Derecho Sucesorio Ayudantía

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Sucesión Testamentaria Definición: ´´Transmisión que hace el causante, de sus bienes, derechos y Obligaciones transmisibles a las personas designadas en el testamento´´. Características del Testamento 1. Testamento es un Acto Jurídico unilateral y Personalísimo (Art. 1003): de conformidad a este artículo está prohibido el testamento mancomunado o conjunto. Disposiciones Captatorias : Se prohíbe que alguien capte a otras personas, por ser un pacto de sucesión futura que adolece de objeto ilícito. (Art 1004 CC) ´´La facultad de testar es indelegable´´. - Testamento mancomunado o conjunto, queda otorgado por dos o más personas. - Disposiciones captatorias, son aquellas en donde yo estipulo que te dejo algo a ti si tu me dejas algo a mí, esta es una disposición prohibida. - Se prohíben los pactos por sucesión futura. Art. 1400 - Indelegable 2. Acto Jurídico más o menos solemne : Hay testamentos que tienen más solemnidades legales, mientras otros atendidos a las condiciones se eliminan ciertos requisitos Art 952 CC: Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato. La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y parte intestada. Art 999 CC: El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.

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Sucesión TestamentariaDefinición: ´´Transmisión que hace el causante, de sus bienes, derechos y Obligaciones transmisibles a las personas designadas en el testamento´´.

Características del Testamento1. Testamento es un Acto Jurídico unilateral y Personalísimo (Art. 1003): de conformidad a

este artículo está prohibido el testamento mancomunado o conjunto.

Disposiciones Captatorias: Se prohíbe que alguien capte a otras personas, por ser un pacto de sucesión futura que adolece de objeto ilícito. (Art 1004 CC) ´´La facultad de testar es indelegable´´.- Testamento mancomunado o conjunto, queda otorgado por dos o más personas.- Disposiciones captatorias, son aquellas en donde yo estipulo que te dejo algo a ti si tu

me dejas algo a mí, esta es una disposición prohibida. - Se prohíben los pactos por sucesión futura. Art. 1400- Indelegable

2. Acto Jurídico más o menos solemne : Hay testamentos que tienen más solemnidades legales, mientras otros atendidos a las condiciones se eliminan ciertos requisitos

¿Por qué hay solemnidades en el testamento?a) Así queda preconstituida la prueba de la verdadera voluntad del testadorb) Es un acto importante en la vida del derecho, por lo que las formalidades que se

exigen evitan la concurrencia de ciertos vicios (Existen testamentos privilegiados y solemnes).

3. Acto Mortis Causa : Produce todos sus efectos después de la muerte del testador.4. Objeto Principal : Es la disposición, pero también5. Acto esencialmente revocable : (Art. 1001): Es un elemento de la esencia del Acto Jurídico

sin este elemento no es válido. Solo respecto de las disposiciones, Excepción: declaraciones no son revocables. La Facultad de Revocar en materia testamentaria es de orden público, por lo que no existe cláusula que limite esto.

Art 952 CC: Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato.La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y parte intestada. 

Art 999 CC: El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.

6. El Testamento produce efectos en la vida del causante : Reconocimiento de un hijo o entrega de legado o donación en vida del testador al beneficiario, en el caso de la donación la persona se beneficia del bien en calidad de usufructuario.

El Registro de Testamento

Lo lleva el Registro Civil, Mediante un registro nacional de testamentos y registro de posesión efectiva.

La razón por la que hace esto es para que no se apliquen las reglas de la sucesión intestada a aquellas personas que hicieron el Testamento.

Requisitos del Testamento1. Internos : Son Iguales para todo tipo de testamento, y su incumplimiento acarrea que el

testamento sea anulable e ineficazi) Capacidad del Testador : (Art. 1005) Regla General: son todos capaces, salvo las

excepciones legales. La capacidad debe existir de conformidad al momento que se genere el testamento (Art. 1006), es decir el testador ser capaz al momento de su otorgamiento.

Art. 1005. No son hábiles para testar:1. Derogado;2. El impúber;3. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia;4. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa;5. Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar.

Art. 1006. El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa.Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad.

 

ii) Voluntad exenta de vicios : Error, Fuerza y Dolo. Fuerza : (Art 1007) El testamento en que de cualquier modo haya intervenido

la fuerza, es nulo en todas sus partes. Debe ser grave, injusta y determinante, en el testamento debe ser actual e inminente. Sanción: Nulidad Relativa en todas sus partes.

Dolo : (Art 1458 CC) El dolo debe ser determinante y debe provenir de un tercero ajeno.

Error en el Testamento: (Art 1058 CC) sobre Asignaciones testamentarias

Art 1001 CC: Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento.

Sanción: Error o dolo, es la nulidad.

2. Externos : Formalidades que varían de acuerdo al testamento que se otorga. La Ley que rige las solemnidades externas es la coetánea a su otorgamiento.

Disposiciones Testamentarias

La Infracción no produce la nulidad de todo el testamento sino que toda la cláusula viciada manteniéndose el testamento.

Clasificaciones del TestamentoEsta clasificación atiende a las solemnidades de las cuales está previsto el testamento. El testamento es siempre solemne. (Art. 1008)

I. Solemne Propiamente Tal (Art 1008 inc. 2)1.1.1. Otorgado en Chile :

Abierto o nuncupativo: (Art 1008 inc. 5): ´´hace sabedores de sus disposiciones a los testigos´´, se conocen las disposiciones de manera pública.

Cerrado : (Art 1008 inc. 5) es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas

Art. 1008. El testamento es solemne, o menos solemne.Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere.El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley.El testamento solemne es abierto o cerrado.Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos; y testamento cerrado o secreto, es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas.

Requisitos comunes de los Testamentos Otorgado en Chilea) Debe ser Por escrito (Art 1011 CC): Es siempre escritob) Presencia de testigos hábiles (Art 1012 CC): Pueden ser 3 o 5 dependiendo si el

funcionario (ministro de fe) es hábil para presenciar el acto.

Art. 1011. El testamento solemne es siempre escrito.

Art. 1012. No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en Chile:1. Derogado;2. Los menores de dieciocho años;3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón;5. Los ciegos;6. Los sordos;7. Los mudos;

8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 4., y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos;9. Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento;10. Los extranjeros no domiciliados en Chile;11. Las personas que no entiendan el idioma del testador; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024.Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento y uno a lo menos deberá saber leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrieren cinco.

c) Habilidad Putativa de un testigo: Si el testigo es en apariencia hábil y el ministro de fe no tenía como saber que no era hábil, esto no invalida el testamento. No inhabilita en ningún caso. En base a la “teoría de la apariencia jurídica”, y en base a la aplicación de la teoría el error común constituye derecho.

Testamento Solemne AbiertoForma de Otorgarlo:

Ante Funcionario público competente y 3 testigos :- El funcionario será el Notario público o el juez de Letras del territorio jurisdiccional donde se otorga el testamento. - Forma de otorgarlo: En Protocolo (Libro de la notaria). Hoja suelta se puede ingresar sin protocolo.

Ante 5 testigos sin la intervención del funcionario público competente (Art 1020 CC).- Juez competente para conocer de la publicación (art. 1009 CC).

Protocolo: registro que lleva el notario en el cual se puede incluir el testamento. Lo más común es que el testamento se otorgue mediante la incorporación al protocolo. Pero también se puede otorgar en hoja suelta

Hoja suelta: la persona puede escribir las disposiciones del testamento, leerlas, incluso dejar el testamento en la notaria pero sin que este se incorpore al protocolo.

¿Es forzosa la incorporación al protocolo?

No, porque también existe la forma de “hoja suelta”.

¿Cómo se protocoliza el testamento otorgado en hoja suelta?

La diferencia entre hoja suelta y protocolo es que la hoja suelta tiene valor de “instrumento público”. Los herederos de la persona que dejó el testamento en hoja suelta, pueden querer protocolizar el testamento.

Art. 866 del CPC y el art. 420 COT se refieren a la protocolización del testamento otorgado en hoja suelta.

Se discute respecto al tiempo de la protocolización.

