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ANEPFundada el 19 de agosto de 1958
San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”
Teléfonos 2257 82 33 - 2257 99 24 - 2257 99 32 - 2257 99 51 - 2257 99 59 - Fax 2257 88 59Apartado Postal 5152-1000 San José
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LA LEY DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL:
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Unidad de Asesoría Jurídica de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Criterio Jurídico Laboral
Asunto: Proyecto de Ley para Racionalizar el Gasto Público. Expediente Legislativo N° 19.923
Señor
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Los infrascritos Rafael Mora Solano, Rosa Rivera Bejarano, Karen Carvajal Loaiza, Priscila
Castro Jiménez, Leila Ross Porras, Catalina Víctor Castro, Harry Flores Castillo, Jose Pablo
Quirós Picado y David Estrada Zeledón, Asesores Legales y funcionarios de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados(ANEP), nos apersonamos ante usted, de manera
muy respetuosa, con el fin de presentar formal CRITERIO JURÍDICO con respecto a las
distintas consultas legales laborales, que presenta el Proyecto de Ley para Racionalizar el
Gasto Público, y que a continuación serán retomadas por los suscritos:
HECHOS PRELIMINARES
PRIMERO: Que mediante correo electrónico del 7 de Mayo de 2016, el Sr. Albino Vargas
Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados,
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consulta la posibilidad de realizar un Criterio Jurídico sobre el Proyecto de Ley para
Racionalizar el Gasto Público a la Unidad de Asesoría Jurídica.
SEGUNDO: Que revisado el mencionado Proyecto de Ley, se logra determinar que existen
ciertas consideraciones que nos parecen atinadas, las cuales se desarrollarán a continuación:
CONSIDERACIONES JURIDICO LABORALES
Antes de entrar a desarrollar los distintos puntos sugeridos por nuestro Secretario General, es
importante aclarar que varios de los aspectos que se mencionan, se van a tratar de manera
superficial, con el fin de mantenernos al margen de nuestro derecho como representantes
sindicales, vinculados directamente a derechos laborales colectivos.
Al hacer el análisis sobre este Proyecto de Ley, es importante mencionar el Poder de
Dirección que ostenta la Administración; pero esta potestad no es ilimitada, ya que dicho
poder encuentra sus limitaciones en la misma norma jurídica, y que por lo tanto, se deben de
respetar. Dentro de esos límites que tiene la Administración en su condición de patrono, se
encuentra el de “no cambiar las condiciones laborales de los trabajadores de manera ilegal o
arbitrariamente”, ya que estaría incurriendo en lo que se conoce en el Derecho Laboral como
Ius Variandi Abusivo.
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Con relación a las potestades del patrono para variar las condiciones del Contrato de Trabajo,
la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que:
“el denominado “ius variandi” es el derecho potestativo del empleador de
modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, dentro de
ciertos límites, en cuanto a la forma y modalidades de la prestación. Ese
poder patronal de “cambio” es limitado, ya que las variaciones que realice
no deben alterar sustancialmente el contrato de trabajo ni deben ser
arbitrarias en perjuicio del trabajador. De ahí que, si el patrono modifica
las condiciones del contrato de trabajo de sus empleados, debe basarse
en una verdadera necesidad que justifique la medida con miras al
mejoramiento del servicio que presta (en este sentido, consúltense las
resoluciones de esta Sala números 227, de las 10:00 horas del 13 de abril
y 294, de las 9:35 horas del 11 de mayo, ambas de 2007.) Al efecto,
resulta importante determinar en cada situación concreta, si los cambios
se ajustan a los principios de razonabilidad, necesidad e indemnidad del
trabajador (pues no puede dar lugar a menoscabo patrimonial ni moral), y
si obedecen a necesidades de la organización o a alguna situación
excepcional, desde luego, sin que atenten contra las cláusulas esenciales
del contrato” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia No.00831 de
las 15:40 horas del 10 de junio del 2010).
