Las sucesiones testamentarias y ad intestato

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UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO Las Sucesiones Testamentarias y Ab Intestato Nombre y apellido: Nilson Rivas. CI: 20.430.360 Maracaibo, Febrero de 2015

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UNIVERSIDAD FERMÍN TORO

VICE RECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESCUELA DE DERECHO

Las Sucesiones Testamentarias

y Ab Intestato

Nombre y apellido:

Nilson Rivas.

CI: 20.430.360

Maracaibo, Febrero de 2015

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LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Cuando la sucesión se defiere por el título sucesorio “Testamento” se denomina

testamentaria y su régimen, salvo contadas excepciones impuestas por la ley, lo

determina la voluntad del causante o causantes.

De otra forma, Es aquella que se origina cuando el de cujes, en previsión de su

muerte próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes señalando a

quienes y en qué forma deben transmitirse. También podríamos decir que es la

voluntad individual del causante, al cual se le reconoce facultad de disponer,

dentro de ciertas limitaciones, de sus bienes, como la más alta expresión de su

derecho de propiedad.

Fundamentos

Código Civil

Art. 833. —El testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone

para después de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio, o hace

alguna otra ordenación, según las reglas establecidas por la Ley.”

Disposiciones Testamentarias

Art. 834. —Las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de

una parte alícuota de los bienes del testador, son a título universal y atribuyen la

calidad de heredero.

Las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de legatario.”

Singularidad Del Acto De Testar

Art. 835. —No pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea en

provecho recíproco o de un tercero.”

La materia sucesoral está regulada en Venezuela en el título II del Código Civil

(Artículos 807-1132) y en la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y

demás Ramos Conexos (Incluyendo la reforma a esta Ley de 1999, GO 5.391).

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Según el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado, las sucesiones se

rigen por la ley del domicilio del causante. Lo que permite la aplicación del derecho

extranjero a bienes ubicados en Venezuela y la aplicación del derecho venezolano

a bienes ubicados en el exterior.

Se encuentra el último domicilio del causante en Venezuela, entonces debe

presentarse de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre

Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos la declaración sucesoral ante

el Seniat dentro de los 180 días hábiles después de producido el fallecimiento del

causante.

Según el Código Civil pueden venezolanos o extranjeros otorgar testamentos en el

extranjero, válidos y reconocidos por el derecho venezolano, cuando cumplan

determinadas formalidades. Existen aquí dos posibilidades:

• El testamento es otorgado ante la autoridad extranjera competente. Este

testamento debe cumplir los requisitos de forma de la ley del país y debe ser

otorgado de forma auténtica, de forma escrita, por una sola persona y no a puño y

letra.

• El testamento es otorgado ante el agente diplomático o consular venezolano,

quien posteriormente lo remitirá a Venezuela para su registro ante las autoridades

competentes.

Testamentos

Es el instrumento jurídico por el cual se dispone y ordena la sucesión de las

personas. Es absolutamente personal, formal y solemne, por lo que la forma y

requisitos establecidos por la ley son imprescindibles para que sea válido.

Se encuentra dentro del artículo 833 de nuestro Código Civil.

El testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después

de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio, o hace alguna otra

ordenación, según las reglas establecidas por la Ley”.

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Características

1.- Es personalísimo. No podrá dejarse su formación a un tercero, ni hacerse por

medio de comisario o mandatario. Sí se puede dejar a un tercero la distribución de

determinadas cantidades, pero no la realización del testamento en sí.

2.- Es unilateral. Sólo es válido un testamento por persona, no cabiendo

testamentos mancomunados (en algunas comunidades como Aragón y Navarra se

admite).

3.- Es solemne. El incumplimiento de cualquiera de sus requisitos de forma puede

llevar a su nulidad radical.

4.- Es la expresión de la última voluntad.

5.- Es revocable. En cualquier momento, aunque el testador hubiera expresado en

el mismo su voluntad de no revocar.

6.- Todo testamento debe ser escrito tiene fecha de otorgamiento, nombre del

testador y su firma, salvo que no pueda firmar, en cuyo caso lo hará luego un

testigo testamentario que el designe y que no deberá ser heredero forzoso.

Capacidad para Testar

Código Civil. Art. 836 “Pueden disponer por testamento todos los que no estén

declarados incapaces de ello por la ley”.