Ante 5 testigos sin la intervención del funcionario público competenteLa ley suple la ausencia del funcionario con los 5 testigos. Además les hace una exigencia, de que el testamento debe ser publicado (art. 1020)

Art. 1020. Si el testamento no ha sido otorgado ante escribano, o ante un juez de letras, sino ante cinco testigos será necesario que se proceda a su publicación en la forma siguiente:El juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador.Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador, las suyas propias y las de los testigos ausentes.En caso necesario, y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas.En seguida pondrá el juez su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento, y lo mandará entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus protocolos.

La publicación es un trámite posterior a la muerte del causante, pero en este caso la publicación es una exigencia al momento de otorgar testamento a falta de funcionario público, hay que ceñirse a la misma regla cuando no existiera causante. Los Pasos a seguir respecto a la publicación son los mencionados en el art. 1020.

¿Es la publicación un reconocimiento de validez del testamento?

Se debe recordar que la publicación es aplicable al otorgamiento de un testamento ante la falta de notario público y concurrencia de 5 testigos, pero no son para darle validez al testamento. Los testamentos tienen sus requisitos de validez propios.

Juez competente para conocerJuez competente para conocer será el de último domicilio del testador

La nulidad de la protocolización ¿anula el testamento?

No debería anularlo, porque no es requisito, aparte:

1- Se otorga en hoja suelta2- La ley no lo exige3- No es de los elementos constitutivos del acto

Etapas de otorgamiento del testamento abierto1- Escrituración y lectura del testamento (art. 1017)2- Firma del testamento (art. 1018)

Art. 1017. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente.Pero sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en alta voz por el escribano, si lo hubiere, o a falta de escribano por uno de los testigos, designado por el testador a este efecto.Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones.

Art. 1018. Termina el acto por las firmas del testador y testigos, y por la del escribano, si lo hubiere.Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresando la causa.

Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él y a ruego suyo, expresándolo así.

Artículo 1017

Cuando hay funcionario público, quien lo lee, es el propio funcionario público.

En el caso que no hay funcionario público, deberá leerlo un testigo y en este caso deberá dejar constancia de qué testigo fue el que leyó las disposiciones.

El otorgamiento del testamento es un acto “continuo e ininterrumpido”

El testador debe estar a la vista

El art. 1017 tiene toda una ritualidad acerca del otorgamiento

Existe discusión doctrinaria si se debe dejar constancia de la lectura del testamento:

Postura dice que es necesario dejar constancia, porque es requisito y el código es el que distingue si hay o no funcionario público.

Otra postura dice que no es necesario porque dice que no es lo mismo la solemnidad (leer) que la prueba de la misma (dejar constancia).

Artículo 1018

Es necesario firmar para otorgar testamento.

El analfabeto o quien no sabe firmar ¿puede dejar testamento?

Si puede, porque la ley no considera al analfabeto como inhábil para testar en este caso. Sin embargo, debe mencionarse esta situación en el testamento, expresando el motivo. Ej: no firma porque es analfabeto.

Si uno de los testigos no sabe firmar o no puede, lo hará otro testigo.

Personas que solo pueden otorgar testamento abierto o cerradoRegla general en materia de otorgamiento del testamento: se habla de libertad de elegir, no de capacidad en este caso. Aunque claramente el hecho que se otorgue testamento abierto o cerrado, atiende a la condición de las personas. Se está en libertad de otorgar testamento abierto o cerrado, sin embargo, ciertas personas no pueden tener esta “libertad” y deberán ceñirse a lo que la ley dispone.

1- Personas obligadas a otorgar testamento abiertoa) Analfabeto (Art. 1022)

Art. 1022. El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado.*El testamento cerrado supone que el testador escribió de su puño y letra.

b) El ciego o sordomudo que no pueda darse a entender claramente y que no sabe escribir (art. 1019)

Art. 1019. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante escribano, o funcionario quehaga veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces; la primera por el escribanoo funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se harámención especial de esta solemnidad en el testamento.

-En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta 2 veces:La 1era vez por el escribano o funcionario público.La 2da vez por alguno de los testigos elegidos por el testador.

-En el caso del sordomudo o sordo, la 1era y 2da lectura deberán efectuarse además ante un perito especialista en lenguaje de señas.

2- Personas que no pueden otorgar testamento abierto (Art. 1024)

Art. 1024. Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra testamento, o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.

Es la situación del extranjero que no conoce el idioma y el del sordomudo pero con variación.

Testamento Cerrado o SecretoArt. 1021. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un escribano y tres testigos.Podrá hacer las veces de escribano el respectivo juez letrado.

Esta es la forma de otorgarse en testamento cerrado (no existen dos casos como en el abierto).

Etapas del testamento cerrado1- Escrituración y firma: se dan 3 situaciones

a) Escriturado y firmado por el testador.b) Escriturado por un tercero y firmado por el testador.c) Escriturado por el testador pero sin firma por este.

2- Introducción del testamento en un sobre cerrado.

3- Redacción de la carátula del testamento (art. 1023)

Etapa 1:

En el 1er caso (escriturado y firmado por el testador) el testamento es absolutamente válido.

En el 2do caso (escriturado por un tercero y firmado por testador) también es válido.

En el 3er caso (escriturado por el testador pero sin su firma) existe discusión doctrinal al respecto. Hay división respecto al tema.

Etapa 2:

Se usa el sobre cerrado para que cuando se hace el testamento la persona que abre el sobre al momento de su lectura, muestra que el sobre está tal cual lo dejó el testador

Etapa 3:

El notario debe redactar la carátula del testamento y el notario pondrá como epígrafe será la palabra “testamento”, además señalará que el testador se encuentra en su sano juicio, se individualizará con nombre, apellido y domicilio al testador y a los testigos, además de indicarse el lugar, día, mes y año en que se otorga el testamento. Es necesario mencionar que al menos uno de los testigos debe tener domicilio en la comuna o en la agrupación de comunas en donde será otorgado el testamento.

Art. 1023. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testadorpresenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera queel escribano y testigos le vean, oigan y entiendan (salvo el caso del artículo siguiente), que enaquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos.El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador.El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta.El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del otorgamiento.Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos, y por la firma y signo del escribano, sobre la cubierta.Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere.

Características del Testamento Cerrado- Es un acto ininterrumpido y continuo. Esto da fe de que el testador ha dado su

consentimiento de manera libre y espontánea.

- El testamento respecto de los que no pueden ser entendidos a viva voz (Art. 1024)

El Art. 1024 será el testador en este caso que escribirá en la carátula “testamento” y lo escribirá en su idioma, porque por ejemplo, sabe del idioma pero no lo habla.

Art. 1024. Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra testamento, o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.

Nulidad del Testamento SolemneCausales de nulidad del testamento solemne:

11 causales nulidad absoluta, se encuentran en: Art. 1016 inc. 5, art. 1023, artículo 1024 inc. 2.

NUEVO Art. 1016. En el testamento se expresarán el nombre y apellido del testador; el lugar de su nacimiento; la nación a que pertenece; si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio; su edad; la circunstancia de hallarse en su entero juicio; los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos; y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos.Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y testigos. Se expresarán asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento; y el nombre, apellido y oficio del escribano, si asistiere alguno.

Art. 1023. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan (salvo el caso del artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos.El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador.El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta.El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del otorgamiento.Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos, y por la firma y signo del escribano, sobre la cubierta.Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere.

Art. 1024. Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra testamento, o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.

1.1.2. Otorgado en el Extranjero

De conformidad a la ley extrajera, para que tenga valor en Chile:

a) Escrito b) Cumplir solemnidades de la ley extranjerac) Deberá probarse autenticidad del testamento se debe probar la ley del lugar que rige el

acto.

Art. 17. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento.

Testamentos ológrafos

Son aquellos en que el testador escribe las disposiciones, lo firma pero no interviene ningún tercero.

Art. 1027. Valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria.

