fallo contenía el error de fundar la responsabilidad en los artículos 1109 y 1113 CC, normas enteramente inaplicables al derecho administrativo, máxime cuando podía haber acudido al precepto contenido en el artículo 1112 CC que regla la responsabilidad del Estado en las llamadas faltas de servicio.

Pero el error más grande está en haber acudido al artículo 1109 CC que consigna la responsabilidad sobre la base de la noción de culpa en lugar de utilizar la figura de falta de servicio (que no es un presupuesto de la responsabilidad del Estado).

En el caso “Ferrocarril Oeste” del año 1938, la CSJN reconoció la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por los perjuicios causados por la prestación defectuosa o irregular del servicio de expedición de los certificados registrales indispensables para realizar la escrituración de inmuebles, apoyándose fundamentalmente en el artículo 1112 CC. Este precedente exhibe algunos principios de riqueza doctrinaria indiscutible:

- Cuando una provincia impone el deber de obtener un certificado registral como requisito para la escrituración de inmuebles, ello presupone la obligación de prestar un servicio regular que responda a las garantías que se procuran asegurar;

- En tales casos, la entidad no actúa en el campo del derecho privado sino dentro del derecho público, no siendo aplicable el artículo 43 del Código Civil.

La Tesis de la irresponsabilidad indirecta se siguió aplicando, prácticamente sin interrupciones, hasta 1985 respecto de aquellos actos y hechos administrativos considerados ilícitos.

La prescripción contenida en el artículo 1112 del Código Civil regula la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio. Se trata de una norma de derecho público, puesto que prescribe la responsabilidad de las personas públicas por el ejercicio irregular de la función pública. La responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos (agentes con competencia para realizar los hechos o actos pertinentes que dan origen a los daños) es siempre una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de la falta de servicio. * Presupuestos de la responsabilidad por hechos y actos administrativos ilegítimos.

- La imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones. Se trata de una imputación objetiva que prescinde del requisito de la voluntariedad.

El Estado responderá siempre que exista una falta de servicio determinada por no cumplir de una manera regular los deberes u obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o reglamento. Este concepto –que denominamos irresponsabilidad objetiva– traduce la disconformidad del acto o del hecho con el ordenamiento jurídico administrativo.

- Falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la constitución, la ley o el reglamento o por el funcionamiento defectuoso del

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servicio (ilegitimidad objetiva) sea el incumplimiento derivado de acción u omisión. El fundamento de la falta de servicio es el principio unitario que rige la

responsabilidad estatal que exige “afianzar la justicia” a través de la restitución que procede para restablecer la igualdad alterada por el daño ocasionado al particular por un acto o hecho administrativo.

- La existencia de un daño cierto en los derechos del administrado. Ese daño necesita reunir ciertos caracteres: puede ser actual o futuro pero tiene que ser cierto (se excluyen los daños eventuales); debe hallarse individualizado; el derecho afectado puede ser tanto un derecho subjetivo como un interés legítimo, y debe tratarse de un perjuicio apreciable en dinero.

- La conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular. Se trata de indagar la causa eficiente que origina el daño. No se trata aquí de la imputablidad material del hecho o acto administrativo al órgano del Estado sino de determinar si las consecuencias dañosas de ese hecho o acto derivan necesariamente de éstos u obedecen a otra causa. * Responsabilidad por actos normativos o legislativos declarados ilegítimos por sentencia firme.

La responsabilidad por los daños causados por la actividad reglamentaria ilegítima puede provenir de una transgresión constitucional, de una violación a la ley que es su causa eficiente (v.gr. en los reglamentos de ejecución) o de un vicio de ilegitimidad que transgrede el ordenamiento administrativo general (v.gr. en un reglamento autónomo un vicio en la finalidad).

En todos estos casos el Estado debe responder cuando exista una sentencia judicial firme que declare la ilegitimidad de la respectiva ley o reglamento. * Diversas cuestiones que suscita la acción de responsabilidad. ■ Criterio para establecer la medida de la indemnización.

El acto de restitución consiste básicamente en la igualación de las cosas aún cuando está obligado a reparar también según la condición de las personas y según las circunstancias. El particular puede pretender que la restitución consista en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si ello no fuera posible, en cuyo caso se fijará en dinero. También es posible optar por la indemnización pecuniaria.

En lo que concierne al criterio para fijar la indemnización cabe señalar que deben resarcirse integralmente los daños, actuales o futuros, siempre que sean ciertos y no eventualmente hipotéticos. La indemnización debe ser integral y comprender todos los perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) ya sea que deriven de una consecuencia inmediata o mediata, como el daño moral, cuando este sea procedente. ■ Acumulación de la responsabilidad extracontractual con la derivada del incumplimiento de

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contratos administrativos. El sistema aplicado por el CC en el artículo 1107 (separación de dos órbitas de

responsabilidad) no es aplicable al derecho administrativo, en el cual muchas veces el daño proviene del hecho del príncipe de una persona pública estatal (Estado Nacional) que puede no ser parte del contrato administrativo celebrado por otra entidad pública estatal (v.gr. una entidad autárquica nacional) y donde ese mismo hecho puede provocar el incumplimiento contractual del cocontratante público.

La inaplicabilidad del sistema de separación de órbitas de responsabilidad se apoya en que en el derecho administrativo la responsabilidad no se funda en la culpa; que no es necesario formular distinciones en cuanto a la prueba; que los plazos de prescripción son, en ambos casos, similares para las acciones tendientes a hacer efectiva la responsabilidad, aplicándose el artículo 4023 como norma genérica para las acciones de carácter personal. ■ Plazo de prescripción de las acciones vinculadas a la responsabilidad extracontractual.

No habiendo precepto expreso en el derecho administrativo, analógicamente es aplicable el CC. Resulta aplicable el artículo 4023 para las acciones personales por deudas exigibles y para las acciones de nulidad, salvo que disposiciones especiales establezcan un plazo menor.

En materia del plazo de prescripción de una acción de nulidad tendiente a hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, el artículo 4030 sólo se aplica respecto del vicio de error (siempre que no sea un error excluyente de la voluntad) porque en los demás defectos contemplados por la misma norma, generan una nulidad absoluta, cuya acción es imprescripctible. ■ Relaciones entre la acción de nulidad y la de daños y perjuicios.

En el derecho administrativo ambas acciones tienen un régimen común. Si el administrado debe cumplir el acto administrativo aceptando que el mismo cuenta con la presunción de legitimidad, va de suyo que cualquier acción de daños y perjuicios puede tener carácter accesorio respecto de la acción de nulidad. Nada impide tampoco acumular ambas acciones. De otra parte, la acción de daños y perjuicios tendrá, excepcionalmente, autonomía respecto de la acción de nulidad, cuando haya caducado el derecho a demandar directamente al Estado. La responsabilidad extracontractual del Estado proveniente de su actuación legítima

Es necesario también aquí distinguir las diferentes clases de responsabilidad, según que la actividad responda al ejercicio de la función administrativa o de la actividad normativa o legislativa, con la única excepción atinente a los actos propios de la función jurisdiccional (no tanto por el fundamento de la responsabilidad sino por las particularidades específicas que aquélla presenta).

Existen algunas condiciones que son comunes a la responsabilidad estatal por acto

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ilegítimo: ellos son: la imputabilidad material del acto, la existencia de un daño cierto, y la conexión causal entre el acto (individual o general) y el daño hecho al administrado. La jurisprudencia de la CSJN ha agregado dos requisitos, a saber: la necesaria verificación de un perjuicio especial en el afectado, y la ausencia de un deber jurídico de soportar el daño.

El presupuesto que completa esta serie es aquí, obviamente, el que atañe a la “legitimidad” del acto administrativo, reglamento o ley, lo cual supone que el respectivo acto no adolece de algún vicio o defecto (también se consideran actos legítimos aquellos que sean portadores de alguna irregularidad intrascendente, la cual nunca da origen a la invalidez o ilegitimidad del respectivo acto). * Algunos supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad legítima. ■ Por hechos y actos administrativos legítimos.

Estos actos son: la ocupación temporánea (59 y 62 ley 21499); la expropiación de bienes privados (10 ley 21499); la requisición de bienes en tiempos de guerra a título de uso, consumo o dominio (37 ley 16970); la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, cuando fuera procedente y se observen las garantías constitucionales; la realización de obras públicas que impliquen una disminución en el valor de los inmuebles linderos.

En todos estos supuestos la responsabilidad del Estado es objetiva, con total prescindencia de la noción de culpa, pero también sin vinculación con la idea de falta de servicio. El fundamento es el principio de la justicia legal o general, que demanda la igualdad ante las cargas públicas (16 CN). ■ Por leyes o reglamentos.

Entre los supuestos cabe señalar: leyes que consagran el monopolio estatal de actividades; leyes que consagran la prohibición de fabricar o comercializar determinados productos; reglamentos que estatuyen la prohibición de importar determinadas mercaderías con el objeto de nivelar la balanza de pagos y de proteger a la industria nacional.

Se trata en todos estos casos de un daño que sobrepasa los sacrificios normales que puede imponer una ley o reglamento a la fijación de precios mínimos. * Reglas que gobiernan la restitución en la responsabilidad del Estado por acto legítimo.

Para determinar la medida de la restitución se aplican las reglas atinentes a la indemnización debida por los daños provocados por los actos ilegítimos, con exclusión del lucro cesante.

Mientras en la responsabilidad por acto legítimo el particular soporta un daño en virtud de los deberes o cargas impuestos por la justicia legal o general, en la responsabilidad por acto ilegítimo, él no debe contribución o servicio alguno al Estado, ya que nadie está obligado a soportar la actividad dañosa ilegítima y menos aún sin indemnización.

La jurisprudencia de la CSJN no ha seguido una línea uniforme. En algunos fallos

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El límite de la responsabilidad está dado por las condiciones generales de exclusión de la obligación de responder que se configure por la ocurrencia de los supuestos jurídicos del caso fortuito o fuerza mayor. Situaciones especiales que determinan la responsabilidad estatal * Responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales.

Se trata de una responsabilidad de carácter excepcional. La admisión de tal tipo de responsabilidad en el Estado de Justicia, pese a participar del fundamento unitario de la responsabilidad estatal, no tiene el mismo alcance.

Lo que ocurre –y en esto radica la diferencia de régimen en punto al alcance de la responsabilidad– es que a contrario de lo que acontece en otras especies (por actividad administrativa o normativa) existe aquí el deber genérico de soportar los daños causados por la actividad legítima o ilegítima, como consecuencia de la necesidad de someterse al proceso jurisdiccional por parte de los particulares, como modo de dirimir el sometimiento, en principio, a soportar todas las consecuencias perjudiciales que ese proceso provoque en sus derechos de propiedad y libertad. * Distintos supuestos de responsabilidad por acto jurisdiccional.

La responsabilidad del Estado por sus propios actos jurisdiccionales puede darse tanto en el proceso penal (donde es aceptada generalmente por la doctrina) como en el proceso civil o comercial, sin que sea necesario el dictado de una ley especial que la consagre, en virtud de su fundamento constitucional (16 CN).

La responsabilidad del Estado se justifica cuando por error o dolo de los órganos que ejercen el poder jurisdiccional y mediante la revisión del respectivo proceso, se obtiene la modificación de la cosa juzgada formal y material de una sentencia definitiva. También debe admitirse la responsabilidad del Estado si se dispone una detención indebida, o en medidas cautelares.

Dado que la nota común de estos supuestos de responsabilidad es el error judicial o la arbitrariedad de la medida, la restitución debe ser integral, aplicándose para el resarcimiento los criterios que rigen en materia de responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima. * La responsabilidad emergente del ejercicio de los poderes de guerra. Su alcance sobre la propiedad enemiga y la responsabilidad por los hechos de guerra.

Se trata de poderes que resultan implícitos de la Constitución escrita, que no tienen rango superior a la Constitución y que se justifican en la medida en que exista razonabilidad y adecuada proporcionalidad entre el medio elegido y los fines de bien común que se pretenden tutelar, a través del ejercicio de los poderes de guerra.

Lo referente a la llamada “propiedad enemiga” se trata de prescripciones que se referían al

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ejercicio de los poderes de guerra sobre bienes pertenecientes tanto a un país enemigo como a los nacionales de ese país o personas jurídicas consideradas de capital extranjero de propiedad de aquéllos.

En el caso “S.A. Merck Química Argentina c/ Nación Argentina” de 1948, la CSJN –con la disidencia de Casares– elaboró una doctrina que consagró la naturaleza absoluta e insusceptible de contralor de los actos que derivan del ejercicio de los poderes de guerra sobre la llamada “propiedad enemiga”. En 1959, en el caso “Asociación Escuela Popular Germana Argentina Belgrano c/ Nación Argentina” se declaró que el ejercicio legítimo de los poderes de guerra no podía ser fuente de indemnización para los particulares. Sin embargo, admitió la responsabilidad cuando la afectación de la propiedad privada se realizó para fines extraños al conflicto bélico y cuando ello benefició al Estado.

El ejercicio de los poderes de guerra sobre la propiedad enemiga puede generar la responsabilidad del Estado. La doctrina correcta es la formulada por Casares en su disidencia, al expresar que “... la definitiva apropiación por parte del Estado Argentino, a consecuencia de la guerra, de bienes pertenecientes a una nación enemiga o puestos al servicio de sus hostilidades, pero que se hallan en el país bajo el régimen de sus instituciones, no puede consumarse sin violación a las garantías constitucionales...”.

Las reglas que rigen la responsabilidad del Estado por los daños causados por el ejercicio de los poderes de guerra en lo que concierne a la reparación de los prejuicios difiere según se trate de daños causados por la actividad legítima o ilegítima de los órganos estatales, aplicándose las soluciones establecidas para la responsabilidad derivada de la actividad administrativa y/o la normativa o legislativa. La propia ley de Defensa Nacional (16970) se encarga de prescribir que “toda requisición da derecho a indemnización”, aun cuando no incluye el lucro cesante.

En lo que concierne a la responsabilidad del Estado por los perjuicios resultantes de los hechos de guerra es evidente que tratándose de actividad administrativa deben aplicarse todas las reglas y principios que se refieren a la responsabilidad extracontractual por el ejercicio de esta función. * Responsabilidad internacional del Estado.

Cuando por la actuación del Estado se causa lesión a los derechos de otro Estado o a los nacionales de un Estado extranjero, puede aquél incurrir en responsabilidad ante estos últimos, la cual se halla regida por el derecho internacional público.

En el terreno de los principios no hay inconvenientes para aplicar, a esta clase de responsabilidad, las reglas que gobiernan la responsabilidad del Estado en el derecho interno. Pero lo cierto es que no existiendo consenso en la comunidad internacional sobre el régimen de esta responsabilidad e inclusive sobre la obligación de indemnizar, esta materia seguirá regulándose en forma inorgánica, a través de los tratados que celebren en cada caso los países afectados.

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función administrativa. Nuestro país ha adoptado el sistema federal de gobierno, el cual supone la coexistencia de

dos órdenes de autoridades y distintas organizaciones administrativas. Cada una de las provincias conserva todo el poder no delegado (artículo 121), dándose sus propias instituciones y rigiéndose por ellas (artículos 5 y 122).

En la organización administrativa nacional, cuya titularidad corresponde al Poder Ejecutivo, existen dos estructuras básicas: la administración central y la administración descentralizada. La administración central no implica la institución de una nueva persona jurídica y su principio organizativo esencial, es el de la jerarquía. La administración descentralizada supone la creación de nuevas entidades con personalidad jurídica propia vinculadas al Poder Ejecutivo mediante las llamadas relaciones de “tutela” o de “control administrativo”. * El gobierno federal y la distribución de la competencia según la Constitución Nacional.

Para la distribución de poderes o atribuciones existen 3 técnicas constitucionales: fijar la competencia del Estado Federal y reservar las facultades no enumeradas taxativamente a las provincias (artículo 104); establecer en forma rígida las competencias de las provincias, atribuyendo al Estado Nacional las facultades no asignadas a aquéllas; y enumerar los poderes de ambos gobiernos.

Si atendemos al ámbito y al modo como han sido asignadas las atribuciones estatales, ellas pueden clasificarse en:

- Delegadas al gobierno federal (artículos 75, 99 y 100); - Conservadas por las provincias (artículos 5 y 122); - Concurrentes, atribuidas a ambos gobiernos (artículos 75, incisos 18 y 125).

En cuanto a las prohibiciones: - Concernientes al gobierno federal (artículo 32); - Relativas a las provincias (artículos 126 y 127 y todas las demás atribuciones

delegadas a la Nación); - Atinentes a ambos gobiernos (artículos 28 y 29).

La competencia que la Constitución atribuye al Gobierno Federal se delimita, en general, tenGiendo en cuenta la índole de las actividades; se trata de una competencia asignada en razón de la materia.

La competencia en razón de la materia pude distinguirse de esta forma: - Poderes de gobierno interior: dicta los códigos de fondo (artículo 75 inciso 12);

reglamenta la libre navegación de los ríos (artículo 75 inciso 10); regla el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí (artículo 75 inciso 13); provee lo conducente a la prosperidad, adelante y bienestar del país (artículo 75 inciso 18), etc.

- Poderes relativos al gobierno exterior: celebra tratados (artículos 75 incisos 22 y 99 inciso 11); arregla definitivamente los límites del territorio de la Nación (artículo 75 inciso 15), etc.

- Poderes de guerra: tiene a su cargo la seguridad de las fronteras (75 inciso 16),

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declara la guerra y hace la paz (artículos 75 inciso 25, y 99 inciso 16), organiza y conduce los ejércitos (artículos 75 incisos 23 y 24, 99 incisos 12, 13 y 14).

- Poderes concernientes a la hacienda: provee a los gastos de la Nación con el producido de los derechos de importación y exportación, la venta o locación de tierras de propiedad nacional, la renta de correos y con los impuestos, empréstitos y demás operaciones de crédito (artículos 4 y 75 incisos 1, 2, 3, 4 y 5).

- Poderes concernientes a la administración de justicia: Doble sistema de administración de justicia, estableciendo un Poder Judicial en el ámbito nacional (artículo 108) y determinando que las provincias deban asegurar la administración local de justicia (artículo 5). En caso de conflicto entre las normas nacionales y locales debe reconocerse la supremacía de las federales.

La competencia del gobierno federal también se ha atribuido teniendo en cuenta el territorio. La CSJN consideró que la competencia del gobierno federal sobre esos lugares era exclusiva y excluyente, la doctrina que varió en los fallos posteriores del Alto Tribunal al admitir la subsistencia de los poderes provinciales, en tanto su ejercicio no interfiriera en la finalidad del establecimiento de utilidad nacional. * El Poder Ejecutivo Nacional.

Es el desempeñado por un ciudadano que ostenta el título de Presidente de la Nación Argentina, quien es el Jefe Supremo de la Nación y responsable político de la administración general del país (artículos 87 y 99 inciso 1).

Sus funciones no se limitan, como su nombre lo parece sugerir, a la mera ejecución de las leyes; por el contrario, él es quien tiene a su cargo el impulso de la actividad estatal.

El liderazgo del Poder Ejecutivo fue acentuándose. Las nuevas funciones que el Estado debió asumir fueron mayoritariamente tomadas por el Poder Ejecutivo.

“Jefe Supremo de la Nación”, no significa que esté por encima de los otros poderes ya que, necesariamente, debe haber un equilibrio entre ellos; el término indica que es cabeza del Ejecutivo. El Presidente de la República es el más alto magistrado, es el que ejerce la representación de la soberanía del Estado ante los Estados extranjeros y es quien debe impulsar la actividad política. Es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y provee a la formación de todos los poderes del Estado, ya sea por medio de la convocatoria electoral o por medio de su nombramiento.

- Competencia del Poder Ejecutivo: Las atribuciones del Poder Ejecutivo se encuentran expresamente previstas en el artículo 99 de la Constitución Nacional, esta enumeración no es taxativa. No se requiere norma expresa para asignar funciones al Ejecutivo por cuanto las funciones estatales no asignadas a otros poderes le pertenecen. Sus atribuciones pueden clasificarse en:

+ Facultades de gobierno o políticas: Adjudicadas por el artículo 99 incisos 1, 4, 11 y 15. Se ejercen en un marco de discrecionalidad en cuanto al poder de iniciativa.

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+ Facultades normativas: Básicamente atribuidas por el inciso 1 del artículo 99. Por dicha norma “expide las instrucciones y reglamentos”.

+ Facultades colegislativas: puede presentar proyectos de leyes, teniendo el derecho de iniciativa. En circunstancias de excepción dicta decretos de necesidad y urgencia.

+ Facultades administrativas: Hay que diferenciar aquellas facultades administrativas que el Poder Ejecutivo posee en su carácter de ejecutor de las leyes, de las funciones administrativas que le corresponden por sí, atribuidas directamente por la Constitución, integrando la “zona de reserva de la administración”.

Algunas actividades deben ser ejercidas conjuntamente con otros poderes (nombramiento de jueces, embajadores oficiales superiores de las fuerzas armadas (artículo 99 incisos 5, 7 y 13).

+ Facultades jurisdiccionales: Debe existir un control judicial posterior suficiente. El Poder Ejecutivo ejerce 3 jefaturas:

+ Es el jefe del Estado y como tal representa a la nación el ámbito internacional (artículo 99 inciso 1);

+ Es el jefe del Gobierno y cabeza de la Administración (artículo 99 inciso 1), y por ello es el superior jerárquico de todos los órganos creados en el ámbito del Poder Ejecutivo.

+ Es el Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas (artículo 99 inciso 2).

Posee facultades excepcionales, como es la relativa al indulto y conmutación de penas (artículo 99 inciso 5). * El Jefe de Gabinete.

Tres causales para la introducción de esta figura: la idea de que una descarga de la labor presidencial en un órgano inferior introduce un factor de mayor eficacia, la conveniencia de acentuar el control del Parlamento, y la necesidad de hacer más flexibles las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento.

La vinculación entre el Presidente y el Jefe de Gabinete se encuentra determinada con fórmulas que suponen la existencia de una relación jerárquica entre ambos (el Presidente tiene la facultad de nombrar y remover discrecionalmente “por sí solo” –artículo 99 inciso 7; el poder de impartirle instrucciones –artículo 99 inciso 2; las delegaciones administrativas expresamente previstas –artículo 100 incisos 2 y 4).

Algunos creen que la relación entre el Presidente y el Jefe de Gabinete traduce un vínculo de coordinación y no de jerarquía, pero esto no es así, puesto que sus relaciones no se encuentran en un mismo plano.

Resulta forzoso distinguir, después de reforma, el ejercicio de la competencia de su titularidad porque no es lo mismo tener a su cargo una competencia constitucional que ejercerla dentro de un marco jerárquico, en cuyo caso, será una facultad que el Presidente está habilitado a

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ejercer en forma concurrente, como propia de su titularidad. - La atenuación del poder presidencial: La atribución al Congreso para remover al jefe de

gabinete por el voto de la mayoría absoluta de cualquiera de las Cámaras (artículo 101), traduce una atenuación del presidencialismo. En este contexto de atenuación se ubica el deber del Jefe de Gabinete de concurrir al menos una vez por mes al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno.

- Articulación de los poderes del Jefe de Gabinete con los Ministros: A favor de la configuración de una relación jerárquica entre el Jefe de Gabinete y los Ministros se encuentran las siguientes facultades: la presidencia de las reuniones de Gabinete en caso de ausencia del Presidente (artículo 100 inciso 5); la de hacer recaudar las rentas de la Nación y de ejecutar la ley de presupuesto (artículo 100 inciso 7) y la más genérica que la atribuye la de “ejercer la administración general del país” (artículo 100 inciso 1) lo que le permite ejercer el poder de avocarse.

- La asignación constitucional de facultades privativas al Jefe de Gabinete: La exclusividad de facultades no afecta la relación jerárquica. Esta calidad privativa se revela en escasas normas: la presidencia de las reuniones de Gabinete en caso de ausencia del Presidente (artículo 100 inciso 5); refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas (artículo 100 inciso 12); la intervención y el refrendo en el procedimiento previsto para el dictado de los reglamentos de necesidad y urgencia. * El órgano ministerial.

Se trata de un órgano de órgano, ya que por ser el Poder Ejecutivo unipersonal, los Ministros no integran el órgano presidencial, al cual, sin embargo, se hallan jerárquicamente subordinados.

El artículo 100 prescribe que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma. Su número y competencia se establecen por una ley especial.

No constituyen un cuerpo de consejeros o un órgano colegiado. Cada uno de los Ministros constituye un órgano diferenciado con individualidad y poderes propios.

Son nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo (artículo 99 inciso 7). Las atribuciones de cada uno de los Ministros difieren de acuerdo con la competencia en

razón de la materia que la ley les atribuye. Existe, no obstante, un régimen jurídico común (artículos 102 a 107).

Ejercen la jefatura de cada una de las ramas de la administración. Cuando actúan como secretarios del Poder Ejecutivo refrendan y legalizan los actos del Presidente.

Los Ministros, en su condición de colaboradores del Poder Ejecutivo, no pueden por sí solos adoptar resoluciones. En ese carácter, además de refrendar y legalizar los actos del Presidente o del Jefe de Gabinete, en su caso, preparan y someten a su consideración proyectos de decretos y leyes, intervienen en todos los actos que involucren materias de su competencia,

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etc. Como jefes de los respectivos departamentos dictan todas las medidas que hacen al

régimen económico y administrativo y ejercen la dirección y fiscalización de las actividades que realizan los órganos que les están subordinados. Incluso, pueden delegar funciones en los órganos inferiores y resolver los conflictos de competencia que puedan promoverse entre los órganos subordinados o entre las entidades que actúan en su ámbito.

Pueden dictar normas jurídicas, o sea reglamentos. La potestad reglamentaria les corresponde como a todos los órganos administrativos, cuando se les hubiere atribuido competencia para ello.

Además de las funciones que tienen acordadas por la Constitución y por la Ley de Ministerios, el Poder Ejecutivo puede delegarles sus propias funciones, siempre que se trate de las atribuciones del Presidente como cabeza de la administración general del país.

En cuanto a su responsabilidad, los Ministros se encuentran sujetos a diferentes tipos de responsabilidad: administrativa o civil, penal, disciplinaria y contable o patrimonial, hallándose sometidos a la acción de responsabilidad. * Las secretarías de Estado y sus sub-secretarías.

En el ámbito de la Presidencia de la Nación se han creado Secretarías bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo. En la línea jerárquica inmediata inferior a los ministros, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de creación de otros órganos, que se denominan Secretarías Ministeriales y Sub-secretarías. Descendiendo más en la escala se hallan otros órganos que desempeñan las más variadas funciones.

La estructuración de los Ministerios es similar en cuanto a la denominación que se da a los distintos órganos ubicados en línea jerárquica. De acuerdo al grado que ocupan se denominan Dirección Nacional o General los órganos ubicados en el grado inmediato inferior al órgano Ministro, Secretario o Subsecretario; le siguen en la graduación jerárquica los departamentos, divisiones, secciones y oficinas.

Las estructuras, de acuerdo al régimen vigente, contienen un organigrama, o sea un gráfico en el que se detalla la ubicación jerárquica de cada órgano, la misión y función de cada uno de los órganos que se crean, el agrupamiento funcional en el que se determinan los cargos previstos para cada órgano y un memorando escrito de tareas y carga de trabajo en el que figuran las funciones de cada cargo. El control y el asesoramiento de la Administración.

El conjunto de órganos y entes estatales estructurados orgánicamente para desempeñar con carácter predominante la función administrativa conforma la Administración Pública, desde el punto de vista orgánico. Su organización se encuentra condicionada por el sistema político de cada país.

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El sistema federal de gobierno, supone la coexistencia de dos órdenes de autoridades y distintas organizaciones administrativas. Cada provincia conserva el poder no delegado (artículo 121 CN), dándose sus propias instituciones y rigiéndose por ellas (artículos 5 y 122 CN).

En la organización administrativa nacional, cuya titularidad corresponde al Poder Ejecutivo, existen dos estructuras básicas: la administración central y la administración descentralizada. * La organización consultiva de carácter jurídico.

La Procuración del Tesoro de la Nación desempeña la función de asesoramiento jurídico más importante.

Fue creada en el año 1865 como órgano dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Su competencia se limitaba a actuar en la percepción judicial de créditos fiscales, coexistiendo al mismo tiempo el procurador fiscal –actualmente el Procurador General de la Nación y los fiscales de primera y segunda instancia– como órganos que, en el ámbito del Poder judicial, tenían a su cargo la representación del Estado y la defensa de los intereses públicos.

El Procurador del Tesoro de la Nación es un órgano que, con rango equivalente al de Secretario Ministerial actúa en la órbita de la Secretaría de Justicia, siendo sus funciones principales:

- Asesora jurídicamente. - Es representante del Estado Nacional en juicio, cuando así lo disponga el Poder

Ejecutivo; lleva el control y dirección de todos los juicios en que el Estado es parte y da instrucciones a los Procuradores Fiscales o a los abogados del Estado.

- Resuelve los conflictos patrimoniales entre órganos o entes nacionales. - Asesora, con carácter obligatorio, en los recursos que se interpongan contra actos

que emanen de Ministerio o Secretarios de la Presidencia de la Nación o cuando se trate de cuestiones jurídicas complejas o en aquellas cuestiones en las que sea necesario establecer jurisprudencia uniforme o la índole del interés económico comprometido requiera su atención.

- Instruye los sumarios de carácter disciplinario los agentes de las dos máximas categorías del Escalafón para el Personal Civil o a los que les fuera ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional o el Ministerio de Educación y Justicia.

- Dirige el Cuerpo de Abogados del Estado. El Cuerpo de Abogados del Estado fue creado en el año 1947 estando integrado por todos

los servicios de asesoramiento jurídico del Estado Nacional y de sus entidades descentralizadas. Sus funciones exceden el simple asesoramiento; deben velar por el recto procedimiento administrativo, intervienen en la celebración de contratos administrativos y representan y patrocinan al Estado en juicio.

La actividad consultiva que realizan los abogados del Estado se traduce en dictámenes de requerimiento facultativo u obligatorio, según los casos, pero nunca vinculantes para el órgano que tiene a su cargo la administración activa.

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interrelacionados y funcionar en forma coordinada (artículo 50). La dirección de estos sistemas se ha atribuido a cuatro órganos rectores:

- La Oficina Nacional de Presupuesto (para el sistema presupuestario), - La Oficina Nacional de Crédito Público (que rige el sistema de crédito público), - La Tesorería General de la Nación (respecto del sistema de tesorería), - La Contaduría General de la Nación (para el sistema de contabilidad).

Todo el sector público se encuentra regido por las prescripciones de la Ley de

Administración Financiera. Dicho sector público se integra por: - La administración nacional, conformada por la administración central y los

organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social.

- Empresas y Sociedades de Estado, que abarca a las empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. * El control interno de la Administración pública.

La Sindicatura General de la Nación ha sido creada como órgano rector de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.

Las autoridades superiores que ejerzan la dirección de las unidades de auditoría interna son responsables del mantenimiento de un adecuado sistema de control que incluye los instrumentos de “control previo y posterior”.

