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 DERECHO CIVIL Primer módulo: Causante=testador=de cujus= de cuius=persona fallecida. Sucesor= heredero. A. Derecho de Sucesión. I. Es el conjunto de preceptos o normas legales que regulan la sucesión p or causa de muerte, o sea, el conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones jurídicas privadas transmisibles, del que era titular una persona fallecida, por lo que desde el punto de vista del heredero es la facultad que posee, una persona para suceder a otra. Desde el punto de vista del causante es la facultad que tiene una persona para ser sucedida por otra. II. IMPORTANCIA DE LA SUC ESION HEREDITARIA. Con la muerte de una persona surge la necesidad de decidir cuál será la suerte de todas las posiciones  jurídicas, en la que la persona fallecida se encontraba, es decir, por el heredero propio y natural de la muerte de la persona, se impone al ordenamiento jurídico, el establecer de cuales relaciones jurídicas se extinguen con su muerte y cuales subsisten a la misma y que deben ser transmitidas a otra persona. La concepción Germánica considera que el patrimonio del difunto debe ser objeto de liquidación y después de satisfecho el pasivo, el patrimonio restante se debe de entregar a los beneficiarios, en donde los beneficiarios son solamente meros receptores de los bienes. Una manera distinta de organizar esta atribución de las posiciones o situaciones jurídicas la adopta el sistema romano, cuya concepción adopta la idea de la sucesión en donde el sucesor ocupa el puesto del causante, y como consecuencia de esta subrogación, adquiere tanto los derechos y los bienes como las obligaciones del causante; tal corriente la adopta nuestra legislación (arto. 917 c.c.). Arto. 917. SUCESION HEREDITARIA. “La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en te stamento y, a falta de éste, por disposi ción de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte”. III. UBICACIÓN DE LA SUCESION HEREDITARIA EN EL DERECHO CIVIL GUATEMALTECO. Se encuentra regulado en el libro III del decreto Ley 106 del Código Civil. B. LA SUCESION MORTIS CAUSA. (Artos. 917, 918, 919, c.c.). Arto. 917. Sucesión he reditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la volu ntad de la persona, manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la Ley. La primera se llama testamentaria y la segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Arto. 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una pe rsona se transmiten d esde el momento de su muerte; y la sucesión puede ser a titulo universal y a título particular. Arto. 919. La asignación a titulo universal se llama herencia, la asignación a título particular se ll ama legad o. El título es universal, cuando se sucede al causante e n todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuand o se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. 1. Definición de sucesión mortis causa.

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DERECHO CIVIL

Primer módulo:

Causante=testador=de cujus= de cuius=persona fallecida.

Sucesor= heredero.

A.  Derecho de Sucesión.

I. Es el conjunto de preceptos o normas legales que regulan la sucesión por causa de muerte, o sea, el

conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones jurídicas privadas transmisibles, del que era

titular una persona fallecida, por lo que desde el punto de vista del heredero es la facultad que posee, una

persona para suceder a otra.

Desde el punto de vista del causante es la facultad que tiene una persona para ser sucedida por otra.

II. IMPORTANCIA DE LA SUCESION HEREDITARIA.

Con la muerte de una persona surge la necesidad de decidir cuál será la suerte de todas las posiciones

  jurídicas, en la que la persona fallecida se encontraba, es decir, por el heredero propio y natural de la

muerte de la persona, se impone al ordenamiento jurídico, el establecer de cuales relaciones jurídicas se

extinguen con su muerte y cuales subsisten a la misma y que deben ser transmitidas a otra persona.

La concepción Germánica considera que el patrimonio del difunto debe ser objeto de liquidación y

después de satisfecho el pasivo, el patrimonio restante se debe de entregar a los beneficiarios, en donde

los beneficiarios son solamente meros receptores de los bienes.

Una manera distinta de organizar esta atribución de las posiciones o situaciones jurídicas la adopta el

sistema romano, cuya concepción adopta la idea de la sucesión en donde el sucesor ocupa el puesto del

causante, y como consecuencia de esta subrogación, adquiere tanto los derechos y los bienes como las

obligaciones del causante; tal corriente la adopta nuestra legislación (arto. 917 c.c.).

Arto. 917. SUCESION HEREDITARIA. “La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la

persona, manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama

testamentaria y la segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y

obligaciones que no se extinguen por la muerte”. 

III. UBICACIÓN DE LA SUCESION HEREDITARIA EN EL DERECHO CIVIL GUATEMALTECO.

Se encuentra regulado en el libro III del decreto Ley 106 del Código Civil.

B.  LA SUCESION MORTIS CAUSA. (Artos. 917, 918, 919, c.c.).

Arto. 917. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona,

manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la Ley. La primera se llama testamentaria y la

segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se

extinguen por la muerte.