Requisitos para otorgarse testamento ológrafo en conformidad a la ley chilena (arts 1028 y 1029)Art. 1028. Valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero, con tal que concurran los requisitos que van a expresarse:1. No podrá testar de este modo sino un chileno, o un extranjero que tenga domicilio en Chile.2. No podrá autorizar este testamento sino un Ministro Plenipotenciario, un Encargado deNegocios, un Secretario de Legación que tenga título de tal, expedido por el Presidente de laRepública, o un Cónsul que tenga patente del mismo; pero no un Vicecónsul. Se hará mención expresa del cargo, y de los referidos título y patente.3. Los testigos serán chilenos, o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorgue el testamento.4. Se observarán en lo demás las reglas del testamento solemne otorgado en Chile.5. El instrumento llevará el sello de la Legación o Consulado.

Art. 1029. El testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de Legación llevará el Visto Bueno de este jefe; si el testamento fuere abierto, al pie, y si fuere cerrado, sobre la carátula: el testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y fin de cada página.El jefe de Legación remitirá en seguida una copia del testamento abierto, o de la carátula del cerrado, al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile; el cual a su vez abonando la firma del jefe de Legación, remitirá dicha copia al juez del último domicilio del difunto en Chile, para que la haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.No conociéndose al testador ningún domicilio en Chile, será remitido el testamento por elMinistro de Relaciones Exteriores a un juez de letras de Santiago, para su incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe.

Ejecución de los testamentos ológrafosHay que distinguir si es abierto o cerrado

a) Copia al ministerio de relaciones exteriores si es abierto se envía copia del testamento integro, si es cerrado se envía copia de la caratula del testamento.

b) Juez del último domicilio que el causante tuvo en Chile. Este debe protocolizarlo.c) Apertura testamento cerrado.

II. Más o menos solemne o privilegiado

Artículo 1008, articulo 1030

Existen reglas comunes para el otorgamiento de estos tres testamentos:

a) Presencia de los testigos hábiles, siendo las habilidades mucho menores. Arts. 1031, 1012, 1013. Acá no se exige que el testigo que él sepa leer o escribir.

Testigo inhábil: en este caso si no sabe leer y escribir da lo mismo porque en la situación de urgencia que se está otorgando el testamento no es necesario que este sepa leer y escribir.

Existe una discusión doctrinaria, Somarriva señala que en definitiva pueden ser todos los testigos inhábiles o putativos otra parte de la doctrina señala que solo dos. La doctrina mayoritaria dice que el 1031 se remite al 1013 lo cual se refiere solo a un testigo.

La regla aplicable en este tipo de testamento es la del 1031. b) Testador debe declarar que su intención es testar.c) Personas no pueden variar. d) Acto continuo solo interrumpió cuando un accidente así lo exigiera.

Apertura, publicación y protocolización de los testamentos privilegiados:Artículo 869, 870 del CPC, artículo 420 numero 3 COT

Testamento VerbalArts. 1033, 1034 y 1035

Es aquel testamento otorgado ante el inminente peligro de la vida del testador y la imposibilidad que tiene este de otorgar testamento solemne, se hará ante la presencia de tres testigos, y sus disposiciones se harán a viva voz.

Art. 1033. El testamento verbal será presenciado por tres testigos a lo menos.

Art. 1034. En el testamento verbal el testador hace de viva voz sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, le oigan y entiendan.

Art. 1035. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne.

Requisitos del testamento verbalTiene que ser presenciado por tres testigos, tienen que existir un peligro inminente de la vida del testador así lo señala el artículo 1035, debe existir imposibilidad de otorgar elemento solemne declaraciones y disposiciones se dirán a viva voz, además de tres testigos.

Caducidad del testamento verbalSe le da un plazo para morir al testador que son 30 días corridos, así lo señala el artículo 1036. También existe un plazo para poner por escrito el testamento de 30 días después de fallecido el causante.

Etapas para poner por escrito el testamento verbala) Examen de los testigos : individualización del testador y circunstancia de peligro, deben de

deponer ante el juez. Individualización de los testigos, lugar, día, mes y año del otorgamiento. El juez competente es el del territorio jurisdiccional donde se otorgó el testamento.

b) Resolución judicial : Le da efectos al testamento. La dicta el mismo juez competente para este caso el cual es soberano para dictar la resolución, pero puede negarse a hacerlo.El tribunal tiene todas las facultades para dictar el testamento pero tiene limitaciones:

1- Si el juez considera que no se han cumplido con las solemnidades que exige la ley, deberá observar si en la información aparece claramente la última voluntad del testador. No se incluirán las disposiciones en que todos los testigos estén contestes completamente en las disposiciones.

2- La regla general es que en estos testamentos se exigen 3 testigos.

Testamentos PrivilegiadosSon principalmente:

- Testamento Militar- Testamento Marítimo

Testamento Militar

Es el que se otorga en tiempos de guerra, por los militares y demás individuos empleados en un cuerpo de tropa de la república, además de los voluntarios,

rehenes y prisioneros que pertenecen a dicho cuerpo.

Ante quien se otorga:

A) Capitán u oficial superior del testador.B) Intendente del ejercitoC) Comisario

D) Auditor de guerra.

Excepción: cuando el testador está enfermo o herido puede otorgarlo ante el médico que lo atiende o el capellán.

Requisito esencial para otorgar el testamento: art. 1043

Art. 1043. Para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo, o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada.

*Que exista la guerra ya sea civil o extranjera

Clasificación del Testamento Militar1- Militar Verbal abierto.

Se realiza ante el funcionario militar indicado, ante los testigos, Somarriva dice que deben ser tres porque se debe atender a las reglas generales, los testigos deben estar presentes, luego se firma el testamento, si el testador no puede firmar se deja constancia en el testamento, y siempre que se puede por los testigos, el testador y el funcionario.

Requisitos: la ley exige la protocolización del testamento (art. 1045).

Art. 1045. El testamento llevará al pie el Visto Bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, y será siempre rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante; el cual en seguida lo remitirá con la posible brevedad y seguridad, al Ministro de Guerra, quien procederá como el de Relaciones Exteriores en el caso del artículo 1029.

Caducidad: 90 días desde el cese de las circunstancias que den lugar al otorgamiento.

2- Militar CerradoMismas formalidades del testamento cerrado, pero debe ser otorgado en tiempos de guerra.

Requisitos:

- Funcionario competente.- Caratula.- 3 testigos.

Caducidad: 90 días desde el cese de las circunstancias que den lugar al otorgamiento.

3- Militar Simplemente VerbalRequisitos: escriturar antes de su ejecución.

Caducidad: plazo de 90 días. Si el testador sobrevive.

Testamento Marítimo

Es aquel que se otorga en alta mar, en el caso que se otorgue en un buque de guerra (bajo bandera chilena) o en un barco mercante

chileno.

Clases de barcos:

1- En los de guerra2- En los mercantes.

¿Quién puede otorgar el testamento marítimo?

Todas las personas que están a bordo.

Clasificación:1- Testamento otorgado en naves de guerra2- Testamento otorgado en naves mercantes

1- Testamento otorgado en naves de guerra:Puede ser abierto o cerrado

Otorgado en naves de guerra Abierto:

Se conocen las disposiciones del testador, y en este caso se otorga ante el comandante o su 2do a bordo y la caducidad serán de 90 días siguientes al desembarque.

Requisitos:

- Debe tener 3 testigos.

Mientras se está en alta mar, el testamento debe guardarse con los papeles más importantes de la nave se tiene que dar noticia de su otorgamiento en el diario de navegación y después se entrega a una autoridad chilena en el 1er puerto al que se arriba (no importa si el puerto en que se arriba sea o no chileno, si no es chileno, se enviará al agente diplomático y este a su vez lo enviará al ministerio de defensa).

Otorgado en naves de guerra cerrado:

Se aplican las mismas reglas que en el testamento militar cerrado.

2- Otorgado en naves mercantesSolo puede otorgarse testamento abierto ante el capitán de la nave y su 2do a bordo.

Asignaciones TestamentariasSon disposiciones que hace el testador en el testamento.

Art. 953, inc. 1 y 3

Art. 953. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley.Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.

*Asignaciones y disposiciones se tratan como iguales.