Lo que ratifica el principio de derecho de acuerdo al cual la capacidad es la regla y

la incapacidad la excepción por; lo que quien pretenda alegar la incapacidad en

contra de quien haya testado sin ser capaz, necesariamente deberá probar el

hecho que la determina por lo tanto, constituyendo la incapacidad una excepción

que implica la pérdida de un derecho, qué en principio se le reconoce a toda

persona.

Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no se lo prohíba expresamente,

siempre que sean personas físicas mayores de catorce años que no estén

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incapacitadas por enajenación mental. Para otorgar testamento ológrafo se

requiere haber alcanzado la mayoría de edad.

La capacidad se ha de apreciar al tiempo de otorgar testamento, por lo que el

testamento hecho antes de la enajenación mental es válido.

La capacidad para testar o testamentaciòn activa, se encuentra reconocida en el

código civil a todos aquéllos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente. Puede

ser definida la capacidad para testar como la posibilidad legal de hacer testamento

como la posibilidad reconocida legalmente. La capacidad para testar no significa

ni la libertad para hacer entrar en el contenido del testamento toda disposición

imaginable, ni el derecho de aclarar la última voluntad en cualquier forma

arbitraria.

La libertad de testar, como cualquiera otra manifestación de la libertad, es una

libertad dirigida según declaración terminante del código civil, para juzgar de la

capacidad del testador se atenderá especialmente, en todo caso, en que se halle

al hacer el testamento. La capacidad ha de tenerse en el momento mismo en que

se otorga el acto de última voluntad, siendo indiferente para los efectos de su

validez la que se tenga o no se tenga después.

El derecho de testar es irrenunciable. El código civil, en consecuencia, lo expresa

así de manera terminante, declarando la nulidad no solo de la renuncia de este

derecho, sino igualmente de la cláusula en que alguno se obligue a no usar de él,

sino bajo ciertas condiciones, sean estas de la clase que fueren.

La finalidad que se persigue mediante la institución jurídica testamentaria, son

esencialmente inconciliables con toda idea de renuncia, por lo que la calificación

de irrenunciable dada al derecho de disponer de los bienes para después de la

muerte del titular se desprende naturalmente de su función.

La capacidad para testar es una presunción que dura mientras no se destruya por

medio de una prueba que, para ser eficaz, debe ser plena. La posibilidad de testar,

que el código civil admite en el caso de enfermos mentales, supone el

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reconocimiento de que estos pueden tener momentos lucidos, cosa que si bien no

puede negarse en absoluto, es extraordinariamente difícil de comprobar en la

generalidad de los casos, al menos, hasta para los especialistas, por lo cual

algunos civilistas se inclinan a recomendar que se niegue el derecho a hacer

testamento en tales circunstancias.

La capacidad para testar esta resumida en un conjunto de condiciones legales que

atribuyen efectividad jurídica a la declaración de la última voluntad y, consiste en

la cualidad de querer, entender y disponer que debe reunir el testador, o sea, la

persona humana o el titular de los derechos de posibilitar la transmisión de sus

bienes patrimoniales a favor de sus sucesores elegidos por él. Por consiguiente la

capacidad para testar es la aptitud legal o cualidad potestativa que tiene una

persona para disponer de sus bienes y derechos patrimoniales por testamento e

instituir a sus herederos; esa facultad constituye la regla, porque pueden hacer

testamento todos aquellos a quienes la ley no les prohíbe expresamente.

Siendo la capacidad jurídica atributo inseparable de la persona humana esa

cualidad excepcional constituye la regla; el precepto jurídico que se explica ahora,

es la regla de la capacidad para testar, salvo la especifica idoneidad exigida con

relación a las formas o clases de testamentos en las que se requiere el

cumplimiento de ciertas condiciones que dan eficacia al testamento, respecto a su

otorgante.

Clases de Testamentos

Testamento ordinario abierto

Es aquel que se otorga en forma tal, que todos pueden enterarse de su contenido,

aún antes de la apertura de la respectiva sucesión.

a. Es otorgado por escritura pública, cumpliendo con las formalidades y

requisitos establecidos en la “Ley de Registro Públicos y Notariado”, en lo

referente a este tipo de documento.

b. El otorgado sin protocolización inmediata, ante un notario y dos testigos; y

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c. El otorgado ante cinco testigos sin la presencia de un Notario ni funcionario

público alguno.