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Ante este poder de dirección que ostenta el Estado, a la hora de regular sus relaciones
laborales, se logra visualizar que, el presente Proyecto de Ley, hace un uso excesivo de la
mencionada potestad de dirección, por las diversas violaciones a los Derechos Laborales,Principios Generales del Derecho, y al ordenamiento jurídico, situaciones que de seguido se
exponen.
El artículo 8 del Proyecto de Ley para Racionalizar el Gasto Público establece:
“Toda convención colectiva que se negocie a partir de la vigencia de esta
ley, ya sea que se celebre por primera vez o no, así como todo
reglamento, contrato, convenio, acuerdo, estatuto o acto que permita el
otorgamiento de beneficios económicos, pecuniarios o en especie,
deberán ajustarse a lo dispuesto esta ley.
Cuando las convenciones colectivas suscritas en el sector público
contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene
vigente hasta tanto se negocie una nueva, se entenderá que el plazo por
el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de nueve meses,
contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o
de la última prórroga que la ha mantenido vigente.
Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la
convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que
iniciarse un nuevo proceso de negociación.
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Los funcionarios encargados por la Administración para negociar
convenciones colectivas no podrán beneficiarse de lo ahí establecido
durante el plazo de su vigencia. Los funcionarios que participen en laemisión de reglamentos, contratos, convenciones colectivas, acuerdos,
estatutos o actos que involucren el otorgamiento de retribuciones
adicionales al salario base no podrán beneficiarse de lo establecido en
esos instrumentos por un plazo de diez años.”
El artículo citado anteriormente, contiene diversas contradicciones con la normativa laboral
vigente; primeramente, se puede mencionar que los párrafos segundo y tercero resultan
contrarios a la prórroga automática de las Convenciones Colectivas que establece el artículo
N° 58 del Código de Trabajo; el cual, en lo conducente, expone que en la negociación de una
Convención Colectiva de trabajo:
“no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de
tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un
período igual al estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un
mes de anticipación al respectivo vencimiento.”
De tal manera que, el canon 8 del Proyecto de Ley, constituye una amenaza a la seguridad
ju ríd ica d e l a c ual han gozad o las Conven c iones Co lec tivas de t rabaj o en el sec to r
público, toda vez que, su aplicación, podría reflejarse en la derogación de muchas
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Convenciones Colectivas de Trabajo, cuando éstas no cumplan con el requisito de constante
renegociación, que vendría a establecer el numeral octavo de dicho Proyecto de Ley.
Como se mencionó anteriormente, el octavo ordinal del Proyecto de Ley, deviene violatorio de
la seguridad jurídica de los trabajadores, en materia de Convenciones Colectivas; toda vez
que ocasionaría constantes variaciones a las condiciones laborales de los empleados
públicos, al menos cada 3 años; y por ende, amenazando la estabilidad laboral de la que
dichos trabajadores gozan, y que ha sido reconocida por la Sala Constitucional.
Cabe señalar además, que la aplicación práctica del requisito derenegociación
que
establece el numeral 8 del Proyecto de Ley, aunado al hecho de que las Convenciones
Colectivas no pueden tener plazos de menos de un año, y no más de 3 años, vendría a
reflejarse en que, cada Convención Colectiva, deberá ser renegociada al menos cada 3 años
y hasta cada año; lo que a su vez, se traduce en un mayor gasto de recursos, para efectuar la
constante renegociación de las Convenciones Colectivas, de manera que el artículo analizado
vendría a constituirse en una función contraria al propósito básico del Proyecto de Ley de
redu cir el gasto público .
Por otra parte, el último párrafo del artículo N° 8 del Proyecto de Ley, indica que los
funcionarios que participen en la emisión de reglamentos, contratos, convenciones colectivas,
acuerdos, estatutos o actos, que involucren el otorgamiento de retribuciones adicionales al
salario, no podrán beneficiarse de los mismos.