Requisitos de las asignaciones testamentarias- Subjetivos (tienen que ver con el asignatario)- Objetivos (tienen que ver con la asignación)

Requisitos Subjetivos1- Capacidad para suceder (debe tener la aptitud legal necesaria para recibir la asignación)2- Dignidad del asignatario (tiene que ver con la falta de mérito para suceder al causante)3- Asignatario debe ser Persona Cierta y Determinada (art. 1056)

Incertidumbre en la asignación testamentaria¿Qué pasa si la asignación testamentaria está dejada a dos personas pero está redactada de manera tan indeterminada que no se puede inferir la voluntad del testador? ¿Es válida?

En estos casos ninguna de las dos personas se beneficiará de la asignación a pesar que el testador lo haya expresado, y esto se da porque la voluntad del testador debe ser cierta y clara.

4- El asignatario debe estar determinado o determinante (art. 1056). Este debe estar determinado mediante su nombre y en el caso de que esto no suceda, no trae consigo la ineficacia de la disposición testamentaria siempre y cuando de las demás disposiciones del testamento se pueda inferir cual es la voluntad del testador.

Excepción a la determinación de la persona: - Cuando la disposición se hace con objeto de beneficencia o para el alma del testador- Dejadas a los pobres- Indeterminadamente todos los parientes.

Asignaciones hechas con objeto de beneficencia o para el alma del testadorAnteriormente el presidente de la republica tenía la facultad de erradicar esta asignación, es decir, él decía donde se iba. Con posterioridad, la asignación pasó a la junta nacional de beneficencia. Posteriormente pasó al consejo nacional de salud y actualmente pasó directamente a FONASA.Ej: la satisfacción que se hace al hacer un acto benéfico, será para bienestar del “alma” del testador.

Asignaciones dejadas a los pobresLa ley entiende que se les deja la asignación a los pobres, se debe dejar la asignación en la parroquia del testador.

Asignaciones dejadas indeterminadamente a todos los parientesSe entiende que se deja a los parientes de grado más próximo según las reglas de la sucesión intestada. Ej: si hay hijos y se dejan los bienes indeterminadamente a todos los parientes, pero finalmente los bienes tocarán esos bienes los hijos.

¿Qué pasa si existe solo un pariente?

Se discute doctrinal, algunos dicen que no tiene aplicación y en ese caso el fisco debería quedarse con la herencia. Otros dicen que no tiene aplicación porque solo existe un pariente (singular)

Requisitos ObjetivosTiene relación con la validez y la nulidad de las propias asignaciones testamentarias y también las asignaciones deben ser determinadas.

1- A título universal (es necesario determinar el patrimonio del causante) Ej: herederos de cuota, cuando se les deja 1/3 de los bienes. Por lo tanto el heredero puede suceder en todo o en una cuota al testador.

2- A título singular : solo se da en la sucesión testada, la ley no asigna cosas al azar.a- Legado Especie o Cuerpo Cierto (tanto género como especie están determinados) Ej: el auto azul marca Audib- Legado de Género (se debe determinar el género).

Excepción:

Cuando el objeto no está determinado ni a título universal ni a título singular y se deja una asignación a una entidad de beneficencia. En este caso la asignación vale, pero ¿qué se le dejará? Existen diversos criterios:

1- A la naturaleza del objeto que compone la herencia2- La fuerza del patrimonio

Y en este caso la entidad de beneficencia recibirá la “cuarta de libre disposición”.

*Según Somarriva dice que es necesario que esté determinado el asignatario. Es decir, no podría existir una asignación a un individuo y con un objeto determinado.

Art. 1066, inc. 2 y 3

Art. 1066. Toda asignación deberá ser o a título universal, o de especies determinadas o que por las indicaciones del testamento puedan claramente determinarse, o de géneros y cantidades que igualmente lo sean o puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita.Sin embargo, si la asignación se destinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que hayan de invertirse en él, valdrá la asignación y se determinará la cuota, cantidad o especies, habida consideración a la naturaleza del objeto, a las otras disposiciones del testador, y a las fuerzas del patrimonio, en la parte de que el testador pudo disponer libremente.El juez hará la determinación, oyendo al defensor de obras pías y a los herederos; y conformándose en cuanto fuere posible a la intención del testador.

Error de las asignaciones testamentariasSolo vicia la disposición en la que incide más no vicia el testamento.El error en el nombre y la calidad de la persona ¿vicia la disposición?

No vicia la disposición siempre que no haya duda de la calidad de la persona. Ej: Se deja una casa a Diego, pero realmente se la quería dejar a Juan.

Art. 1057. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona.

Art. 1058. La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.

*Las asignaciones testamentarias son actos intuito personae, por lo tanto el error en la persona, vicia la disposición.

Voluntad libre y espontáneaa) Nulidad de las disposiciones captatorias (art. 1059, inc. 1 y 2)

Art. 1059. Las disposiciones captatorias no valdrán.Se entenderán por tales aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos.

b) Falta de manifestación clara de la voluntad. Tiene que ver con los incapaces (art. 1005, n°5).

Art. 1005. No son hábiles para testar:1. Derogado;2. El impúber;3. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia;4. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa;5. Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar.

c) Elección del asignatario por otra persona. (arts. 1004 y 1063).

Art. 1004. La facultad de testar es indelegable.

Art. 1063. La elección de un asignatario, sea absolutamente, sea de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno.

d) Incapacidad del notario y los testigos del testamento (también se incluye al redactor del testamento). No se le podrán dejar ningún tipo de asignación ni al notario ni a los testigos que intervienen en el acto testamentario (art. 1061)

Art. 1061. No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare el testamento, o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyuge de dicho escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, empleados o asalariados del mismo.

No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los testigos, o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados.

e) Cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o asignatario (art. 1067).

Art. 1067. Si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio de un heredero o legatario, a quien aprovechare rehusarla, será el heredero o legatario obligado a llevarla a efecto, a menos que pruebe justo motivo para no hacerlo así. Si de rehusar la asignación no resultare utilidad al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución, cualquiera que sea.El provecho de un ascendiente o descendiente, de un cónyuge o de un hermano o cuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición, provecho de dicho heredero o legatario.

Interpretación del testamentoInterpretar: descubrir el verdadero sentido y alcance de algo.

Busca descubrir el verdadero sentido y alcance de la voluntad del testador. Para conocer la voluntad del testador se estará a la substancia de las disposiciones que a las palabras que este se hubiera valido.

Clasificación de las asignaciones testamentariasAl igual que las obligaciones, pueden ser:

1- Puras y simples y sujetas a modalidad2- A título universal o título singular3- Voluntarias o forzosas

Asignaciones puras y simples

Son aquellas que cumplen o dan efecto de inmediato.

Asignaciones sujetas a modalidadSe dividen en:

1- Condicionales2- A día o plazo3- Modales propiamente tal

Asignación testamentaria condicional (art. 1070).Se aplican las reglas de las obligaciones condicionales con modificaciones y excepciones.

Art. 1070. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales.Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo.Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título De las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse.

Excepciones:

Art. 1071 y 1072 se ponen en el caso que la disposición del testador consista en un hecho presente y pasado desde el momento que se otorga el testamento.

Art. 1071. La condición que consiste en un hecho presente o pasado, no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido, se mira como no escrita: si no existe o no ha existido, no vale la disposición.Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa.

*Siempre que se dispone para lo presente y pasado se debe estar a si el hecho existía o no.

Art. 1072. Si la condición que se impone como para tiempo futuro, consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, y el testador al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición; si el testador al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida; y si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho.

Condición de que no se impugne el testamentoArt. 1073 La condición de no impugnar un testamento “yo testador digo que el testamento es inimpugnable” o “te dejo mi casa si no se impugna el testamento” si bien es cierto la acción vale, se dejan a salvo las acciones de nulidad que se dejan por escrito.

Art. 1073. La condición de no impugnar el testamento, impuesta a un asignatario, no seextiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma.

Condición de no contraer matrimonioArts. 1074, 1075, 1076 y 1077

Art. 1074. La condición impuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de dieciocho años o menos.