Fundamento

Código civil Art. 850. — “Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el

testador, al otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas

que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.”

Testamento ordinario cerrado

Es aquel que se otorga tomando en cuenta el carácter de confidencialidad del

mismo, es decir, el testador mientras viva no desea que se sepa cuáles son las

disposiciones de su última voluntad.

Se otorga de tal manera que sólo el testador y la persona a quien él le ha

encargado la redacción, si fuere el caso, conoce su contenido.

La calidad de “cerrado” se la da al testamento, el secreto de sus disposiciones,

pero el testador debe declarar, sin revelar cuales son, que las mismas están

contenidas en el pliego cerrado que presenta, lo que es lógico pensar, que el

testamento no alcanzaría tal carácter, si el testador por algún motivo especial

enterase a los que tienen que presenciar el acto, de las disposiciones

testamentarias y cerrase luego el pliego.

Fundamento

Código civil Art. 851. — “Es testamento cerrado aquel en que se cumplen las

formalidades establecidas en el artículo 857..”

Código civil Art. 857. — “En el testamento cerrado deberán observarse las

solemnidades siguientes:

1º El papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de

cubierta, estará cerrado y sellado de manera que el testamento no pueda

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extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar y sellar de esa misma

manera en presencia del Registrador y de tres testigos.

2º El testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mismos, que el

contenido de aquel pliego es su testamento.

3º El testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo

firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega.

4º El Registrador dará fe de la presentación y entrega con expresión de las

formalidades requeridas en los números 1º, 2º y 3º, todo lo cual hará constar

encima del testamento o de su cubierta, y firmarán también el testador y todos los

testigos.

5º Si el testador no pudiere firmar en el acto en que hace la entrega, el Registrador

hará también constar en la cubierta esta circunstancia, y firmará a ruego del

testador la persona que éste designe en el mismo acto, la cual será distinta de los

testigos instrumentales.”

Testamentos Especiales

Son los que se otorgan en circunstancias muy específicas, tales como:

a. Otorgados en lugares donde se declare epidemia contagiosa.

El registrador (ahora notario público) o cualquier autoridad judicial de la

jurisdicción; el testamento será hecho por escrito, en presencia de dos testigos

mayores de edad que sepan leer y escribir, todos se suscribirán al pie del

documento y si las circunstancia lo permiten también lo hará el testador.

b. Otorgados en buques de la Marina de Guerra o Mercante, durante un viaje.

Marina de Guerra. El comandante del buque o quien haga sus veces; en el caso

que sean testamento otorgados por el comandante o del que haga sus veces,

serán presenciados por el personal llamado a sustituirlo de acuerdo al orden de

servicio.

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Marina Mercante. El capitán o patrón,. O el que haga sus veces; en el caso de que

sean testamentos otorgados por el capitán o patrón o quien haga sus veces, serán

presenciados por el personal llamado a sustituirlos de acuerdo a la orden del

servicio.

El testamento hecho en estos casos tendrá efecto únicamente en el caso de que

el testador muera durante el viaje o travesía, o durante los dos meses posteriores

a su desembarco en un lugar donde hubiere podido hacer nuevo testamento de

acuerdo a las formas ordinarias.

c. Otorgado por militares o personal empleado de las fuerzas armadas.

El comandante de Batallón, el Capitán u otro oficial al mando del destacamento; si

el testador se halla enfermo o herido, también lo puede recibir el Capelán o

Médico Cirujano que esté en servicio, en presencia de dos testigos. Los

testamentos militares deben enviarse a la mayor brevedad al Ministerio de la

defensa quien ordenará depositarlo en la Oficina de Registro Público del domicilio

o de la última residencia del testador.

Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 2990. 26 de Julio de

1982. Caracas

Sucesión Legítima o Ab intestato

La sucesión legítima es la que se defiere de acuerdo la ley, cuando no existe

testamento; cuando habiendo testamento el testador no ha dispuesto de todos sus

bienes, entonces la parte no dispuesta se defiere conforme a las normas del

Código Civil. En la sucesión legítima o intestada existen dos formas de suceder:

por derecho propio o representación. El primero, cuando el sucesor recibe llamado

directo o inmediato de la ley. Por ejemplo, cuando existe un solo heredero,

siempre que se encuentre dentro del grado máximo exigido por la ley. Cuando hay

varios herederos, todos suceden por derecho propio cuando son descendientes

inmediatos de un mismo tronco común. El segundo, la representación, consiste en

un llamado indirecto al sucesor, a objeto de que tome el lugar de un heredero por

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derecho propio, por no ocurrir éste a la herencia. La sucesión intestada acoge los

principios y directrices del derecho justinianeo, como ha podido evidenciarse. El

que desee conocer las instituciones de hoy, debe sumergirse en esa ciencia

milenaria que marcó como ninguna otra, la regulación de las conductas humanas

al compás de los cambios y transformaciones que inciden en la sociedad.

Fundamento de la Sucesión Legítima o Ab-Intestato

La regulación de la sucesión intestada, como conjunto de normas destinadas a

regir el destino de las relaciones jurídicas que conforman el patrimonio hereditario

de un determinado causante, buscando un sucesor y evitando así que, en último

término, constituye un necesidad primaria de todo ordenamiento jurídico que

reconozca el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y ello tanto para

aquellos sistemas llamados de línea germánica como para aquellos otros de corte

romano. En este sentido, la necesidad de que un patrimonio hereditario no quede

sin titular se manifiesta como una de tantas exigencias de seguridad jurídica que

acompañan a todo ordenamiento.

Es evidente que las bases de la sucesión intestada han sido y son, en esencia, la

propiedad y la familia, pues solo el círculo de personas cercanas al causante y,

dentro de ellas, los familiares, pueden justificar a priori, por unos u otros motivos,

una designación innominada de la ley en su favor para llevar a cabo la adquisición

mortis causa de sus bienes. Y ello por una razón que tradicionalmente se ha

entendido cercana al derecho natural, la cual permite descartar, de principio, tanto

un hipotético derecho de ocupación de los bienes relictos abandonados por parte

del primer sujeto, extraño al difunto o no, que consiguiera apropiarse

materialmente de los mismos, incluso por medios violentos, como una adquisición

directa por parte del Estado.

Ahora, pues bien, existen dos teorías al respecto: hay quienes sostienen que el

fundamento de la sucesión intestada se trata de la idea de que los bienes de una

persona no son realmente de esa persona, sobretodo en caso de comunidades

matrimoniales o de vida entre padres e hijos o entre hermanos, y que entonces, en

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base a esa idea la ley reparte los bienes; y también hay quienes dicen que se trata

del mismo fundamento de todas las normas supletorias, es decir, que la ley

supone la voluntad presunta del de cujus. Si usted se muere sin decir nada, es

porque usted quiere que se reparta su herencia en la forma que determina la Ley,

lo cual es cierto la mayoría de las veces, porque salvo personas que tienen una

fortuna muy grande, las personas con una economía normal, lo que pretenden es

que herede el cónyuge y los hijos, o los hijos solamente a falta de cónyuge; en

razón de lo cual, es lógico que la persona no se vea en la necesidad de hacer un

testamento, si al final de cuentas, lo van a heredar las mismas personas que la

Ley ha determinado para ello.

Existe otra tesis según la cual el Código parte del orden natural de los afectos, y

que dichos afectos van desde el más profundo e importante, que es el conyugal y

que luego de este, va el afecto por los hijos, después los ascendientes, y que ese

es el orden que establece la Ley.

Categorías de Personas Llamadas a la Sucesión Legítima o Ab-Intestato

Es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que el llamado a la sucesión

intestada se rige por las previsiones legales que estén en vigor en la fecha de la

apertura de la sucesión. Son cuatro categorías de personas llamadas a la

sucesión ab intestato, a saber:

Parientes Consanguíneos: es la relación de sangre entre dos personas: los

parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún

pariente común. Tienen vocación en la sucesión intestada del causante sus

parientes consanguíneos, tanto descendientes como ascendientes y colaterales. A

los fines de evitar confusiones, ha de tener en cuenta que el parentesco

consanguíneo puede ser natural (que resulta el vínculo de sangre realmente

existente entre determinadas personas. Art. 37 CC); y también civil (que deriva de

la adopción actual. Art. 425-427 LOPNA; a la cual se asimila la adopción plena).