En lo que concierne al alance del control interno, la LAF considera fiscalizable tanto los aspectos legales (contables y financieros) como los de mérito o de gestión, e incluye “la evaluación de programas, proyectos y operaciones”. Se trata de un control integral que ha de fundarse en criterios de “economía, eficiencia y eficacia”. La legalidad, en consecuencia, no es la única condición para la habilitación de la potestad fiscalizadora.

La SIGEN no se encuentra facultada para observar los actos de los organismos sobre los que advierta incumplimiento de las normas y criterios que rigen el control interno. Su función se circunscribe a informar las correspondientes transgresiones al Poder Ejecutivo Nacional y a la Auditoría General de la Nación.

Este órgano se encuentra a cargo de un funcionario denominado Síndico General de la Nación, cuya designación compete al Poder Ejecutivo, previéndose la asistencia de tres Síndicos Generales Adjuntos. * El control externo del sector público nacional.

Bajo la dependencia orgánica del Congreso Nacional, la LAF ha creado la Auditoría General de la Nación, con el objeto de atribuirle la función de realizar el control externo de todo el

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aprobado. - Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle

antes del 1 de mayo de cada año. * El defensor del pueblo.

Es un órgano independiente de control, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad (86 CN).

Su misión consiste en la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, frente a hechos, actos u omisiones de la Administración.

El funcionario que ocupa ese cargo (cuya duración es de 5 años, con posibilidad de una única reelección) es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras (86, 2° parte). * De la acción de responsabilidad contra los funcionarios y personas que se desempeñan en las jurisdicciones y entidades controladas.

La LAF se ha ocupado de legislar en materia de responsabilidad patrimonial. Se trata de la responsabilidad que contraen dichas personas frente al Estado o los entes

jurídicos respectivos por el hecho de su desempeño en los órganos y entidades que componen el denominado sector público sujetas a la competencia de la AGN, donde el factor de atribución es eminentemente subjetivo. Para que proceda dicha responsabilidad se requiere:

- La imputabilidad material del acto. - La existencia de dolo, culpa o negligencia. - El daño económico. - La relación de causalidad entre el hecho y el daño. - Que no exista otro régimen especial de responsabilidad patrimonial.

Esta clase de responsabilidad pertenecerá al derecho administrativo cuando la relación jurídica que vincula a la persona con el ente sea de derecho público.

El ejercicio de la acción de responsabilidad, ante el silencio de la LAF, corresponde a la entidad o jurisdicción perjudicada por el acto o hecho respectivo. Ella prescribe en los plazos establecidos en el Código Civil contados desde el momento de la omisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas. Entidades descentralizadas y empresas estatales.

Existen dos grupos relativamente delimitados: las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. Dentro de las entidades públicas estatales (administración

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descentralizada) coexisten tanto las formas jurídicas llamadas puras (régimen típico de derecho público; v.gr. entidades autárquicas) con aquellas entidades descentralizadas que realizan actividades industriales y comerciales (dotadas de un régimen jurídico mixto de derecho público y privado). Los rasgos característicos de estas entidades son la creación estatal y la pertenencia a la organización administrativa.

El Estado actúa también con estructuras jurídicas propias de derecho privado, a través de empresas de su propiedad o participando en el capital de las mismas.

En la descentralización territorial el caso típico lo constituye el municipio. Las entidades descentralizadas territoriales ostentan dentro de la circunscripción en que desenvuelven su accionar, una competencia general para conocer en asuntos administrativos de carácter local. La descentralización institucional comprende a las entidades autárquicas se caracterizan por llevar a cabo cometidos típicamente administrativos (no industriales y comerciales) con un régimen esencial de derecho público; las empresas del estado son una especie peculiar de entidad estatal, que desarrolla una actividad comercial o industrial con un régimen jurídico entremezclado que combina el derecho público con el derecho privado (las empresas del estado constituyen un tipo jurídico especial instituido por la ley); y a las entidades descentralizadas atípicas. * Órgano competente para disponer la creación de entidades descentralizadas.

En materia de empresas del estado, la ley que las rige dispuso la posibilidad de su creación por parte del Poder Ejecutivo. La creación de entidades descentralizadas pertenece al ámbito de la llamada “zona de reserva de la administración”, enmarcada en el artículo 99 inciso 1 CN.

La mayoría de la doctrina se pronuncia por el criterio de reconocer que la respectiva facultad para disponer la creación del ente autárquico corresponde al Congreso (75 inciso 20 CN). La creación de una entidad por el Congreso (excepto cuando la CN le hubiere atribuido la pertinente facultad en forma expresa), debe dejar incólume el control jerárquico que el Poder Ejecutivo tiene reconocido como jefe de gobierno y cabeza de la administración. * La intervención del Estado en el campo de la gestión económica.

Como principio la intervención del Estado en el campo reservado a la actividad individual debe ajustarse al llamado principio de la suplencia o subsidiariedad. La intervención no consiste nunca en un fin en sí mismo sino en una sustitución o suplencia de la iniciativa privada.

Las técnicas de intervención estatal son: ● la adquisición o expropiación de empresas, ● la constitución de nuevas empresas estatales sin personalidad jurídica, ● la creación de nuevas empresas por parte del estado dotadas de personalidad

jurídica, como entidades pertenecientes a la organización estatal, ● la constitución de sociedades mercantiles de propiedad total o mayoritaria del

Estado, ● La participación accionaria, en minoría, en sociedades mercantiles.

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Por obra de la doctrina italiana se configura la institución autárquica con los perfiles que hoy día se le reconocen, es decir, no ya como la entidad que se gobierna a sí misma (concepto susceptible de ser confundido con el de autonomía), sino como aquella que tiene competencia para autoadministrarse de acuerdo con normas dictadas por otra entidad, que conserva sobre ella potestades de contralor y vigilancia. * Autonomía, soberanía y autarcía.

Tanto la autonomía como la soberanía constituyen conceptos políticos. Mientras la primera se refiere a una relación Estado–instituciones (las provincias), la soberanía constituye la expresión de un poder superior y la afirmación de una personalidad erga omnes, siendo una potestad que se vincula al Estado independiente, a su autodeterminación.

La autarcía es un concepto económico y se define como la facultad de autosuficiencia económica–financiera.

Al constituir una descentralización de funciones administrativas que el Estado consideraba conveniente fueran ejecutadas por entidades con personalidad jurídica propia y facultad de autoadministración, se configura la autarquía por la existencia de un fin o cometido típicamente estatal (el servicio público) y la articulación de un régimen publicístico, semejante al que regía para la administración central. En esa época era posible sostener que autarquía y descentralización institucional significaban lo mismo, pues esta última implicaba a aquella y viceversa.

La autarquía implica no sólo la facultad de autoadministrarse sino que reúne también otras condiciones: la satisfacción de un fin estatal, típicamente administrativo; la administración de la entidad bajo un régimen integral de derecho público.

La asunción por parte del Estado de este tipo de cometidos conlleva la necesidad de crear un tipo de ente distinto que permita su actuación normal y ordinaria bajo un régimen de derecho privado, sin perjuicio de la aplicación del derecho público para regir determinadas relaciones. Se tipifica de esta suerte una nueva figura jurídica, que si bien implica la descentralización administrativa, no actúa bajo el régimen público de la entidad autárquica sino con un régimen mixto de derecho público y de derecho privado. Esa nueva entidad, que recibe el nombre de “Empresa del Estado” pone fin a la crisis de la autarquía, al reconducir la noción de entidad autárquica al concepto original.

La concepción originaria del “establecimiento público administrativo” se ha ampliado en dos direcciones. Por una parte, al considerar como establecimientos públicos a aquellas entidades que no cumplen servicios públicos sino servicios de una determinada colectividad o grupo de personas y, por la otra, con la aparición de los servicios públicos comerciales e industriales. * Condición jurídica y elementos de la entidad autárquica.

Conforme al artículo 33 CC la entidad autárquica es una persona jurídica pública, que

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además reviste carácter estatal. El carácter estatal del ente deriva de su pertenencia a la organización administrativa.

Los elementos constitutivos de la entidad autárquica son: - personalidad jurídica propia; - substractum económico-financiero que permita la constitución de un patrimonio

estatal de afectación a fines determinados, y - cumplimiento de una finalidad específicamente estatal, es decir, no industrial o

comercial. * Distintas clases de entidades autárquicas.

Cuando la actuación de la entidad autárquica se limita a una circunscripción geográfica delimitada y la entidad dispone de una competencia general de carácter local se configura la llamada “entidad autárquica territorial” (v.gr. los municipios).

Si, por el contrario, aunque la persona hubiera sido creada dentro de una esfera territorial delimitada (provincia o municipalidad), ella cumpliera un fin específico o un servicio público, se trata de una “entidad autárquica institucional”.

Se han formulado otras clasificaciones que responden al origen, ámbito y tipo de actuación de la entidad, tales como:

+ creadas por el Congreso, en ejercicio de facultades constitucionales propias o por decreto del Poder Ejecutivo;

+ nacionales, provinciales o municipales; + por la actividad que realiza el ente.

Pueden también ser clasificadas en función al distinto carácter que presenta el sustrato de la entidad. Se parte de la distinción entre corporaciones e instituciones. En la corporación los recipiendarios de la actividad del ente se desempeñan y participan en la entidad, en su constitución, funcionamiento, modificación de los fines, etc., a diferencia de lo que acontece en el caso de la institución donde los destinatarios no cumplen funciones activas dentro de la entidad, limitándose a gozar de los beneficios que se derivan de la acción por ella cumplida. * Órgano competente para crear entidades autárquicas institucionales.

Se sostiene que la atribución para crear tal tipo de entes compete al Poder Ejecutivo por tratarse de una facultad ínsita en el artículo 99 inciso 1 CN, pues de lo contrario se violaría la zona de reserva de la administración y la división de poderes. La excepción estaría dada por aquellos supuestos en que la facultad respectiva surge de una prescripción constitucional.

La entidad autárquica, puede ser creada tanto por ley como por decreto del Poder Ejecutivo, por tratarse de facultades concurrentes, salvo aquellas entidades que se encuentran relacionadas con las atribuciones expresas que la CN pone a cargo del Congreso (18 y 75 inciso 6).

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* Clasificación de las entidades autárquicas institucionales. De acuerdo al campo en que desarrollan su actividad se pueden clasificar en:

- Educación, cultura, ciencia y tecnología: Universidades Nacionales, Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de Educación Técnica, Fondo Nacional de las Artes, etc.

- Salud Pública: Instituto Nacional de Salud Mental, Servicio Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Microbiología, etc.

- Vivienda: Banco Hipotecario Nacional, Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la vivienda.

- Economía en general (bancos y mercados de valores): BCRA, BNA y CNV. * Régimen jurídico de la entidad autárquica.

No existe aún en nuestro país una regulación normativa general para las entidades autárquicas.

Sus notas comunes son: + Procedimientos y recursos: resultan de aplicación las normas de la LNPA. + Actos unilaterales y contratos: los mismos principios que rigen la actividad de la

administración central se aplican a las entidades autárquicas. Como regla general sus actos y contratos son administrativos, aunque excepcionalmente pueden celebrar actos de objeto mixto, parcialmente reglados por el derecho privado.

+ Personal: la relación que vincula a la entidad autárquica con su personal es una relación de empleo o función pública.

+ Bienes: pueden ser titulares de bienes del dominio público. + Transacción: la facultad de transar pertenece al Poder Ejecutivo, salvo que el

estatuto orgánico de la entidad le acuerde la respectiva atribución. + Arbitraje: en el orden nacional hay disposiciones que admiten el sometimiento de

las cuestiones al arbitraje y otras que lo niegan. La CSJN admite la procedencia del arbitraje con relación a los contratos donde el Estado actúa en el campo del derecho privado, negando, en cambio, tal procedencia cuando el Estado se desenvuelve en el ámbito del derecho público, lo cual implica no admitir el arbitraje en los contratos administrativos que celebren las entidades autárquicas. * El contralor de los actos de la entidad autárquica. La intervención.

En materia del contralor de los actos de las entidades autárquicas por el sistema de los recursos administrativos, particularmente por el denominado recurso de alzada, el alcance del contralor difiere, según se trate de una entidad creada por ley en ejercicio de atribuciones constitucionales específicas o de aquellas entidades creadas por el Poder Ejecutivo.

Dentro de los diversos medios de control, la entidad autárquica puede ser objeto, además, de un control administrativo de tipo represivo que recibe el nombre de intervención, aunque

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también puede ocurrir (y esto es lo que normalmente acontece) que la intervención asuma un carácter sustitutivo. Ella tiene por fin mantener la autoridad y unidad administrativa y restablecer la normalidad alterada por el desempeño ineficiente de los órganos directivos de la entidad autárquica.

La intervención no requiere la existencia de una norma autorizante, pues se desprende del poder–deber de vigilancia que le compete al Poder Ejecutivo, aun cuando su ejercicio corresponda al jefe de gabinete (100 inciso 1 CN). Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el interventor se rigen por los principios de la jerarquía.

En aquellas entidades autárquicas cuya creación compete al Congreso, la ley puede reglamentar las causales de su intervención y el procedimiento, siempre que no cercene ni altere la atribución de contralor que, en este campo, conserva el Poder Ejecutivo. * Modificaciones de su status y órgano competente para disponer su extinción.

Las modificaciones sólo pueden ser dispuestas –salvo norma en contrario– por el órgano competente para crear la respectiva entidad (principio del paralelismo de la competencia). Las empresas del Estado.

La empresa del Estado es un tipo de entidad descentralizada que se caracteriza por las siguientes notas:

● Tienen por objeto la realización de actividades industriales o comerciales o servicios públicos (a diferencia de las entidades autárquicas que persiguen fines típicamente estatales).

● Su régimen jurídico es mixto, pues quedan sometidas, según los casos, al derecho público o al derecho privado.

● El contralor que realiza el Estado reviste modalidades peculiares.

Se trata de una persona pública estatal, y tal dependencia no reviste carácter estrictamente jerárquico sino que configura una relación administrativa, también denominada de tutela. Esa ubicación en los cuadros de la organización administrativa del Estado hállase confirmada por un conjunto de regulaciones interadministrtativas tales como: los funcionarios superiores de las empresas del Estado son funcionarios públicos, su plan de acción y presupuesto deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo, la Contaduría General de la Nación se halla habilitada para fiscalizarlas mediante un control contable y presupuestario, se les aplican supletoriamente las leyes de contabilidad y obras públicas.

Las Empresas del Estado pueden realizar tanto actividades industriales como comerciales como servicios públicos de ese carácter. Los servicios públicos de carácter industrial o comercial han sido definidos como aquellos que prestan empresas administrativas que aseguran

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prestaciones a los particulares por el ejercicio en forma habitual de actos de comercio, sin adquirir la calidad de comerciantes en el sentido del derecho privado.

La ley que estatuye el régimen de las Empresas del Estado (ley 13653) atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de crearlas. * Caracteres.

■ Poseen una personalidad jurídica propia, teniendo competencia para administrarse a sí mismas.

■ Su patrimonio reviste carácter estatal (se trata de una patrimonio de afectación). ■ Se encuentran sujetas al contralor del Estado Nacional (administración central), si bien

con modalidades peculiares. ■ El régimen jurídico de sus actos acusa una marcada interrelación e injerencia recíproca

entre los derechos público y privado, sin que ninguno de estos sistemas tenga aplicación predominante.

■ En sus vinculaciones con al Administración Pública Central, se rigen por las reglas atinentes a las relaciones interadministrativas.

■ No pueden ser declaradas en quiebra, quedando a cargo del Poder Ejecutivo la determinación del destino y procedimiento a seguir con respecto a los bienes integrantes de su patrimonio en caso de que se resuelva su disolución o liquidación.

* Regulación de sus relaciones jurídicas.

Estas entidades quedan sometidas: al derecho privado a todo lo que se refiere a sus actividades específicas y al derecho público a todo lo que atañe a sus relaciones con la administración o al servicio público que se hallare a su cargo.

Las “actividades específicas” no pueden ser otras que las actividades industriales, ya sean que se realicen o no bajo el régimen de servicio público. Cuando la actividad específica se realice por el régimen del servicio público, lo atinente a éste último se encontrará regido por el derecho administrativo; lo que se regula por el derecho administrativo es lo relativo al servicio público, mientras que la actividad industrial y comercial que no reviste ese carácter, en cambio, se regirá por el derecho privado. * Relaciones con la administración pública y otras entidades.

Las relaciones interadministrativas o intersubjetivas, se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbitante propio de los actos del derecho administrativo puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que tienen la posibilidad de ejercer prerrogativas de orden público.

En general, los actos administrativos emanados de la administración central u otras entidades estatales cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona pública estatal, carecen de ejecutoriedad, excepto en los casos en que el cumplimiento del acto se opera por

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nombre de organización desconcentrada, que actúa en el marco de una entidad autárquica. * Las corporaciones estatales.

En el campo de la descentralización regional, la estructura más apta para regular la creación y funcionamiento de entes regionales de desarrollo es la “corporación pública estatal”, que es una entidad que reposa sobre la base de la asociación de los entes estatales participantes (Estado Nacional, Provincias o Municipalidades).

Se trata de personas públicas de base asociativa, sometidas al derecho público y con un sistema de contralor establecido en su estatuto. Sus funcionarios y empleados son agentes públicos. * Las fundaciones.

El ámbito del derecho público que nutre y rodea a esta figura no queda agotado con las instituciones de policía, sino que congrega otras dos parcelas esenciales de la dinámica administrativa, como son el fomento y la prestación de actividades que satisfacen necesidades de bien común.

La fundación es una organización para la realización de un fin altruista, reconocida como sujeto de derecho, y que no consiste en una unión de personas.

En las fundaciones predomina el aspecto patrimonial, tratándose de la afectación a perpetuidad de un conjunto de bienes a un fin común.

Por el artículo 1 de la ley 19836 se exige que las fundaciones carezcan de propósitos de lucro, lo cual implica una limitación dentro de los fines de bien común que, en forma mediata o inmediata, pueden satisfacer este tipo de necesidades.

Para Cassagne, la figura de la fundación, al constituirse bajo una forma y de acuerdo a una técnica jurídica que es propia del derecho civil, sólo puede asumir la condición jurídica de una persona privada, ya se trate de una fundación totalmente estatal o de una fundación mixta. Ello no impide que una entidad con personalidad de derecho público (como una universidad), posea fundaciones que sean administradas libremente por sus órganos. La administración de las provincias y municipios.

Cada una de las provincias constituye una unidad desde el punto de vista político y jurídico. Los principios fundamentales de la organización de las provincias están fijados en la CN: los artículos 5, 122 y 123 prescriben que ellas se dan sus propias instituciones dictándose su propia Constitución, eligen sus autoridades y se rigen por las normas que a sí mismas se dan. Esta característica jurídica por la cual las provincias no sólo se administran a sí mismas sino que lo hacen de acuerdo al ordenamiento jurídico que se dan, se ha denominado “autonomía”.

La autonomía supone el poder de autonormarse y administrarse. El artículo 5 CN establece

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cuáles son las bases sobre las que deben organizarse las provincias (dictar una Constitución bajo la forma representativa y republicana de gobierno, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la CN; asegurar la administración de justicia, la autonomía municipal y la educación primaria).

Para practicar el deslinde entre las atribuciones provinciales y las correspondientes a la Nación, es útil acudir a la clasificación que distingue las relaciones entre ambos órdenes de gobierno según que éstas fueran de coordinación, de supra y subordinación y de inordinación.

Las relaciones de coordinación, que se establecen sobre la base de un reparto territorial de competencias, suponen un reparto de atribuciones a ambas esferas de poder. Son facultades exclusivas de las provincias las no delegadas en el gobierno federal (121 CN), la elección de sus autoridades y la atribución de regirse por sus propias instituciones (122 CN). Facultades concurrentes entre la Nación y las provincias son las que ambas esferas de poder pueden ejercer; tales resultan las previstas en la CN, artículos 125 y 75 inciso 18 (prosperidad...).

Las relaciones de supra y subordinación se manifiestan en virtud de la necesidad de que los Estados locales se subordinen a los principios básicos de la organización nacional; ello dado que el Estado Nacional es el titular de la soberanía y prevalece en definitiva sobre las provincias.

Las relaciones de inordinación expresan que tanto la Nación como las provincias integran un solo país. Se trata de las atribuciones conferidas a los Estados locales para que participen en la formación de la voluntad de la Nación. * Sus orígenes.

Tienen un remoto origen histórico (lex Romana Iulia del 45 A.C.). En el siglo XIII y XIV a medida que se reconquistaba territorio, se iban poniendo

ayuntamientos que se consideran el embrión de la comunidad actual. Constituye el 1 grado de descentralización política. Tiene su origen en las antiguas

intendencias (Real Ordenanza de 1782). La mayoría son las actuales capitales (hasta 1853 había 13). Estas ciudades ya poseían importancia en la época colonial y tenían cabildos. Son preexistentes al Estado Nacional al que constituyeron trasfieriéndole poderes que originariamente poseían las provincias.

Tokeville decía que las naciones nacen del hombre y los municipios de Dios (que tienen su origen en el derecho natural).

El antecedente nacional son los cabildos. En 1838 no quedaban más cabildos pero perduraba el sentimiento municipalista que fue expuesto y exaltado por Moreno, Echeverría, Alberdi. En noviembre del 52 se crea (Urquiza) la municipalidad de Buenos Aires (nunca llegó a funcionar).

Pocos días después de la sanción de a Constitución del 53, se sanciona la ley orgánica de la municipalidad de Buenos Aires, transcribiendo el decreto del 52. Esta tampoco fue aceptada. En 1854 la propia legislatura de Buenos Aires sanción su ley de municipios.

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válidos y obligan a la provincia, incluso con posterioridad al cese de la intervención (no sólo son válidos los actos que se dicten con arreglo a las leyes provinciales, sino también los que se adecuen a las instrucciones recibidas o a los fines de la intervención). * Los municipios: su trascendencia y fines.

Sus fines se circunscriben a la atención de las necesidades colectivas de carácter local utilizando en forma indistinta técnicas de policía, fomento, como de servicio público, siendo su misión resolver libremente los asuntos de la sociedad local.

Su génesis hay que ubicarla en los cabildos coloniales. Hasta hace relativamente poco tiempo, tanto en la jurisprudencia de la CSJN como en la

doctrina del derecho administrativo, se imponía la concepción que consideraba a los municipios como entidades autárquicas o como meras delegaciones del poder provincial. Después del fallo “Rivademar c/ Municipalidad de Rosario”, la CSJN reconoció la llamada “autonomía municipal”.

Antes de la reforma constitucional de 1994 existían dos razones que obstaban a la aceptación de una definición dogmática a favor de la tesis que proclamaba la autonomía municipal. La primera es que la CN, cuando prescribía sobre la MCBA, instituía una entidad sin poderes originarios, bajo la dependencia directa del PEN y la legislación del Congreso Nacional. La segunda es que en el sistema de la CN no encontraba andamiaje alguno la configuración de un poder constituyente municipal originario tal como el que se ha estatuido en las provincias.

En la actualidad, aún a partir del principio de la autonomía municipal consagrado en el artículo 123 CN, conviven sistemas diferentes en punto a la atribución de competencias, dándose dos situaciones distintas: la competencia se encuentra limitada por las leyes orgánicas provinciales y el reconocimiento de poderes a los municipios para dictar sus propias cartas orgánicas, lo cual implica un mayor grado de delegación. En ambos supuestos se trata de una autonomía relativa o de segundo grado, sin perjuicio de la naturaleza política que posee la institución municipal.

En los municipios no existen poderes originarios ni reservados y, por lo general, la atribución de sus competencias funcionales ha sido materia de la ley provincial y no de los poderes constituyentes provinciales. Por lo demás, la CN reformada estatuye que las constituciones provinciales pueden reglar el alcance y contenido de la autonomía en el orden institucional, político, administrativo. * La autonomía de los municipios en la Constitución Nacional. ● Los municipios provinciales.

El artículo 123 CN establece que “el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero” de la autonomía municipal corresponde que sea reglado por la Constitución que dicta cada provincia.

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La CN no reconoce poderes originarios a favor de los municipios, ni tampoco poderes reservados. La autonomía municipal prevista por la CN reformada posee una jerarquía diferente a la que ostentan las provincias.

Esta formulación constitucional permite mantener la configuración de diferentes tipos de regímenes municipales como los llamados municipios de carta o convención que atribuyen competencia a las municipalidades para dictar sus propias cartas orgánicas y, por otra parte, los municipios de delegación, donde esta atribución compete a la legislatura provincial. ● El municipio de la ciudad de Buenos Aires.

El artículo 129 CN establece que la ciudad de Buenos Aires debe tener un gobierno autónomo con estas características: la atribución de facultades propias de legislación y jurisdicción, y la elección directa de su jefe de gobierno.

El poder de ejercer una legislación exclusiva sobre el territorio de la capital se mantiene incólume en cabeza del Congreso de la Nación (75 inciso 30).

En definitiva, el alcance de esta autonomía del régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires depende de la ley (estatuto de la ciudad de Buenos Aires). Caracterizaciones jurídicas de la actuación de la administración pública en la actividad de los órganos legislativo y judicial.

La actuación de la Administración se opera a través de actos o hechos que traducen el ejercicio o realización de actividades, de diversa índole, en punto a su esencia o sustancia material.

Por su propia naturaleza, la Administración Pública desarrolla una actividad material y objetivamente administrativa, de alcance individual y concreto, tendiente satisfacer, en forma inmediata, las necesidades del bien común o de interés público, cuya concreción resulta indispensable en toda comunidad jurídicamente organizada.

Es actividad materialmente legislativa que desenvuelve mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es inherente.

Participa también en el cumplimiento o ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. El Estado, al emitir diferentes especies de actos puede actuar indistintamente bajo formas

públicas o privadas. Si opta por lo primero, que es el cauce propio y natural, sus actos serán, en principio, de derecho público, aunque puede también celebrar actos de objeto privado o mixtos en algunas entidades públicas estatales. Si, en cambio, asume la condición de la persona jurídica privada, sus actos se hallarán sometidos enteramente al derecho civil o mercantil, encuadrándose en el régimen ordinario de tales actos, salvo las derogaciones que a texto expreso introduzcan normas públicas o privadas o la que deriven del régimen exorbitante aplicable a las relaciones jurídicas.

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+ La presunción de validez o legitimidad de los actos administrativos: Trátase de una presunción provisoria de los actos estatales. Supone que el respectivo acto dictado por el órgano estatal se ha emitido de conformidad al ordenamiento jurídico y en ella se basa el deber u obligación del administrado de cumplir el acto.

+ El principio de la ejecutoriedad: Típico privilegio “hacia afuera” que habilita a los órganos que ejercen la función materialmente administrativa para disponer la realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial, apelando excepcionalmente al uso de la coacción dentro de los límites dispuesto por el ordenamiento jurídico.

El principio de la ejecutoriedad admite dos sub-especies importantes: la que se opera en sede administrativa por su propia virtualidad o por disposición de una norma sin apelar al uso de la coacción y la facultad de ejecutar en forma coactiva el acto por parte de los órganos que ejercen la función materialmente administrativa.

+ Prerrogativas relacionadas con la ejecución de los contratos administrativos: Relativas a la dirección y control que la Administración ejerce en el cumplimiento del contrato; la modificación unilateral o potestas variandi; la aplicación de sanciones por sí y ante sí; la ejecución directa del contrato; etc.

+ Prerrogativas procesales: La mayoría integran el bloque de privilegios “hacia adentro” que se han erigido en atención a la consideración que merece el sujeto actuante (Administración Pública en su aspecto subjetivo) teniendo en cuenta la finalidad de bien común que ella persigue. En nuestro derecho pueden encuadrarse en esta categoría la reclamación administrativa previa y el principio del efecto declarativo, en principio, de las sentencias dictadas contra el Estado y sus entidades descentralizadas.

- Distinción entre régimen exorbitante y cláusula exorbitante: El régimen exorbitante, propio del derecho público, se encuentra por encima del al cláusula de la especie, constituyendo un orden jurídico general, que, por lo demás, incluye prerrogativas y garantías. La cláusula exorbitante al provenir de un pacto, de un orden singular, trasunta la imposición concreta de una determinada conducta u obligación por parte de la Administración. Por esa causa, no existen las llamadas “cláusulas exorbitantes implícitas” en los contratos administrativos. * Las garantías del administrado.

El equilibrio que debe presidir las situaciones subjetivas (activas y pasivas) que vinculan recíprocamente a la administración Pública con el administrado requiere que, junto a la prerrogativa estatal, se configure un justo y sólido sistema de garantías que compensen de algún modo la situación de sujeción en que se halla el administrado frente a las potestades públicas.

La garantía, conforma un mecanismo que hace a la seguridad jurídica del administrado y constituye, en su esencia, una potestad general abstracta e irrenunciable cuyo ejercicio deviene en un derecho subjetivo o interés legítimo en la relación singular que se entable entre el Estado (lato sensu) y los sujetos privados. Del hecho de que no pueda renunciarse genéricamente a una garantía no se deriva necesariamente la imposibilidad de renunciar al derecho que comporta el

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ejercicio de la misma, en tanto se trate de una renuncia que no afecte el orden público. - Garantías sustantivas: Emanan de la constitución y hacen a la protección de los derechos

fundamentales del administrado. + La garantía de la igualdad: Consiste en una igualdad proporcional a la condición

en que cada sujeto se halla frente al bien común susceptible de reparto (artículo 16). Lo esencial de este principio radica en la garantía que tienen los administrados

para impedir que se estatuyan en las leyes, reglamentos y aún en los actos singulares o concretos de aplicación de normas generales, distinciones arbitrarias o fundada en propósitos de hostilidad contra personal o grupos de personas o que importen el otorgamiento indebido de privilegios.

+ El principio de legalidad: Exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad al ordenamiento positivo, el cual limita o condiciona su poder jurídico. Es un principio que reposa en un fundamento de seguridad y de justicia, por cuanto se objetivan la competencia y los fines de la Administración que no quedan librados al arbitrio subjetivo del gobernante o del funcionario.

El principio de legalidad, importa el establecimiento de las siguientes reglas: toda afectación o limitación sustancial a los derechos de propiedad y de libertad de los administrados ha de ser impuesta por ley formal, los reglamentos y actos administrativos que afecten o limiten tales derechos individuales deben fundarse en preceptos legales o constitucionales.

+ La garantía de razonabilidad o justicia: Prescripto por el artículo 28 de la Constitución como regla sustancial del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, aun cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende también a las leyes en sentido material y a los actos administrativos.

La razonabilidad en cuanto exige que los actos estatales posean un contenido justo, razonable y valioso, completa e integra la legitimidad, dejando la ley formal de ser así el único fundamento de validez de los actos estatales.

+ Concepto amplio de legitimidad: El principio genérico de legitimidad, compresivo de la legalidad objetiva (aspecto normativo o reglado) y de la razonabilidad o justicia, exigiéndose tanto en la parte reglada del acto (razonabilidad de la norma o precepto que predetermina o condiciona la actuación) como en la parte discrecional del respectivo acto.