Art. 1075. Se tendrá asimismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.

Art. 1076. Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una persona mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica.

Art. 1077. La condición de casarse o no casarse con una persona determinada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.

Art. 1074. Ej: se le hereda un bien a Anita siempre y cuando cumpla determinada edad.

Art. 1075.

Ej: yo testador dejo mi casa a mi cónyuge siempre y cuando se mantenga viuda, la condición no vale, valdrá cuando tenga hijos del matrimonio anterior.

Art. 1076.

Ej: mientras la persona se mantiene viuda, mantiene un usufructo. Si una persona contrae nuevas nupcias, la persona deja de ser dueña de la casa.

Art. 1077.

Ej: le dejo mi casa si juanita se casa con pepito, la condición vale porque no se restringe el estado civil. Pero también vale que si una persona está casada y se le quiere dejar como asignatario y se encuentra casada, si el testador dice que dicha persona casada se le lega algo con la condición de que se case con otra persona, para que la condición se cumpla debe divorciarse y casarse con una nueva, eso está permitido.Tipos de Condición

- Resolutoria- Suspensiva

Asignaciones condicionales suspensivas (art. 1078)Art. 1078. Las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva, no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias.Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno.Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiere expresamente concedido.

Puede estar:

- Pendiente- Cumplida- Fallida

Si está pendiente, el asignatario condicional resolutorio está en calidad de propietario de los bienes dejados bajo condición pudiendo ejercer derechos como propietario puro y simple.

Si está fallida, el dominio se consolida en este evento.

Si está cumplida, se extingue la asignación debiendo restituir el asignatario lo que haya recibido pero conservando los frutos.

Si está pendiente, no confiere derecho alguno al asignatario. Tiene ciertas consecuencias:

a) El asignatario debe existir al momento de cumplirse la condición.b) ¿Cuándo se producirá la delación de la asignación? Cuando se cumpla la condición

(excepción a la regla general). Porque la delación de la herencia se produce en la apertura de la herencia.

c) El asignatario condicional nada transmite a sus herederos mientras esté suspensiva la condición.

d) El asignatario condicional no puede solicitar la partición pero solo que el asignatario condicional tenga condición pendiente. El resto puede hacerlo pero debe mantener la cuota de la asignación condicional.

e) La Corte Suprema ha señalado que si el acreedor de la asignación condicional embarga los bienes asignados al asignatario condicional, cabe en este evento la respectiva tercería porque el acreedor ha embargado un bien que no pertenece al asignatario y la tercería la opondrán los demás herederos. Será una tercería de dominio.

Si está cumplida

- Cumplida la condición suspensiva se podrá dar cumplimiento a la asignación dejada por el asignatario y no tiene derecho a los frutos.

- Cumplida la condición suspensiva se adquieren los frutos de paso pero no opera con efecto retroactivo.

Si está fallida

- Se extingue la mera expectativa que tenía el asignatario, por lo tanto si solicitó una medida conservativa, esta quedará sin efecto.

Asignación testamentaria a plazo o día

Asignación a día. ej: te dejo mi casa el día de tu cumpleaños

Asignación a plazo. Ej: te dejo mi casa en x meses

El plazo en si no impide el nacimiento de un derecho sino que guarda relación con la exigibilidad del derecho.

Asignación testamentaria a díaPueden ser:

- A plazo- Condicionales

Asignación testamentaria a plazoEl plazo es un hecho futuro y cierto, la condición es un hecho futuro e incierto.

No podrán contener incertidumbre de alguna especie, de manera que el plazo es un hecho futuro y cierto.

Certidumbre y determinación del día

El día puede ser cierto o incierto y a su vez puede ser determinado e indeterminado

Certidumbre de día: se refiere a si va a llegar el día o no.

Certidumbre de determinación: se habla de un día cierto y de llegar, se sabe cuándo. Ej: sería determinado y cierto el 13 de enero del 2013, y sería indeterminado sería la muerte de una persona.

Categorías respecto a este tipo de asignaciones1- Asignaciones a día, conforme a su certidumbre y determinacióna) Asignaciones a día cierto y determinado: se sabe que va a ocurrir y en qué fecha. Ej: 31 de

enero del 2014b) Asignaciones a día cierto pero indeterminado. Ej: la muerte de una personac) Asignaciones a día incierto pero determinado. Ej: que una persona cumpla 25 años.d) Asignaciones a día incierto e indeterminado. Ej: el matrimonio de una persona, porque no

se sabe si se casará o no y cuando lo hará.

2- Asignaciones “desde tal día” y “hasta tal día”a) Asignaciones desde tal día

I) Desde día cierto y determinado. Esto es típicamente un plazo y el derecho se adquiere desde el fallecimiento del causante pero se puede suspender su exigibilidad. Si el testador impone expresamente al asignatario de que exista al tiempo del fallecimiento, la asignación pasa a ser condicional (deja a ser desde tal día). Ej: se deja la casa a Juanito al momento de fallecer desde el momento de la muerte, pero si dijera desde x días después de la muerte, sería otra asignación.

II) Desde día cierto pero indeterminado. Ej: dejo a x una asignación periódica de 100 si es que fallece Y. Si se sabe que el asignatario existirá el día que fallece Y, en ese caso la asignación pasa a ser un plazo.

III) Desde día incierto pero determinado. Ej: se deja una asignación a una persona siempre que cumpla determinada edad.

IV) Desde día incierto pero indeterminado. Ej: se deja una casa a X si se recibe como abogado. ¿Qué pasa si lo que se le había asignado a la persona ocurre antes de la muerte del testador? La persona va a adquirir pura y simplemente por la muerte del causante.

b) Asignaciones hasta tal díaI) Hasta día cierto y determinado. En este caso se entiende que la persona tiene un usufructo porque es hasta tal día (cuando llegue).

II) Hasta día cierto e indeterminado. Ej: asignación hasta que muera o cumpla determinada edad, también es un usufructo.

III) Hasta día incierto pero determinado. Es un usufructo y llama la atención que habiendo incertidumbre igual haya un plazo. Ej: que se deje una asignación a una persona

determinada hasta que un 3ro cumpla una determinada edad.

IV) Hasta día incierto e indeterminado. En este caso es una condición.

Asignaciones testamentarias ModalesArt. 1493 en relación con el art. 1089 al 1096

Art. 1493. Las disposiciones del Título IV del Libro III sobre las asignaciones testamentarias condicionales o modales, se aplican a las convenciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los artículos precedentes.

Las asignaciones modales son una “carga” porque traen una obligación de hacer.

Art. 1089. Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada.

A quién beneficia el modo, puede pedir el cumplimiento de la asignación.

Formas de cumplir el modo

- Debe cumplirse tal como el testador lo pide, porque prima la voluntad de este.- Para interpretarlo se debe estar a la voluntad del testador.

Incumplimiento del modo

Da derecho a:

- Solicitar la ejecución forzada de la asignación- Solicitar la resolución de la asignación modal

¿Quiénes pueden solicitar la resolución?

1- El beneficiado con el modo2- Los demás asignatarios

Situaciones que señala la ley respecto a la imposibilidad de cumplir el modo

Si es imposible de cumplir el modo, el art. 1094 dirá que el juez es el que interviene en caso de imposibilidad de incumplir el modo.

Art. 1094. Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad de aquél, y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada.

Prescripción de la acción para solicitar la resolución

Regla general: son 5 años

Efectos de la acción para solicitar la resolución- Restituir los frutos.- Suma de dinero proporcional al objeto.- Beneficiario del modo no puede ser víctima de culpas ajenas.

¿Qué pasa si falta de cláusula resolutoria y el asignatario modal no cumplió con el modo? El asignatario no pierde la asignación y será necesario averiguar en favor de quien se constituyó el modo.

a) El modo puede ser en primer término a favor del propio asignatario modal. Ej: se le asigna una propiedad a determinada persona para que la venta y continúe sus estudios al extranjero. Si incumple da lo mismo, a menos que exista clausula resolutoria.

b) El modo está a favor de un tercero. El asignatario debe cumplir obligatoriamente el modo porque el 3ro tiene derecho a reclamar el cumplimiento del modo o puede usar la cláusula resolutoria.

c) Si el modo estuviere a favor de una persona indeterminada. En ese caso la entidad beneficiaria puede solicitar el cumplimiento.