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No hay distinción legal alguna entre los efectos del parentesco consanguíneo

natural y civil, como igualmente tampoco existe diferencias entre los efectos del

parentesco matrimonial (legitimo) y del extramatrimonial (ilegitimo) Art. 234 CC.

Cónyuge: se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que forman

parte de un matrimonio. El término cónyuge es de género común, es decir, se

puede usar para referirse a un hombre ("el marido" o "el cónyuge") o a una mujer

("la mujer" o "la cónyuge").

El cónyuge sobreviviente del causante tiene siempre vocación a la herencia

intestada de este, tal vocación, por los demás, es tradicional en nuestra

legislación. Desde luego, es condición esencial de la vocación ab intestato del

cónyuge sobreviviente, que para la fecha de la apertura de la sucesión exista

matrimonio valido de él con el causante; en consecuencia no es cónyuge de

causante, el ex-esposo o la ex-esposa del mismo, cuando el vínculo matrimonial

respectivo ha quedado disuelto por divorcio.

Hijos Adoptivos en Adopción Antigua: para iniciar este punto, debemos

recordar que cuando ahora hablamos de hijos adoptivos, como categoría de

sucesores ab intestato, estamos haciendo alusión única y exclusivamente a los

adoptados en la adopción antigua, puesto que los adoptados en la adopción actual

pertenecen a la categoría de parientes consanguíneos, en virtud a lo establecido

en el art. 425 LOPNA.

La adopción crea parentesco entre dicho adoptado y los miembros de la familia del

adoptante, así como entre el adoptante (y los miembro de su familia) y la

descendencia futura del adoptado (Art. 426 LOPNA); y que la misma extingue el

parentesco del adoptado con su familia de origen (excepto cuando el adoptado es

hijo del conyugue del adoptante. Art. 427 LOPNA). Y que en consecuencia, en

materia de sucesión ab intestato, la adopción actual coloca al adoptado (y a su

descendencia futura) y al adoptante (y a los miembros de su familia de sangre), en

la categoría de parientes consanguíneos.

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El Estado: en defectos de herederos testamentarios y también de parientes

consanguíneos, de conyugue y de hijos adoptivos ya sea porque ninguna de esas

personas exista o porque todas la existente hayan rechazado el llamado sucesoral

que se les hace, el activo patrimonial dejado por el de cujus pasa a propiedad de

la nación, previo pago del pasivo de ese patrimonio.

Del Orden de Suceder

Art. 822 CC.- Al padre, a la madre y a todo ascendientes suceden sus hijos o

descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada.

Art. 823 CC.- El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la

persona de cuya sujeción se trate. Estos derechos cesan con la separación de

cuerpos y de bienes sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo

prueba, en ambos casos, de reconciliación.

Art. 824 CC.- El viudo o la viuda concurren con los descendientes cuya filiación

esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo.

Art. 825 CC.- La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o

descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, se defiere conforme a

las siguientes reglas:

Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquéllos

y a éste la otra mitad. No habiendo cónyuge la herencia corresponde íntegramente

a los ascendientes.

A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra

mitad a los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos.

A falta de estos hermanos o sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al

cónyuge si faltare éste corresponde a los hermanos y sobrinos expresados.

A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus sus

otros colaterales consanguíneos.

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Prueba de la Cualidad de Heredero Intestado

La cualidad de heredero ab intestato se demuestra comprobando el respectivo

vínculo de familia (parentesco consanguíneo, matrimonio o adopción antigua),

existente entre el causante y el sedicente sucesor. Tal prueba solo puede

efectuarse con los medios establecidos por la ley al respecto.

La prueba del parentesco consanguíneo del heredero con el causante, se lleva a

cabo, con la demostración de los respectivos vínculos de filiación que determina la

relación de sangre entre uno y otro. Al efecto rigen las previsiones de los artículos

197-199, 201, 213, 458 y 505 CC, si se trata de filiación matrimonial; de los

artículos 209-211, 213, 217-218, 224, 234, 458 y 505 CC, si es el caso de filiación

extramatrimonial; y de los artículos 432 y 434 LOPNA, para la adopción actual.