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Esta disposición es violator ia al derecho hum ano fund amental de libertad sindical ; toda
vez que, de conformidad con el numeral 54 del Código de Trabajo, los sindicatos son losencargados de negociar las convenciones colectivas; esto en la p ráctic a se tr ansc ribe en
que los dir igente sindicales son quienes part ic ipan en la elaboración de la
Conv encio nes Colectivas , por lo q ue d e apl icars e la dis po sición del artícu lo N°8 del
Proy ecto d e Ley se le daría un trato d isc rim inator io a los d irigentes q ue part ic ipen en la
elaboración de una determinada convención colect iva (generando con ello, como
consecuencia, un evidente desinterés por parte de los funcionarios públicos de realizar
cualquier tipo de labor sindical, al ser excluidos de los réditos de su propio esfuerzo).
De conformidad con lo anterior, el ordinal N° 8 del Proyecto de Ley, viene a obstaculizar el
ejercicio de la Libertad Sindical, y pone en riesgo el fuero sindical que protege a los dirigentes
sindicales, al menoscabar sus derechos laborales subjetivos.
Además, cabe considerarse que, si bien el artículo N° 58 del Código de Trabajo, establece
que no será válida la cláusula que ponga en manifiesta inferioridad a los trabajadores no
sindicalizados, semejante disposición deviene del principio de no discriminación, y tomando
en cuenta esa voluntad del legislador, una interpretación analógica de la norma, refleja que
tampoco sería procedente que se establezcan Convenciones Colectivas que pongan en
condición de inferioridad a los dirigentes sindicales, por cuanto se constituiría igualmente en
un trato discriminatorio.
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Aunado a todo lo expuesto, el numeral 54 del Código de Trabajo, establece que las
Convenciones Colectivas deben entenderse incluidas las disposiciones de los convenios de laOrganización Internacional de Trabajo, por lo que no es de recibo que el canon N° 8 del
Proyecto de Ley, pretenda desconocer la normativa laboral internacional, en materia de
Convenciones Colectivas y Libertad Sindical, en detrimento de los intereses de los
trabajadores.
Ciertamente, en virtud de lo expuesto, se debe considerar que el artículo N° 8 del Proyecto de
Ley, se constituye como un obstáculo al ejercicio de los derechos de negociación de las
Convenciones Colectivas, y un obstáculo al Derecho Humano Fundamental de Libertad
Sindical; además de ser contraria al ordenamiento jurídico costarricense, y las disposiciones
del Derecho Internacional.
Ahora bien, con respecto al artículo N° 1 de este Proyecto de Ley, el mismo señala:
“ARTÍCULO 1.- Ámbito de cobertura
La presente ley se aplicará a:
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a) Los servidores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como al personal de
sus órganos auxiliares y de sus órganos desconcentrados.b) Los servidores de los entes descentralizados y de las empresas del
Estado, así como al personal de sus órganos desconcentrados.
c) Los servidores de las corporaciones municipales.
Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley únicamente los
servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado,
para el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de
Seguros, por tratarse de servicios públicos que operan en competencia”.
Es del criterio de la Unidad Jurídica de ANEP, que este artículo atenta contra el Principio de
Autonomía Municipal, en concordancia con el ordinal N° 4 del Código Municipal. Las
municipalidades en Costa Rica poseen autonomía política, administrativa y financiera, que le
confiere la Constitución Política, todo esto con base en que, dentro de sus atribuciones, está
el administrar los ingresos municipales, lo que abarca las políticas propias de recursos
humanos, selección de personal y pago de salarios.