Este principio se reconoce por la posibilidad de extinguir de oficio o a petición de parte, por razones de ilegitimidad, actos administrativos en sede judicial o administrativa o en las acciones de reparación de daños y perjuicios a cargo de entes públicos cuando han ejercido sus facultades en forma irrazonable.

+ La garantía de la propiedad frente a los actos de los poderes públicos: La propiedad tiene una función, ala vez individual y social, en el sentido de que su ejercicio ha de estar orientado a la consecución del bien común. Para cumplir esa función nuestra ley suprema reconoce la existencia del derecho de la propiedad privada.

Dado que la ley positiva establece las condiciones inherentes al ejercicio del

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derecho de propiedad no puede afirmarse que se trata de un derecho absoluto, sino sometido a los límites y condiciones propias de su reglamentación, que será válida en tanto sea razonable y justa y no desnaturalice o desvirtúe la esencia del derecho.

Propiedad comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce.

La protección del derecho de propiedad se lleva a cabo a través de la institución de todo un sistema de garantías pertenecientes al derecho constitucional y al derecho administrativo.

El régimen de garantías refléjase en el poder jurídico atribuido al particular para obtener el respeto y observancia de principios fundamentales de muchos institutos del derecho público, tales como:

* la previa declaración formal de utilidad pública y previa y justa indemnización para la procedencia de la expropiación;

* el derecho a demandar la retrocesión del bien expropiado cuando no se cumplió la finalidad que motivó la expropiación.

* la facultad de accionar judicialmente demandando la expropiación irregular, etc.

En materia contractual la indemnización debe ser plena. En cualquier caso el interés público que funda la revocación debe hallarse previamente declarado o contenido en una ley formal, no pudiendo consistir en un mero cambio de criterio de la Administración sobre la apreciación del interés público en el cual se fundamentó el acto administrativo originario.

- Garantías adjetivas: Los recursos administrativos constituyen sin duda una garantía a favor de los administrados, articulada por el derecho objetivo, garantía inexistente en el plano de la actividad de los sujetos privados, donde sólo rigen las garantías judiciales. Tal garantía funciona también, como una prerrogativa estatal.

En el seno del procedimiento administrativo existen determinados principios que desempeñan el papel de garantías a favor del administrado o recurrente, integrando el cuadro garantístico del denominado “régimen exorbitante”. Entre ellos se destacan:

+ El informalismo a favor del administrado: La LNPA ha estatuido expresamente el principio de informalismo a favor del administrado, excusando a los interesados de la inobservancia “de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse posteriormente”.

La excusación lo es sólo respecto a las “formas no esenciales” concepto que se integra tanto con las irregularidades intranscendentes con las nulidades relativas. Lo único que queda fuera de la garantía del informalismo es, entonces, la nulidad absoluta, en cuanto ésta configure un vicio de forma esencial y no pueda ser posteriormente objeto de saneamiento.

+ El debido proceso adjetivo: Principio derivado de la garantía constitucional de la

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defensa (artículo 18). Se articula en los siguientes derechos esenciales: * Derecho a ser oído: Este derecho comprende para el administrado la

posibilidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos e intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente.

* Derecho a ofrecer y producir pruebas: comprende: a) ofrecer y producir pruebas dentro del plazo que razonablemente fije

la administración en atención a la complejidad del asunto y a la índole de la prueba; b) reclamar de la Administración que requiera y produzca los informes

y dictámenes necesarios; c) controlar por sí mismos o por intermedio de sus profesionales todas

las medidas y actuaciones que se produzcan en el período de prueba; d) presentar alegatos y descargos una vez finalizada la etapa probatoria.

* Derecho a una decisión fundada: Este derecho se conecta en su faz pasiva con el deber genérico de motivar los actos administrativos impuesto por el artículo 7, inciso e) de la LNPA.

La garantía del debido proceso adjetivo se realiza debidamente sólo si la decisión hace “expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas”, en tanto “fueren conducentes a la solución del caso”.

La norma no obliga a la Administración a considerar todos los argumentos expuestos o desarrollados por el recurrente, sino sólo de aquellos que revistan carácter principal. La decisión además de ser fundada debe resolver las peticiones del administrado (la norma empleo la expresión “cuestiones propuestas”). Actos y situaciones jurídicas originadas por la actividad de la Administración pública. * El acto Administrativo.

- Hechos administrativos: Los hechos administrativos de carácter subjetivo constituyen una especie de hecho jurídico signado por caracteres propios. Son comportamientos materiales u operaciones que traducen el ejercicio de una actividad física de los órganos administrativos a diferencia de los actos administrativos que son siempre producto de una declaración, es decir, de una exteriorización al plano jurídico de un proceso intelectual.

El concepto de vía de hecho administrativa pertenece al campo de la ilegitimidad y comprende todos aquellos comportamientos materiales que, sin alcanzar a configurar una declaración, impliquen una grosera o grave violación del ordenamiento jurídico.

La LNPA señala, a título enunciativo, dos supuestos de vía de hecho: el comportamiento material que sea lesivo de un derecho o garantía constitucional y la puesta en ejecución de un acto hallándose pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de su ejecutoriedad o que, habiéndose resuelto, no fuere

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todos los atributos de la cosa juzgada formal y material. En cambio, tratándose de actos administrativos dictado por órganos que no

cumplen las condiciones antes señaladas y contra los cuales el ordenamiento hubiera instituido un recurso especial ante la justicia, no puede interpretarse por ello que se pierde el derecho a acceder a la instancia judicial originaria para obtener la revisión del acto, conjuntamente o no, con la reparación patrimonial consiguiente.

El régimen jurídico de los actos que emiten los entes o tribunales administrativos con competencia especial:

1) No procede la avocación, reforma o modificación de la decisión jurisdiccional, excepto el recurso de revisión;

2) El ente o tribunal administrativo carece de potestad para revocar el acto por razones de interés público;

3) El contralor acerca de la legitimidad del acto se limita a supuestos de excepción. El Reglamento Nacional (artículo 99) limita el control sobre la juridicidad del acto a los supuestos en que mediare manifiesta arbitrariedad, grave error o gruesa violación del derecho. El control de legitimidad, no lo podrá realizar nunca el Poder Ejecutivo, en mérito a lo prescripto en el artículo 109 de la Constitución Nacional.

4) Los actos jurisdiccionales de los entes o tribunales administrativos gozan de la autoridad de la cosa juzgada formal, no pudiéndose revocar la respectiva decisión, salvo mediante el juego de los recursos jurisdiccionales ante la justicia. Las situaciones jurídicas subjetivas. Los poderes o facultades del administrado (situaciones jurídicas subjetivas de carácter activo). El carácter reglado o discrecional del poder administrativo.

Mientras el derecho objetivo aparece como el conjunto de reglas destinadas a poner orden en la vida común de los hombres, acompañado habitualmente de una sanción social, el derecho subjetivo se refiere al poder con que el hombre se presenta en el mundo jurídico.

En el lenguaje común el derecho aparece como un poder del hombre sobre una cosa o sobre una persona y corrientemente entendemos por derecho a todo aquello que consideramos propio, a las normas que establecen que sea lo propio de cada uno, y por fin, a la facultad de poseer, defender y exigir lo propio.

Pero esta potestad de hacer, poseer o exigir algo de otros contiene por el solo hecho de existir, la correlativa obligación de dar a cada uno lo suyo, de respetar las acciones y la posesión por parte de otros, cuando obran conforme a la justicia. De este modo el derecho concebido como potestad representa la faz activa de un cierto orden, “el orden jurídico”, mientras que la obligación y el deber es la faz pasiva.

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Conforme la concepción voluntarista predominante en la doctrina jurídica del siglo XIX, el derecho subjetivo consiste en un poder atribuido a una voluntad, una esfera en la cual reina soberanamente la voluntad de una persona.

El concepto de derecho público subjetivo pasa entonces a ser esencial en aquellos Estados que adoptaron el modelo surgido de la Revolución Francesa, constituyendo una pieza clave del Estado de derecho, el cual se caracteriza por la garantía de los derechos individuales y el sometimiento de la administración a la ley formal. * El derecho subjetivo como poder jurídico y la inviolabilidad de los derechos de la persona.

Las concepciones realistas negatorias apuntan a una idea del derecho basadas exclusivamente en la solidaridad social, donde no caben los derechos y potestades del hombre sino sólo “funciones sociales”. Esta concepción que sólo acepta el derecho objetivo, no concibe la preexistencia de ciertos derechos que pertenecen al hombre a causa de la eminente dignidad de la persona humana, sosteniendo que el hombre no existe más que en la sociedad y por la sociedad.

En el derecho público, la noción de derecho subjetivo cumple una función de garantía al asignar a la persona el poder jurídico de reclamar al Estado lo suyo e impedir las violaciones de sus derechos individuales de propiedad y libertad. No puede asimilarse el derecho subjetivo al puro voluntarismo jurídico. Los derechos subjetivos resultan entonces “poderes jurídicos” otorgados o reconocidos por el ordenamiento a la persona, que se despliegan y contienen dentro del ámbito de una actual y concreta relación con una cosa o sujeto determinado. * Principales situaciones jurídicas de carácter activo. Potestades, derechos subjetivos e intereses legítimos.

Mientras que la potestad entraña la configuración de un poder genérico no referido a un sujeto determinado ni a una cosa en particular, el derecho subjetivo consiste en un poder concreto, en una relación jurídica determinada respecto a un sujeto o a una cosa.

Dado que la potestad traduce un poder que se actualiza a través de su concreto ejercicio, generando una situación de sujeción que lleva al administrado a soportar las situaciones desventajosas o a beneficiarse con las ventajas que dimanan de su ejercicio, la misma debe tener fundamento en la CN en al ley formal y material o en los reglamentos delegados.

En el orden de la realidad aparecen distintas situaciones jurídicas que no encuadran en la noción del derecho subjetivo típico. Tales situaciones traducen una suerte de poder de reacción reconocido como una garantía instrumental de legalidad, a favor del administrado que se encuentra a una situación cualificada frente a una norma objetiva o a un acto concreto. El interés legítimo no deja de ser un verdadero poder jurídico que permite exigir la garantía de legalidad instrumental en sede administrativa y que tiene adosado un poder de impugnación o reacción, tanto en sede administrativa como en la judicial. El requisito d que el interés sea “personal y directo” nunca puede interpretarse como un obstáculo que vede el acceso a la jurisdicción, se

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trata de una exigencia vinculada a la seriedad mínima que se requiere para abrir la instancia jurisdiccional. * Los derechos debilitados.

Esta categoría surgió en la doctrina italiana para distinguir un tipo especial de situaciones jurídicas de carácter activo en las cuales el vínculo genera en forma congénita, su propia revocabilidad por razones de interés públicas a preciadas discrecionalmente o en forma reglada por la administración. Lo propio y característico de este derecho no es tanto la circunstancia de que el vínculo pase a garantizar una utilidad instrumental sino el rasgo de su precariedad. Se trata de un derecho debilitado en cuanto, en cualquier momento y sin indemnizar al particular, la administración puede revocar el respectivo acto por razones de interés público. * El llamado interés simple y su protección. El interés difuso o colectivo.

La situación en que se encuentra la persona física o jurídica como miembro de la comunidad es diferente. Su título no es ya singular sino que actúa en función del bien común o circulos de interés determinados, pero de carácter genérico.

En tal situación el particular está habilitado para ejercer el derecho de peticionar ante las autoridades, el cual en virtud a su rango constitucional (14 CN) no requiere de una ley que lo reconozca.

El interés difuso es un interés simple cualificado. La categoría del interés colectivo implica la concurrencia de dos elementos: por un lado un elemento de carácter subjetivo consistente en la pertenencia a una pluralidad determinada de sujetos y, de otra parte, un dato normativo que es el que atribuye la juridicidad. Lo que no se puede sostener es la existencia de acciones populares. * El amparo constitucional de los derechos de incidencia relativa.

La CN reformada consagra la figura del amparo judicial de los llamados derechos de incidencia colectiva (43). La formula constitucional abarca tanto a los titulares de derechos subjetivos como a los intereses personales y directos (intereses legítimos) o bien, a los intereses meramente colectivos (también llamados difusos) aunque variando el reconocimiento de la legitimación en cada caso.

Cuando se trata de la violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, la aptitud para promover el proceso corresponde al “afectado” que es la persona que sufre, concretamente, la lesión o amenaza de perjuicio, quien además precisa acreditar la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto lesivo.

En cambio la protección de los derechos de incidencia colectiva se opera a través de una ampliación de la legitimación de personas que no se encuentran personalmente afectadas por el acto lesivo como el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a la defensa de esa clase de derechos o intereses (de incidencia colectiva) lo que no implica consagrar una acción estrictamente objetiva, ya que, en todos los supuestos se tendrá que acreditar tanto la

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arbitrariedad e ilegalidad manifiesta como la lesión o amenaza de lesión a esos derechos. Situaciones jurídicas de carácter pasivo. * Diferentes situaciones pasivas.

En las distintas situaciones pasivas la posición del particular consiste en soportar tanto el ejercicio genérico de las potestades como el ejercicio concreto de los derechos subjetivos de la administración a través de sujeciones y la imposición o establecimiento de deberes y obligaciones.

La sujeción indica una situación según la cual las personas físicas o jurídicas se encuentran sometidas a las potestades administrativas. Es, por lo tanto, el anverso de la potestad.

El ejercicio de la potestad supone, por su parte, el nacimiento de las demás figuras jurídicas subjetivas, esto es derechos subjetivos, intereses legítimos, deberes y obligaciones. El deber, en sentido estricto, nace de la norma general y no de una relación jurídica intersubjetiva. La obligación, en cambio, supone un vínculo proveniente de una relación jurídica de la cual surge el poder reconocido a favor de otro sujeto a obtener el cumplimiento de la conducta de vida. * La carga como situación jurídica accesoria de carácter pasivo. Lo atinente a la facultad y al “status”.

La carga se distingue de la obligación por las siguientes circunstancias: - La carga se impone en interés propio y no ajeno. - Mientras el incumplimiento de la obligación traduce la violación de la ley o del

contrato, en su caso, el incumplimiento de la carga está previsto como conducta lícita cuyo efecto es precisamente no obtener el resultado previsto.

- La obligación es susceptible de cumplimiento forzado eventual o por un tercero (505 CC), mientras que tal posibilidad no se da en la carga.

Un sector de la doctrina española incluye entre las situaciones jurídicas accesorias de carácter pasivo a la facultad y al denominado status. Dicho status consiste en un complejo de derechos y de deberes, y no parece que esta figura pueda incidir significativamente en el campo de las situaciones jurídicas subjetivas activas y pasivas. El carácter reglado o discrecional del poder administrativo.

Es necesario despejar la confusión entre la discrecionalidad y el mérito, oportunidad o conveniencia de un acto administrativo. Mientras el poder discrecional aparece como un margen de arbitrio del órgano administrativo que se opone al carácter reglado o vinculado de la respectiva facultad (que surge de este modo predeterminada por el ordenamiento), el juicio de conveniencia o mérito se vincula al poder de apreciar libremente o con sujeción a ciertas pautas del

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ordenamiento positivo, la oportunidad de ordenar un acto administrativo por razones de interés público con prescindencia de razones inherentes a sus vicios o defectos de legitimidad.

En otros términos, la apreciación y determinación de la oportunidad o mérito puede resultar tanto del ejercicio de potestades regladas como discrecionales, o bien, como acontece en la mayor parte de los casos de una combinación de ambas. * Distintos tipos de discrecionalidad.

La discrecionalidad administrativa puede asumir distintas modalidades: ■ Casos en que el margen de arbitrio o libertad no se encuentra limitado por

conceptos jurídicos determinados o indeterminados (discrecionalidad típica); ■ Supuestos donde la discrecionalidad se halla acotada por un concepto jurídico

indeterminado de valor que si bien, en principio, admite una única solución justa puede en algunas circunstancias suponer un cierto margen de valoración entre varias posibilidades justas (discrecionalidad atípica, v.gr. “tarifas justas y razonables”);

■ Casos en que el espacio de libertad está constreñido a los supuestos predeterminados por la norma objetiva donde la discrecionalidad se limitó a la facultad de elegir alguna de las soluciones ya previstas en la ley (discrecionalidad atenuada o restringida).

* Los conceptos jurídicos indeterminados como técnica de reducción de la discrecionalidad.

A diferencia de la discrecionalidad, esta técnica no implica una libre elección entre dos o más posibilidades sino un problema de aplicación del derecho que se reduce, esencialmente a enreducir el marco de decisión a una única solución justa.

La aparición de esta categoría de estos conceptos jurídicos indeterminados responde al afianzamiento de la concepción que postula que en el Estado de Derecho la administración debe hallarse siempre vinculada por la ley y controlada por los jueces con las menores lagunas posibles.

Lo que puede cambiar es la densidad del control y sus consecuencias, ya que frente a un concepto jurídico indeterminado la administración se encuentra obligada a la adopción de una única decisión justa posible, al menos, en principio. Este marco (el de la solución justa) viene a operar como límite de reducción de la discrecionalidad administrativa aunque, al propio tiempo, permita un cierto margen de elección en la búsqueda de la solución que impone la justicia. * La llamada discrecionalidad técnica.

Se configura cuando la norma exige adoptar un juicio científico o técnico por parte de la administración. Comprende tanto las cuestiones relativas a las ciencias exactas como aquellas donde la norma exige aplicar cánones provenientes de ciencias no exactas. En todos los casos se trata siempre de juicios técnicos jurídicamente distintos de los juicios sobre la oportunidad y de la

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Si se tratara de una actividad reglada, el objeto del acto administrativo aparecerá predeterminado por la norma, mientras en el supuesto de que el acto fuera consecuencia del ejercicio de facultades discrecionales, el objeto del mismo debe adaptarse al marco general normativo y al principio de la juridicidad.

Conforme el artículo 953 CC (que ha estructurado una serie de requisitos cuya ausencia genera la invalidez del acto), el objeto o contenido del acto administrativo debe ser: lícito; cierto y determinado; posible física y jurídicamente; razonable y moral.

Lo esencial del objeto es su conformidad con el derecho objetivo. * La forma: concepto, trascendencia y peculiaridades que reviste en el derecho administrativo.

La exteriorización de la voluntad al plano jurídico recibe el nombre de forma, la cual constituye el elemento aglutinante de dicha voluntad en el acto administrativo, en miras a la consecución de un objeto determinado a través de una finalidad de interés público.

Mientras un sector de la doctrina circunscribe el concepto de forma a una acepción estricta, entendiendo por tal la declaración de la voluntad una vez formada, otros tratadistas sostienen que ella comprende también el procedimiento de formación de la voluntad administrativa y las distintas maneras como el acto cobra publicidad ante los administrados.

La forma se integra no sólo con las formalidades de la declaración, sino también con aquellas que corresponden tanto al procedimiento de integración de la voluntad en el acto administrativo como a los requisitos de publicidad necesarios para su vigencia.

Los requisitos del procedimiento y los relativos a la publicidad constituyen requisitos “formales” del acto administrativo en el sentido que implican la exteriorización de la voluntad estatal. Los vicios en tales aspectos del acto configuran vicios de forma y no de la voluntad propiamente dicha, que se juzgan de la misma manera que los defectos de la declaración.

La significación y trascendencia que tienen las formas en el derecho administrativo es muy superior a la que asumen en el derecho privado. En el derecho administrativo las formas cumplen fundamentalmente una función de garantía tanto de los derechos se los administrados como del orden, acierto, justicia y legalidad que deben existir en la actividad administrativa. El sistema de controles recíprocos que se instaura entre los órganos que ejercen el poder estatal tiene como presupuesto implícito el formalismo administrativo, precisamente como una garantía para la eficacia del control y para el mantenimiento del principio de la legalidad.

De acuerdo con el ordenamiento argentino, el acto administrativo debe expresarse como principio general por escrito, y sólo por excepción pueden admitirse otras formas de documentar la voluntad administrativa cuando la naturaleza y circunstancias lo permitieren o exigieren. Pero dentro de tal principio, la administración tiene libertad para elegir la forma más adecuada para el dictado del acto. En tal sentido, el derecho admite excepcionalmente que la voluntad administrativa se opere en los siguientes supuestos:

● Silencio o ambigüedad. Se admite que la conducta omisiva o ambigua de la administración, cuando se

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requiera de ella un pronunciamiento concreto, sea interpretada como negativa, reglamentando la ley los distintos términos en que se configura el silencio dentro del procedimiento administrativo (10 LNPA). La norma legal exige la intervención activa del administrado al obligarlo a requerir pronto despacho frente a la inactividad de la administración como condición para que se opere el silencio, salvo que una norma especial prevea un plazo expreso dentro del cual la administración deba emitir un pronunciamiento concreto.

● Signos y señales. Las señales pueden ser de distinto carácter: acústicas, telegráficas, luminosas,

carteles, etc. Estos diferentes supuestos de actos administrativos configuran declaraciones expresas de la voluntad estatal (no son declaraciones tácitas).

● Actos tácitos. Cabe aceptar la existencia de actos tácitos cuando como consecuencia de la

emisión de un acto expreso surgen efectos jurídicos que presuponen la existencia de otro acto. * La clasificación de las formas según el Código Civil y el sentido del concepto forma esencial.

En derecho administrativo no rige la clásica distinción entre formas ad solemnitatem y ad probationem.

Los conceptos de formas esenciales y no esenciales deben correlacionarse con un criterio aún no desarrollado en el derecho administrativo contemporáneo cual es el relativo a la rigidez o flexibilidad de las formas en relación con los distintos tipos de invalidación que pueden afectar al acto como consecuencia de un defecto formal. Conforme este criterio, la circunstancia de que la forma sea o no esencial incidirá en la gravedad del vicio, y por ende, en las consecuencias de la invalidación, mientras que la rigidez o flexibilidad repercute sobre el margen de apreciación o valorización que sobre el defecto pueda tener o no el órgano que revise el acto. * El requisito de la motivación.

La motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales.

Acerca de qué debe entenderse por motivación, la LNPA prescribe un concepto amplio. Así, la motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto.

Según Cassagne, es más adecuado basar el requisito de la motivación en la enunciación de las razones que han determinado el dictado del acto, lo cual permite incluir la exteriorización de otro elemento considerado esencial: la finalidad.

La motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las

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La condición suspensiva es procedente en el derecho administrativo, donde comúnmente en ciertas relaciones se subordina el comienzo de los efectos del acto al dictado de otro acto futuro e incierto, como acontece en materia de aprobación. Modo.

Consiste en una carga u obligación que se le impone al particular administrado, que la administración puede discrecionalmente incluir o no, pero que no existiría si la respectiva cláusula accesoria no hubiera sido establecida.

La distinción entre el modo y la condición se basa en lo siguiente: - Mientras que el acto bajo condición no produce sus efectos hasta que la condición

se cumple (o deja de producirlos en el caso de una condición resolutoria) el acto con cláusula modal opera sus efectos hasta tanto la administración no declare su caducidad.

- La carga u obligación puede exigirse mediante una acción directa de la administración, no así la condición.

- Por lo general, la invalidez de la condición afecta, en mayor grado que la del modo, la validez del acto administrativo. Otras cláusulas particulares: reservas de revocación y rescate.

Constituiría un elemento accesorio del acto la cláusula por la cual la administración se reservase el derecho a revocar una concesión de servicios públicos por razones de interés público, siempre que la respectiva cláusula no fuera confiscatoria e irrazonable.

En cuanto al rescate, la inclusión de la cláusula no debe considerarse implícita, sino que debe ser expresamente pactada y dispuesta en sede judicial en atención que al implicar la posibilidad de incautarse de los bienes del concesionario, se estaría violando no sólo los principios que rigen en materia expropiatoria sino también un límite general impuesto a la ejecutoriedad del acto administrativo, cual es el ejercicio de la coacción sobre las personas o bienes. El sistema general de la invalidez y los vicios del acto administrativo. Teoría de la invalidez administrativa

En Roma, si el acto adolecía de una de los requisitos de validez, la sanción era la nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta; si en cambio, el pretor, utilizando un procedimiento especial, acordaba la extinción de un acto, la nulidad resultante se consideraba relativa, en el sentido de que ella requería una acción judicial que la declarase.

En el antiguo derecho francés se introdujo un criterio distinto, consistente en fundar la clasificación entre nulidades absolutas y relativas sobre la base de que se perjudicara el orden

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público o el interés privado. La doctrina francesa contemporánea apoya ahora su teoría en la distinción entre las

nulidades absolutas y relativas. Las primeras aparecen fundadas en consideraciones de orden público, cualquier particular puede alegarlas, el acto no es susceptible de saneamiento y la acción se prescribe por el plazo más largo. Las nulidades relativas, en cambio, están fundadas en razones que hacen al interés individual, y por lo tanto: la acción sólo incumbe a las personas que la ley tiene interés en proteger, es susceptible de saneamiento y la respectiva acción prescribe en el plazo más breve. * Los tipos de nulidad según el Código Civil.

Nuestro Código contiene dos clasificaciones de nulidades. Sobre la primera no hay discrepancias y es la distinción entre nulidades absolutas y relativas. El criterio que preside esta clasificación se basa en que el vicio o defecto del acto transgreda el orden público, en cuyo caso la nulidad es absoluta, mientras que cuando la nulidad es relativa, ésta sólo incumbe a aquellos actos viciados que la ley sanciona en protección de intereses de orden individual.

Nulidad absoluta (1047) Nulidad relativa (1048) Puede y debe ser pedida por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece manifiesta en el acto.

No puede ser declarada por el juez sino a pedido de parte.

Puede ser alegada por cualquier particular que tenga interés en hacerlo, a excepción de quien ha ejecutado el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

No la puede alegar el Ministerio Fiscal.

El Ministerio Público puede pedir su declaración en el solo interés de la moral o de la ley.

Sólo la pueden aducir aquellos en cuyo beneficio se ha establecido por ley.

No es susceptible de confirmación. Es subsanable. Es imprescriptible. Es susceptible de prescripción.

La segunda clasificación que trae nuestro Código Civil es la que distingue entre actos nulos

y anulables. En lo que realmente descansa el fundamento de esta distinción es en la naturaleza rígida o fluida de la causal de invalidez. En tal sentido, se ha sostenido que el acto es nulo “porque adolece de una falla rígida determinada, dosificada por la ley, invariable e idéntica en todos los casos”. El acto resulta anulable, por el contrario, cuando la causal de invalidez es fluida e indeterminada, variable e intrínsecamente dependiente de la apreciación judicial.

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jueces la facultad de extinguir de oficio los actos que emite el Poder Ejecutivo. 5) Se reconoce la existencia en el derecho administrativo de nulidades absolutas y

relativas, si bien no se aplican literalmente las disposiciones del CC. Como consecuencia de la categoría de nulidad absoluta que la Corte determinó, surgen las peculiaridades del régimen jurídico de tal tipo de invalidez, que son las siguientes:

+ El acto no es susceptible de saneamiento. + No se prescribe la acción para perseguir tal tipo de nulidad.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1050 CC “la declaración de nulidad vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes de dictarse el decreto objetado”, es decir, que la invalidación surte efectos ex tunc. * La clasificación de las nulidades en manifiestas y no manifiestas en el derecho administrativo.

Si el vicio que porta el acto administrativo, surge en forma patente y notoria del mismo, sin necesidad de que deba realizarse una investigación de hecho para comprobar su existencia, la clase de nulidad se denomina manifiesta. Por el contrario, si para arribar a tal resultado, fuera necesario efectuar una indagación de hecho en razón de que el vicio no surge palmariamente del propio acto, la nulidad será no manifiesta.

En el derecho administrativo argentino, la categoría de las nulidades manifiestas cumple una función básica en el orden del mantenimiento del principio de legalidad, y por ende, representa una eficaz protección contra la ejecución de actos administrativos portadores de vicios notorios, habida cuenta de la existencia de la regla de la ejecutoriedad.

Aún antes de la sanción de la ley de amparo, la Corta había reconocido en muchos casos la categoría de las nulidades o ilegalidades manifiestas. La principal consecuencia que se desprende de la jurisprudencia de la CSJN elaborada en torno a la ley de amparo es el abandono del criterio sentado en el caso “Los Lagos” al restringir los alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo, ya que la inteligencia de que siempre será necesario efectuar una investigación de hecho para que el órgano judicial pueda disponer la extinción del acto administrativo, resulta ahora inaplicable.

En conclusión, los actos administrativos que adolecen de vicios manifiestos carecen de presunción de legitimidad, circunstancia que incide de un modo determinante tanto en la suspensión de la ejecución y efectos del acto en sede administrativa o judicial como respecto a la posibilidad de que la administración disponga la existencia de un acto que adolece de nulidad absoluta. * La aplicación de las clasificaciones precedentes en el sistema de la LNPA.

La LNPA ha regulado en forma expresa sólo la principal categoría de invalidez (absoluta y relativa).

En su artículo 14 consagra expresamente un tipo de invalidez que tiene en cuenta la mayor

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gravedad del vicio, en virtud de que al afectarse con cierta trascendencia el principio de legalidad que rige la actividad administrativa, se considera violado el orden público. A tal especie de invalidez corresponde denominarla pura y simplemente nulidad absoluta.

Las características que tipifican el régimen jurídico de la nulidad absoluta son las siguientes:

- el acto no es susceptible de saneamiento; - la acción para demandar la nulidad absoluta es imprescriptible; - el acto debe ser revocado en sede administrativa, excepto si el mismo estuviera

firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. La nulidad relativa, en cambio, es susceptible de saneamiento, es prescriptible y tiene un

peculiar régimen de estabilidad. * Efectos de la declaración de invalidez.

En el derecho civil, la declaración de invalidez tiene siempre efectos retroactivos con relación a las partes aun respecto de los actos anulables.

En el derecho administrativo todo tipo de nulidad (sea absoluta o relativa) opera, en principio, una vez declarada, efectos retroactivos, es decir, ex tunc, tanto con relación a los destinatarios originarios del acto como respecto a las transmisiones sucesivas, y ya sea de la estructura del acto resulta unilateral o bilateral en su formación.

Excepcionalmente la invalidez carecerá de efectos retroactivos en los siguientes supuestos: a) cuando el administrado o la Administración Pública hubieren ejecutado el acto sin

conocer la existencia del vicio; b) cuando el vicio o defecto no le fuera imputable total o parcialmente a quien se

perjudica con la nulidad. Por otra parte, la administración puede renunciar –por razones de orden o interés público–

a la aplicación retroactiva de la invalidez, ya que no existe norma o principio que se oponga a dicha posibilidad. * Conclusiones sobre el sistema administrativo de nulidades y su diferencia con el del Código Civil.

El sistema de invalidez en el derecho administrativo presenta las siguientes características generales:

1.- El sistema reposa en la clasificación entre nulidades absolutas y relativas, la cual tiene su fundamento en la mayor o menor gravedad del vicio o defecto del acto administrativo y genera consecuencias diversas en punto a la subsistencia del acto.