El matrimonio del causante y su cónyuge, se pone en evidencia con los medios

señalados al efecto por los artículos 113-116 CC.Y el vínculo de adopción antigua

entre el de cujus y el heredero, se comprueba de la manera prevista en el artículo

40 de la Ley de Adopción de 1983; en el artículo 46 de la Ley sobre Adopción de

1972; y en el último aparte del artículo 472 y en el artículo 506 CC original de

1942; según fuere el caso.

Artículos relacionados:

Art. 37 CC.- El parentesco puede ser por consanguinidad o por afinidad.

El parentesco por consanguinidad es la relación existente entre las personas

unidas por los vínculos de sangre.

La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones.

Cada generación forma un grado.

Art. 113 CC.- Nadie puede reclamar los efectos civiles del matrimonio si no

presenta copia certificada del acta de ser celebración, excepto en los casos

previstos en los artículos 211 y 458.

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Art. 114 CC.- No puede invocarse la nulidad del acta de la celebración del

matrimonio por irregularidades de forma cuando existe la posesión de estado.

Art. 115 CC.- Cuando haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario

respectivo, no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro destinado a este

objeto, los cónyuges pueden pedir que se declare la existencia del matrimonio,

según las reglas establecidas en el artículo 458, siempre que concurran las

circunstancias siguientes:

1° Que se presente prueba auténtica de la publicación o fijación del cartel de

matrimonio, salvo los casos previstos en los artículos 70, 96 y 101.

2° Que exista prueba plena de posesión de estado conforme.

Art. 116 CC.- Si la prueba de la celebración legal de un matrimonio resulta de un

juicio penal, la inscripción en el Registro Civil, de la sentencia ejecutoriada que así

lo declaré, tendrá igual fuerza probatoria que el acta civil del matrimonio.

Art. 197 CC.- La filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el acta

de nacimiento inscrita en los libros del Registro Civil, con identificación de la

madre.

Art. 198 CC.- En defecto de la partida de nacimiento, son también pruebas de

filiación materna:

1° La declaración que hiciere la madre o después de su muerte, sus ascendientes,

con el fin de reconocer la filiación, en las condiciones y con las formalidades que

se señalan en el Capítulo III de este título.

2° La posesión de estado del hijo, establecida de conformidad con las reglas

contempladas en ese mismo capítulo.

Art. 199 CC.- A falta de posesión de estado y de partida de nacimiento, o cuando

el hijo fue inscrito bajo falsos nombres, o como nacido de padres inciertos, o bien

si se trata de suposición o sustitución de parto, la prueba de filiación materna

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puede efectuarse en juicio con todo género de pruebas, aun cuando, en estos dos

últimos casos, exista acta de nacimiento conforme con la posesión de estado.

La prueba de testigos solo se admitirá cuando exista un principio de prueba por

escrito, o cuando las presunciones o los indicios resultantes de hechos ya

comprobados sean bastante graves para determinar su admisión.

El principio de prueba por escrito resulta de documento de familia, de registros y

de cartas privadas de los padres, de actos privados o públicos provenientes de

una de las partes empeñadas en la Litis, o de persona que tuviere interés en ella.

Art. 201 CC.- El marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio

o dentro de los trescientos (300) días siguientes a su disolución o anulación

Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que le ha

sido físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el período de la

concepción de aquél. O que en ese mismo período vivía separado de ella.

Art. 209 CC.- La filiación paterna de los hijos concebidos y nacidos fuera del

matrimonio se establece legalmente por declaración voluntaria del padre, o

después de su muerte por sus ascendientes, en los términos previstos en el

artículo 230.

Art. 211 CC.- Se presume, salvo prueba en contrario, que el hombre que vivía con

la mujer en concubinato notorio para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del

hijo, ha cohabitado con ella durante el período de la concepción.

Art. 213 CC.- Se presupone, salvo prueba de lo contrario, que la concepción tuvo

lugar en los primeros ciento veintiún (121) días de los trescientos (300) que

preceden al día del nacimiento.

Art. 217 CC.- El reconocimiento del hijo por parte de sus padres, para que tenga

efectos legales, debe constar:

1° En la partida de nacimiento o en acta especial inscrita posteriormente en los

libros del Registro Civil de Nacimientos.