Formas de cumplir el modo

Regla general: debe cumplirse como el testador lo ha querido

Puede existir imposibilidad de cumplir el modo según la ley que son:

1- Imposibilidad o ilicitud del modo. Se extingue el modo

2- El modo se hace imposible absolutamente de cumplir con posterioridad a su establecimiento, sin que exista culpa del asignatario modal. Subsiste la asignación hecha y se extingue el modo.

3- Imposibilidad relativa que afecte al modo. Se puede cumplir de otro modo de forma análoga.

4- Modo que va en beneficio del propio asignatario modal. No impone obligación alguna a menos que lleve cláusula resolutoria.

De la partición de bienesSe forma una comunidad hereditaria cuando muere una persona. En términos generales hay indivisión cuando dos o más personas tienen derecho de la misma naturaleza a una misma cosa.

¿Hay indivisión respecto de la misma cosa entre el nudo propietario y el usufructuario (entre el poseedor y el dueño)? No.

El legislador no mira con buenos ojos la indivisión porque los derechos que habilita a ejercer el dominio no son de la misma forma que los derechos que se ejercen en comunidad. Entonces la legislación tiende a terminar con este estado de indivisión (art. 1317).

Art. 1317. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.No puede estipularse proindivisión por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto.Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria.

Son pocos los casos que la ley da para resolver un problema, la indivisión:

- Sociedad conyugal- Mezcla- Indivisión forzosa: copropiedad inmobiliaria.

El código propende como “transición” el dominio individual

La indivisión puede ser:

- Universal- Singular

Indivisión de cosa singular: se habla de copropiedadIndivisión de cosa universal: se habla de comunidad

El indivisario tiene derecho a una cuota sobre los bienes indivisos que no se radica en los bienes determinados.

La Corte Suprema ha definido la partición como “conjunto complejo de actos encaminado a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído, proindiviso, en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos”.

Acción de particiónNo es una palabra precisa porque la palabra acción supone el recurrir a la justicia, pero no necesariamente se debe recurrir a la justicia para estos efectos. Por ende se le denominará “derecho de acción de partición”.

Definición:La que compete a los asignatarios para solicitar que se ponga término al estado de indivisión.

Características de la acción de partición:1- Es imprescriptible (el no ejercicio de este derecho, no extingue la acción, art. 1316).2- Es un derecho absoluto (lo puede ejercer el titular el derecho sin consideración alguna

respecto a los demás).3- Es irrenunciable (no se puede pactar la indivisión perpetuamente, lo que se puede hacer

es pacto de indivisión que pueden durar 5 años y ser renovables). Ej: una servidumbre de tránsito, la indivisión debe ser perpetua.

4- Tiene por objeto crear un nuevo estado jurídico sobre las cosas partibles (no viene a declarar un derecho prexistente, sino que produce una transformación de la situación jurídica).

5- Es personal (debe dirigirse en contra de todos los que tengan interés como comuneros respecto de la cosa).

6- Supone la existencia de un derecho adquirido sobre cosas comunes (se debe tener derecho de dominio sobre la cosa, no sirve tener la expectativa de un derecho).

7- Los acreedores del indivisario no tienen acción de partición.8- No alcanza a aquellas cosas que por ley deben mantenerse indivisas (bienes comunes,

etc).9- El testador puede imponer una indivisión de carácter temporal.10- La acción de partición no es el único medio para poner fin a la indivisión. Ej: si se destruye

la cosa por hecho de un tercero, la comunidad pasa a ser dueña respecto a la indemnización de perjuicios.

11- Se transmite (la cuota y calidad de comunero) y se transfiere.

(07-10) conseguir

Consecuencias de la adjudicación1- ¿Cuándo se produce la enajenación de un bien adjudicado a un comunero distinto al que

enajena?

Hay venta de cosa ajena y podría haber reivindicación del objeto (Art. 1344, inc. 2)

2- Si el comunero hipotecó un inmueble de la sucesión, pueden ocurrir 2 situaciones:- Si el bien se lo adjudica el constituyente del gravamen, la hipoteca queda firme.- Si el bien se lo adjudica otro, en ese caso caducará la hipoteca siendo inoponible al

adjudicatario. Esto no obsta para que todos los comuneros mediante escritura pública consientan para hipotecar un bien (y en este caso excepcional, también quedará firme la hipoteca).

3- Situaciones de la hipoteca de cuotas indivisas. No impide la adjudicación del bien ya que la hipoteca no implica la enajenación del bien. Se puede hipotecar la cuota porque no implica enajenación.

4- Si el bien común es embargado durante la indivisión por el acreedor del heredero. En este caso, para determinar la suerte del embargo, habrá que estarse al resultado de la adjudicación. El acreedor del heredero puede embargar y este quedará firme. El embargo queda sin efecto cuando no hay adjudicación.

5- Si el indivisario se encuentra casado en sociedad conyugal. El bien adjudicado, se debe distinguir si es mueble o inmueble.Si es inmueble ingresa al haber propio.

Si es mueble ingresa al haber relativo.

6- Adjudicación de los bienes inmuebles. Los incapaces pueden adjudicarse inmuebles porque no se está ante una tradición.

Distribución de los bienesExisten 2 reglas aplicables para este efecto:

1- Deberá estarse a la voluntad de las partes (art. 1334).2- A falta de acuerdo, se aplicarán las normas legales contenidas en el art. 1337.

NUEVO Art. 1337. El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba, y procederá a la distribución de los efectos hereditarios, teniendo presentes las reglas que siguen:1.- Entre los coasignatarios de una especie que no admita división, o cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ella; cualquiera de loscoasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños; y el precio se dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata.2.- No habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado en el Artículo 1335, y compitiendo dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será preferido al que no lo sea.3.- Las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un solo individuo, serán, si posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas, o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación al adjudicatario.4.- Se procurará la misma continuidad entre el fundo que se adjudique a un asignatario y otro fundo de que el mismo asignatario sea dueño.5.- En la división de fundos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce.6.- Si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor con el legítimo consentimiento de los interesados separar de la propiedad el usufructo, habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación.7.- En la partición de una herencia o de lo que de ella restare, después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, se ha de guardar la posible igualdad, adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible.8.- En la formación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos; pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio; salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados.9.- Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes, antes de efectuarse el sorteo.10.- Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto.11.- Cumpliéndose con lo prevenido en los Artículos 1322 y 1326, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números precedentes, aun cuando algunos o todos los coasignatarios sean menores u otras personas que no tengan la libre administración de sus bienes.Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor derechos de habitación y de uso, según la naturaleza de las cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios.

El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras no se inscriba la resolución que lo constituye en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. En todo lo no previsto, el uso y la habitación se regirán por lo dispuesto en el Título X del Libro II.El derecho a la adjudicación preferente de que habla esta regla no puede transferirse ni transmitirse.

A) Si el bien admite cómoda división. En este caso se admite a prorrata de la cuota. Y se aplicarán las reglas del 7, 8 y 9 del art. 1337

B) Si el bien no admite cómoda división. Se saca a remate la cosa y se satisfacen las cuotas a prorrata de ellas. El remate puede ser:Privado: entre propios comuneros.Entre terceros: admitiendo postores.Si hay extraños: hay compraventa y no adjudicación como en los casos anteriores.

C) Reglas sobre división de los inmuebles (n°3, 4 y 5 del art. 1337).D) Adjudicación con desmembración del dominio. En este caso es cuando se puede separar la

propiedad del uso, goce y disposición y para esto se necesita el consentimiento de todos los interesados.

E) Adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente. Es una especie de usufructo vitalicio (art. 1337 n°10)

F) Adjudicaciones parciales. No requiere autorización judicial no obstante a los incapaces (art. 1337 n°11)

Adjudicación a los comunerosLa asignación se compensará con la cuota que le corresponda. El partidor es el que debe hacer el cálculo para determinar en qué medida el comunero se adjudica bienes con cargo a su cuota.