2.- Existen también en el derecho administrativo los tipos denominados nulidad manifiesta y no manifiesta, de acuerdo a la visibilidad del vicio o defecto, cuya trascendencia es mayor que en el derecho civil, puesto que se vincula con la presunción de legitimidad del acto, su suspensión y la extinción del mismo en sede administrativa, cuando la nulidad es manifiesta y

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absoluta (17 LNPA). 3.- Existen causales de invalidez que se presentan en el derecho administrativo con un

carácter rígido o taxativo, y otras, que otorgan un considerable margen de valoración para apreciar tanto el grado como la existencia del vicio o defecto.

Las diferencias generales entre el sistema del derecho administrativo y el que preceptúa el CC son las siguientes:

● en derecho administrativo no son admisibles las nulidades implícitas o virtuales; ● la Administración Pública puede demandar la nulidad de sus propios actos

cuando determinare la presencia de vicios o defectos, pues no se le aplica a ella el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza:

● el principio de la separación de poderes torna inaplicable la norma del CC que faculta a los jueces para declarar la invalidez de oficio cuando ésta es absoluta y manifiesta;

● en atención a la finalidad pública que orienta la actividad administrativa y la presunción de que no actúa en perjuicio de terceros, la declaración de nulidad de un acto administrativo tiene efectos retroactivos, no rigiendo las distinciones que en tal sentido hace el CC con relación a los terceros adquirentes de buena fe.

* Crítica a la teoría del acto inexistente como categoría de invalidez. Las denominadas “vías de hecho”.

El origen de la teoría de la inexistencia obedeció a la circunstancia de tener que solucionar algunos supuestos que se presentaban en relación a determinados matrimonios que no podían ser invalidados en virtud de que la ley no sancionaba su nulidad ni tampoco era posible que fueran objeto de convalidación, por cuanto la propia naturaleza lo impedía.

Esta teoría es susceptible de las siguientes críticas: ● En el plano lógico, no resulta correcto asignar apariencia jurídica a lo que en

realidad no ha existido. ● Introduce un nuevo elemento de confusión a la clasificación fundada en el grado

de gravedad de la invalidez. ● Provoca también el error de confundir la categoría del acto inexistente con la

nulidad manifiesta. De darse todos los elementos del acto aunque viciados, si el defecto es grave habrá nulidad

absoluta; en caso contrario la nulidad será relativa. En cambio, si no hubiere tenido existencia como acto, y se tratara de un grosero comportamiento material de la administración, en tales casos la noción que corresponde utilizar es la de “vía de hecho administrativa”. La irregularidad que configura la vía de hecho no deriva de acto administrativo alguno y en eso radica precisamente la ilegitimidad grosera del comportamiento material.

El ordenamiento positivo nacional recoge la noción de vías de hecho, señalando dos supuestos (a título enunciativo) como son el comportamiento material lesivo de un derecho o

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Si una entidad u órgano estatal excede el ámbito territorial dentro del cual se circunscribe su competencia, tal actuación genera un acto de nulidad absoluta.

■ Incompetencia por razón de la materia. En virtud de que las normas que adjudican la competencia en razón de la materia

integran un verdadero orden público administrativo, el acto viciado de este tipo de incompetencia configura una nulidad absoluta.

En el plano externo y objetivo la competencia en razón de la materia importa una delimitación de las atribuciones de los sujetos y órganos estatales establecidos en garantía del administrado y orientados por el principio de la especialidad, cuya violación da lugar a la nulidad absoluta del acto.

■ Incompetencia en razón del grado. Cuando el órgano superior dicta un acto que le corresponde al órgano inferior en

virtud de su idoneidad específica y viceversa, como cuando el superior efectúa una delegación ilegal el acto se encuentra afectado por incompetencia en razón del grado.

En principio un acto viciado por incompetencia en razón del grado, genera una nulidad relativa. Por excepción, en aquellos supuestos en que la avocación o la delegación no estuvieran permitidas por el ordenamiento jurídico, el vicio o defecto configurará una nulidad absoluta. Incapacidad.

Este vicio comprende tanto los casos en que se halla afectada la capacidad de hecho del agente público como la del administrado. Para juzgar el tipo de nulidad habrá que tener en cuenta también las disposiciones de la legislación común.

Sin embargo, los requisitos que rigen la capacidad civil pueden resultar modificados por el derecho administrativo siempre que no se agrave la situación del administrado, tal como ocurre en el procedimiento administrativo con la capacidad de los menores adultos.

Dada la naturaleza de orden público de las normas que estatuyen incapacidades de derecho, su violación genera la nulidad absoluta del pertinente acto. * Vicios que afectan a la causa del acto administrativo.

La ausencia de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto, así como la circunstancia de que los mismos fueren falsos, determina la nulidad absoluta del acto. * Defectos en el objeto.

El vicio en el elemento objeto configura, en principio, una nulidad absoluta, ya que la ilicitud y la irrazonabilidad, como la imposibilidad física o jurídica y la inmoralidad en el objeto, son todas circunstancias cuya gravedad afecta el orden público administrativo.

La falta de certeza e indeterminación configuran una nulidad relativa, susceptible de ser

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saneada por la administración y los particulares en razón de considerar que, en tales casos, no se resienten los principios del orden público administrativo. * Vicios de forma.

Este elemento se integra no sólo con las formas de la declaración de voluntad sino también con las referentes al procedimiento de formación de dicha voluntad y con las formas de publicidad necesarias para que el acto administrativo pueda surtir efectos frente a terceros.

En principio, cuando un defecto formal produce una violación apreciable en el ordenamiento jurídico administrativo y su mantenimiento choca con el orden público, se está en presencia de un vicio sobre una forma esencial, sancionado con la nulidad absoluta del acto administrativo. En cambio, cuando la norma exige taxativamente una forma determinada y el acto administrativo se ha emitido, pero bajo otra forma distinta, lo que se halla en juego por lo general es la rigidez de la forma violada que llevará a quien revise el acto a declarar inexorablemente la nulidad del mismo y a aplicar la sanción establecida en la norma o bien la que corresponda según el carácter esencial o no de la forma violada. Vicios relativos a las formas del proceso de integración de la voluntad administrativa.

Se refrieren a la serie de trámites y de requisitos que deben cumplirse previamente a la declaración de la voluntad por parte del órgano administrativo.

En el supuesto de que se hubiere violado el derecho de defensa, no otorgando al administrado una razonable oportunidad de ejercitarlo, el acto resultante se hallará a afectado de nulidad absoluta. Por el contrario, si el defecto formal en el procedimiento es subsanable en un proceso judicial posterior se ha considerado que no afecta al derecho de defensa y por ende, la nulidad se considera relativa.

Como criterio general, los defectos de forma previos ala declaración producen la nulidad relativa del acto, salvo que la forma estuviere impuesta por consideraciones que hacen al orden público administrativo.

Por su parte, la LNPA prescribe que deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, considera “esencial” al dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (7 inciso d). Sin embargo, se ha considerado que el dictamen jurídico no es obligatorio cuando el acto administrativo posee naturaleza discrecional.

Defectos de la declaración.

La gravedad del vicio se vincula con el carácter esencial o no que revista la forma en relación con las exigencias de orden público que la hubieran establecido.

Pueden señalarse como casos de nulidad absoluta, los siguientes defectos: ● Falta de motivación, cuando ella fuera exigida expresa y concretamente por la

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norma y se afecte el orden público. ● Ausencia de firma en el acto administrativo que se pretende ratificar. ● Inexistencia de forma escrita, cuando ella es requerida por la ley o la naturaleza

del acto. ● Falta de licitación pública en los supuestos en que la exigencia resulte de la norma

legal o reglamentaria. Vicios relativos a la publicidad.

Debe distinguirse: si el acto no ha sido objeto de publicidad, sencillamente no tiene existencia respecto de terceros, por cuya razón no cabe hablar de defecto alguno; en cambio, si la publicidad ha sido efectuada pero en forma irregular, el defecto da lugar a una nulidad relativa susceptible de ser saneada por la administración. * La desviación del poder.

Es el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo. El fin que el acto persigue configura un requisito que hace a la legalidad del acto y debe

hallarse en el marco de la función administrativa y el ordenamiento jurídico. En principio, se aplica la regla de la especialidad que determina que los órganos o entes administrativos no pueden ir más allá de las normas que disponen sus atribuciones.

El fin debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico dentro de una interpretación dinámica, realista y justa, puesto que la aplicación e interpretación de la norma se antepone en el tiempo al dictado de la legislación positiva.

La sanción que corresponde a un acto viciado de desviación de poder es la nulidad absoluta porque la traición al fin que el acto debe perseguir no puede ser saneada, so pena de controvertir principios fundamentales que integran el orden público administrativo (ética, legalidad y justicia). * Invalidez de cláusulas accesorias.

Por una derivación del principio de la accesoriedad, el defecto o vicio que afecte a una cláusula de este tipo no invalida, en principio la legalidad del acto, produciendo tan sólo su nulidad parcial.

Para que se opere la invalidez parcial de la cláusula accesoria y proceda contemporáneamente la reducibilidad del acto a sus elementos esenciales válidos, son necesarios dos requisitos fundamentales: la independencia o separabilidad de la cláusula accesoria de los restantes elementos del acto y que no constituya la esencia del acto o razón principal que hubiera llevado a la administración a dictarlo.

El principio de accesoriedad unido al de la conservación de los valores jurídicos, nos lleva a la conclusión de que, en principio, y salvo casos de excepción, la invalidez de la cláusula accidental no tiene influencia sobre el acto administrativo principal que permanece válido.

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Finalmente, la teoría de la invalidez parcial resulta de muy difícil aplicación en materia contractual, pues al haberse expresado el acuerdo de voluntades con respecto a todo el contenido del contrato, no puede escindirse del mismo una cláusula sin afectar lo querido realmente por los contratantes. Saneamiento o convalidación del acto administrativo.

Cuando el defecto del acto administrativo da lugar a la sanción, en principio, de nulidad relativa, la administración tiene la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, cuya causal puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo respecto de uno o más elementos del acto administrativo.

En materia de saneamiento o convalidación, cuando hubiera carencia normativa se aplican las normas y principios incorporados al Código Civil, realizando las adaptaciones que impone el derecho administrativo por su peculiar naturaleza.

Las especies de que se compone el género saneamiento o convalidación son tradicionalmente la ratificación, la confirmación y la conversión. * La ratificación.

El acto administrativo viciado de incompetencia en razón del grado, puede ser ratificado por el órgano superior siempre que sean admisibles, en tal supuesto, la avocación y la delegación.

Si la avocación no fuera procedente, el acto pertenecería a la competencia exclusiva del inferior, mientras que si la delegación no fuera admisible, la competencia correspondería exclusivamente al superior.

La ratificación, que siempre es un acto unilateral, tiene efectos retroactivos y aunque se haya sostenido que el acto que la disponga no tiene prescripta una forma especial es evidente que la misma forma debe ser compatible con la del acto ratificado. Ello no obsta, a que pueda aceptarse la posibilidad de que exista una ratificación tácita del acto, que surja de una conducta inequívoca del superior, expresada por actos o hechos materiales que denoten la exteriorización de la voluntad de ratificar el acto administrativo defectuoso siempre que sean compatibles con la forma del acto objeto de la ratificación. * La confirmación.

Es aquella especie de saneamiento por la cual la administración o el administrado (por ejemplo en el acto administrativo bilateral) proceden a subsanar el vicio que lo afecta. Se trata de la especie más importante de saneamiento o convalidación del acto administrativo.

La principal diferencia existente con la ratificación es que la confirmación puede efectuarla cualquier órgano, sea superior o inferior, mientras que la ratificación debe ser realizada sólo por el órgano superior con competencia para dictar el acto.

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1°) Tratándose de una facultad que integra el contenido de una función administrativa, la ejecutoriedad halla su fundamento en el artículo 99 inciso 1 CN (la ejecutoriedad no se funda en la zona de reserva, no todas las facultades que derivan de la función administrativa pertenecen a la zona de reserva; se trata de una atribución “inherente” a la función administrativa).

2°) La dinámica constitucional también impone la vigencia del principio de la ejecutoriedad dentro de una interpretación adaptada a la realidad contemporánea caracterizada por la realización de actividades administrativas de singular gravitación en el orden social y económico que exigen de ser desarrolladas en forma intermitente sin obstáculos formales.

3°) El sistema de división de poderes que instituye la constitución podría verse alterado en perjuicio del Poder Ejecutivo al impedirle que cada vez que desee poner en cumplimiento un acto administrativo requiera el acuerdo del particular o administrado o la intervención judicial, en caso de que no fuera posible obtenerlo. Amplitud de la noción de ejecutoriedad: el uso de la coacción no constituye la única especie.

No siempre se ha diferenciado en forma clara la facultad que tienen el Poder Ejecutivo para utilizar la coacción estatal, de la facultad de disponer la ejecución coactiva del acto sin intervención judicial.

La coacción no constituye la única manera de cumplir el acto administrativo, aunque sea desde luego la especie de ejecutoriedad de mayor trascendencia y gravitación en la esfera jurídica de los administrados. En tal situación se hallan los siguientes supuestos:

- Actos cuya realización se opera por su propia virtualidad, como determinadas declaraciones de conocimiento o de juicio que producen efectos jurídicos directos (v.gr. actos de registro y certificaciones).

- Actos que se cumplen en virtud de una norma que preceptúa el cumplimiento previo del acto, aun contra la voluntad del administrado, como condición para accionar contra el Estado por actos ilegítimos de aplicación o recaudación de impuestos.

- Ejecución directa del acto administrativo por parte de la administración con obligación para el administrado de soportar los gastos que ello demande.

Los supuestos indicados demuestran la conveniencia y necesidad de utilizar una noción amplia de ejecutoriedad que englobe todas las formas de cumplimiento del acto por parte del órgano que ejerce la función administrativa, sin intervención judicial.

La llamada “ejecutoriedad impropia” o “indirecta” es precisamente la negación de la ejecutoriedad, ya que, en tales casos, el acto carece en sede administrativa de fuerza ejecutoria, debiendo acudirse al órgano judicial para obtener su cumplimento. Límites al principio.

El principal límite surge del principio por el cual toda ejecución coactiva del acto que recaiga sobre la persona o los bienes del administrado debe estar dispuesta por los jueces.

Tal es el principio, que admite algunas excepciones vinculadas a la necesidad que tiene la

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Administración en ciertas situaciones de apelar al uso de la coacción para cumplir con las funciones asignadas, las cuales, desde la perspectiva histórica, constituyen facultades inherentes, por el solo hecho de que siempre le pertenecieron. Entre los casos en que excepcionalmente se acepta que la administración pueda realizar la ejecución coactiva del acto administrativo corresponde destacar los que se hallan relacionados con:

● La protección del dominio público; ● Demolición de un edificio que amenaza ruina; ● Incautación de bienes muebles que impliquen un peligro inmediato para la

salubridad y moralidad de los habitantes. ● Decisión ejecutoria en al ocupación temporaria anormal.

La suspensión del acto en sede administrativa.

Como consecuencia de la regla de la ejecutoriedad del acto administrativo la promoción de un recurso en sede administrativa no provoca la suspensión de los efectos del acto recurrido, salvo que una norma expresa dispusiera lo contrario o que el acto no tuviera presunción de legitimidad por adolecer de nulidad manifiesta.

Doctrinariamente se ha sostenido que la suspensión de los efectos del acto administrativo se funda en los criterios del daño y de ilegalidad. Por el primero de ellos, el acto administrativo se suspende cuando su ejecución genere mayores daños que los que engendre su suspensión. El restante criterio versa sobre la ilegalidad del acto y se relaciona con el carácter manifiesto o no que posea el acto administrativo (debe tratarse de una invalidez manifiesta).

El artículo 12 de la LNPA consagra claramente el principio de la ejecutoriedad el acto administrativo y la no suspensión de sus efectos a raíz de la deducción de un recurso.

Los supuestos en que la naturaleza del acto exige la intervención del juez, se centran en el principal límite establecido a la facultad de los órganos que ejercen la función administrativa para ejecutar las propias decisiones, que se refiere a la exigencia (derivada de la CN) de que sea el órgano judicial competente quien disponga –en principio– la ejecución coactiva de un acto administrativo sobre la persona o los bienes del administrado.

La segunda parte del artículo 12 LNPA dispone que “sin embargo, la administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundidamente una nulidad absoluta”.

Dado el carácter facultativo de la norma ésta va dirigida esencialmente a la administración. En cuanto a las causales corresponde puntualizar lo siguiente: 1°) la razón del interés público resulta de una amplitud exagerada; 2°) la causal del perjuicio grave, si bien implica el abandono del calificativo irreparable, podría haberse substituido con el criterio del daño; 3°) el criterio de la invalidez manifiesta para determinar la improcedencia obligatoria de la suspensión del acto en sede administrativa resulta superior al de la gravedad del vicio (nulidad absoluta). Por otra parte, de acuerdo a la sistemática de la ley, si la invalidez absoluta alegada fuere manifiesta, la

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* Retroactividad del acto administrativo. Casos en que se admite.

La aplicación retroactiva del acto administrativo puede aceptarse en determinadas situaciones jurídicas, asumiendo siempre un carácter excepcional.

El principio de no retroactividad del acto administrativo constituye una consecuencia de la garantía genérica de la no afectación de los derechos constitucionales que se han incorporado al patrimonio del administrado.

La retroactividad se produce cuando los efectos jurídicos de un acto administrativo que se han generado antes de la vigencia del nuevo acto aparecen reglados por éste, ya sea que:

- Se vuelva sobre la constitución o extinción de una relación jurídica administrativa ya constituida o extinguida.

- Se atribuyan distintos efectos al acto administrativo originario. - Se reconozcan efectos anteriores a un acto sujeto a aprobación.

Los principales casos en que excepcionalmente se admite la retroactividad del acto administrativo, se refieren a:

- Supuestos en que ella se opera a favor del administrado. - La revocación por razones de ilegitimidad. - El saneamiento del acto administrativo. - El acto administrativo de aprobación. - La extinción del acto administrativo que dispuso la revocación de un acto que

gozaba de estabilidad. - Supuestos en que una ley de orden público prescriba la retroactividad de

determinados actos administrativos siempre que no se afecten derechos patrimoniales ya incorporados a la esfera jurídica del administrado.

- Supuestos en que la retroactividad haya sido pactada contractualmente siempre que no configura una cláusula abusiva e irrazonable. Extinción del acto administrativo.

Un sector de la doctrina opta por distinguir la “cesación de los efectos” o extinción de los efectos, de la extinción propiamente dicha sin esgrimirse razones suficientes de régimen jurídico que justifiquen una separación conceptual de las causales de extinción.

Uno de los instrumentos jurídicos más importantes de que dispone la Administración Pública para mantener la legitimidad y perseguir el bien común, cuando ella no resulta observada, es la extinción del acto a través de sus distintas especies, especialmente por intermedio de la revocación (por razones de mérito y de ilegitimidad) y la caducidad. * Concepto de extinción. La llamada cesación o extinción de efectos.

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También se opera la extinción de pleno derecho del acto cuando el mismo no puede cumplirse por una imposibilidad física o jurídica de llevarlo a cabo. * Extinción que depende de la voluntad del administrado.

Son aquellos casos en que la voluntad del administrado desempeña un papel decisivo en la eliminación del acto del mundo jurídico, o bien, cuando la conformidad del particular constituye un presupuesto esencial para la configuración del acto.

La extinción del acto administrativo puede operarse tanto a través de la renuncia del administrado (siempre que no se trate de un derecho de orden público), como también en el supuesto de que el particular no aceptara un acto que requiera su asentimiento para su entrada en vigencia. * Extinción del acto dispuesta por la administración.

Por medio de la revocación y la caducidad. Revocación.

Existen tres grandes corrientes doctrinarias: + La doctrina francesa que ha pensado que lo fundamental es distinguir las especies de

extinción conforme a los efectos ex tunc o ex nunc que la desaparición del acto ocasiones. En tal sentido, se hable de retiro del acto para señalar la extinción con efectos retroactivos de una decisión administrativa (de alcance individual o general) y de abrogación para significar la extinción con efectos ex nunc de dicha decisión.

+ La segunda corriente pone el acento sobre la naturaleza de la causal que promueve la extinción. Si se trata de una extinción por razones de oportunidad, mérito o conveniencia; dicho sector doctrinario emplea el vocablo revocación, mientras que prefiere designar bajo el nombre de anulación, o invalidación, al supuesto en que el acto se extingue por razones de ilegitimidad.

+ El tercer criterio toma en cuenta el órgano que decreta la extinción del acto administrativo, denominando revocación a la que se opera en sede administrativa, ya sea que fuese originada por razones de mérito o conveniencia o que se funde en la ilegitimidad del acto, y reservando el término “anulación” para nominar la extinción del acto ilegítimo dispuesta en sede judicial. Caducidad.

Se la considera un medio particular de extinción del acto administrativo, a través del cual se sanciona el incumplimiento de una obligación del particular o administrado. * El principio de la irrevocabilidad.

Como reacción contra el autoritarismo que entrañaba la tesis del acto unilateral

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esencialmente revocable, surgió una suerte de protección contra la posibilidad de extinguir ciertos actos de la Administración Pública, dando origen a la institución denominada “cosa juzgada administrativa”. Se trata de una inmutabilidad estrictamente formal –no material– en el sentido de que nada impide que el acto que tiene estabilidad en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial; y porque siempre se admite la revocación favorable al administrado.

Regla en acto administrativo unilateral es de la inmutabilidad, irrevocabilidad o estabilidad. La revocación constituye un instituto que sólo procede en circunstancias de excepción; lo normal es la irrevocabilidad del acto. * Análisis de la “cosa juzgada administrativa según la jurisprudencia de la CSJN.

Se han establecido un conjunto de condiciones necesarias para su configuración a partir del caso “Elena Carmán de Cantón c/Gobierno Nacional”, fallado en el año 1936.

Requisitos: - Ausencia de norma legal que autorice a la Administración a revocar el acto:

Este requisito se relacionó con la necesidad de que exista una ley que en forma expresa autorice a la Administración a revocar el acto, o bien, que una ley de orden público posterior tornare procedente la revocación del acto administrativo.

El motivo de la revocación por cambio del derecho objetivo o causa legal sobreviviente aparece con posterioridad a la emisión del acto y exige una razón de orden público que justifique la extinción.

- Que el acto sea unilateral: - Que se trate de un acto individual o concreto:

Se basa en la circunstancia que los actos de alcances general, es decir, los reglamentos tienen –por tratarse de una actividad materialmente legislativa– un régimen jurídico similar al de las leyes. Sostener la estabilidad de los reglamentos equivale tanto como postular la inderogabilidad de las leyes. Los reglamentos son por esencia revocables.

- Que el acto provenga de la Administración activa. - Que declare derechos subjetivos: La garantía de utilidad sustancial completa la tesis tradicional que definía al derecho

subjetivo sobre la idea del poder jurídico referido a un bien o interés, ya hace posible la distinción don el interés legítimo sobre bases más sólidas.

Mientras el derecho subjetivo es el poder jurídico atribuido a un sujeto por el ordenamiento jurídico en garantía de un bien o interés que le proporciona una totalidad sustancial directa e inmediata, el interés legítimo ofrece al particular una garantía de legalidad, lo que importa una utilidad instrumental, donde a través de la observancia de la legalidad puede el particular obtener la tutela indirecta del propio derecho sustancial.

El interés legítimo aparece así como una figura de rango inferior al derecho subjetivo, capaz de satisfacer sólo de un modo eventual y mediato un interés individual o colectivo de tipo sustancial, pero nunca en forma directa o inmediata.

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Proceso y procedimiento indican el cauce formal de una función del Estado, es decir, la serie de actos y recaudos formales que deben cumplimentarse en el obrar de los órganos estatales.

El procedimiento administrativo constituye el cauce formal de la función administrativa (en sentido material). El concepto de proceso resulta más adecuado referirlo al cauce formal de la función jurisdiccional, entendida ésta como solución de controversias con fuerza de verdad legal.

De esta manera habrá procedimiento administrativo en el ámbito de los tres órganos esenciales del Estado cuando éstos realicen funciones “materialmente” administrativas. Notas que caracterizan las diferencias entre proceso jurisdiccional y procedimiento administrativo.

El proceso jurisdiccional se encuentra basado en el principio de la preclusión. En el procedimiento administrativo ello no ocurre, admitiéndose el informalismo como criterio rector en la sustanciación de los trámites procesales.

En el proceso jurisdiccional la institución de la cosa juzgada (formal y material) le atribuye a la sentencia una inmutabilidad prácticamente absoluta; en el procedimiento administrativo ello, como regla general, no acontece.

El procedimiento administrativo es dirigido y coordinado por una de las partes principales: la Administración Pública. * Naturaleza del procedimiento administrativo e individualidad de los actos que lo componen.

Respecto de la estructura técnica del procedimiento administrativo se ha sostenido, por influencia de la doctrina italiana, la tesis llamada “sustancialista”. Esta tesis, actualmente abandonada, preconizaba que los diferentes actos integrantes del proceso de formación de la voluntad administrativa carecían de autonomía, integrándose en la decisión final.

Los distintos actos del procedimiento administrativo no integran un acto complejo sino un complejo de actos vinculados por una misma finalidad. Cada uno de ellos ostenta individualidad jurídica propia y es susceptible de impugnación en tanto el ordenamiento positivo no limite la procedencia del recurso a los casos en que exista una decisión definitiva o asimilable (v.gr. en materia de recursos jerárquicos). Ello no impide que, como esos actos separables integran el procedimiento de formación del acto final (y por ende su elemento forma), también puedan impugnarse en oportunidad de recurrir o deducir acción judicial contra el acto que pone fin al procedimiento.

Barra ha desarrollado la “teoría de los actos coligados”. Parte de la circunstancia de que, en ciertos actos del procedimiento administrativo como el procedimiento contractual, su estructura traduce una entidad esencial entre todos los actos del procedimiento, donde los actos coligados (a diferencia de los meros actos interlocutorios o de mero trámite) son verdaderos actos definitivos que tienen la peculiaridad de encontrarse vinculados a una serie cocausal de

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los actos regulados parcialmente por el derecho privado siempre que no alteren las normas de fondo (civiles) aplicables al caso. Esta aplicación se realiza en forma analógica y no por subsidiariedad. * El procedimiento declarativo de impugnación. Recursos, reclamaciones y denuncias.

Una de las subespecies del procedimiento declarativo está constituida por aquellos procedimientos que tienden a la institución de reglas para la deducción y trámite de las impugnaciones que interponga el administrado (que actúa en el doble carácter de portador de un interés propio y colaborador de la legalidad objetiva).

El recurso es toda impugnación en término de un acto administrativo o reglamento tendiente a obtener del órgano emisor del acto, de su superior jerárquico o de quien ejerce el control llamado de tutela, la revocación, modificación o saneamiento del acto impugnado.

La sustancia o naturaleza de los recursos administrativos es propia de la función administrativa y nunca es actividad jurisdiccional ya que técnicamente no puede hablarse de estricta controversia.

Las meras reclamaciones no regladas constituyen peticiones que pueden formular los administrados en ejercicio del derecho constitucional de peticionar tendiente a obtener la emisión de un acto favorable o la extinción de un acto administrativo o reglamento. La Administración Pública no está obligada a tramitarlas ni a dictar decisión respecto de ellas, a menos que el particular tuviera un derecho a que se dicte la decisión, pudiendo presentarlas el titular de un interés legítimo y aún el portador de un interés simple.

Las reclamaciones pueden hallarse regladas (queja, procedimientos exigidos para habilitar la instancia judicial). En tales supuestos el administrado tiene a su favor la opción de elegir entre el silencio negativo, en base al procedimiento previsto en el artículo 10 LNPA o la obtención de una decisión expresa, que deberá requerir en la sede judicial mediante la interposición de una acción de amparo por mora de la administración (28 LNPA).

Las denuncias administrativas pueden ser interpuestas por los titulares de intereses simples, a diferencia de los recursos, en que se requiere una legitimación básica. Se trata de poner en conocimiento de la autoridad administrativa la comisión de un hecho ilícito de algún funcionario o particular o la irregularidad de un acto administrativo o reglamento. A diferencia de los recursos, la administración no está obligada a tramitarla ni decidirla. Sin embargo, la denuncia puede traer aparejado el derecho del administrado a que se tramite como recurso una vez acogida la misma. Principios fundamentales del procedimiento administrativo.

Las fuentes de estos principios es tanto la CN como la ley formal y material. Su aplicación no precisa la reglamentación previa del Poder Ejecutivo, teniendo tales principios operatividad

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por sí mismos. Ellos configuran un sistema garantístico y de eficacia administrativa que tiende a afianzar la unidad que ser reclama para el procedimiento, evitando las formulaciones dispersas, al permitir que tanto el procedimiento general como los especiales puedan regirse por dichos preceptos.

Tales principios constituyen derivaciones imprescindibles de la propia función administrativa objetivamente considerada que requiere ser llevada a cabo en forma intermitente para satisfacer interés general o bien común (por eso hacen a la eficacia del obrar administrativo).

Un segundo grupo de principios del procedimiento administrativo se vincula con típicos principios de justicia natural (informalismo, debido proceso adjetivo y verdad material o verdad jurídica objetiva).

Los principios del procedimiento administrativo cumplen también una triple función de fundamento, interpretación e integración del ordenamiento jurídico. * El principio de legitimidad.

La legitimidad se compone de dos facetas. Por una parte la legalidad que procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Del otro lado, la legitimidad comprende la razonabilidad o la justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas establecidas posean un contenido justo, razonable y valioso. * El principio de verdad material.

En el proceso judicial el juez circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes, siendo ellas el único fundamento de la sentencia; en el procedimiento administrativo el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado. * El principio de oficialidad.

La administración pública tiene el deber de actuar ex oficio en la prosecución con interés público, impulsando el procedimiento para llevarlo a cabo; Ello no suprime en modo alguno la intervención de los administrados en el procedimiento ni les cercena el derecho al impulso del mismo.

El procedimiento administrativo es de naturaleza. Del principio de la oficialidad emergen una serie de consecuencias que se proyectan en una

ampliación de facultades del órgano administrativo que lleva a cabo la instrucción. Así, el órgano administrativo instructor puede revocar un acto una vez dictado y notificado, de oficio o a pedido de parte, cuando existiera una nulidad absoluta y el acto no hubiere tenido principio de ejecución y ordenar la producción de toda clase de medidas de prueba, aun cuando no fueran peticionadas por el administrado.

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El principio de oficialidad que comprende tanto la impulsión como la instrucción de oficio se encuentra expresamente recogido en una norma de la LNPA que deja a salvo, expresamente, el derecho de los interesados a participar en las actuaciones debiéndose exceptuar de este principio, los trámites en los que medie sólo el interés privado del administrado. * El informalismo del procedimiento administrativo.

Se concibe siempre a favor del administrado, tiende a que éste pueda lograr, superando los inconvenientes de índole formal, el dictado de una decisión legítima sobre el fondo del asunto, que plantea o peticiona ante la Administración.

La LNPA al establecer este principio permite que se excuse a los interesados de la inobservancia de exigencias formales no esenciales, que puedan cumplir a posteriori.