El desarrollo jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia ha hecho con relación a la
autonomía municipal, en sus diversas facetas, ha sido muy amplio y completo; sin embargo,
no es sino hasta en la sentencia número 5445-99, que determina, primero que nada, el
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concepto de autonomía municipal, como "la capacidad que tienen las municipalidades para
decidir libremente y bajo su propia responsabilidad todo lo referente a la organización" de su
jurisdicción territorial (cantón), y que se traduce en la capacidad de fijar sus políticas de acción-planes y programas- y de inversión en forma independiente -determinación de su
presupuesto- específicamente del Poder Ejecutivo; autonomía que deriva del carácter
electoral y representativo de su gobierno (Concejo y Alcalde); y luego analiza los diversos
ámbitos en que se manifiesta Sentencia 5445-99 Sala IV
"…La autonomía municipal, contenida en el artículo 170 de la C onstitución
Política, esencialmente se origina en el carácter representativo de ser un
gobierno local (única descentralización territorial del país), encargado de
administrar los intereses locales, y por ello, las municipalidades pueden
definir sus políticas de desarrollo (planificar y acordar programas de
acción), en forma independiente y con exclusión de cualquier otra
institución del Estado, facultad que conlleva, también la de poder dictar su
propio presupuesto… Sentencia 10136 -00 SALA IV
Se infiere de las sentencias antes indicadas, que la autonomía de las Municipalidades, radica
principalmente, en que se considera que por el territorio donde se ubica, tiene la
representación del mismo, por ser este un gobierno local; lo cual no podría darse, si se
permite que una Ley como esta, faculte la integración de los servidores municipales en un
régimen único de salarios, como es el que nos ocupa.
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De esto se desprende que, constitucionalmente, no es posible que la Asamblea Legislativa
tenga un papel creador de los impuestos municipales; del cual, al final, sea de donde sepaguen dichos salarios. Las obligaciones impositivas municipales, obedecen a las
necesidades de cada territorio, y a las posibilidades de sus habitantes; el interés y necesidad,
parten de una base asociativa, entre su territorio y sus posibilidades recaudatorias; así que si
este interés autónomo es violentado, y se condiciona a la aprobación legislativa, no podría
existir un sistema de salarios, que responda a cada municipalidad.
Continúa la jurisprudencia de la Sala IV indicando que:
"Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la
libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias
de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios
ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía
política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos
muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que
da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a
través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y
como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169;
autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la
potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su
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competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la
potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la
corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos deorganización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como
potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación,
modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde
a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121,
inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía
administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación,
sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al
Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente.
Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política
(artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal
anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las
municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y
servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión
municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad frente a
los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones
fundamentales." Sentencia 620-01.
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En resumen, la autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las
municipalidades de decidir libremente, y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la
organización de determinado cantón.
La autonomía municipal implica:
a) autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus
autoridades, a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo
señala nuestra Constitución Política en su mandato N° 169;
b) autonomía normativa: en virtud de la cual, las municipalidades tienen la potestad de dictar
su propio ordenamiento, en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se
refiere únicamente a la potestad reglamentaria, que regula internamente la organización de la
corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio);
c) autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la
iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales
corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso
13) de la Constitución Política, cuando así corresponda; y
d) autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino
también la autoadministración; y por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de
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ANEPFundada el 19 de agosto de 1958
San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”
Teléfonos 2257 82 33 - 2257 99 24 - 2257 99 32 - 2257 99 51 - 2257 99 59 - Fax 2257 88 59Apartado Postal 5152-1000 San José
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decisiones fundamentales para el ente, incluso su régimen de empleo y de acceso a la carrera
municipal, muy distinta a la carrera administrativa, con un normativa propia en cada
municipalidad; en donde este acceso garantiza a los servidores municipales, un medio dedesarrollo personal y de promoción humana.
Por lo anteriormente indicado, consideramos que este Proyecto de Ley, con la inclusión de los
servidores municipales, atenta contra el principio de autonomía municipal, y tiene una
peligrosa forma de entrometerse en los asuntos municipales, por parte del Estado, logrando
con esto, una disyuntiva en el poder de imperio que tienen las corporaciones municipales, en
su régimen de empleo.