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2° En la partida de matrimonio de los padres.

3° En testamento o cualquier otro acto público o auténtico otorgado al efecto, n

cualquier tiempo.

Art. 218 CC.- El reconocimiento puede también resultar de una declaración o

afirmación incidental en un acto realizado con otro objeto, siempre que conste por

documento público auténtico y la declaración haya sido hecha de un modo claro e

inequívoco.

Art. 224 CC.- En c so de muerte del padre o de la madre, el reconocimiento de la

filiación puede ser hecho por el ascendiente o ascendientes sobrevivientes de una

u otra línea de grado más próximo que concurran en la herencia, de mutuo

acuerdo si pertenecen a la misma línea, y en las condiciones que establecen en

las disposiciones contempladas en los artículos de esta sección y con iguales

efectos.

Art. 234 CC.- Comprobada su filiación, el hijo concebido y nacido fuera del

matrimonio tiene la misma condición que el hijo nacido o concebido durante el

matrimonio con relación al padre y a la madre y a los parientes consanguíneos de

éstos.

Art. 458 CC.- Si se han perdido o destruido en todo o parte los registros; si son

ilegibles; si no se han llevado los registros de nacimiento o de defunción, o si en

estos mismos registros se han interrumpido u omitido los asientos, podrá suplirse

el acta respectiva con cualquiera especie de prueba. Las partidas eclesiásticas

tendrán el valor de presunciones.

La prueba supletoria será admisible, no sólo cuando se trate de nacimientos,

matrimonios y defunciones, sino también para acreditar todos los otros actos que

deben inscribirse en los registros del estado civil, cuando concurran respecto de

estos actos las mismas circunstancias ya previstas.

Page 18: Las sucesiones testamentarias y ad intestato

Si la falta, destrucción, inutilización total o parcial, o la interrupción de los registros

proviene del dolo del requirente, no se le admitirá la prueba autorizada por el

artículo.

Art. 505 CC.- También se seguirá el procedimiento de los juicios de rectificación

en las casos del artículo 458, pero sin que pueda abreviarse el lapso probatorio y

debiendo acreditarse dentro de éste, hechos suficientes a demostrar una

indubitable posesión de estado, cuando esta prueba fuere pertinente al caso.

Respecto de la sentencia que se dice en este procedimiento, es aplicable lo

dispuesto en artículo anterior.

Art. 425 LOPNA.- Efectos de Filiación. La Adopción confiere al adoptado la

condición de hijo y a los adoptantes la condición de padres.

Art. 426 LOPNA.- Constitución de Parentesco.

La adopción crea parentesco entre: a) El adoptado y los miembros de la familia del

adoptante;

b) El adoptante y el cónyuge del adoptado;

c) El adoptante y la descendencia futura del adoptado;

d) El cónyuge del adoptado y los miembros de la familia del adoptante;

e) Los miembros de la familia del adoptante y la descendencia futura del

adoptado.

Art. 427 LOPNA.- Extinción de Parentesco. La adopción extingue el parentesco del

adoptado con los miembros de su familia de origen, excepto cuando el adoptado

sea hijo del cónyuge del adoptante.

Art. 432 LOPNA.- Inscripción del Decreto de Adopción. El juez, una vez decretada

la adopción, enviará una copia certificada del correspondiente decreto al Registro

del Estado Civil de la residencia habitual del adoptado, a fin de que se levante una

nueva partida de nacimiento en los libros correspondientes, en la cual no se haga

Page 19: Las sucesiones testamentarias y ad intestato

mención alguna del procedimiento de adopción ni de los vínculos del adoptado

con sus padres consanguíneos.

En caso que el adoptado haya nacido en el extranjero, el funcionario del

mencionado Registro estará facultado para levantar dicha partida de nacimiento,

en la cual deberá indicar el lugar y la fecha en que se produjo el nacimiento de que

se trata.

Art. 434 LOPNA.- Inscripción si el Adoptado es Casado o tiene Hijos. Si el

adoptado fuese casado o tuviese hijos, el juez ordenará al Registro del Estado

Civil que deje constancia de la adopción al margen de las correspondientes

partidas de matrimonio o de nacimiento, según sea el caso.