Las formas no esenciales comprenden desde las llamadas irregularidades intrascendentes que no provocan vicio alguno hasta los defectos formales que impliquen una nulidad relativa. En cambio, la existencia de vicios de forma esenciales que configura una nulidad absoluta, no puede excusar, por parte de la Administración y los administrados, el incumplimiento del requisito formal exigido.

La aplicación supletoria del CPCCN que prescribe el RLNPA sólo procede a favor del administrado. * El debido proceso adjetivo.

El debido proceso adjetivo implica el reconocimiento de 3 derechos fundamentales que garantizan la defensa del administrado durante el transcurso del procedimiento:

- Derecho a ser oído (exponer razones de las pretensiones y defensas antes del dictado de los actos que se refieran a sus derechos subjetivos e intereses legítimos; interponer recursos, reclamaciones y denuncias; hacerse patrocinar y representar por abobados; solicitar vista de las actuaciones; presentar alegatos y descargos).

- Derecho a ofrecer y producir pruebas. - Derecho a una decisión fundada (permite al administrado exigir que la decisión –de

mero trámite o definitiva– haga mérito de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en la medida que fueran conducentes a la solución del caso. * El principio de la eficacia y sus derivaciones en el procedimiento administrativo.

El principio de la eficacia se integra con otros principios que derivan del mismo, tales como el de celeridad, sencillez y economía en los trámites administrativos. La afirmación del principio de la eficacia y de sus derivados se traduce en el ordenamiento positivo nacional en una serie de facultades y deberes de los órganos superiores y, en general, de los demás órganos administrativos.

Entre las facultades expresamente contempladas, aparte de las que fluyen normalmente de la jerarquía (avocación, emitir órdenes, circulares e instrucciones, etc.) se prevé

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la facultad genérica de delegar atribuciones y de intervenir los respectivos órganos por parte de los ministros y órganos directivos de los entes descentralizados (2 RLNPA) y de disponer en cualquier momento, la comparecencia de las partes interesadas para requerir explicaciones (5 RLNPA).

Respecto de los deberes, el RLNPA prescribe que el órgano administrativo debe: - Tramitar los expedientes según su orden y resolverlos. - Proveer en una sola resolución todos los trámites que admitan impulsión

simultánea. - Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencia y medidas de

prueba pertinentes. - Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que

adolezca, ordenando que se subsanen, de oficio o por el interesado. - Disponer las diligencias necesarias para evitar nulidades.

El decreto 1883/91 dispuso la creación en el ámbito de cada Ministerio de una Secretaría General, la cual tendrá como responsabilidad primaria la de controlar todo lo concerniente a las normas sobre procedimiento administrativo. * La gratuidad del procedimiento administrativo.

Si se analiza el fundamento de la gratuidad la misma constituye una necesidad si se quiere la participación y el control, sin obstáculos económicos por parte de los administrados. Es evidente que existe un verdadero interés público en que los administrados accedan libremente al procedimiento administrativo en tanto la Administración debe tutelar los intereses de la comunidad en general, los de las entidades menores y los derechos individuales.

La regla de todo procedimiento estatal es la gratuidad, salvo que una norma expresa imponga el criterio contrario. Las partes en el procedimiento administrativo. * Quienes pueden ser “parte” en el procedimiento administrativo. Capacidad y legitimación.

Toda persona física o jurídica, de carácter público o privado tiene, en principio, aptitud genérica para intervenir en el procedimiento administrativo en cualquiera de los tipos clasificatorios como titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y aun, en ciertos casos, de un interés simple.

La regla que rige la capacidad de las personas pertenecen al CC, sin perjuicio de su extensión, en algunos supuestos, por regulaciones locales del derecho administrativo.

Para ser “parte” en el procedimiento administrativo es menester reunir, además, una aptitud especial que se denomina legitimación. Esta aptitud se encuentra representada por la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como regla general.

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El interés simple, en cambio, sólo excepcionalmente otorga legitimación a quienes lo invoquen para intervenir como partes en el procedimiento administrativo.

El concepto de “parte” puede circunscribirse a las personas físicas o jurídicas que con capacidad y legitimación intervienen o participan en el procedimiento administrativo, con derecho a provocar la actuación de los órganos administrativos competentes y a obtener, si tal fuera el caso, la decisión requerida de la Administración. Menores adultos.

El artículo 3 de el RLNPA prescribe que tendrán plena capacidad para intervenir plenamente en el procedimiento administrativo como parte interesada en la defensa de los propios derechos subjetivos e intereses legítimos. Sordomudos y dementes.

El sordomudo posee aptitud para ser parte por sí en el procedimiento administrativo en tanto pueda actuar con intérprete reconocido o habilitado por la Administración Pública.

En el caso de los dementes declarados su capacidad administrativa debe presumirse. La situación de las personas públicas estatales en el procedimiento administrativo.

Las personas públicas estatales que actúan en una misma esfera de gobierno (v.gr. gobierno federal o nacional) no pueden utilizar el procedimiento administrativo de carácter recursivo para impugnar los actos del Poder Ejecutivo u órganos inferiores como otros actos provenientes de distintas entidades públicas estatales. Su aceptación conspiraría contra el principio de unidad de acción que debe regir en el conjunto de la actividad administrativa.

El modo propio en que deben plantearse las diferentes impugnaciones o reclamaciones se la llamada “controversia inter-administrativa” figura autónoma y específica regulada por ley, en el orden nacional. Los órganos sin personalidad jurídica.

Si bien los órganos poseen aptitud genérica para intervenir en el procedimiento administrativo mediante notas o presentaciones ante el superior u otro órgano vinculado a la jerarquía, ellos carecen de toda potestad, en principio, para interponer recursos administrativos.

La impugnación de los actos de otro órgano se admite por excepción: - En los conflictos de competencia en defensa de las atribuciones del órgano que se

considera afectado por la actuación de otro que invalide su competencia (artículos 4 y 5 LNPA). - En los actos de contralor, cuando el mismo es llevado a cabo por órganos ajenos a

la relación jerárquica (v.gr. Tribunal de Cuentas de la Nación). Intervención de “terceros” en el procedimiento administrativo.

El concepto de “tercero” comprende a todos aquellos que teniendo legitimación para ser

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resulta obligatorio después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial. El vencimiento de los plazos se opera el mismo día hábil en que finaliza el término fijado en

cada etapa del procedimiento. La interpretación de Fiorini de la aplicación analógica del artículo 124 CPCCN (“dos primeras”) fue adoptado por un fallo de la Corte en el caso “Fundación Universidad de Belgrano”. El decreto 1883/91 modificó el artículo 25 RLNPA admitiendo expresamente el plazo de gracia. * Prórroga o ampliación de los plazos.

La LNPA no acoge el principio de la improrrogabilidad como regla general. El principio es la prorrogabilidad de los plazos o términos, lo cual debe disponer la administración “antes del vencimiento del plazo, mediante decisión fundada y siempre que no resultasen perjudicados derechos de terceros”. * Interrupción o suspensión de los plazos y caducidad de los procedimientos.

El ordenamiento jurídico consagra el efecto interruptivo de los recursos administrativos sobre los plazos del procedimiento, “aunque aquellos hubieran sido mal calificados, adolezcan de defectos formales y sustanciales o fueran deducidos ante órgano incompetente por error excusable”.

El inciso e) del artículo 1 LNPA prescribe que “las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de los plazos legales o reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedara firme el acto declarativo de caducidad”.

Una, pues es la norma especial que estatuye la interrupción de los plazos en los procedimientos recursivos y la otra configura la regla general en materia de suspensión de todos los plazos de procedimiento.

La ley prescribe, para que la administración pueda ejercer la potestad de declarar la caducidad de los procedimientos, el transcurso de un lapso mínimo de 90 días, imponiéndole al órgano administrativo la carga de notificarle al administrado, al vencimiento de los primeros 60 días, que si su inactividad se mantiene durante otros 30 días más se declarará de oficio la caducidad.

Pero no obstante la inactividad del administrado, la caducidad no opera automáticamente, pudiendo la administración la continuación de los trámites pese al transcurso de los plazos de caducidad. Estructura del procedimiento administrativo. * Iniciación del procedimiento administrativo.

El procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada (3

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RLNPA). Si bien tal es el principio general, existen determinados actos administrativos que requieren

de una petición previa de un administrado para acceder a la medida que le otorga un beneficio. En tales casos, la solicitud puede ser un presupuesto necesario para la iniciación del procedimiento administrativo.

Iniciado el procedimiento surge el deber de la Administración Pública de iniciar de oficio a las actuaciones, “lo cual no obstará a que también el interesado inste el procedimiento” (4 RLNPA. Están exceptuados del principio de oficialidad aquellos trámites en los que medie sólo el interés del administrado)

El RLNPA prevé en sus artículos 15 a 30 las diversas formalidades para la presentación de sus escritos. Los mismos pueden presentarse en mesa de entradas o receptoría del organismo competente o bien, remitirse por correo (si el escrito se envía por correo o por telégrafo, se considera fecha de presentación aquella en que se hubiera presentado a la oficina postal). * Instrucción del procedimiento.

El artículo 5 del RLNPA prescribe: - La obligación de proveer en una sola resolución todos los trámites que, por su

naturaleza, admitan impulsión simultánea. - Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de

prueba pertinentes. - Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que

adolezca, ordenando que se subsanen, de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije.

- Disponer las diligencias necesarias para evitar nulidades. - Ordenar, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes

interesadas para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aun para reducir las discrepancias que pudieran existir sobre cuestiones hecho o de derecho. * Vista de las actuaciones administrativas.

El derecho administrativo consagra como esencial el derecho de los interesados a tener pleno acceso –formal o informal– a las actuaciones administrativas.

La “vista” de las actuaciones administrativas constituye una reglamentación del principio del debido proceso adjetivo.

El artículo 38 del RLNPA consagra con amplitud el derecho a al vista de las actuaciones en los siguientes términos: “la parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes, que a pedido del órgano competente y previo asesoramiento del servicio

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jurídico correspondiente fueran declarados reservados o secretos, mediante decisión fundada del respectivo subsecretario del Ministerio o del ente descentralizado que se trate”.

La citada norma estatuye, además, el llamado carácter “informal” de la vista en el procedimiento, al prescribir que el pedido de vista puede hacerse verbalmente debiendo concederse sin necesidad de resolución expresa el efecto en la oficina en que se encuentre el expediente.

En principio, el otorgamiento de la vista no implica la suspensión del trámite del expediente, con excepción de aquellas vistas que tuvieran el carácter de un verdadero traslado donde si se establece un plazo perentorio para que el administrado las conteste, es lógico que el trámite principal se suspenda hasta tanto el particular evacue la contestación.

El administrado de requerir la fijación de un plazo para tomar vista de las actuaciones, lo cual no significa que las alegaciones respectivas tenga que presentarlas dentro de tal plazo.

La petición solicitando vista de las actuaciones produce un importante efecto en el procedimiento recursivo cual es la suspensión de los plazos para recurrir durante el plazo en que se le conceda la vista (56 RLNPA). En tal caso la suspensión es automática. En igual forma se suspenden los plazos para interponer la demanda en la vía judicial.

La obtención de la vista implica la notificación del los actos administrativos obrantes en las actuaciones, pero de modo alguno implica su consentimiento. Restricciones al otorgamiento de la vista.

El órgano administrativo tiene la facultad de impedir el acceso a las actuaciones que requiera el administrado cuando las mismas fueran declaradas reservadas o secretas por decisión del subsecretario o del titular del ente descentralizado de que se trate. Se trata de una excepción al principio de publicidad de todos los actos del Estado.

Antes de que pueda dictarse la “decisión fundada” declarando reservada o secreta una actuación administrativa ha de haber “solicitud de órgano competente” y dictamen del servicio jurídico permanente. Estos requisitos tratan de evitar los abusos de quienes por temor, ignorancia o para proteger intereses propios o de terceros, pueden emitir juicios subjetivos respecto a la reserva de las actuaciones sustrayendo el acceso del particular interesado al expediente.

La reserva o el secreto que constituyen excepción al principio de la publicidad de los actos estatales sólo se justifican por razones militares o de seguridad, en sentido estricto, no comprendiendo a los demás aspectos que involucra la llamada defensa nacional. * Recusación de los agentes públicos que intervienen en el procedimiento.

La recusación se encuentra regulada en el artículo 6 LNPA, norma que remite a las causales y oportunidades previstas en los artículos 18 y 18 CPCCN.

Puede ser recusado todo funcionario o empleado público, cualquiera fuera su jerarquía, dado que la norma no formula distinción alguna.

Cassagne admite la aplicación analógica de la recusación sin expresión de causa prescripta

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en el artículo 14 CPCCN en virtud de la revisión que formula el artículo 106 del RLNPA. Producida la recusación el agente público debe dar intervención de inmediato (en el plazo

máximo de 2 días) a su superior jerárquico, informándole si admite o no las causales alegadas por el recusante. Si el recusado admitiera la causal alegada y ésta fuera procedente el superior jerárquico tiene el deber de designarle un sustituto. En caso contrario, tiene la obligación de resolver dentro de los 5 días, plazo que podrá extenderse otro tanto si estimare que resulta necesario producir prueba.

La recusación debe tramitar siempre por vía incidental y las resoluciones que se dicten son irrecurribles (6 LNPA).

Las causales que prescribe el artículo 17 del Código Procesal son: - El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad

con algunas de las partes, sus mandatarios o letrados; - Tener el agente público o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado,

interés en el expediente o en otro semejante o sociedad o comunidad con algunos de los interesados, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima;

- Tener controversia judicial o administrativa con el recusante; - Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los

bancos oficiales; - Ser o haber sido el agente que fue denunciado por el recusante ante la Fiscalía

Nacional de Investigaciones Administrativas siempre que ésta hubiere dado curso a la denuncia; - Haber sido asesor de alguna de las partes; - Haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes; - Tener con alguno de los interesados amistad que se manifieste; - Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifiesten por

hechos conocidos. * Excusación de los agentes públicos.

La ocurrencia de alguna de las causales de recusación previstas en el artículo 17 CPCCN general la obligación de excusarse al funcionario o empleado público y su incumplimiento da lugar a la responsabilidad disciplinaria y eventualmente patrimonial y hasta puede llegar a invalidar el acto.

Existe otro tipo de excusación que reviste carácter facultativo para el agente público que es la excusación por motivos graves de decoro o de delicadeza, la cual constituye una causal más genérica que debe ser ponderada prudentemente y en forma razonable por el superior jerárquico.

La solicitud de excusación debe ser remitida de inmediato al superior jerárquico que tiene el plazo de 5 días para resolverla sin sustanciación alguna. Si el superior aceptase la excusación debe nombrar un reemplazante mientras que si la desestima devolverá las actuaciones al inferior para proseguir con el trámite. Las resoluciones que se dicten en los incidentes de excusación son irrecurribles.

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garantías de legitimidad y oportunidad. Los informes o dictámenes pueden ser de requerimiento obligatorio o facultativo, con independencia de su fuerza vinculatoria (en principio no tienen carácter vinculante, a menos que una norma expresa así lo determine). Informes de entidades privadas y públicas no estatales. El artículo 48 del RLNPA también admite la prueba de informes de personas públicas o privadas (a quienes denomina “terceros”) disponiendo que si las entidades requeridas no contestaren los informes dentro del plazo fijado ordinariamente o dentro del término de ampliación que se hubiera otorgado, se prescindirá de tal prueba. Prueba testimonial.

En materia de prueba testimonial, el RLNPA sienta unas pocas reglas, declarando la aplicación analógica del CPCCN.

Si bien el artículo 400 CPCCN prescribe que antes de declarar los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad, las consecuencias de una declaración falsa no configuran el delito de falso testimonio. Prueba confesional y documental.

Pese a que el RLNPA la excluye como prueba, admite la posibilidad de que se produzca –en el curso del procedimiento recursivo o antes– la confesión voluntaria, con los alcances previstos en los artículos 423/5 CPCCN.

Respecto de la prueba documental, el principio es que los interesados pueden presentar cualquier clase de documentos. Prueba pericial.

Cuando se trata de establecer o indagar sobre el conocimiento o apreciación de algún hecho que requiera conocimientos especializados, los administrados pueden proponer peritos a su costa (artículo 54 RLNPA). En cambio la Administración debe abstenerse –en principio– de designar peritos de su parte, excepto que ello fuere necesario para la debida sustanciación del procedimiento. * Oportunidad de la apertura a prueba.

Solicitada u ofrecida que fuera la prueba por el particular interesado, la Administración tiene el deber legal de decretar la apertura a prueba de las actuaciones. En el supuesto de que la Administración no abriera a prueba un recurso debe dar por ciertos y acreditados los hechos manifestados por el interesado en la medida en que la prueba sea conducente.

La prueba no es discrecional, sino preceptiva cuando hace a la defensa del administrado. Aún cuando la LNPA no fija la oportunidad en que ella debe ser ofrecida, la misma debe

serlo antes de la decisión fundada a dictarse en el expediente, habida cuenta de que el acto decisorio debe hacer expresa consideración de las medidas de pruebas propuestas.

Finalmente, la apertura a prueba no está sometida a términos formales.

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* El derecho de alegar sobre la prueba producida. Una vez que se han sustanciado las actuaciones de prueba, la Administración está obligada

a dar vista por el término de 10 días a la parte interesada a fin de que presente un alegato sobre la prueba producida (60 LNPA) pudiendo disponer la producción de nueva prueba para mejor proveer o si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. * Terminación del procedimiento administrativo.

El modo normal de conclusión del procedimiento administrativo es la “resolución” mientras que pueden señalarse como medios anormales el desistimiento, la renuncia o la caducidad. La resolución del procedimiento.

Es el acto que decide acerca de las cuestiones planteadas en el curso de una actuación administrativa.

La resolución expresa debe ajustarse a las reglas del debido proceso adjetivo que marcan la exigencia legal de que ella haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.

Pero, también, la resolución puede operarse en forma tácita por aplicación de la teoría del silencio.

En caso de haber mediado un recurso contra el acto administrativo, no procede la reformatio in pejus de modo tal que la resolución que se dicte no puede empeorar la situación de quien lo interpuso o instó el procedimiento. Caducidad de las actuaciones.

Consiste en un acto por cuyo mérito la Administración declara, con efectos provisorios, la terminación del procedimiento a causa de la inactividad del trámite imputable al interesado disponiendo el archivo de las actuaciones.

Para que el órgano administrativo pueda decretar la caducidad de una determinada actuación o expediente se requiere que la paralización o inactividad del trámite obedezca a una causa imputable al administrado, previa intimación a que remueva el obstáculo que tenía paralizado el expediente. Así lo prescribe la LNPA al señalar que “transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por causas imputables al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros 30 días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos archivándose el expediente.

Si la Administración puede remover de oficio el obstáculo o, simplemente continuar el procedimiento, obviando el trámite faltante la declaración de caducidad es improcedente.

La caducidad no se produce en forma automática ni de pleno derecho requiriendo de un acto administrativo que la declare.

Este instituto produce dos tipos de consecuencias jurídicas:

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- En punto a la utilización del acto del procedimiento declarado caduco en un nuevo expediente, en el cual puede hacer valer las pruebas ya producidas.

- En relación al curso de los plazos las actuaciones y recursos administrativos producen la suspensión o interrupción de los plazos legales y reglamentarios, incluso los términos de prescripción los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de la caducidad. El desistimiento del procedimiento y la renuncia.

Ambos implican el desplazamiento voluntario de la parte interesada respecto del trámite promovido. Mientras el desistimiento del procedimiento mantiene intangibles los derechos del administrado para plantear nuevamente la pretensión, la renuncia (llamada por el RLNPA “desistimiento del derecho”), impide promover la pretensión e implica una dejación del derecho, el cual no podrá ejercitarse en el futuro (67/8 RLNPA).

Si hubiere varias partes interesadas el desistimiento o la renuncia de una o alguna de ellas no gravitará sobre las otras (69 RLNPA). Tampoco el desistimiento o la renuncia producen sus efectos propios cuando “se pudiere llegar a afectar de algún modo el interés administrativo o general”, lo cual requiere siempre una decisión fundada y, en tal caso, beneficia, inclusive, a los interesados que hubieran desistido o renunciado (70 RLNPA).

En particular, el desistimiento del procedimiento cuando se refiera a los trámites de un recurso produce, como efecto especial, la firmeza del acto que se ha impugnado. Es decir opera con alcance retroactivo (ello si bien impide promover un nuevo recurso, no implica abdicar de la posibilidad de plantear nuevamente la pretensión a través de una denuncia de ilegitimidad).

La formulación del desistimiento y de la denuncia deben ser fehacientes (66 RLNPA). Esta forma anormal de conclusión del procedimiento administrativo no admite la forma tácita. Al propio tiempo, corresponde destacar que ni el desistimiento del procedimiento ni la renuncia se configuran sólo con la declaración del interesado, requiriéndose en todos los casos, el dictado del un acto administrativo expreso que declare clausurado el procedimiento. El procedimiento de impugnación en particular. Los recursos administrativos

El recurso es toda impugnación, en término, de un acto o reglamento administrativo que se dirige a obtener, del órgano emisor del acto, el superior jerárquico u órgano que ejerce el control de tutela, la revocación, modificación o saneamiento del acto impugnado.

Se trata de un acto de impugnación que da lugar a un nuevo procedimiento que posee carácter administrativo.

Las meras reclamaciones no son, en principio, medios para impugnar acto

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administrativa, en general, este efecto suspensivo se opera obligatoriamente para la autoridad administrativa en dos casos:

- Cuando la norma expresamente lo dispone. - Si se alegare una nulidad o ilegalidad manifiesta.

* La decisión sobre el recurso promovido.

Tratándose de un acto administrativo, la decisión que se adopte a raíz de la promoción de un recurso en sede administrativa puede de comprender tanto la revocación o modificación o sustitución como la ratificación o confirmación del acto impugnado, o bien, el rechazo o desestimación del recurso.

Lo mismo ocurre en materia de impugnación administrativa de reglamentos, con la diferencia que, de proceder la extinción de un acto de alcance general, el medio técnico se denomina derogación en vez de revocación. El recurso de reconsideración

Es aquel que se deduce ante la propia autoridad que ha dictado el acto administrativo o reglamento a fin de que lo revoque, derogue o modifique, según el caso, por contrario imperio.

La actividad del órgano que decide el recurso consiste en volver a considerar la oportunidad del acto a raíz de la impugnación que formula el administrado.

Se trata de un recurso administrativo de carácter ordinario y optativo, en el sentido que el particular que impugna no está obligado a deducirlo para agotar las llamadas instancias administrativas ni es un presupuesto para la procedencia de otros recursos que promueva ante la administración.

El recurso de reconsideración obliga al órgano administrativa a resolverlo y, lleva implícitamente el recurso jerárquico en subsidio (88 RLNPA).

Procede tanto contra los actos definitivos (que resuelven el fondo de una cuestión poniendo fin al procedimiento) o aquellos que sin tener ese carácter impiden totalmente el trámite de la impugnación (actos asimilables) y también con respecto de los actos interlocutorios o de mero trámite siempre que se afecte un derecho subjetivo o un interés legítimo del administrado (autos interlocutorios son aquellos que requieren sustanciación para resolver la cuestión planteada durante el procedimiento mientras que los actos de mero trámite son aquellos que, sin sustanciación, tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de ejecución.

Los recursos no calificados deben reputarse de reconsideración. * Resolución del recurso.

El órgano competente tiene el deber de resolver el recurso dentro de los 30 días desde que fuera interpuesto o, en su caso de la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo si se hubiera recibido prueba.

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El acto que resuelva la impugnación puede desestimar al recurso, ratificar o confirmar el acto impugnado, o bien revocar sustituir o modificar el acto recurrido.

La omisión de expedierse dentro del plazo reglamentario por parte del órgano que debe resolver el recurso permite al administrado darlo por denegado en forma tácita sin que sea necesario el requerimiento de pronto despacho. * Lo atinente a la posibilidad de interponer reconsideración contra los actos definitivos que agoten la vía administrativa.

Una vez que dentro del procedimiento administrativo se dicta un acto, que causa estado o agota la instancia administrativa, el administrado se encuentra frente a la posibilidad ejercer la opción de promover la acción judicial o bien –lo cual no implica abdicar de su ejercicio futuro– plantear en sede administrativa el recurso de reconsideración o el de revisión previsto en el artículo 22 de la LNPA.

El efecto fundamental que provoca la interposición del recurso de reconsideación contra un acto definitivo que agota las instancias administrativas es la suspensión del curso de los plazos para demandar directamente al Estado en sede judicial (sin reclamación administrativa previa) establecidos en el artículo 25 de la LNPA. El recurso jerárquico

Dado que este recurso tiene por objeto provocar el ejercicio de la potestad jerárquica y teniendo en cuenta que esta última es de naturaleza típicamente administrativa e integra la zona de reserva del Poder Ejecutivo su regulación es materia de reglamento autónomo y no de ley formal.

Es aquél que promueve el administrado ante el superior jerárquico del órgano que dictó la resolución que se impugna.

La resolución de un recurso jerárquico es de incumbencia, en principio, del Presidente de la Nación, lo cual no obsta que el Poder Ejecutivo delegue transitoriamente en los ministros la facultad de resolver determinados recursos jerárquicos o les asigne competencia permanente para decidirlos.

El recurso jerárquico se presenta ante el órgano administrativo que dictó el acto impugnado dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación, debiendo ser elevado dentro del término de 5 días y de oficio al Ministerio o Secretaría del cual dependa el órgano emisor del acto administrativo pertinente. * Requisitos de carácter objetivo inherentes a su interposición.

No todos los actos pertenecientes al procedimiento administrativo resultan impugnable por vía del recurso jerárquico, que tiene limitada objetivamente la materia recurrible a dos tipos de actos:

- Actos administrativos de carácter definitivo;

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- Cuando hubiere sido dictado en base a documentos se desconocía o se hubiese declarado después.

- Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. * Plazo dentro del cual debe interponerse y órgano que lo resuelve.

Tratándose del primer supuesto mencionado, el recurso debe promoverse dentro de los 10 días de notificado el acto. En los demás casos, la interposición del recurso debe llevarse a cabo dentro de los 30 días de recobrarse o hallarse los documentos, o del cese de la fuerza mayor u obra de tercero, o de acreditados los dos últimos supuestos.

El órgano que decide puede ser tanto el órgano que dicte el acto como cualquier instancia jerárquicamente superior, a elección del administrado pudiendo llegar hasta el Poder Ejecutivo e inclusive, pedir la revisión de los actos de este órgano. Otras vías administrativas (queja, aclaratoria, rectificación y denuncia de ilegitimidad) * La queja.

Con el objeto de corregir los defectos de trámite y particularmente el incumplimiento de los plazos legales y reglamentarios del procedimiento administrativo se le concede al administrado la potestad de acudir ante el superior jerárquico inmediato a efectos de que éste disponga las medidas necesarias para subsanar las anormalidades incurridas en las actuaciones.

Se trata de una vía administrativa que no constituye técnicamente un recurso, en razón de que con ella el administrado no pretende la impugnación de acto alguno.

La queja cumple una doble función ya que no sólo corrige los defectos de los actos ya dictados sino que también hace posible que el administrado disponga de un remedio frente a la mora de la administración con su deber de dictar el acto administrativo pertinente, con independencia de la facultad del particular de poner en funcionamiento el silencio o el amparo judicial por la morosidad administrativa.

La queja constituye una reclamación. Debe presentarse ante el superior jerárquico inmediato, quien debe resolverla sin otra sustanciación que el informe que puede requerir al inferior.

No existe plazo para su interposición, pero luego de interpuesta, el órgano superior la resolverá dentro de los 5 días de recibida o del día en que recibiere el informe.

La decisión que se dicte es irrecurrible. * La aclaratoria.

Se da cuando un acto administrativo que pone fin al procedimiento provoca una imprecisión, oscuridad o contradicción sustancial.

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Las prestaciones de la administración o de los particulares regidas por el derecho administrativo. El servicio público

En la doctrina y jurisprudencia se fue perfilando una institución con un régimen jurídico particular de derecho público, destinada a regir las actividades de prestación tendientes a satisfacer necesidades de interés general que asumió el Estado y que éste pasó a prestar a partir del siglo pasado, en forma directa o indirecta.

El servicio público, ateniéndonos a una concepción objetiva que se basa en la naturaleza material de la actividad, se circunscribe, a una parte de la actividad administrativa del Estado que puede, a su vez, encomendar, conceder o atribuir el ejercicio de los correspondientes cometidos a los particulares, ya fuera a través de la figura de la concesión o por otros medios jurídicos. Esas actividades, cuando son prestadas por los particulares, se encuentran regidas por un régimen que es el común de la función administrativa, instituido para asegurar la continuidad, igualdad, regularidad y obligatoriedad de las prestaciones que satisfacen primordialmente necesidades públicas.

La adopción de un criterio técnico jurídico para caracterizar la noción de servicio público implica que éste se traduce en una actividad distinta a la regida por el derecho privado y, por lo tanto, extraña a la esfera de libertad o franquía individual, importando la declaración como pública de una determinada función (publicatio) lo cual determina, a partir de ese momento, que el ejercicio de la correspondiente actividad es servicio público y pasa a ser regulada por el derecho administrativo.

El requisito de la existencia de ley (formal y material) como presupuesto sine qua non de la configuración del servicio público, puede surgir en forma expresa o tácita.

A su vez, la circunstancia de decidir que una determinada actividad constituya un servicio público propio significa encuadrarla en el ámbito del derecho administrativo, cuya titularidad, a partir de la publicatio pasa al Estado no pudiendo los particulares ejercerlo jure propio. Sin embargo, esa titularidad no implica que el Estado actúa a título de dueño sino como titular de la regulación del servicio público que constituye una actividad de gestión privada y sólo subsidiariamente estatal.

La llamada crisis de la noción jurídica de servicio público se suponía reflejada en los 3 elementos que componen el concepto tradicional de esta institución, a saber: el fin que el servicio cumple, la persona que lo presta y el régimen que lo regula.

Más que de una crisis del concepto cabe hablar de una evolución. No puede hablarse de crisis del fin que persigue el servicio ya que éste será siempre un elemento susceptible de ampliación o restricción. En lo que concierne a la persona que atiende el servicio público el hecho que se admita que las actividades sean prestadas por particulares jure propio fuera del

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campo de las figuras tradicionales de transferencia de funciones estatales implica una ampliación de la institución. * La configuración de un concepto sobre el servicio público.

La idea objetiva del servicio público se combina con dos aspectos complementarios que permiten configurar el llamado servicio público propio a saber: a). La declaración legislativa de que una actividad de prestación configura un servicio público (publicatio); b). Y las notas que perfilan los caracteres de su régimen jurídico (regularidad, continuidad, igualdad, obligatoriedad y prerrogativas de poder público). En rigor, todo servicio público (ya sea propio o impropio) consiste en una prestación obligatoria y concreta, de naturaleza económica-social que satisface una necesidad básica y directa del habitante.

La noción de servicio público propio se limita a los que presta el Estado directa o indirectamente sin que influya la forma jurídica que posea la entidad prestataria.