Analizando, muy someramente este Proyecto de Ley (debido a nuestras diversas obligaciones
con la institución) debemos señalar que el nombre de la norma pareciera que es para un fin
público, de racionalizar los recursos públicos; sin embargo, el texto y su contenido es un
ataque a las condiciones laborales del sector público de una manera desmedida.
Dentro de los objetivos que persigue el Proyecto se supone que esta:
“E l presente proyecto de ley busca abordar diversas temáticas afines con
la gestión pública de manera tal que pueda mejorarse el desempeño del
Estado costarricense, contribuyendo con mejoras en la calidad de los
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servicios que presta el Estado y empleando de manera racional los
limitados recursos públicos.”
Esto es contradictorio; siendo que, por un lado, se pretende la eficiencia del servicio público,
atacando a las personas que prestan ese servicio. Para nadie es un secreto que personas con
salarios proporcionales a su esfuerzo y preparación, y reconocidas por sus funciones,
profesiones, y demás pluses, tienen mayores rendimientos, lo cual genera bienestar laboral, y
por ende, social.
Además, se trata el tema de la desigualdad de ingresos entre el sector público y el sector
privado, con una intención de precarizar las condiciones laborales, en lugar de mejorar las
condiciones laborales del sector privado, buscando mejores condiciones para todos, y no
reducir los beneficios o ingresos de quienes si ganan un salario digno.
Es importante señalar que el mandato N° 57 Constitucional, establece la máxima de “un
salario igual, para trabajo igual, debe ser aplicado en condiciones iguales”; siendo que en el
sector público existen regímenes diferentes, donde las condiciones de contratación son
diferentes; y se justifica que en el sector central, los salarios sean más altos, siendo que
tienen limitada la posibilidad de negociar Convenciones Colectivas, y de negociar condiciones
laborales más beneficiosas; por ende, es justificado el hecho de que dentro del sector público
central (régimen de servicio civil) los salarios sean diferentes al resto del sector público donde
sí se pueden negociar condiciones de trabajo más beneficiosas.
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Se debe tratar a igual con iguales, y desiguales como desiguales.
Ahora bien, el tema de ligar el pago de la anualidad a la calificación de desempeño, es algo
sumamente peligroso, siendo que no existen en la Administración pública mecanismo de
evaluación seguros, objetivos; y por lo contrario, en la mayoría de casos, se manejan por
simpatía, política, conveniencia de quienes estén como jefes; por ende, este mecanismo es
completamente un riesgo para los funcionarios; principalmente para los que no apoyen la
corrupción, dentro de la administración (de quienes se quieren deshacer muchas jefaturas).
Bajo otra línea de ideas, no existe estudio técnico que demuestre que recortando los ingresos
de la clase trabajadora, se van a resolver los problema financiero del país; y siendo que bajo
los Principios Generales del Derecho Laboral, deben aplicarse las condiciones más
beneficiosas para los trabajadores, se deben analizar otros posibles factores de gasto público,
en donde se puedan recortar gastos, o recaudar mejor los impuestos, y atacar a los evasores,
antes de atacar directamente a la clase trabajadora, como único y verdadero responsable de
del déficit económico que padece el país.
Por otra parte, determinar que los pluses salariales solo se pagaran en el sector
descentralizado, con una Ley que lo cree, es burocratizar las condiciones laborales, ir en
detrimentos de la simplificación de trámites, ligar las condiciones laborales a un tema político.
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“Cualquier otro incentivo existente antes de la promulgación de esta ley y
que por su naturaleza no sea un derecho adquirido deberá ser analizado
por el Consejo Sectorial de Empleo Público, establecido en el artículo 3, ysus recomendaciones serán remitidas al Poder Ejecutivo para que este
emita las órdenes y directrices correspondientes.”
Este texto es claro, al señalar que no se respetan los derechos adquiridos, y deja un portillo
para que sean eliminados a las personas que al día de hoy gozan de estos pluses salariales.