- Art. 662 CPC. Hipoteca legal

Hipoteca legal: A los adjudicatarios o comuneros no se les deberá la exigencia del precio de modo que la asignación se compensará con la cuota que le corresponda. Si uno se adjudica un bien que excede del 80% del valor de la cuota, se configura una hipoteca legal en favor del resto. Sucede en la hipoteca legal como en la disolución de comunidades.

Reglas para la partición de los frutosLos bienes comunes podrían producir frutos que pertenecen a los comuneros y es necesario liquidarlos y distribuirlos.

Reglas:

- Regla de los frutos percibidos luego de la muerte del causante. Estos se distribuyen de acuerdo a:1- Los legatarios de especie o cuerpo cierto. Tienen derecho a los frutos desde la muerte del causante porque adquieren por sucesión por causa de muerte (regla general). Cuando la asignación haya sido en día cierto o bajo condición suspensiva (excepción).

2- Los legatarios de género. Ellos no tienen derecho a los frutos sino desde el momento que la persona está constituida en mora (cuando tiene la obligación de entregar y hay un retardo, debería haberse llevado a cabo la tradición en el momento físico de la entrega).

3- Los herederos. Estos tendrán derecho a los frutos de la masa hereditaria que estén indivisos deducidos los frutos y acciones. Los frutos se deducen al momento de la adjudicación.

- Sobre los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación.En este caso se mirará como parte de la especie que se va a adjudicar y a la cosa que produce el fruto se le suma el valor de este.

Deudas hereditariasSe dividirán entre los herederos de acuerdo a las cuotas de los asignatarios y se pagarán a prorrata de sus cuotas.

La comunidad hereditaria ¿puede acordar una forma distinta de las deudas? Si, pero ese pacto es inoponible a los acreedores.

Fin al juicio de particiónFinalizada la tramitación de la partición, distribución y liquidación de los bienes comunes y de las deudas, el partidor citará a las partes a oír sentencia, la cual se denomina “laudo” y “ordenata de partición”.

A) Laudo : constituye la sentencia que pone fin al juicio señalándose el nombre del partidor, aceptación del cargo y el desempeño del mismo

B) Ordenata : calculo numérico necesario para la distribución de los bienes. A su vez se divide en partidas: 1era partida: está constituida por el cuerpo de bienes que se individualiza con indicación de su valor. 2da partida: bajas generales de la herencia. 3ra partida: los frutos y sus bajas. 4ta partida: el acervo líquido o partible.

El partidor forma “hijuelas” que son para cada uno de los herederos y a cada hijuela se le asignan las partidas.

Efectos de la partición1- Efecto declarativo y retroactivo2- Efecto de garantía que pesa sobre los comuneros

Efecto declarativo y retroactivoConcepto de adjudicación: es un acto por el cual se entrega a uno de los indivisarios, un bien determinado, de acuerdo a los derechos que le correspondían a su cuota abstracta.

¿Qué pasa en el caso que un tercero se adjudique un bien de esta comunidad, es adjudicatario?

No, porque no tiene calidad de comunero y solo los comuneros pueden ser adjudicatarios.

Requisito esencial para ser adjudicatario: ser comunero.

Art. 1344 inc. 1 y art. 718

Art. 1344. Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión.

Art. 718. Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión.Podrá pues añadir este tiempo al de su posesión exclusiva, y las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común y los derechos reales con que la haya gravado, subsistirán sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios.

El efecto declarativo viene a ser retroactivo, y de ahí que la adjudicación y partición serían declarativos, es decir, reconocen un derecho o dominio preexistentes.

Efecto de garantía que pesa sobre los comunerosArt. 1345. El partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición,o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia, y tendrá derecho para que le saneen la evicción.Esta acción prescribirá en cuatro años contados desde el día de la evicción.

Tiene acción de saneamiento de la evicción a quien se adjudique la cosa contra los demás adjudicatarios o comuneros.

El fundamento de esta acción en este tipo de acto es que de no existir la acción de garantía, el adjudicatario se vería perjudicado ante los demás, rompiendo la igualdad que pudiera existir.

No procede la acción de evicción cuando:

1- Se genere por causas sobrevinientes. Es decir, que la cosa es evicta por una causa posterior a la adjudicación.

2- Cuando haya sido renunciada expresamente.3- Cuando la evicción ha sobrevenido por culpa del adjudicatario.4- Cuando la acción ha prescrito.

Efectos de la evicciónAl igual que la compraventa tiene 2 etapas:

1- Hacer cesar las molestias.2- Perdido eventualmente el dominio. En este caso da paso a la indemnización de perjuicios

por la evicción y se hará a prorrata de los respectivos derechos hereditarios. La porción del insolvente grava a los demás incluso a quien debe ser indemnizado.

Acciones y recursos en contra de la particiónNulidad (art. 1348)Se aplican las mismas reglas de la nulidad en los contratos, pero ello no implica que se esté frente a un contrato. En el caso de que sea por común acuerdo y por el testador se aplican los casos de nulidad civil. En el caso que se realice por juez partidor, aparte de la nulidad civil, aparte se aplica la nulidad procesal (porque es un juicio de partición).

Inoponibilidad por falta de concurrenciaEsta sanción será aplicable cuando se lleva a cabo la partición de común acuerdo. A falta de concurrencia se refiere a que se omite a uno de los asignatarios.

Recisión por lesión enormeEn este evento, la partición queda sin efecto para otorgarle al lesionado lo que por derecho le corresponde (art. 1348 n°2)

Acción resolutoriaNo cabe en la partición porque la partición tiene un efecto declarativo la adjudicación (art. 1348-1349).

(no se pasará ni donaciones ni albaceazgo)

Del pago de las deudas hereditarias¿Cuáles son? Los legados son las principales deudas testamentarias

Responsabilidad de los herederos por las deudas de la herenciaEn principio, los herederos responden por la deuda de la herencia. Esta responsabilidad es amplia porque representan a la persona del causante, incluso responden por delito y cuasidelito civil.

Limitaciones a la responsabilidad amplia de los herederosTiene limitaciones las cuales no pasan a los herederos:

1- Obligaciones intransmisibles2- Beneficio de inventario. Es una limitación a la responsabilidad del heredero. Se soporta la

deuda en medida que se reciba algo.3- Proceder ejecutivamente (art. 1337).

Fundamento de la responsabilidad de los herederosDiscusión doctrinaria

- Para algunos la fuente es el cuasicontrato, porque según el art. 1437 dicen “las obligaciones nacen” y por eso sería cuasicontrato.

- Para otros no se puede asimilar a cuasicontrato y la fuente de la obligación sería la ley porque los herederos son representantes de la persona del causante porque se le transmite el activo y pasivo.

División de las deudas hereditarias entre herederosSe dividen a prorrata de su cuota.

Diferencia entre activo y pasivo:En el pasivo, se divide de pleno derecho.En el activo, se genera una comunidad hereditaria.

La principal consecuencia de esto es que se divide a prorrata.

Consecuencias de la división a prorrata:a) Obligación de los herederos es simplemente conjunta y derivativa.b) Insolvencia de uno, no grava a los otros (art. 2287 inc. 2).c) Se extingue la solidaridad con la muerte del deudor solidario.d) Se producirá la confusión parcial entre deudas y créditos del causante y los herederos (art.

1357)

Excepciones de la división de deudas de los herederos a prorrata:a) Caso del heredero beneficiario. El heredero beneficiario tiene el beneficio de inventario y

la parte que le tocó del activo es lo que le corresponderá. No responde a prorrata.

b) Obligaciones indivisibles. La indivisibilidad a diferencia de la solidaridad, es transmisible, por ende se puede exigir la totalidad del crédito a uno de los herederos del deudor.

c) Situación de usufructo. Art. 1356. Los herederos dividen las deudas usufructuarias con los propietarios en relación al art. 1358. En este caso el testador deja una parte de sus bienes en usufructo y le da la nuda propiedad de los bienes a una persona. En este caso se considera una sola persona para la distribución de la sociedad hereditaria (excepción).

d) Caso del fideicomiso. Art. 1372 y 1356.e) Caso en que existan varios inmuebles sujetos a hipoteca. En este caso el acreedor

hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles sin perjuicio de la acción que tiene el heredero a quien pertenezca el inmueble contra sus coherederos.

f) Cuando se acuerda una división distinta de las deudas. El testador puede dividirla de manera distinta, la partición también puede dividirla de manera distinta o de común acuerdo y ese convenio no es oponible a los acreedores.

Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias:Por regla general, los herederos responderán por las deudas.Excepcionalmente los legatarios pueden responder por las deudas hereditarias

La responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias puede emanar de tres factores:

1- El pago de las legítimas y mejoras. Será responsable el legatario de las deudas hereditarias cundo el testador haya destinado al legado más de la suma de lo que podría disponer libremente.

2- Responsabilidad de las deudas hereditarias en subsidio de los herederos.

Concurrencia de 2 requisitos:1- Al momento de abrirse la herencia no exista suficiente dinero para pagar las deudas hereditarias (es decir, hay más deudas que bienes).2- Los legatarios efectivamente responden en subsidio de este (similar al beneficio de exclusión).Los legatarios responden por lo que reciben.

Orden en que los legados concurren al pago de legítimas y mejoras y deudas hereditarias:1° Categoría: legados estrictamente alimenticios que el testador debe por ley. Es un “legado impropio” porque no se trataría de un legado sino que de los alimentos que se deben por ley.

2° Categoría: exceso de las legítimas y mejoras. Cuando se asigna una legítima o una mejora que excede la parte de la mejora, ese exceso será de 2da categoría.

3° Categoría: legados expresamente exonerados por el testador. En este caso agotadas las contribuciones de los demás legatarios, si quedaran incompletas, se pagarán las demás con esta categoría.

4° Categoría: legados de beneficencia pública o de obras pías. Tienen preferencia aunque el testador no lo haya dicho solamente por el fin al cual están destinados.

5° Categoría: donaciones revocables y otorgadas en vida por el testador. Son donaciones entre vivos y se exceden pasan a formar los acervos.

6° Categoría: legados comunes. Son los que no están en ninguna de las otras categorías y no gozan de ninguna preferencia para su pago.

El de 1ra categoría goza de mayor preferencia. El cobro parte por los que no tienen ninguna preferencia, es decir con el de 6ta categoría hacia arriba (siempre y cuando haya más deudas que bienes y que se haya concurrido a los demás legatarios).

3- Bien gravado con hipoteca o prendaSerá el legatario el que paga el crédito de este bien gravado en prenda o hipoteca.

En este caso el legatario se subroga en la acción del acreedor y puede dirigirse contra los herederos.

Si se constituyó para garantizar a un tercero, legatario tiene acción contra el tercero (caso de subrogación legal art. 1610)

Pago de las cargas testamentarias o legados¿Quiénes deben pagar los legados?

a) Situación del art. 1360.

Art. 1360. Las cargas testamentarias no se mirarán como carga de los herederos en común, sino cuando el testador no hubiere gravado con ellas a alguno o algunos de los herederos o legatarios en particular.Las que tocaren a los herederos en común, se dividirán entre ellos como el testador lo hubiere dispuesto, y si nada ha dicho sobre la división, a prorrata de sus cuotas o en la forma prescrita por los referidos artículos.

En principio el legado lo soporta a quien se le haya asignado por parte del testador (puede ser heredero u otro legatario) y también indica la forma en que lo hace. Pero cuando nada se asigna el encargo de la entrega, en ese caso todos soportarán el encargo, en este caso los herederos se pueden poner de acuerdo para ver cómo pagar el legado, pero no es un acuerdo obligatorio.

b) Que los herederos dispongan de la división de los legados.c) Que las cargas recaigan en un usufructo.d) Que incidan en un fideicomiso.

Formas y oportunidad para el pago de los legados1- Acreedores hereditarios2- Acreedores testamentarios

Excepciones:

- Cuando la herencia no está excesivamente gravada, podrá pagarse el legado. Esto atiende a la regla de que primero se pagan las deudas testamentarias y después las hereditarias.

Beneficio de separación

Es la facultad que compete a los acreedores hereditarios y testamentarios a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes propios del

heredero, con el objeto de pagarse en dichos bienes hereditarios, con preferencia a los acreedores personales del heredero.

* La confusión generaría que los acreedores podrían pagar su crédito con los bienes que ingresaron a su patrimonio con los bienes del causante.

El objetivo de esta acción es buscar la equidad.

¿A quiénes asiste este derecho?- A los acreedores testamentarios- Los acreedores hereditarios- Acreedor condicional

Los acreedores del heredero no gozan del beneficio de separación porque los acreedores del heredero o el heredero mismo tiene el “beneficio del inventario” por ende soporta las deudas solo hasta el monto que recibe y no se tocará el patrimonio personal del causante.

Casos en que no se puede solicitar el beneficio de separación- Cuando han prescrito sus derechos- Cuando se renuncia al beneficio- Cuando el acreedor ha reconocido al heredero como deudor.- Cuando los bienes de la sucesión se han confundido con los del heredero y no es posible

distinguirlos.

El beneficio de separación solicitado por alguno de los acreedores, beneficia al resto.

Procedimiento del beneficio de separaciónLa ley señala un procedimiento y existen dos soluciones posibles:

1- Que el beneficio de separación se debe pedir en contra de los herederos.2- Que debe demandarse contra los acreedores personales de los herederos.

La primera solución; como acreedor hereditario se sabe a quién se demandará, de manera práctica es la solución más fácil.

La segunda solución; es la más jurídica porque si se tiene muchas deudas, quienes harán valer el crédito serán los acreedores.

Estas soluciones las señala el profesor Manuel Somarriva.

Tramitación del beneficio de separaciónSe aplica un procedimiento declarativo, es decir, un juicio ordinario o juicio sumario y dependerá de la cuantía del asunto. El art. 680 del CPC ahonda más sobre este tema.

Efectos del beneficio de separación.1- Desde cuando se producen los efectos

a) Respecto de bienes muebles. Produce sus efectos desde que se dicta la sentencia que lo

concede.b) Respecto de los inmuebles. Es necesaria la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Art. 52 del reglamento del conservador de bienes raíces y art. 1385.

Art. 1385. Si hubiere bienes raíces en la sucesión, el decreto en que se concede el beneficio de separación se inscribirá en el Registro o Registros que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las fincas a que el beneficio se extienda.

2- Se generará la división de patrimonio. Es una diferencia respecto al beneficio de inventario (no se paga patrimonio). Art. 520 n°3 del CPC.

3- Efecto entre los acreedores hereditarios y testamentarios entre sí.Respecto de los dos. Se pagan con relación a los acreedores personales y una vez que se ha dictado sentencia que concede el beneficio de separación, el acreedor testamentario y hereditario concurrirán según las reglas generales del pago.

4- Efecto entre los acreedores hereditarios y testamentarios de una parte, y los acreedores personales del heredero de otra.En el caso de que exista un sobrante pagados los acreedores hereditarios y testamentarios, se pueden beneficiar de este sobrante. Art. 1382, inc. 2, 1383 y 1384.

Art. 1382 inc. 2 El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero, para satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acreedores de la sucesión que no gocen del beneficio.

Art. 1383. Los acreedores hereditarios o testamentarios que hayan obtenido la separación, o aprovechándose de ella en conformidad al inciso 1. del artículo precedente, no tendrán acción contra los bienes del heredero, sino después que se hayan agotado los bienes a que dicho beneficio les dio un derecho preferente; más aún entonces podrán oponerse a esta acción los otros acreedores del heredero hasta que se les satisfaga en el total de sus créditos.

Art. 1384. Las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los seis meses subsiguientes a la apertura de la sucesión, y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios, podrán rescindirse a instancia de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen del beneficio de separación. Lo mismo se extiende a la constitución de hipotecas o censos.