Hay que advertir que, ante la insuficiencia de la iniciativa privada, el Estado suele realizar también –en concurrencia con los particulares– actividades de interés público, de titularidad privada. En tal caso aparece una virtual coincidencia entre el régimen del servicio público propio y el que corresponde a las actividades de interés público que lleva a cabo el Estado ya que, en ambos supuestos se aplica el régimen común y propio de la función administrativa.

La categoría del servicio público impropio permite excepcionalmente extender el régimen jurídico de dicha institución a determinadas actividades que prestan los particulares que constituyen un servicio virtual u objetivo. Lo curioso es que el servicio público impropio no aparece como una excepción al principio de la titularidad privada de la pertinente actividad sino como una mera extensión del régimen jurídico del servicio público propio, cuya fuerza expansiva no llega, sin embargo, a producir una verdadera publicatio.

La realización de servicio público está dentro de la finalidad que asume el Estado a través de la publicatio (cuando son propio o en el caso de los llamados impropios, mediante la respectiva declaración legal), supone siempre la observancia de reglas que implican la obligatoriedad de la prestación con prevalencia de la igualdad sobre la libertad.

Los servicio público propios se distinguen también de los llamados servicios sociales que presta el Estado en áreas tales como la cultura, salud pública, previsión social cuya gestión suele encomendarse a órganos u entes administrativos sin perseguirse fines de lucro. Esta actuación estatal no implica reemplazar ni sustituir la iniciativa privada. En definitiva, salvo que se configure la publicatio tales actividades no son de titularidad estatal ni su otorgamiento se rige por las reglas técnicas de la concesión de servicio público ni del permiso. * El acto de creación del servicio público.

El acto de creación de un servicio público debe ser llevado a cabo mediante una ley del respectivo parlamento (nacional o provincial) pues hay una serie de razones que afirman esta interpretación. Si el objeto del servicio público se haya constituido por prestaciones de naturaleza

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económica que, por principio, corresponden a la actividad de los particulares la asunción legal por el Estado de su titularidad –instituyendo un servicio público propio– (publicatio) requiere el dictado de una ley formal y material, porque impone las máximas restricciones a la propiedad y libertad, que en algunos casos resulta equivalente a una expropiación. La norma que sujete a una determinada actividad de titularidad privada al régimen del servicio público implica transformar una actividad esencialmente libre en una actividad reglamentada por el Estado. * Competencia nacional, provincial o municipal para crear el servicio público.

La competencia para crear servicio público corresponde a las provincias por tratarse de una atribución inherente que ellas conservan (121 CN). Sin embargo, la creación de servicios públicos corresponderá a la competencia federal o nacional cuando se trate de las potestades incluidas en los distintos incisos del artículo 75 CN. La competencia de los municipios para crear servicio público se circunscribe a su ámbito de actuación territorial. Y por tratarse de entes autárquicos, la competencia debe surgir de la constitución provincial o de la correspondiente ley orgánica municipal. * El poder reglamentario en los servicios públicos.

El dictado de las normas inherentes a la organización del servicio público corresponderá a al competencia del órgano legislativo cuando ello implique limitar, restringir la propiedad privada y las libertades fundamentales. * Modificación y supresión de los servicios públicos.

La potestad de regular las reglas generales organizatorias de los servicios públicos pertenece al órgano del cual emanaron tales reglas.

En lo que atañe a la supresión del servicio público rige también el principio del paralelismo de las formas y las competencias requiriéndose siempre una ley formal, al menos que la creación del servicio público hubiera sido depuesta por reglamento delegado. * Régimen jurídico: reglas relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

No es otra cosa que un aspecto del llamado “régimen exorbitante” o típico del derecho administrativo, constituido por una serie de prerrogativas, obligaciones y garantías. Lo peculiar, es aquí, la extensión del régimen administrativo del servicio a los particulares que prestan servicio público.

Este régimen jurídico se configura, amén de las normas que rigen el funcionamiento del servicio público, sobre la base de determinados principios generales del derecho. El principio de la continuidad del servicio público.

Según este principio el servicio público ha de prestarse sin interrupciones (propia: Suministro de agua potable, luz), sin embargo ello no implica en todos los supuestos la

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continuidad física de la actividad pues sólo se requiere cuando sea prestada cada vez que aparezca la necesidad (impropia: Bomberos).

La continuidad se protege por dos medios: - La posibilidad de que la Administración proceda a la ejecución directa del servicio

cuando este sea prestado por particulares. - Por la reglamentación del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales.

En este sentido el ordenamiento positivo ha instituido el arbitraje obligatorio como un modo de solucionar los conflictos colectivos que puedan ocasionar la suspensión, paralización y negación de los servicios públicos esenciales (Decreto 2084/90).

El ejercicio del derecho de huelga se encuentra, entonces, siempre condicionado o limitado por el bien común que debe marcar, a través de la legislación, la línea divisoria entre el legítimo ejercicio y el abuso del derecho. La regularidad del servicio público.

Ser refiere a la prestación del servicio de acuerdo a las reglas que surgen del reglamento que rige el servicio o del contrato de concesión (en su caso). Es sinónimo de normatividad. El principio de la igualdad.

La igualdad juega como una garantía para los usuarios del servicio en el sentido del derecho que poseen a que se les dispense igual tratamiento, jurídico y económico, sin efectuar discriminaciones, a menos que éstas se funden en la desigual condición o situación en que objetivamente se encuentra cada usuario. La igualdad se refiere tanto al acceso al servicio como al precio o tasa que perciba el prestatario. El servicio tiene que es prestado en forma general y uniforme. El principio de obligatoriedad.

Predica no sólo una vinculación entre el Estado y el prestatario (en los supuestos de los llamados servicio público impropios) sino el derecho de los usuarios que utilizan el servicio para reclamar ante quienes lo prestan su realización efectiva. La gestión de los servicios públicos y las relaciones jurídicas que vinculan a los usuarios.

El proceso de nacionalizaciones de los servicios públicos se da a través de la asunción por el Estado de la explotación económica de las respectivas actividades en forma directa, instituyen o, al propio tiempo, diversos monopolios legales.

Una vez que se ha operado la publicatio, que implica la asunción de la titularidad del servicio por parte del Estado, éste puede organizar alguno de los siguientes sistemas de prestación: Gestión directa.

El servicio público puede prestarse mediante alguno de estos modos a:

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- Empresa sin personalidad jurídica propia. - Persona pública estatal o entidad descentralizada. - Sociedad del Estado. - Sociedad anónima de participación mayoritaria estatal. - Sociedad de economía mixta o sociedad anónima común.

Gestión indirecta.

Se produce cuando el Estado, sin relegar sus potestades ni renunciar a su titularidad le encomienda a un particular, por lo común dotado de organización empresaria, la prestación de un servicio público. Son varias las formas y van desde la figura de la concesión y del permiso hasta la locación.

Por excepción, puede darse la gestión indirecta en la llamada colaboración que realizan los particulares en forma paralela por participación o por injerencia. La colaboración por injerencia revela la realización de prestación de servicio público que favorecen a la Administración y que los particulares llevan a cabo sin título legal ni acuerdo con la Administración. * Naturaleza de las relaciones jurídicas entre los usuarios y las entidades prestatarias.

En esta materia se han sostenido dos tesis contrapuestas. Mientras que la concepción privatista caracteriza a la relación que une al usuario con quien presta el servicio como un contrato de derecho privado la corriente publicista considera que tales vinculaciones pertenecen siempre al derecho administrativo en virtud de la situación estatutaria, reglamentaria o legal que rige el servicio.

En rigor, no es posible deslindar genéricamente, para todos los supuestos, la situación jurídica del usuario, cuya caracterización dependerá de los elementos que sean propios de cada relación jurídica. De este modo, la naturaleza pública estatal de la entidad prestataria unida a la presencia de un régimen exorbitante indican que la relación pertenece al derecho público (pudiendo ser tanto contractual como reglamentaria). A su vez, la relación entre un concesionario privado de servicios públicos y el usuario se rige, en principio por el derecho privado, sin perjuicio de que corresponda al derecho administrativo todo lo atinente a la reglamentación del servicio.

- Relación entre el administrador y concesionario: Relación de derecho publico administrativo y contractual.

- Relación entre concesionario y usuario: Distinción. Si el servicio es obligatorio para el usuario (ejemplo, obras sanitarias) es una relación contractual de derecho publico, en cambio si el servicio es facultativo (teléfonos, transporte) la relación es contractual de derecho privado.

- Relación entre concesionario y trabajador: Relación contractual laboral que se rige por la LCT.

- Relación entre concesionario y terceros no usuarios: (proveedor). Relación de

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Es la dinámica del obrar estatal que aborda las limitaciones a los derechos privados. La

intervención estatal se circunscribe al estudio de las diferentes técnicas de limitación de los derechos privados por razones de interés público.

Estas ideas no pretenden ignorar que la base de nuestro sistema constitucional se asienta en el reconocimiento y subsistencia previa de los derechos de libertad, propiedad e igualdad a favor de todos los habitantes, y que las limitaciones a estos derechos no pueden alterar el principio de razonabilidad (28 CN) ni la esfera reservada a las acciones privadas de los hombres (19 CN).

El término “policía” proviene de la voz latina politia reconociendo su origen en el concepto griego de la politeia. Circunscripto en sus comienzos a la constitución de la ciudad se extendió más tarde a toda la actividad estatal, con la que llegó a identificarse.

Durante la Edad Media, la institución de la policía se hallaba referida al buen orden que debía imponer la autoridad pública temporal sobre la sociedad civil. No era un concepto absoluto e ilimitado.

A partir de la Edad Moderna se fueron abandonando las limitaciones establecidas al ejercicio del poder público. Luego de la Revolución Francesa se generalizó el empleo de las técnicas de policía. Con el proceso de codificación, las limitaciones a los derechos privados se cristalizaron.

Luego de la aparición del Estado de Derecho se construye un andamiaje jurídico de la protección de los particulares. Consiste en la instauración de la regla de la competencia objetiva derivada de la ley expresa, como condición que habilita y legitima el ejercicio del poder del Estado para establecer limitaciones a los derechos privados.

Como resultado de esa evolución la policía, que inicialmente se limitaba a la seguridad, terminó por abarcar las limitaciones de derechos por razones de moralidad y salubridad.

Con todo, este concepto clásico y limitado del poder de policía tuvo una ampliación de su contenido, por obra de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas al incorporar también la promoción del bienestar general. Esta noción ampliatoria del contenido de la policía termina confundiéndose con el propio poder de legislación incluyendo la regulación de actividades que no son propiamente de limitación ni de gravamen sino de creación o ampliación de situaciones activas favorables. Los actos de gravamen no se circunscriben exclusivamente a las actividades de limitación pues, por razones de interés público o de bien común, se suele habilitar por ley a la administración para el ejercicio de potestades ablatorias (expropiaciones y prestaciones forzosas) o bien, se delimita el contenido normal de los derechos (v.gr. mediante la concesión) que es cosa distinta a la mera limitación que hace al ejercicio de los derechos. * La acción interventora del Estado. Actos de gravamen y actos favorables.

La incidencia de la actuación estatal en la posición jurídica de los particulares o administrados puede ser positiva o negativa. En el primer supuesto, la actividad de la administración o del Congreso puede consistir tanto en la creación ex novo de derechos,

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facultades o poderes que hasta entonces al administrado no tenía como en la supresión de las limitaciones que afectaban su ejercicio o alcance. Este tipo de actos configuran la figura genérica del fomento, que es una ampliación de la esfera jurídica de los destinatarios privados y se contrapone a la categoría jurídica de los actos desfavorables o de gravamen, que traducen un poder estatal de limitación, imposición o extinción de los derechos individuales por causa de interés público. * Distinción entre poder de policía y policía administrativa.

La llamada policía administrativa se traduce, fundamentalmente, en el dictado de actos concretos. Al lado de aquella, existe otra actividad de limitación, extinción, etc. de derechos privados que se manifiesta a través del poder de legislación mediante leyes y reglamentos que limitan el ejercicio y el contenido de los derechos individuales para hacerlos compatibles con los derechos de otros o con los fines de interés público que persigue la comunidad (poder de policía). La coacción no integra necesariamente la sustancia del concepto. * Limites de la actividad estatal limitativa de los derechos individuales.

Si bien se parte de una idea relativa sobre los derechos individuales (en el sentido de que no existen derechos absolutos) cuyo goce y ejercicio se realiza conforme a las leyes reglamentarias, tanto la administración como el Congreso no disponen de un poder ilimitado y deben ajustar sus actos al principio de razonabilidad.

Existen tres tipos o especies de conductas que despojan de razón suficiente a la pertinente actuación estatal:

+ Irrazonabilidad en los fines perseguidos que se apartan de lo preceptuado en las normas de habilitación o de los principios generales del derecho.

+ Desproporción entre el objeto de la medida de policía y los fines perseguidos. + Exceso de limitación o de punición, cuando las normas y/o medidas

administrativas no guarden una adecuada proporción con los fines que persigue el ordenamiento. + La violación de la igualdad al introducirse en las normas o en los actos respectivos

un factor de discriminación que atribuye a algunos, situaciones de ventajas o de gravamen que no se conceden a otras personas que se encuentren en similares condiciones objetivas.

Pero el límite realmente fundamental al ejercicio de la potestad del Estado que reglamenta o restringe los derechos de las personas es el relativo a la finalidad que orienta la actuación estatal, que no es otro que la prosecución del bien común temporal o interés público que instrumenta el ordenamiento objetivo.

Su justificación racional reposa en el principio de la subsidiariedad o suplencia. * La técnica específica de limitación de los derechos privados por razones de interés público. Limitaciones al ejercicio de los derechos.

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medida que fija los límites al ejercicio normal del derecho de propiedad la servidumbre se acerca más a la de las delimitaciones al implicar un desmembramiento –aun cuando parcial– del dominio a favor de terceros. Sin embargo, la diferencia con la delimitación está dada porque esta última define o recorta el contenido del derecho sin que se generen derechos a favor de otros particulares o administrados, salvo la legitimación que éstos puedan tener, en los respectivos ordenamientos, para reclama en justicia su cumplimiento.

Las restricciones administrativa al incidir solamente en el ejercicio normal del derecho, obligan al propietario a cumplirlas sin que éste pueda reclamar indemnización alguna. En cambio, las servidumbres administrativa aparejan, por principio, la obligación de indemnizar a quien resulte afectado por su imposición habida cuenta que provoca una situación de sacrificio patrimonial. * Las limitaciones y las técnica autorizatorias. Autorización y permiso.

Tanto la autorización como el permiso o la licencia significan la facultad que se atribuye a alguien para hacer alguna cosa.

La idea común sobre la que reposan ambos conceptos es la de un acto administrativo que levanta una condición puesta al ejercicio de una actividad privada. La distinción viene dada, en cambio, por la circunstancia de que mientras en la autorización la actividad no está prohibida, habiendo muchas veces un sujeto que posee un derecho preexistente cuyo ejercicio se halla subordinado al cumplimiento de las condiciones establecidas en las leyes o reglamentos, en el permiso se trata siempre del otorgamiento de un derecho nuevo al particular, que configura una excepción a una prohibición impuesta por una norma de policía en forma preventiva. En este último caso, la Administración Pública tiene el deber de comprobar que el ejercicio de la actividad prohibida no afecta el interés público o el bien común. Autorizaciones regladas o discrecionales.

Frente a un pedido del administrado tendiente a obtener el levantamiento de una condición puesta al ejercicio de un derecho, la administración puede hallarse obligada a otorgar la pertinente autorización, o bien puede disponer de poderes discrecionales en punto a emitir el respectivo acto. En el primer supuesto se trata de una actividad reglada, donde el comportamiento esencial de la administración está determinado.

En el otorgamiento de la autorización, el poder discrecional ha de ejercerse sin violar los límites sustanciales y formales establecido por el ordenamiento jurídico, siendo uno de los principales la adecuación o compatibilidad con el interés público o bien común. Otras especies de autorizaciones.

- Autorizaciones por operación y autorizaciones de funcionamiento (despliegue de determinada actividad continua).

- Autorizaciones simples (otorgada en ejercicio de una norma policial) y operativas

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(procuran orientar o encauzar la actividad privada hacia la realización de planes, programas o proyectos regionales o sectoriales previamente definidos).

- Autorizaciones personales (otorgada en atención a las condiciones personales) o reales (dada en atención a la cosa u objeto que constituye el objeto o contenido de aquella). * Concesión y licencia.

Toda concesión es constitutiva de derechos e implica que la administración transfiere a un particular una atribución que le pertenece jure propio.

Aun dentro de la técnica concesional la figura de la licencia no trasunta per se una vinculación contractual ni la idea de monopolio o exclusividad total o parcial de un servicio, ni tampoco las clásicas cláusulas de reversión o de rescate que son propias de la concesión. Reporta, además, la ventaja de generar relaciones bilaterales de inmediato, haya o no reciprocidad, sin necesidad de formalizar un contrato de concesión. El derecho del licenciatario constituye un derecho ex novo que nace con el acto administrativo de otorgamiento, lo que hace que la licencia sea siempre constitutiva de derechos y no declarativa, como es la autorización. * Las cargas públicas: prestaciones personales y reales.

Entre las medidas de gravamen se encuentran las prestaciones forzosas que pueden imponer las leyes, con carácter general, en interés de la Nación o para satisfacer indispensables necesidades públicas denominadas comúnmente cargas públicas.

Las cargas públicas personales requieren, en la mayor parte de las veces, de un acto administrativo de determinación del sujeto particular obligado a cumplirla.

Las prestaciones obligatorias de carácter real pueden ser tributarias o extratributarias (estas últimas no son comunes en nuestro derecho).

La doctrina ha subrayado la necesidad de que la imposición de cargas públicas cumpla una serie de requisitos tales como: el principio de legalidad formal, el principio de igualdad y su transitoriedad o duración temporaria. * Imposición de deberes en sentido estricto.

Mientras la obligación nace de la relación jurídica y encuentra su contrapartida en el derecho subjetivo de otro sujeto, el deber opera en dirección genérica, teniendo su origen no en una relación sino en la potestad de la administración. En tales casos los particulares no tienen ante sí a un sujeto que pueda reclamarle directamente la ejecución de su deber sino que estarán ante un poder que actúa en garantía del cumplimiento efectivo del deber, mediante la aplicación de sanciones.

La figura que reviste mayor interés es la de los deberes que se imponen por decisiones administrativa concretas en base a una previa habilitación legal.

La orden, aun cuando su posibilidad debe encontrarse siempre configurada por la ley, tiene como presupuesto una previa situación de libertad del destinatario. Esa libertad viene a excluirse

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o relativizarse a través de la orden de manera positiva (prescripciones que imponen conductas activas) o de un modo negativo (prohibiciones que imponen conductas omisivas). Las ordenes pueden ser individuales o generales y tienen por objeto una situación concreta y no permanente, es decir, que no integran el ordenamiento jurídico.

Las ordenes también se clasifican, en punto a su funcionalidad en preventivas (destinadas a evitar peligros, perjuicios o riesgos en la realización de actividades privadas), directivas (procuran encauzar las actividades privadas dentro de determinados planes) y represivas (procuran eliminar una situación contraria al interés público o ilegal ya producida o sus efectos). * El principio del favor libertatis y la necesidad de respaldo normativo para establecer actos de gravamen sobre los particulares.

Este principio veda el uso indiscriminado y discrecional de medidas que afecten la libertad individual en perjuicio de los particulares cuando la administración o la ley pudieran utilizar otros medios menos onerosos o perjudiciales a los derechos e intereses de las personas para alcanzar la finalidad en cada caso perseguida y obliga a resolver, a favor de la libertad, cualquier duda interpretativa que pudiera existir respecto de la aplicación de la limitación o delimitación de derechos.

En garantía de las libertades fundamentales de las personas y del derecho de propiedad, se requiere que la medida limitativa de la administración cuente con un respaldo legal inexcusable para fundar su legitimidad.

En las llamadas potestades ablatorias, lo que se opera es una eliminación total o parcial del derecho del administrado. * La técnica de los actos favorables: el fomento.

Mediante la técnica de los actos favorables la acción interventora de la administración viene a producir una suerte de ampliación del status jurídico del particular.

El concepto de fomento reposa sobre la idea de la conveniencia de que el Estado proteja o promueva determinadas actividades que realizan las personas físicas o jurídicas con la finalidad mediata de procurar que, mediante la concreción de dichas actividades resulte un beneficio a la comunidad.

El fomento (actividad de promoción), tanto como la policía (actividad de gravamen) y el servicio público (actividad de prestación), caracterizan la intervención subsidiaria del Estado, tratándose de una actividad estatal que amplía los derechos de las personas físicas o jurídicas, técnica que puede extenderse también a las entidades estatales, ya fuere que tengan condición jurídica pública o privada.

El fomento aparece como una ayuda, un estímulo, tendiente a que los particulares puedan realizar sus propias finalidades comerciales o industriales.

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Los medios de fomento. Se trata de actos propios de la justicia distributiva ya que el incentivo que se procura con el

fomento se concreta en la adjudicación o distribución de ventajas de índole honorífica o económica que pertenecen a los llamados bienes comunes.

Entre los medios que tienden a estimular la actuación de los particulares, se encuentran los denominados honoríficos cuyo sentido acaso más trascendente consiste en generar el perfeccionamiento individual de quien alcanzó la distinción, el premio, la condecoración o la más alta calificación en un examen, cuyo fundamento radica en el beneficio social que ello reporta.

Los medios de fomento también pueden revestir naturaleza económica ya sea que consistan en prestaciones in natura o materiales, o en ventajas financiera o dinerarias. Estos últimos, pueden ser directos como los anticipos o prestamos, primas, subsidios, subvenciones y reintegros o reembolsos aduaneros, o bien, indirectos como las exenciones o desgravaciones impositivas o la admisión temporal de mercaderías exentas de derechos de importación para su elaboración con destina a la importación, donde no se opera ningún desplazamiento patrimonial por parte de la administración.

La doctrina suele distinguir respectivamente el subsidio, la prima y la subvención. El primero consiste en un desembolso dinerario periódico fundado en la ley o en un contrato administrativo que genera un derecho subjetivo a su percepción mientras que la prima carece de dicha periodicidad. A su vez se ha sostenido que la prima se diferencia de la subvención en que el otorgamiento de esta última resulta discrecional y no genera derecho subjetivo en cabeza del particular subvencionado. El fomento de las industrias.

Promoción y protección son dos formas distintas de realizar el fomento. De este modo, el fomento de las industrias puede abarcar tanto medidas de promoción como aquellas ventajas que encuadran en el concepto de protección industrial.

Tal es la orientación que fluye de la ley de promoción industrial 21608 donde se emplea el término “promoción” como equivalente a fomento.

El concepto de actividad industrial se convierte en el presupuesto básico objetivo para el acceso a los beneficios de fomento.

La relación jurídica que vincula al administrado con la Administración Pública en materia de promoción industrial es evidentemente bilateral, tanto en la formación como en sus efectos. * La distribución constitucional de competencias relativa a la acción interventora del Estado.

El principio de supremacía de la legislación federal o nacional que aparece potenciado con la reserva de facultades exclusivas expresamente enumeradas, representa una importante limitación al poder dispositivo de las autonomías provinciales. Poderes implícitos y poderes inherentes o resultantes.

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Es necesario advertir la configuración de dos clases de poderes que deben jugar funcionalizados con los atribuidos o delegados expresamente al gobierno federal. El artículo 75 inciso 32 CN prescribe una delegación genérica a favor del Congreso para hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la CN al gobierno de la nación. Esta cláusula se refiere a los llamados poderes implícitos del Congreso, que son aquellos que surgen por implicancia o extensión de las competencias expresamente atribuidas. El otro tipo de poderes son los poderes inherentes o resultantes que derivan de las competencias propias de la naturaleza y fines de un órgano o institución determinada. Los poderes atribuidos a las provincias.

La competencia atribuida por el artículo 121 CN a las provincias no significa reconocerles a éstas poderes inherentes que puedan hallarse en pugna con los poderes delegados en forma expresa o implícita, ni con los poderes inherentes propios del gobierno federal. Se refiere, en rigor, a los poderes (sean concurrentes o resultantes) que conservan, es decir, a los que no han sido objeto de atribución exclusiva al gobierno federal o bien, que la CN les ha atribuido en forma excluyente (5, 122 y 123 CN) o concurrente (125). En otros términos, cuando el Congreso o el Ejecutivo (a través del ejercicio del poder reglamentario) hagan uso de alguno de los poderes que emergen de su competencia constitucional (sean exclusivos, implícitos o inherentes) tal normación tendrá prevalencia sobre la que puedan realizar las provincias en el ejercicio de los poderes concurrentes que han conservado conforme el artículo 121 CN. De este modo adquiere sentido la cláusula de supremacía del artículo 31 CN y su función de garantía.

La CSJN ha establecido los límites entre los poderes federales y los provinciales pudiendo señalarse entre los poderes que ha quedado bajo la reserva exclusiva de las provincias los que conciernen: al dictado de sus propias constituciones y al establecimiento de sus propios regímenes municipales; la administración de la justicia local y los códigos de procedimientos; las instituciones de derecho público interno como el poder de policía local. Los nuevos entes regulatorios.

Aparecen, en forma contemporánea a la privatización de la gestión de los servicios públicos, los marcos regulatorios de cada una de las actividades, junto a los entes creados por el Estado para aplicar esas regulaciones y entender, en una especie de instancia administrativa de naturaleza jurisdiccional, en los conflictos que se suscitan entre las empresas concesionarias o licenciatarias de los servicios y los usuarios.

Los entes regulatorios del gas (ENARGAS), electricidad (ENRE) y agua (ETOSS) han sido creados por leyes (24076, 24065 y 23696 respectivamente), mientras que la CNC –comunicaciones–, lo fue por un decreto del Poder Ejecutivo (el 1185/92).

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La condición jurídica de estos entes es la propia de las entidades autárquicas pues se trata de descentralizaciones jurídicas del Estado que participan de la naturaleza pública de éste, perteneciendo, en realidad, a su organización administrativa pese a su personalidad diferenciada.

El examen del régimen organizativo y de control de los entes regulatorios revela que: persiguen fines estatales; poseen recursos asignados o un patrimonio de afectación para el cumplimiento de las finalidades que se le asignan; se aplica el régimen de control estatuido para el sector público y existe la posibilidad de interponer el recurso de alzada contra las decisiones de sus órganos superiores. Esto demuestra que los entes regulatorios constituyen entidades autárquicas que actúan en el marco de la organización administrativa del Estado, hallándose sometidos al poder de tutela del Poder Ejecutivo, los ministros o los secretarios competentes. * Configuración de los fines y objetivos que persiguen y su interpretación.

Los respectivos ordenamientos establecen los distintos fines específicos que persiguen las regulaciones, que configuran y delimitan la competencia de los entes regulatorios conforme al principio de la especialidad.

En el caso de ENARGAS, la ley 24076 prevé los objetivos de proteger adecuadamente los derechos de los consumidores; promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas; propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios; regular las actividades del transporte y distribución de gas; incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas; incentivar el uso racional del gas; etcétera.

El ENRE, ley 24065, tiene como objetivos proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; promover la competitividad; promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado; regular las actividades de transporte y distribución; incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente; alentar la realización de inversiones privadas; etcétera.

El decreto 1185/90 (CNT) refiere a los objetivos de asegurar la regularidad, continuidad, igualdad y generalidad de los servicios; la promoción del carácter universal del servicio básico telefónico a precios justos y razonables; lograr una competencia leal y efectiva.

El decreto 999/92 regula las aguas potables y desagües cloacales. Los entes regulatorios no se limitan sólo a la tutela de los usuarios ni a ejercer su

representación. Su función básica consiste en lograr una integración adecuada entre los fines e intereses en juego y contribuir, de ese modo, a que se alcance la armonía social, mediante procedimientos incluso innovadores, como el de las audiencias públicas. * Naturaleza de la competencia de los entes regulatorios. Delegación y subdelegación.

Conforme al principio de especialidad, el ámbito de actuación del órgano administrativo se encuentra previamente acotado por la norma (especialmente por su fin) y no puede ser extendido por la mera voluntad del agente público.

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Respecto de la idoneidad, existen prescripciones que disponen que la designación de los miembros de los directorios de los entes regulatorios sólo pueden recaer en personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

En lo que atañe a la independencia funcional y a la imparcialidad, la principal garantía es la de estabilidad o inamovilidad de los directivos y, en segundo lugar, lo concerniente a los mecanismos de designación y representación. * Control administrativo y judicial. Control administrativo. El recurso de alzada.

Salvo las soluciones contempladas expresamente en los marcos regulatorios se aplican, por regla general, la LNPA y su reglamentación. Por eso resulta congruente con este principio la procedencia optativa del recurso de alzada.

En las decisiones de naturaleza jurisdiccional, el control que el Poder Ejecutivo puede hacer sobre los entes se limita a los supuestos previstos en el artículo 99 del RLNPA (manifiesta arbitrariedad, grave error o gruesa violación del derecho). La presentación del recurso suspende el curso de los plazos establecidos en el artículo 25 LNPA para la impugnación judicial. El sistema de audiencias públicas.

Está contemplado en los marcos regulatorios del Gas y de la Electricidad. Con este procedimiento se procura no sólo poner en conocimiento de terceros interesados

una cuestión vinculada a la violación de la ley, los reglamentos administrativos o los términos de una habilitación sino también cuando se trata de materias relativas a la conveniencia y necesidad de servicios de transporte y distribución o bien, para resolver conflictos donde se ventilen cuestiones contrarias a los principios de libre competencia, abuso de situaciones derivadas de un monopolio natural o de posiciones dominantes en el mercado.

Se aplica en todos los procedimientos concernientes a las audiencias públicas la garantía del debido proceso. Control judicial.

La actividad administrativa y reglamentaria de los entes regulatorios se encuentra sometida al control de los jueces, sin otra condición constitucional que exista causa o controversia, además de todos los requisitos procesales que establece la legislación para acceder a la instancia judicial. Se trata de un control judicial pleno con amplitud de debate y prueba conforme los principios sentados por la CSJN.

En esta materia algunos regímenes regulatorios distinguen dos vías de procedimientos de impugnación (Gas), en los demás casos habrá que estarse a las soluciones normativas que brinda cada ordenamiento especial, rigiendo a falta de ellas, las normas generales que regulan la impugnación judicial de los actos administrativos.

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Los marcos regulatorios de los servicios públicos y la inserción de la técnica contractual.

La actividad regulatoria de la economía es fundamentalmente actividad legislativa o reglamentaria. En la actualidad se viene sosteniendo que la regulación económica tiene un nuevo sentido, como consecuencia de asignarle, entre otras, la función de estimular y proteger la libre competencia en beneficio de los consumidores.

El sentido actual que asume la regulación económica no implica que el Estado abdique de las otras finalidades básicas establecidas en los diferentes marcos regulatorios. Estas finalidades se centran en los aspectos siguientes:

- asegurar la estabilidad de los suministros; - alcanzar grados óptimos de eficiencia y calidad de los servicios; - proteger las libertades de los usuarios.