“La remuneración total de los funcionarios públicos en jornada ordinaria y
de los jerarcas de los Poderes del Estado y de la Administración Pública;
no podrán superar el equivalente a más de dieciocho salarios mínimos
mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado
(trabajadores no calificados genéricos).”
Esta Unidad Jurídica no logra comprender, ni aceptar, bajo qué criterio se establece esta
limitación; es una arbitrariedad, sin justificación alguna.
“Cuando las convenciones colectivas suscritas en el sector público
contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene
vigente hasta tanto se negocie una nueva, se entenderá que el plazo por
el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de nueve meses,
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contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o
de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo
sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesarácompletamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de
negociación. Los funcionarios encargados por la Administración”
En este caso, nos preguntamos qué pasará con los derechos adquiridos? La Unidad Jurídica
de la ANEP, considera de forma unánime, que las limitaciones a las negociaciones colectivas
van en detrimentos de todos los convenios de la OIT sobre Libertad Sindical, negociación
colectiva, y la línea actual sobre trabajo digno y decente, que se pretende a nivel
internacional, para que, lejos de precarizar las condiciones de trabajo, estas se mejoren día
con día.
Esta Ley deja vaciados de contenido, con respecto a la autonomía de las negociaciones
colectivas, que históricamente han sido el mecanismo por excelencia para obtener mejores
condiciones de trabajo.
El hecho de que se utilice el estado financiero del país, como pretexto para machetear las
condiciones de trabajo de la clase trabajadora, violando los principios básicos de la Libertad
Sindical, es una tesis que no puede ser avalada en un Estado Social de Derecho, en donde
las decisiones que se tomen, deben ir enfocadas en mejorar las condiciones de las personas,
y no en detrimento de ellas.
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Por ejemplo, limitar el auxilio de cesantía a 8 años, es un retroceso histórico, una violación a
las conquistas laborales de los movimientos sindicales, a lo que ya en su momento la Sala
Constitucional indicó sobre el tope de los 20 años; que era constitucional y justo, para unapersona que ha laborado toda su vida para el sector público.
Las limitaciones sobre porcentajes de reconocimientos de pluses salariales, son complemente
antojadizas, y no se justifica porqué solo un 15% de disponibilidad o solo el 20% de la planilla
de una institución; por lo que se demuestra que estas son decisiones antojadizas e
injustificadas.
Cambiar el modo de pago dentro del sector público es como devolverse en el tiempo, y dejar
de reconocer una serie de derechos, que se han conseguido, por medio de las luchas
sociales, con una excusa de un déficit fiscal, que no es responsabilidad del sector público, es
completamente incongruente con los Derechos Laborales.
CONCLUSIÓN
Entonces, podemos concluir que a pesar de que la justificación de este Proyecto de Ley es
racionalizar el gasto público, deviene como una serie de medidas para obligar al sector
público a realizar reformas estructurales en distintos ámbitos de la gestión pública. Sin
embargo, con la simple lectura del Proyecto de Ley, se observa una mala intención, en donde
lo único que enfatiza es en la complejidad del empleo público, para desinformar al pueblo
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costarricense con respecto a los verdaderos motivos del déficit fiscal y económico que vive el
país; buscando recargar el peso de toda la mala administración de recaudación fiscal,
corrupción y demás problemas en la gestión pública, al gremio de los Funcionario Públicos.
La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, se opone rotundamente a la aprobación de este
nefasto Proyecto de Ley, y se dispone a esperar (con ansias y convicción) las ordenes que
emanen de la Secretaría General, con el fin de luchar por la reivindicación de los derechos de
las personas trabajadoras, derechos que quieren ser soslayados y amedrentados por un
sector legislativo falacioso, vicioso, y mordaz.
Sin más por el momento; saludos cordiales.
Unidad de Asesoría Jurídica-ANEP.
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