El objeto de la regulación económica se circunscribe a las actividades vinculadas a la satisfacción de necesidades cuyo régimen de prestación aparece regulado por el derecho público. Se trata de los servicios indispensables que se satisfacen a través de prestaciones de naturaleza económica. * El contenido básico de los marcos regulatorios. El conjunto de normas aplicables a un determinado sector ha recibido el normen juris de Marco Regulatorio.

Los marcos regulatorios de los servicios públicos han enfocado la respectiva ordenación sectorial en los siguientes aspectos:

● Fijación de los objetivos de política general que no son otros que los fines que persiguen los marcos regulatorios de cada sector.

● Ordenación de los requisitos subjetivos inherentes a las empresas que prestan el servicio o actividad.

● Regulaciones genéricas y sectoriales aplicables a la actividad prestacional. Este es el núcleo central de la regulación y comprende:

● declaración legal de publicatio de cada actividad, ● procedimiento para acceder a la habilitación, ● normas de calidad técnica de los servicios o productos, ● principios del sistema tarifario, ● prescripciones sobre procedimientos y control judicial,

* El sistema tarifario.

En materia tarifaria los marcos regulatorios fija, por lo general, los principios aplicables por

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cuyo medio los concesionarios o licenciatarios pueden retribuir los costos y obtener una utilidad razonable, media en términos de eficiencia comparativa.

Frente a la cuestión que plantea el ejercicio de la potestad tarifaria por el concesionario, se ha sostenido que éste carece de derecho subjetivo tanto a una determinada tarifa como al ejercicio del poder tarifario, reconociéndole como único derecho el relativo al mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato de concesión.

La condición jurídica de la tarifa y el poder del concesionario para fijarla conforme a las cláusulas del contrato de concesión es algo que no corresponde establecer a priori ni en forma dogmática pues todo dependerá, en definitiva, de los ordenamientos jurídicos (general y sectorial). Estos ordenamientos pueden establecer que la tarifa constituya un acto de alcance general, o bien, atribuir el poder de su fijación al concesionario en forma automática (cuando se cumplen ciertos parámetros) o dentro de un máximo acordado para estimular la eficiencia. Por lo demás, si la tarifa tiene base contractual, el concesionario posee un derecho subjetivo que le acuerda legitimación para demandar la protección judicial, derecho este que incluye la posibilidad de obtener las medidas cautelares del caso.

El acto de fijación tarifaria no constituye un reglamento en razón de no integrar el ordenamiento jurídico. Las fórmulas tarifarias previstas en los ordenamientos sectoriales y contratos de concesión.

En principio, las tarifas deben retribuir todos los costos reales del servicio más una utilidad razonable. En la actualidad, la mayor parte de las fórmulas tarifarias contienen, básicamente, cuatro elementos, a saber: costos de explotación; amortización de activos; un factor de rentabilidad de la inversión (que puede estar implícito cuando la tarifa es máxima); e impuestos, tasas y demás gravámenes fiscales.

● Electricidad (Ley 24065) Las tarifas deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad. Las tarifas deben

ser aprobadas por el ENRE ● Gas (Ley 24076)

Las tarifas serán el resultado del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte y la tarifa de distribución.

● Teléfonos El sistema tarifario faculta a la sociedad licenciataria a realizar la actualización

periódica de la tarifa aplicable a la toma de posesión, según la evolución mensual de los índices de precios al consumidor entre el mes anterior a la toma de posesión y el mes anterior al de aplicación de la tarifa.

● Agua potable y desagües cloacales (Decreto 999/92) Los precios y las tarifas tenderán a reflejar el costo económico de la prestación de

los servicios incluyendo el margen de beneficio del concesionario e incorporando los costos emergentes de los planes de expansión aprobados.

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Para que el contratista pueda invocar el hecho del príncipe para obtener el reajuste del contrato afectado por un álea de esa naturaleza, se requiere que la medida general sea de índole económica-financiera; provoque una excesiva onerosidad; sea imprevista y exceda el álea normal del contrato; exista una relación de causalidad entre la medida y la alteración de la ecuación del contrato; y que el daño sea cierto y especial, en el sentido de que afecte más intensamente al contratista que al resto de las personas a quienes se impone la medida.

La teoría de la imprevisión tiende a compensar la excesiva onerosidad sobreviniente en la prestación a cargo de una de las partes del contrato, provocada por un cambio imprevisto producido en las circunstancias que constituyeron la base del contrato. En el derecho público se sostiene la necesidad de que concurran simultáneamente los siguientes requisitos: excesiva onerosidad; que ella sea sobreviniente; se trate de un álea económica y no de un álea administrativa; el acontecimiento que provoca el desequilibrio no sea normalmente previsible sino de carácter extraordinario y ajeno a la voluntad del contratista; no haber suspendido el contratista la ejecución del contrato; que se opere un trastorno o quebranto en la ecuación del contrato.

La aplicación de la teoría de la imprevisión puede ser invocada tanto por el contratista como por la administración, y no se traduce en una compensación integral sino en una ayuda por la cual se distribuye el álea económica entre ambos.

El principal efecto de la teoría de la imprevisión radica en la revisión del contrato. La llamada revisión de precios o régimen de mayores costos se traduce en el grado más

alto de protección de los derechos de quienes contratan con la administración, compensando las variaciones de costos que ocurren durante la ejecución del contrato sin reparar en que éstos sean o no imprevisibles.

El concesionario o licenciatario posee el derecho de exigir a la administración concedente el restablecimiento de la ecuación económico-financiera del contrato ya sea a través de una indemnización o compensación (en principio integral) o bien, mediante la modificación de la tarifa que rige la concesión o la licencia o el otorgamiento de subvenciones. * Técnicas y principios de interpretación de los marcos regulatorios y actos de aplicación.

- La interpretación integrativa de los fines u objetivos fijados en los marcos regulatorios para la protección de los usuarios.

- Flexibilidad de la interpretación en el ámbito de la regulación económica y contratos de concesión o licencia.

- Carácter restrictivo de las actuaciones públicas que limitan las libertades económicas. * Las sanciones previstas en los marcos regulatorios.

Las infracciones o el incumplimiento de las leyes o reglamentos, así como de los contratos de concesión o licencia se encuentran regulados de distinto modo conforme al tipo de cada

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sanción. Cuando las sanciones, por su carácter retributivo o represivo poseen naturaleza penal administrativa se aplican todos los principios propios del derecho penal sustantivo (legalidad, tipicidad, culpabilidad, irretroactividad, non bis in idem).

En los marcos regulatorios no se han tipificado sanciones específicas para los prestadores de los respectivos servicios, lo que implica una remisión a los contratos de concesión o licencia, efectuada expresamente en algunos casos y en otros en forma implícita, aunque el vacío legal fue cubierto posteriormente por la reglamentación.

El criterio a emplearse para la graduación de las sanciones debe ser razonable y proporcional. * Régimen de los bienes. Reversión en los contratos de concesión licencia. El rescate.

Con independencia de los bienes que corresponden ab initio al concedente, que se justifican reviertan al finalizar la concesión en virtud de haber sido amortizados durante el plazo de la concesión, los bienes que aporte o adquiera el concesionario integran su dominio.

La reversión de los bienes del concesionario no puede considerarse una cláusula implícita del contrato de concesión o licencia, ya que la voluntad de perder el dominio no se presume (como en general la renuncia de derechos) y toda cláusula de renuncia al derecho de propiedad es de interpretación restrictiva.

Para Cassagne, el rescate requiere siempre base legal y contractual que asegure, además, el cumplimiento de todas las garantías inherentes a la propiedad (17 CN) ya que, en el fondo, constituye un sacrificio al particular impuesto por causa de utilidad pública (la reorganización del servicio). La desregulación.

El abandono del modelo intervencionista diseñado para satisfacer los fines perseguidos por el llamado Estado Benefactor ha generado la necesidad de proceder a un amplia desregulación de actividades asumidas por el Estado como cometidos propios y a la eliminación de una serie de barreras que impedían que los particulares ejercieran libremente sus profesiones y diversas actividades de naturaleza industrial o comercial.

El dictado del decreto 2284/91 constituye un fenómeno inédito en la política desregulatoria nacional ya que el Estado nunca había revisado in totum las sucesivas leyes que establecieron restricciones al comercio, la industria y las profesiones liberales ni, menos aun, sancionando la derogación, prácticamente, en bloque de una serie de regulaciones que no responden ya al modelo del “Estado subsidiario”.

Lo realmente típico de este proceso de desmontaje de las regulaciones existentes consiste en la derogación de las respectivas normas y la extinción de los órganos o entes interventores se consuma a través de una operación única y de complejidad técnica que se instrumenta en un

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La culpabilidad en las contravenciones.

La culpa se constituye entonces en el factor exclusivo de atribución de responsabilidad en el derecho penal. No obstante, en material contravencional, tanto el derecho argentino como el comparado, admiten, en ciertas circunstancias, una responsabilidad objetiva por extensión, en aquellos supuestos en que la ley asigna responsabilidades, incluso de naturaleza penal, por el hecho de otro.

Pero, en materia contravencional, las leyes especiales pueden legitimar un sistema de responsabilidad objetiva para ciertas infracciones donde el bien común reclama una solución diferente en orden a las mayores exigencias de la comunidad.

Con todo, el planteo de la cuestión que se suscita aparece centrado en una necesaria disociación entre imputabilidad, culpabilidad y antijuridicidad –por una parte– y el reconocimiento de una responsabilidad solidaria, de carácter objetivo, por la otra. Por ese motivo, en el supuesto de las personas jurídicas o ideales, antes que la aplicación de una sanción penal sin culpa, lo que ocurre es una atribución de responsabilidad solidaria por la sanción penal aplicada a un dependiente.

En rigor, se opera una modificación en el factor atributivo de responsabilidad, desplazando la regla de la culpa por una atribución de raíz eminentemente objetiva.

Se ha de cumplir una serie de condiciones: - Que el hecho o la omisión del dependiente ha de constituir un acto antijurídico que

le sea imputable a título de culpa o dolo; - La tipificación de la conducta punible en norma de rango legal; - La responsabilidad solidaria establecida en la legislación penal administrativa que

alcanza a loas personas jurídicas y/o físicas por los actos de sus dependientes, se limita a las sanciones de índole patrimonial. * Otros principios y supuestos especiales. La interdicción de la analogía.

La razón de aplicar analógicamente la ley penal reposa en la necesidad de preservar la “zona de libertad” a raíz del principio nullum crimen nulla poena sine lege que sienta el artículo 18 de la Constitución Nacional y de la consecuente regla de tipicidad que constituye su garantía específica. La irretroactividad en materia penal y la aplicación de la ley más benigna.

Esta garantía encuentra fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El ámbito de la irretroactividad alcanza tanto a las nuevas incriminaciones d hechos que

anteriormente se consideraban lícitos como a los preceptos que prescriban requisitos más rigurosos para los que sigue rigiendo ultractivamente la ley anterior. Se admite la aplicación

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en principales y accesorias, paralelas, alternativas y conjuntas. La pena de multa.

Es la sanción quizás más utilizada. Consiste en una obligación de dar sumas de dinero, cuyo pago impone la Administración por la violación de una norma de policía, poseyendo naturaleza penal sólo cuando persigue una finalidad preventiva y/o represiva.

Si bien la multa es susceptible de afectar significativamente el patrimonio de una persona, esa lesión patrimonial no puede ser confiscatoria, toda vez que el instituto de la confiscación general de bienes ha sido objeto de una prohibición expresa en el artículo 17 de la Constitución Nacional. La prisión y el arresto.

Son penas que afectan la libertad ambulatoria y que sólo difieren en punto a la posibilidad de exigirle al condenando a una pena de prisión algún trabajo obligatorio, lo que no se justifica en el mero arresto. Inhabilitación.

Incide sobre la autonomía para realizar las propias actividades que venía ejerciendo el autor de una falta o contravención. Opera para el futuro, pues su fundamento es la protección de la sociedad frente al riesgo de que el sancionado pueda volver a cometer infracciones que afecten desde el orden público hasta cargos profesionales inherentes a los servicios públicos.

Otras penas pueden ser la amonestación, el retiro de personería jurídica, el decomiso y caducidad. * Extinción de las sanciones penales de policía administrativa.

Las penas se extinguen por la muerte del infractor, la amnistía y la prescripción. A estas causales cabe añadirle otras provenientes del derecho constitucional –como el indulto o condonación– y del derecho administrativo que, interfiere en este ámbito con su propia regulación como, por ejemplo, cuando mediante el dictado de una acto administrativo se extinguen los efectos de las sanciones penales como consecuencia de una revocación dispuesta por razones de ilegitimidad. Las potestades ablatorias y su incidencia sobre los derechos reales de los particulares. La expropiación por causa de utilidad pública

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Mientras la limitación viene a operar sobre las condiciones relativas al ejercicio del derecho, si modificar los derechos subjetivos del titular y, la delimitación, a comprimir su contenido, la potestad ablatoria produce la privación o eliminación de derechos privados en atención a un interés público que nuestra Constitución Nacional y la legislación califican en su grado más tenso bajo el concepto jurídico indeterminado de expropiación por utilidad pública (artículo 17 CN).

El artículo 17 de la Constitución Nacional consagra la inviolabilidad del derecho de propiedad y, al tiempo prescribe el régimen garantístico de la propiedad, asentado en el reconocimiento de cuatro principios esenciales:

- La privación de la propiedad sólo opera en virtud de sentencia; - Se requiere el dictado de una ley declarativa de la utilidad pública como

fundamento de la sentencia; - El sacrificio patrimonial implica indemnización, y - La indemnización ha de ser previa, y aún cuando no se prescriban expresamente

otros requisitos constitucionales la indemnización ha de ser también justa, integral, actual y pronta.

En el orden nacional, la citada cláusula constitucional fue reglamentada, sucesivamente, por las leyes 189 y 13264, cerrándose el ciclo de la evolución legislativa con al sanción de la ley 21499 en el año 1977. * El fundamento del poder de expropiar.

Su fundamento reposa en la obligación de contribuir al bien común conforme a un vínculo que enlaza al particular con el Estado en virtud de una relación propia de la llamada justicia legal.

Así como el bien común impone el sacrificio de la propiedad, la inviolabilidad de éste resulta garantizada mediante la conversión del derecho real en un derecho creditorio (en una justa y previa indemnización). * Concepto legal de utilidad pública.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, la causa que justifica el ejercicio de la potestad expropiatoria se halla configurada en la ley, lo cual opera como una garantía que limita la discrecionalidad del legislador haciendo que la calificación legal se torne objetiva y concreta, en cada caso. Al propio tiempo juega para obligar a la administración a cumplir con la finalidad que persigue la ley.

Conforme el artículo 1 de la ley de expropiaciones, la utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material. La expresión “bien común” se refiere al conjunto de las condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo de su personalidad. No obstante la amplitud del referido criterio legal, el bien común se erige en un concepto en un concepto jurídico indeterminado que excluye la discrecionalidad legislativa o administrativa, exigiendo que el se

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atribuir al derecho de propiedad en el sistema de la CN. En este precedente sostuvo que el derecho de propiedad comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad.

Quedan, sin embargo, fuera de la expropiación los derechos de la personalidad. De la circunstancia que la mayor parte de los derechos e intereses privados o público, de

contenido patrimonial, puedan ser sacrificados por la expropiación no se desprende, conforme Cassagne, el carácter claudicante ni condicionado del derecho subjetivo de propiedad. Por de pronto, el sacrificio del expropiado no consiste en ceder su derecho patrimonial sino en la aceptación forzada o amigable de un sustitutivo económico que reemplace íntegramente el valor de la cosa o derecho transferido.

La privación consiste en un poder excepcional, rodeado de las máximas garantías constitucionales y legales que aseguran el principio de la intangibilidad del patrimonio del expropiado a través de la previa compensación de los valores del derecho sacrificado, el que cambia de objeto y se transforma en un derecho creditorio.

El ordenamiento positivo ha consagrado como regla que la potestad de expropiar puede alcanzar cualquier clase de bienes siempre que fueran “convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al domino privado” (4).

La declaración de utilidad pública podrá comprender también todos aquellos bienes “cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública” (7).

Al reglamentar el objeto expropiable la ley 21499 incluye expresamente: - Los bienes del dominio público (4). - El subsuelo con independencia de la propiedad del suelo (6). - Los inmuebles pertenecientes al régimen de propiedad horizontal (6). - Los objetos que resultan inadecuados para el propietario (8 y 9). Estos últimos

habilitan al dueño a pedir la expropiación total del inmueble, básicamente en dos supuestos: si como consecuencia de una expropiación parcial la parte sin expropiar fuera inadecuada para un uso o explotación racional y cuando se tratare de un inmueble que pertenezca a una misma unidad orgánica y se afectare su estructura arquitectónica o su aptitud funcional. * La indemnización expropiatoria como institución de derecho público.

Su fundamento se conecta con la exigencia derivada del principio de la igualdad de las cargas públicas contenida en el artículo 16 CN que prescribe la obligación del Estado de restablecer el equilibrio patrimonial del administrado alterado por la expropiación.

Si el particular solamente puede ser privado de su propiedad mediante sentencia judicial y si la indemnización ha de ser previa, los jueces poseen una indemnización privativa para

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determinar la compensación. Extensión y medida de la compensación.

El sistema indemnizatoria gira en torno a 2 rubros: uno de carácter central –el valor objetivo del bien que se expropia–; y otro, en cierto modo complementario que apunta a cubrir los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

La indemnización que debe el Estado al particular, constituye un supuesto de responsabilidad por acto lícito, uno de los primeros que ha consagrado el derecho público bajo un régimen jurídico peculiar.

La objetividad del valor hace referencia hoy al valor general o de mercado, al valor real del bien objetivamente considerado con independencia de la valoración subjetiva que pueda atribuirle el propietario.

El dispositivo legal que prescribe la irreparabilidad del lucro cesante de la forma del artículo 10 de la ley no puede interpretarse sino a la luz de la pareja de conceptos de derecho públicos que componen los rubros indemnizables (valor objetivo y daños que sean consecuencia inmediata de la expropiación). En tal sentido la exclusión de la ley se relaciona con el lucro cesante eventual y, desde luego, operando sobre el valor objetivo y los daños directos consecuentes a la privación cuya indemnización, en definitiva se integra tanto con el daño emergente como con aquellos lucros o beneficios futuros cuya probabilidad de realización se encuentra asegurada conforme al curso ordinario de las cosas.

El concepto del “valor objetivo” de la cosa o bien que se expropia no se corresponde estrictamente con la idea civilista del daño emergente.

Con una interpretación más restringida que la civilista que el lucro cesante que la ley de expropiaciones prohibe compensar juega, entonces, como un concepto autónomo cuyo fundamento responde al propósito de evitar que la expropiación se convierte en una fuente de enriquecimiento o de ganancias para el expropiado. La indemnización de los daños que sean consecuencia inmediata o directa de la expropiación.

Los llamados daños inmediatos son aquellos que traducen una conexión de primer grado con la expropiación, es decir que tienen en ésta su causa próxima (901 CC).

El pago debe ser realizado en efectivo conforme lo estatuye el artículo 21 de le ley. Esta previsión legislativa, al establecer una determinada forma de pago, impide, paralelamente, el empleo de otros medios cancelatorios de la obligación, como los títulos de la deuda pública, salvo, desde luego que se cuente con la conformidad del expropiado.

Igualmente, los intereses forman parte de la indemnización sin necesidad de que el expropiado los reclame expresamente en su pretensión indemnizatoria. Conforme al artículo 20 de la ley, dichos intereses se liquidarán a una tasa del 6% anual a partir del momento de la desposesión y hasta el momento en que el pago se haga efectivo.

A partir de la declaración legislativa de la utilidad pública el propietario del bien afectado

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● Intimación o reclamación administrativa previa. La ley distingue en su artículo 39 dos situaciones diferentes: - Si al bien no se le hubiere dado destino alguno en el lapso de dos años

computados desde que la expropiación quedó perfeccionada, el expropiado de be intimar fehacientemente al expropiante para que asigne al bien el destino que motivó la expropiación;

- Cuando el expropiante hubiere asignado al bien un objeto diferente al previsto en la ley que declaró la utilidad pública, deberá formularse el reclamo administrativo previo, que tiene en este supuesto la finalidad de favorecer el avenimiento.

● Denegatoria expresa o tácita. Tratándose de la intimación, el proceso quedará expedito recién cuando

hubieran transcurrido 6 meses sin que el expropiante hubiera asignado el destino previsto en la ley o sin que hubiere comenzado los respectivos trabajos.

Si se trata de la situación provocada por el cambio de destino legal, la denegatoria tácita se opera una vez vencidos los plazos y cumplimentados los requisitos que figuran en el artículo 31 de la ley 19549 (90 días + pronto despacho + 45 días).

● Perfeccionamiento de la expropiación. ● Legitimación activa.

La acción corresponde sólo al expropiado y sus sucesores universales. ● Plazo.

Juega como un presupuesto procesal para determinar la extemporaneidad la cual puede configurarse por prematuridad o caducidad. Condiciones de fondo para la procedencia de la demanda de retrocesión.

A diferencia del abandono, que se opera cuando la Administración deja transcurrir determinado tiempo sin deducir la acción judicial, la retrocesión implica, como un presupuesto necesario, la existencia anterior de una expropiación consumada, ya sea que se hubiera arribado a ella por sentencia judicial o por avenimiento.

● Expropiación sin habérsele asignado al bien destino alguno en el tiempo que fija la ley.

● Cambio de destino. No habrá cambio de destino cuando:

- El acordado al bien mantenga conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley y;

- Cuando a una parte del bien expropiado se le asignare un destino complementario o uno que tienda a integrar y facilitar el previsto por la ley (artículo 36). Contraprestación ulterior que debe cumplimentar el expropiado: su actualización.

El artículo 42 de la ley prescribe que el expropiado, dentro del plazo que fije la sentencia, debe reintegrar al expropiante lo que percibió de éste en concepto de precio o indemnización con

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la actualización que correspondiere. La norma tiende a evitar un enriquecimiento injusto por parte del expropiado que devolvería de lo contrario sumas que no guardan relación con el valor del bien que se reintegra a su patrimonio por efecto de la retrocesión.

La actualización, aunque queda librada al arbitrio judicial a de ser compatible con la naturaleza creditoria de la obligación que cumple el expropiado para perfeccionar su derecho a la devolución del bien. Así si el bien hubiere disminuido de valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de la suma que debe devolver el expropiado, en cambio, si el bien hubiera aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado debe abonar el valor de las mismas.

Una regulación diversa se da en el supuesto que el bien aumente o disminuya su valor por causas naturales; en tal caso, los respectivos aumentos o disminución no serán exigidos al accionante ni deducidos de las sumas que este debe reintegrar. La ocupación temporánea

Su regulación diferenciada de la expropiación encuentra apoyo en dos razones principales: la ablación del derecho de dominio es parcial y sólo afecta al derecho de uso y goce no incidiendo sobre el denominado jus abutendi; esa ablación posee, además, carácter transitorio, medido en forma temporal según el grado o espacio de afectación del bien ocupado al destino de utilidad pública.

La requisición se impone como una medida de carácter general para conjurar un estado de necesidad pública imperiosa, y puede implicar la extinción definitiva del derecho real de dominio sobre los bienes objeto de la incautación.

La distinción con las servidumbres administrativas radica en las circunstancia de que en éstas no se opera una real ablación del derecho de propiedad sino una limitación de su carácter absoluto. * La ocupación temporánea normal.

Se da cuando existan razones de utilidad pública que hagan necesario el uso transitorio de un bien o cosas determinadas, muebles o inmuebles o bien, de una universalidad determinada de ellos. La ocupación temporánea normal apareja el derecho de ser indemnizado, aplicándose en subsidio, las reglas vigentes en materia expropiatoria.

La ley de expropiaciones fija también un límite temporal de dos años para la duración de la ocupación temporánea normal, vencido el cual y previa intimación, el particular se encuentra habilitado para promover la acción de expropiación irregular. * La ocupación temporánea anormal.

Responde a la configuración de una necesidad imperiosa o súbita que coloca a la administración frente a una situación límite, vinculada con lo que en derecho se conoce como

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contrato; aquella por la cual otorga al cocontratante poderes respecto de terceros y la que la faculta a controlar directamente la ejecución del contrato.

Las expresas o especiales son las incluidas concretamente en contratos que no son administrativos en razón de su objeto, pero que se convierten en administrativos a raíz de la cláusula exorbitante. Éstas pueden surgir: del texto mismo del contrato, o del complejo de textos o preceptos legales que regulen la actividad del ente de la administración a cuyo complejo administrativo el contratante adhiere (v.gr. mutuo hipotecario).

Los efectos de un contrato administrativo caracterizado por la existencia de cláusulas exorbitantes son los de todo contrato administrativo por razón de su objeto, a partir de los efectos específicos que puedan derivar de la cláusula exorbitante. * Diferencias en las consecuencias jurídicas de los contratos administrativos y los de derecho común.

En lo referente al régimen jurídico sustantivo, el contrato de derecho común de la administración se rige por las normas del derecho privado mientras que el contrato administrativo se rige por el derecho público.

La jurisdicción competente es la contencioso-administrativa o la civil o comercial según el contrato sea administrativo o de derecho común.

El recurso jerárquico no procede respecto a actos relacionados con contratos de derecho común de la administración, pues tal recurso sólo es procedente con relación a actos administrativos. Con relación a los contratos de derecho común, sólo es admisible la demanda ordinaria. En cambio con respecto a los contratos administrativos es admisible el recurso jerárquico, y si la resolución a que da origen es adversa al administrado, queda habilitada la vía judicial. Duda acerca de la naturaleza de un contrato de la administración.

Los contratos que celebre la administración han de reputarse administrativos salvo prueba en contrario, puesto que el quehacer propio y normal de la administración corresponde a sus funciones específicas. El derecho público constituye el ámbito natural de la administración y los contratos que ésta celebre en esa esfera jurídica son administrativos.

En cambio, los contratos que la administración celebre fuera de sus funciones específicas serán, en principio, de derecho común. Enumeración no taxativa de los contratos administrativos.

Por su objeto: Concesión de servicios públicos; construcción y concesión de obra pública; concesión de uso de bienes del dominio público; función pública; suministro; transporte; empréstito público; locación de servicios; etcétera.

En el derecho administrativo, la generalidad de los contratos no aparece disciplinada normativa y orgánicamente. Los contratos administrativos no siempre responden a las especies

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clásicas, y pueden constituir contratos innominados. Clasificación de los contratos administrativos.

■ Contratos administrativos por razón de su objeto o por contener cláusulas exorbitantes expresas.

■ Contratos de atribución (cuyo objeto es conferirle ventajas a los administrados) o de colaboración (en el cual el administrado se obliga hacia el Estado a realizar una actividad que directa e inmediatamente tiende a facilitar el cumplimiento de las funciones específicas o esenciales del Estado).

■ Contratos administrativos nominados o innominados. Regulación jurídica de los contratos administrativos.

El contrato administrativo se encuentra ubicado dentro del campo del derecho público, siendo regido por sus respectivas normas y principios.

El régimen jurídico del contrato administrativo se concreta en normas positivas aisladas, en resoluciones jurisprudenciales y en las enseñanzas de la doctrina. Además hay que tener en cuenta el texto mismo del contrato. * Contratos de derecho común de la administración.

En principio son contratos de derecho común de la administración todos aquellos en los que la actividad o la prestación del contratante no se relacionen, en forma directa o inmediata a alguna de las funciones específicas o esenciales del Estado, salvo que el contrato contuviere cláusulas exorbitantes del derecho común.

Son contratos de derecho común los que la administración realiza en ejercicio de su actividad comercial e industrial, así como aquellos que la prestación a cargo de la administración no excluya la posibilidad de que pueda ser materia de un contrato entre particulares. Régimen jurídico de los contratos de derecho común de la administración.

Dado que entre el contrato administrativo y el de derecho común de la administración la diferencia es exclusivamente objetiva y no subjetiva, pues en ambos casos el ente administrativo que actúa es o puede ser el mismo, es lógico que, respecto de ambos tipos de contratos, el órgano administrativo deba actuar con la competencia pertinente, ya que siendo la administración una persona jurídica, ésta debe actuar en ejercicio de competencia adecuada al acto que realiza. La competencia con que, en la especie, debe actuar la administración, está señalada por el derecho público que es el que regula la actividad normal y habitual de la administración.

En cuanto a la capacidad del cocontratante, está regida –en cada tipo de contrato– por las normas del derecho civil que le son normal y habitualmente aplicables.

En lo referente a los demás aspectos (expresión de la voluntad, elementos), los contratos de derecho común se rigen por las normas y principios del derecho privado, sea civil o

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comercial. * Organo competente para celebrar contratos.

La potestad corresponde al Poder Ejecutivo, a cuyo cargo se encuentra la dirección general del país. La atribución de celebrar contratos administrativos integra la “zona de reserva de la administración”. Excepcionalmente tal facultad corresponde al Congreso (cuando integra la “zona de reserva de la ley”).

Todos los contratos que no estén expresamente atribuidos al Congreso por la CN deben ser celebrados por el Poder Ejecutivo.

Tanto el Poder Judicial como el Legislativo pueden celebrar contratos administrativos dentro de la función administrativa que despliegan en su órbita. El Congreso no hace directamente los contratos, dicta una ley que los dispone y luego el Poder Ejecutivo los ejecuta por medio de un decreto. * Los contratos administrativos.

El contrato administrativo es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas.

El contrato se distingue del acto administrativo complejo y del colectivo. Estos dos últimos sólo tienen en común con el contrato la pluralidad de voluntades que intervienen en su formación; pero ellas actúan en forma distinta (en el contrato los intereses son contrapuestos).

Salvo texto expreso en contrario, los elementos del contrato administrativo son los mismos que se prevén para el acto administrativo. A falta de texto expreso rige el principio de libertad de formas.

El contrato administrativo para ser considerado una realidad del mundo jurídico requiere dos cosas:

- Que las partes expresen y exterioricen su voluntad. - Que el contrato se perfeccione (fusión de voluntades, depende de la modalidad de

contratación). Cuando no se requiere que se firme o suscriba un instrumento específico “ad hoc” y el

acuerdo de voluntades se hubiere producido, el contrato podrá acreditarse con un instrumento o testimonio que contenga o comprenda las piezas respectivas de las cuales resulte dicha fusión de voluntades. En cambio cuando la legislación aplicable exigiere la específica existencia de un contrato escrito, el contrato deberá probarse con dicho específico documento escrito, pues se trataría de un requisito formal o esencial de su existencia. Mientras dicho documento escrito no se hubiere concretado, el contrato debe tenerse por no perfeccionado. Caracteres del contrato administrativo.

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Desigualdad jurídica de las partes.

Los contratos administrativos tienen caracteres específicos que se traducen en prerrogativas especiales a favor de la administración (esto se explica porque en dichos contratos se tiende a facilitar el cumplimiento de funciones específicas del Estado). A raíz de ello el administrado queda en una situación de subordinación frente a la administración.

Carácter personal de los derechos y obligaciones del cocontratante. El contrato administrativo crea, según los casos, una obligación personal o un

derecho personal a cargo o a favor del cocontratante, según se trate de un contrato de colaboración o de atribución respectivamente.

Es corolario de este carácter del contrato que el cocontratante no puede ceder el contrato, introduciendo a un tercero en lugar suyo sin autorización expresa. Lo mismo rige respecto de la subcontratación.

Efectos con relación a terceros. En el derecho privado los contratos no pueden ser opuestos a terceros ni invocados

por éstos (1199 CC). El contrato administrativo puede ser opuesto a terceros e invocados por éstos en ciertos casos (en los contratos cuyo objeto o contenido repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica de los terceros). Selección del cocontratante.

La administración no siempre puede elegir libremente a su cocontratante. Por razones éticas, debe darle amplia publicidad a dicha selección y motivar su decisión.

Las normas que establecen procedimientos especiales para la selección del cocontratante de la administración tienen una doble finalidad: asegurar la eficiencia en el cumplimiento del contrato y evitar toda sospecha de inmoralidad en la negociación.

Pueden ser cocontratantes tanto las personas físicas como las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas dentro o fuera de la República, en tanto se hallen encuadradas o actúen encuadradas en las reglas que disciplinan las contrataciones del Estado. Sistemas de selección.

Libre Elección. Consiste en la posibilidad de que la administración elija directa y discrecionalmente a

su cocontratante sin tener que cumplimentar previamente para ello algún requisito especial. En materia de celebración de contratos públicos el principio general es que la administración puede elegir libre y directamente a su cocontratante.

Este sistema se impone en los negocios o asuntos muy pequeños, de escaso monto. No debe confundirse el sistema de libre elección con el de contratación directa o

privada, que sólo procede cuando, reunidas las condiciones objetivas exigidas, la administración haya dado cumplimiento a ciertos requisitos especiales.

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Pliego de condiciones: es el conjunto de cláusulas redactadas por la administración especificando qué se licita, estableciendo las condiciones del contrato y determinando el trámite a seguir. Los pliegos son de dos clases: generales y particulares. El pliego es parte integrante del contrato

Llamado a licitación: es una comunicación o manifiesto dirigido al público con las indicaciones esenciales acerca del objeto y las modalidades del contrato (Debe contener el nombre del organismo licitante, objeto de la contratación, lugar donde deben consultarse las cláusulas, lugar de presentación de la oferta, día y hora de su apertura).

Presentación de propuestas u ofertas: por parte de las personas inscriptas en los respectivos registros –de contratistas estatales–, o de conocida solvencia. La idoneidad moral se presume, debiendo demostrar el interesado su idoneidad técnica y financiera.

La prerrogativa del licitador a contratar con el Estado constituye un derecho subjetivo en lo referente a la admisión en la licitación (habiendo cumplido con los requisitos de idoneidad), y recién luego de la adjudicación puede hablarse de un derecho subjetivo a que la administración contrate con el licitador.

Toda oferta debe ser recibida por la administración, sin perjuicio de que oportunamente sólo sean consideradas las ofertas realizadas conforme a derecho. Ante la negativa a recibir las ofertas, el licitador puede deducir recurso administrativo ante el órgano jerárquico superior.

Las ofertas deben presentarse por escrito y en sobre cerrado, cumpliendo las bases del pliego de condiciones. Una vez presentada, la oferta cumple un efecto inmediato. El oferente tiene dos obligaciones: mantener la oferta durante el lapso que establezca la legislación aplicable, y afianzar sus obligaciones en su calidad de proponente (garantía de la oferta).

Apertura de los sobres: en el lugar, día y hora determinados en los avisos para celebrar el acto, ante los funcionarios designados por el órgano licitante y los licitadores que deseen presenciarlo. Las ofertas son leídas y se labra un acta.

Adjudicación: es el acto de la administración en que ésta, previo examen de las ofertas presentadas, decide cuál de ellas es la más conveniente y la acepta, quedando con ello simultáneamente determinado el contratante para ese caso particular. La adjudicación definitiva produce efectos inmediatos. Tanto la administración como el adjudicatario quedan sometidos a todas las consecuencias que se deriven del acuerdo de voluntades (el adjudicatario entrega una garantía de adjudicación).

La adjudicación debe hacerse dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas, vencido el cual las mismas caducan automáticamente. Puede pedirse una mejora de precios en caso de empate. En caso de rechazo de las ofertas, la licitación se deja sin efecto (si es luego de la apertura de sobres, la decisión debe ser fundada).

Perfeccionamiento del contrato administrativo: el contrato se perfecciona cuando la adjudicación es notificada al adjudicatario (sistema de la ley de contrataciones del

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Estado), o cuando luego de la notificación se formaliza el contrato ad hoc (sistema de la ley de Obras Públicas).

Licitación privada. Es aquella en que sólo pueden presentarse como oferentes las personas

expresamente invitadas al efecto por la administración (deben ser como mínimo 6 casas del rubro en cuestión, inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado). En este caso, el llamado a licitación se formula mediante una invitación personal directa efectuada por la administración.

Su procedencia depende del ordenamiento legal. Generalmente se recurre a ella para contratos que requieren especial capacitación, o de poco monto, o cuando una licitación pública anterior hubiera fracasado o se hubiera declarado desierta.

En caso de incomparecencia total, se recurre a la contratación directa. Licitación restringida.

Es aquella en que únicamente pueden intervenir personas o entidades que reúnan ciertas condiciones de idoneidad especialmente requeridas, o que respondan a especiales requisitos exigidos por la administración. No hay invitación personal sino llamado a licitación. Este tipo de licitación es una subespecie de la licitación pública.

Contratación Directa. Es la que la administración realiza con una persona determinada, tratando de llegar

con ella a un acuerdo conveniente en trato directo, con exclusión de puja o concurrencia. La administración tiene gran margen de libertad para seleccionar a su cocontratante.

Es un sistema específico que procede para casos determinados, siendo muchas veces subsidiaria y procediendo ante el fracaso de una licitación.

Dada la falta de concurrencia carece del automatismo que caracteriza a la licitación. Remate Público.

Consiste en la venta de bienes en público, al mejor postor. En este caso no hay selección de concurrentes. La administración puede intervenir en un remate público como vendedora o compradora. Si actúa como vendedora, el remate debe efectuarse por oficinas del Estado especializadas en la materia y contar con la autorización de la autoridad competente. En caso que actúe como compradora, el funcionario que comparezca no puede ofrecer un precio que exceda a aquél para el cual se lo haya autorizado.

Concurso. Es la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad técnica, científica,

cultural o artística entre dos o más personas. Es un medio de selección del contratante que tiene especialmente en cuenta las

condiciones personales del mismo. En los contratos intuitu personae el concurso reemplaza a la licitación. A veces el concurso no es usado directamente para seleccionar al contratante definitivo de la administración, sino para seleccionar al proyecto, cuya realización se le confiará ulteriormente a un tercero, quien a su vez será seleccionado por el procedimiento que corresponda.

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La elección de un candidato por concurso puede asimilarse a la adjudicación en la licitación.

El concurso sólo será obligatorio o esencial en los supuestos en que la norma lo requiera. Cuando se utilice el concurso, debe practicarse el llamado a concurso. Subsidiariamente se aplican las reglas de la licitación pública. Ejecución de los contratos administrativos.

Los derechos y prerrogativas de una de las partes constituyen deberes de la otra y recíprocamente.

Como consecuencia de un contrato administrativo, la administración tiene a su favor no sólo derechos sino también prerrogativas especiales.

Tratándose de un contrato administrativo por razón de su objeto, los derechos de la administración derivan de lo que constituye el objeto o contenido del contrato. Las prerrogativas de la administración resultantes de cláusulas exorbitantes virtuales existen de pleno derecho por principio, no siendo necesario mencionarlas expresamente en el contrato.

En el supuesto de contratos administrativos por contener cláusulas exorbitantes expresas, los derechos y las prerrogativas de la administración derivan del objeto del contrato y de las referidas cláusulas.

Los deberes u obligaciones de la administración para con el cocontratante derivan del objeto del contrato administrativo, el cual a su vez, depende de que el contratante sea de colaboración o de atribución. En los contratos de colaboración el deber básico de la administración consistirá en el pago de un precio al cocontratante. En los contratos de atribución, el deber de la administración consistirá generalmente en poner alguna cosa a disposición del cocontratante.

Todas la prerrogativas de que dispone la administración como inherentes a un contrato administrativo tienden a lograr que el cocontratante cumpla en forma adecuada su obligación esencial.

La debida observancia de los plazos es una obligación esencial de ambas partes. La inobservancia de los plazos por circunstancias jurídicamente no imputables a las partes exime a éstas de responsabilidad (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de la administración que genere una razonable imposibilidad de cumplir y hecho del cocontratante). El retardo imputable apareja sanciones o puede aparejarlas (convenidas por las partes o no, en cuyo caso se aplican las reglas generales). La astreintes son inaplicables la ámbito del contrato administrativo. La exceptio non adimpletti contractus (1201 CC) es, según la mayoría de la doctrina, invocable en algunos supuestos.

La administración tiene el poder de dirección y control del contrato (cláusula exorbitante virtual). Al poder de control corresponde, no obstante silencio del contrato, la posibilidad de

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supuesto de responsabilidad contractual del Estado. Como regla general, los principios generales que rigen en el derecho administrativo son los

mismos que rigen en el derecho civil. Por hecho del príncipe se entienden los actos emanados de su autoridad tendientes a

disminuir los derechos de los ciudadanos. La resolución debe ser de carácter general, objetiva e incidir en los efectos de un contrato administrativo existente, con menoscabo de los derechos del cocontratante.

El fundamento de la responsabilidad del Estado en este caso, radica en los artículos 16 y 17 CN conforme los cuales, cualquier menoscabo patrimonial o individual ocasionado por razones de interés público o general debe ser resarcido.

El hecho del príncipe presupone una norma general emanada de la autoridad pública, en tanto que la responsabilidad contractual del Estado presupone una norma específica relacionada con el contrato administrativo en cuestión.

La responsabilidad por el hecho del príncipe no es directa sino refleja. Obliga a indemnizar integralmente los perjuicios que el hecho o acto estatal haya ocasionado al alterar el contrato. En cuanto a la medida de la indemnización, se aplican las reglas de la ley de expropiaciones.

El perjuicio es resarcible si el daño es real, el hecho generador del daño fue imprevisto al momento de celebrar el contrato y la medida es de alcance general.

La teoría de la imprevisión es el medio por el cual ante circunstancias extraordinarias o anormales e imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato administrativo, pero temporarias o transitorias, que alteran la ecuación económica-financiera en perjuicio del cocontratante, éste puede reclamar la ayuda pecuniaria a la administración y poder seguir cumpliendo sus prestaciones.

El hecho no debe ser imputable al Estado, salvo que provenga de una autoridad pública de una esfera distinta a la que celebró el contrato.

Su aplicación no requiere ser pedida por las partes, no requiere norma expresa que la consagre. * Extinción de los contratos administrativos.

Los contratos administrativos pueden terminarse por distintas razones: por cesación de sus efectos o por extinción. La primera es la terminación normal del contrato, se trata de algo previsto de antemano. La segunda es la terminación anormal por causas no queridas ab initio sino por causas surgidas con posterioridad. Distintos medios de terminación del contrato.

■Cumplimiento del objeto (cesación de los efectos). ■Vencimiento del término (cesación de los efectos). ■ Revocación (extinción). Puede ser de dos especies: por razón de oportunidad,

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mérito o conveniencia o por ilegitimidad. ■ Anulación (extinción). ■ Caducidad (extinción). Por su naturaleza es una medida represiva que utiliza la

administración. Procede cuando el cocontratante incurre en incumplimiento de las obligaciones a su cargo, siempre que este incumplimiento le sea imputable. Muerte o quiebra del cocontratante son casos especiales de caducidad.

■ Renuncia del cocontratante (extinción). Sólo procede con respecto a algunos contratos de atribución (no a los de colaboración).

■ Rescate (extinción). Es la decisión unilateral del Estado en cuyo mérito éste, por razones de interés público o general, pone fin al contrato entes de la fecha fijada para ello, asumiendo entonces, en forma directa la ejecución o el cumplimiento del objeto de ese contrato. Es una medida administrativa de reorganización del servicio. Está excluido en los contratos de atribución y está limitado a algunos de colaboración (concesión de servicios públicos y contratos de obra pública), procediendo la indemnización al particular. El rescate no puede ser parcial. En nuestro país la facultad de rescatar una concesión se sobreentiende sin necesidad de norma legal autorizatoria.

■ Rescisión (extinción). Puede ser unilateral o bilateral. Un contrato disuelto por una vía jurídica no puede ser nuevamente extinguido por otra. No se acepta la procedencia del arbitraje en los contratos en que el Estado actúa en el

ámbito del derecho público. Contrato de Concesión de Servicio Público.

La concesión de servicios públicos es una manera en que el Estado satisface necesidades generales, valiéndose para ello de la colaboración de los administrados.

La concesión es el acto mediante el cual el Estado encomienda a una persona individual o jurídica (privada o pública), por tiempo determinado, la organización y funcionamiento de un servicio público; dicha persona llamada “concesionario”, actúa a su propio costo y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios o en las subvenciones o garantías otorgadas por el Estado, o ambas cosas a la vez.

Nos es una delegación de facultades pues ésta implica un traslado de facultades. Se trata de una adjudicación o imputación de atribuciones. * La naturaleza jurídica del contrato de concesión de servicios públicos.

Al respecto hay diversas teorías: la unilateral, la del contrato de derecho privado, la del contrato administrativo (acto mixto) y la del contrato administrativo stricto sensu.

Se trata de un contrato de estructura homogénea y única, contractual en todos sus

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La nota esencial de la obra pública es la realización o construcción por el Estado, por sí o a través de terceros. La obra pública apareja la idea de “trabajo público”, que comprende la construcción de la obra, su mantenimiento, reparación o modificación e, inclusive, su destrucción.

El costo de las obras públicas estará a cargo de: - Los administrados, cuando sean los beneficiarios directos de una construcción

(contribución de mejoras) - El Estado, cuando las obras fuesen de carácter general (impuestos, fondos del

tesoro). - Los usuarios de las autopistas y rutas (peaje).

La obra pública (trabajo público) puede llevarse a cabo mediante dos diferentes procedimientos: por medio de la administración –con su propio personal–, o recurriendo a la colaboración de terceros (contrato de obra pública y concesión de obra pública). La concesión de obra pública constituye un contrato –de derecho público– entre el Estado y un tercero donde éste se obliga a realizar una obra cuyo pago no le será efectuado directamente por el Estado sino por ciertos administrados (peaje o contribución de mejoras). En el contrato de obra pública quien paga el trabajo es la administración, siendo este contrato para los particulares res inter alios acta. * Elementos del contrato.

- Elemento subjetivo: una de las partes debe ser el Estado. Las entidades o personas jurídicas no estatales no pueden celebrarlo (sólo pueden celebrar locaciones de obra regidas por el derecho privado).

- Elemento objetivo: la legislación nacional no limita el objeto del contrato de obra pública a los inmuebles. Dado que el contrato de obra pública puede tener como materia cosas muebles, inmuebles y objetos inmateriales, dicho contrato no sólo se refiere a cosas sino en general a bienes.

Para que un mueble pueda ser materia de un contrato de obra pública, dicha cosa no debe ser consumible ni fungible (si no sería un contrato de suministro) pudiendo ser objeto de este contrato cuando:

- Se incorpore físicamente a un inmueble (accesión física); - Forme una universalidad pública (accesión moral);

* Naturaleza jurídica del contrato.

En un caso será administrativo propiamente dicho y en otro de derecho privado. Para que se configure un contrato administrativo stricto sensu debe concurrir el requisito esencial de todo contrato administrativo, o sea que la prestación del cocontratante se relacione, directa e inmediatamente con alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, con los fines públicos propios de éste, en caso contrario será de derecho privado.

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El contrato de obra pública no sólo puede resultar de su objeto, sino también de que la prestación del cocontratante, se halle vinculada directa e indubitablemente a una obra pública (contrato de obra pública por accesoriedad). * Régimen jurídico del contrato administrativo de obra pública.

El contrato administrativo de obra pública es el acto en cuyo mérito el Estado conviene con un tercero la realización de una obra que le permitirá cumplir funciones esenciales o específicas suyas, realizando así el Estado sus fines públicos propios.

El contrato de obra pública es el contrato más orgánico e integralmente considerado por el derecho positivo. En el orden nacional rige la ley 13064. Sistemas de contratación.

- Unidad de medida: comprende dos subtipos, unidad simple y unidad en el conjunto. En el primero, el cocontratante se obliga a ir ejecutando partes, unidades o piezas de

obra por un precio unitario determinado sin que se haya establecido el número de partes o unidades que realizará (cada parte es una obra independiente).

En el otro subtipo, cada unidad no se considera como una obra independiente; se tiene en cuenta el conjunto total de la construcción que resulta integrado por la suma de unidades o partes (cada una tiene su precio).

- Ajuste alzado: aparece cuando se combina un precio global e invariable para la realización integral de la obra. Se emplea para trabajos simples y de poca monta.

- Coste y costas: el dueño o propietario de la obra paga el valor de los materiales y de la mano de obra utilizado por el cocontratante; además éste percibe un porcentaje determinado sobre el valor de los trabajos, lo que concreta el beneficio que le corresponde por su labor. El artículo 5 de la ley 13064 sólo admite este sistema en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada. Caracteres del contrato de obra pública.

Es bilateral, oneroso, conmutativo, formal (21-24 ley 13064) y es sustancialmente una locación de obra.

En el ámbito nacional, el contrato queda perfeccionado una vez que las partes hayan suscripto el documento respectivo. Derechos y deberes.

Los derechos y prerrogativas de la administración son los mismos que le corresponden en los contratos administrativos en general. Lo mismo respecto de los derechos del cocontratante.

La remuneración del contratista se establece en el pliego de condiciones generales. Dicho pago se efectúa previo otorgamiento de los “certificados” que es todo crédito documentado que expide la administración al contratista con motivo del contrato de obra pública. El certificado no

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Sujetos. El Estado y un cocontratante.

Objeto.

El contrato se refiere a la provisión de cosas muebles, fungibles o consumibles o no. En algunos supuestos la provisión de muebles puede determinar un contrato de obra

pública por accesoriedad. No es necesario que las prestaciones sean de tracto sucesivo.

Caracteres.

Es bilateral, oneroso, conmutativo y formal. Es un contrato de colaboración. Derechos y deberes.

Las prerrogativas de la administración son las mismas que le corresponden en los contratos administrativos en general (exigir el cumplimiento en término, dirección y control, modificación, rescisión). Lo mismo respecto de los derechos del cocontratante (que la administración cumpla sus obligaciones, percibir el precio, suspender la ejecución del contrato, pedir la rescisión, ser resarcido cuando la extinción del contrato obedezca a razones de oportunidad, mérito o conveniencia, al mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato). Extinción.

En esta materia rigen también los principios generales (cumplimiento del objeto, vencimiento del término, revocación, anulación, caducidad, rescisión). Jurisdicción competente.

Es la contencioso-administrativa. Contrato de función o empleo público.

Si la Administración Pública ejerce una actividad concreta y continuada es natural que para ella se prevea la existencia de una organización. Los órganos y entes que la componen son personas de existencia ideal que requieren la presencia de personas físicas por medio de las cuales llevan a cabo los actos que les corresponden. Así surge el concepto de “función pública”.

Esa relación de empleo o función pública es la que se establece cuando una persona es investida por la administración pública, conforme a los procedimientos legales que correspondan, para el desempeño de una función o empleo público, y que acepta cumplir voluntariamente, con cierta permanencia y por lo general en forma remunerada.

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* Naturaleza jurídica de la relación de la función o empleo público.

Hay varias posiciones al respecto: - mandato o locación de servicios de derecho privado, - acto unilateral del Estado, - acto jurídico bilateral que da nacimiento a un sistema estatutario contrato de

derecho público. Se trata de un contrato administrativo, bilateral o sinalagmático, a título oneroso,

conmutativo, consensual, nominado, principal (no depende de la existencia de otro contrato), de ejecución sucesiva y simple (figura perfectamente diferenciada de las demás figuras contractuales administrativas). * Elementos del contrato.

- Elemento subjetivo: la Administración Pública, por un lado, y una persona física. - Elemento objetivo: ¿?

* Formas de ingreso a la administración.

El ingreso a la función pública está regido por el principio de la admisibilidad. Sorteo: libra al azar el ejercicio de cargos sin ceñirse a las exigencias de capacidad,

celo y moral. Elección: consiste en la determinación de la persona que habrá de desempeñarse en

una función o un empleo mediante la expresión de voluntad de un grupo de personas (cuerpo electoral).

Accesión: cuando un funcionario, por razón de su cargo, integra automáticamente otro u otros y que no constituye, en verdad, un modo de ingreso a la función pública, sino un procedimiento de acceso a determinados cargos públicos.

Concurso: procedimiento integrado por varios actos y hechos administrativos por medio del cual se selecciona entre varios candidatos que reúnen una idoneidad básica general, a los más capaces para desempeñar los cargos de que se trate, los cuales acceden al desempeño de ellos por la vía del nombramiento.

Contrato “ad hoc” o especial: tiene lugar cuando se incorporan a la administración determinadas personas en cargos que exigen una idoneidad particular y que imponen rodearlos de garantías y condiciones especiales, distintas de las del común de los funcionarios y empleados de distintas categorías.

El sistema más común y corriente de ingreso es el nombramiento, que puede o no ir precedido de un o de los sistemas de elección y reclutamiento expresados, y consiste en la designación efectuada en forma directa por la autoridad administrativa competente, de la persona que habrá de desempeñarse y que deberá prestar su consentimiento.

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El acto de nombramiento es un acto administrativo, una declaración unilateral de voluntad de la administración destinada a producir efectos subjetivos. Puede tener carácter efectivo inmediatamente o ser otorgado a prueba por un período razonable.

Al acto de nombramiento lo debe acompañar uno de aceptación, sin ella no tiene efectos jurídicos. A partir de allí, el agente público adquiere un status de funcionario o empleado, compuesto por una serie de prerrogativas, derechos y obligaciones que constituyen los llamados “derechos de empleo”.

La atribución de nombrar está condicionada por la condición de que el designado reúna la s cualidades de idoneidad requeridas. El concepto de idoneidad no es simple, lo integran distintos valores. Esas condiciones de idoneidad no se presumen, deben ser acreditadas. Pueden ser generales o uniformes (exigibles en todos los cargos públicos), generales (con relación directa al cargo), propias y exclusivas (exigidas solamente para ciertas funciones o empleos).

La verificación de la idoneidad, a cargo de la autoridad competente para designar, es discrecional.

Entre los requisitos o condiciones relativas a la idoneidad podemos encontrar: la aptitud técnica, moral, física y mental, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas y políticas, el cumplimiento de las obligaciones cívicas. * Ejecución del contrato.

Los estatutos de los funcionarios y empleados públicos tienen el propósito de juridizar las relaciones entre la administración y sus agentes, sometiéndolos a normas ciertas, claras y permanentes. En el orden nacional, la ley 22140 faculta al Poder Ejecutivo al dictado de los reglamentos necesarios para poner en marcha y funcionamiento tal régimen.

La continuidad de la ejecución es propia de todo contrato administrativo, siendo más nítida por el hecho de que estando el cumplimiento a cargo de agentes públicos, no puede ser trabada ni demorada sino por la decisión debidamente fundada de las propias autoridades administrativas.

En cuanto a la dirección y control, el conjunto de agentes públicos se halla organizado en base a la jerarquía, aunque ligados por un contrato individual con la administración. Deben comportarse como un conjunto homogéneo.

Existe un poder jerárquico que consiste en la atribución del superior de imponer órdenes a sus subordinados, ejercer su vigilancia y control permanente y la posibilidad de delegar determinadas funciones si fuera normativamente admitido. También implica la potestad de examinar los actos de los subordinados para verificar su legalidad y oportunidad, pudiendo modificarlos o revocarlos según lo considere conveniente, salvo que la facultad le esté expresamente vedada.

Implica para el subordinado un deber de obediencia. Obligación que el subordinado tiene, sea cual fuere su jerarquía, de cumplir las órdenes que le imponen sus superiores. El agente público tiene la posibilidad de examinar la orden que reciba, no sólo en cuanto a los aspectos de

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legalidad formal, sino también al contenido, de modo que en caso de ilegalidad manifiesta, debe abstenerse de cumplirla (teoría de la legalidad formal y material).

En virtud del principio de la mutabilidad que rige en los contratos administrativos, la administración puede introducir modificaciones que alteren las prestaciones originarias contraidas por el cocontratante particular. Pero para la modificación de situaciones estatutarias preexistentes será necesaria la previa modificación del régimen estatutario por la sanción de una ley formal o material. Los derechos irrevocablemente adquiridos se mantendrán y no podrán ser alterados.

Las modificaciones del contrato deben ser razonables y fundadas, debiendo respetarse el equilibrio económico-financiero.

La potestad rescisoria es la facultad reconocida a la administración que adquiere caracteres especiales en este contrato por el principio de la estabilidad de los agentes públicos.

La potestad sancionatoria es natural teniendo en cuenta la potestad de dirigir y controlar a sus agentes. Incumbe así, a la autoridad superior un poder disciplinario que consiste en impedir, mediante la imposición de sanciones, el posible quebrantamiento por los órganos públicos inferiores, de los deberes y obligaciones que deben observar.

Las sanciones disciplinarias vigentes son: apercibimiento o amonestación (llamado de atención), suspensión, postergación en el ascenso, retrogradación de categoría, cesantía y exoneración (sanciones expulsivas). La sanción se puede extinguir por distintas causas: cumplimiento de la sanción, perdón o condonación de la sanción dispuesta por la autoridad que la aplicó, revocación por ilegitimidad de la sanción, muerte del infractor, prescripción de la sanción o la acción respectiva, pago en las sanciones pecuniarias.

Pueden ser recurridas por el afectado en sede administrativa o judicial. La renuncia del agente no impide a la administración el ejercicio de su poder

disciplinario (salvo que la administración acepte la renuncia). En cuanto a las sanciones penales, los agentes públicos pueden ser pasibles de

responsabilidad penal, cuando cometan acciones o incurran en omisiones que constituyan delitos. * Derechos y obligaciones de la Administración Pública.

El agente público tiene la obligación y la administración el deber de exigir el debido y regular cumplimiento de las obligaciones. Los funcionarios deben cumplir personalmente y en forma directa dichas obligaciones, no pudiendo recurrir a sustitutos o personas, pero esto no implica que éste sea un contrato intuitu personae.

Cuando los agentes cumplan sus obligaciones en forma irregular, ocasionando un daño a los administrados, pueden incurrir en responsabilidad civil (1112 CC). * Derechos y obligaciones del contratante particular.

Los derechos y deberes pueden ser generales (comunes a todos los agentes) o particulares (corresponden a determinados funcionarios en razón de su cargo).

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Deberes u obligaciones. - Dedicación al cargo: poner el máximo de atención, dedicación y eficiencia. - Residencia: en el lugar donde se presten los servicios o próximo a él. En algunos casos, a

ciertos funcionarios se les puede imponer un estricto deber de residencia. - Obediencia y Respeto del orden jerárquico. - Reserva y secreto: en el caso de violación de la reserva, es pasible de sanciones

disciplinarias, mientras que la violación del secreto puede acarrear sanciones penales. - Lealtad al orden jurídico-político: no implica una lealtad personal al jefe de gobierno sino

guardar fidelidad a la CN y al orden jurídico positivo. - Observar una conducta digna. - Denunciar y querellar criminalmente: deben denunciar aquellos delitos de acción pública

de cuya comisión tuvieren conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones. - Urbanidad y buen trato del público: ¿? - Declarar las demás actividades que cumplen: por incompatibilidades.

Derechos.

- A la estabilidad en el cargo(14bis CN): sólo pueden ser removidos por las causales previstas por el ordenamiento aplicable.

- A la carrera: posibilidad de progresar regularmente dentro de las categorías previstas. - Al debido tratamiento: por parte de los superiores. - Al descanso. - A ser indemnizado por los daños sufridos. - A la asistencia y previsión social. - A la jubilación: retribución periódica y vitalicia que presta el Estado a quienes se han

desempeñado en una relación de empleo público y han pasado a la pasividad. Hay tres clases de beneficios: jubilación ordinaria o voluntaria (se concede a quien habiendo cumplido el límite de edad, servicios y aportes, resuelve acogerse a ella), jubilación extraordinaria (se concede a quienes sin alcanzar los límites requeridos, deben pasar a la inactividad por causas especiales), jubilación obligatoria (se dispone aun contra la voluntad del empleado público en determinados casos).

- A integrar asociaciones profesionales. - Al sueldo: retribución periódica equivalente en proporción a los servicios que se prestan,

teniendo en cuenta las condiciones exigidas para el desempeño del cargo, necesidad de asegurar una vida digna y decorosa y la situación económica del Estado. El cobro compulsivo del sueldo puede ser intentado por los empleados públicos ante el fuero contencioso-administrativo (la acción prescribe a los 5 años). * Extinción del contrato.

Se aplican los principios generales con peculiaridades propias. Se deben tener en cuenta

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tres principios fundamentales: todo agente público puede ser válidamente privado del cargo que desempeña; las causas y efectos de la conclusión del contrato están regidos por las disposiciones de carácter general; los agentes que cesan en sus cargos deben disponer de los medios legales para recurrir las medidas. Causales de terminación del contrato.

- Cumplimiento del objeto del contrato: no resulta aplicable, por cuanto el objeto nunca se agota.

- Expiración del término de duración del contrato: si tiene un término fijado, es al vencimiento de éste, de manera automática. La permanencia en el cargo más allá de esa fecha constituye el delito de permanencia ilegal en la función (246 Código Penal).

- Renuncia: expresa y por escrito. Sólo produce sus efectos a partir de su aceptación por parte de la administración.

- Desaparición del objeto del contrato: cuando sucede la supresión o extinción del ente, organismo o cargo en donde se venía desempeñando. Es común que en estos supuestos se efectúe una nueva distribución.

- Muerte del cocontratante particular: los herederos pueden reclamar ciertos derechos de pensión, pero no pueden acceder al desempeño de la función.

- Pérdida de la aptitud e idoneidad: cuando se produce la inhabilitación mental o física. - Imposición de sanciones expulsivas (cesantía y exoneración): suele conllevar la

imposibilidad de ingresar en la Administración Pública, y la pérdida de los derechos que se hubieran adquirido.

- Inhabilitación penal. - Incompatibilidades. - Jubilación: el agente público que pasa a la inactividad no pierde su condición de

funcionario público. * Jurisdicción competente.

En defensa de sus derechos, los agentes tienen dos vías recursivas: en sede administrativa, cuentan con los recursos generales y específicos previstos en cada caso; en sede judicial, tienen los recursos y excepciones previstos por la ley, que deben interponerse ante los tribunales contencioso-administrativos, excepto la acción de amparo.

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