Arto. 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el

momento de su muerte; y la sucesión puede ser a titulo universal y a título particular.

Arto. 919. La asignación a titulo universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El

título es universal, cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de

los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados.

La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada.

1.  Definición de sucesión mortis causa.

Acción y efecto de suceder; conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que al momento de morir una

persona son transmisibles a sus herederos y/o legatarios. Federico Puig Peña.

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Según el tratadista Dubon Martínez, la sucesión mortis causa se entiende que es un acto jurídico, en virtud del

cual de una verdadera y autentica declaración de voluntad del causante o de la disposición de la Ley, una

persona viva subroga (ocupa el lugar de otro), en los derechos y obligaciones transmisibles correspondientes

a otra persona fallecida, incorporando a su patrimonio, determinados bienes del causante claramente

expresados por este, sin adquirir su representación y personalidad.

Testamento (testamentaria)Suceder

Disposición de la Ley (Intestada)

Todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte (derecho de sucesión).

Heredero (todo) —general (genero) herencia.

Sucesor

Legatario (parte) —especifico (especie) legado.

2.  Elementos de la Sucesión Mortis Causa:

a.  Personales,

Autor: causante, de cujus, de cuius, testador.

Es la persona que transmite la sucesión.

Sucesor: heredero, legatario, causahabiente.

Es la persona que recibe el derecho sucesorio.

b.  Reales:

Consiste en el derecho, cosa o contenido que se transmite por la sucesión. (arto. 917, 2do párrafo.

“la primera se llama testamentaria y la segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los

bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte”. 

c.  Elementos formales:

Es el vínculo, que une al autor (causante) con el sucesor en virtud de algún hecho o acto. (arto. 917, 1er

párrafo.)

“la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento y, a

falta de éste, por disposiciones de la ley.

3.  Presupuestos de la sucesión Mortis Causa.

Son los requisitos indispensables para que tenga lugar la sucesión, toda vez, que sin estos no puede darse, la

apertura de la misma, y son los siguientes.

a.  Muerte del de cujus.

Es la principal de todas, puesto que no puede existir sucesión alguna, si antes no ha ocurrido la muerte de

la persona. (arto. 918 c.c.)

“los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte; y la sucesión

puede ser a titulo universal y a título particular”. 

b.  Testamento o parentesco:

Constituyen las únicas dos formas que nuestra legislación establece para poder suceder, por cuanto que

no existe sucesión sino media cualesquiera de estos dos, y así, conocemos la sucesión testamentaria y la

intestada. (testamentaria, Arto 917, 935; intestada, 1068, 1078c.c.).

Arto. 917. “la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en

testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda,

intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se

extinguen por la muerte.

Arto. 935. “El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una

persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte.Arto. 1068. “la sucesión intestada tiene lugar: 

1.  Cuando no hay testamento;

2.  Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el

testador, o es incapaz de heredar, o repudio la herencia; fuera de los casos de sustitución,

representación y acrecimiento con arreglo a este código.

3.  Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes

en legados; y

4.  Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes.

Arto. 1078. “la ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y

al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales; quienes heredarán por partes iguales.

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No obstante el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria

que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto

equivalente a dicha cuota, deduciéndose de la masa hereditaria.

4.  teoría de la sucesión mortis causa;

a.  Subjetivas:En general, explican la sucesión mortis causa, ligando al heredero en una continuación de la

personalidad del causante, es decir, el heredero, sustituye al causante en las relaciones jurídicas que

giran alrededor de él, adquiriendo derechos y obligaciones. Dentro de esta corriente encontramos las

siguientes teorías:

i.  Teoría de la identificación del difunto con la del heredero:

Esta teoría considera que la personalidad del difunto se transmite al heredero, formándose

así una sola personalidad. (Arto. 1 c.c.)

“la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte; sin embargo, al

que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en

condiciones de viabilidad.” ii.  Teoría de la continuación de la personalidad del difunto:

Esta teoría sostiene que el heredero es un continuador de la personalidad jurídica y

patrimonial del difunto. Arto. 1 c.c.

iii.  Teoría de la representación:

Esta teoría estima al heredero como un representante del difunto, el cual, responde por este

en sus obligaciones y continúa sus relaciones jurídicas. (arto. 1, 1686, 1717, 1722, c.c.)

“Arto. 1. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte; “ 

“arto. 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más

actos o negocios.

El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato conrepresentación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice

dentro de las facultades que se le hayan conferido, obligan directamente al representado.

En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros

tengan acción directa contra el mandante.” 

“arto. 1717. El mandato termina: 

1.  Por vencimiento del termino para el que fue otorgado;

2.  Por concluirse el asunto para el que se dio;

3.  Por revocación;

4.  Por renuncia del mandatario:

5.  Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario;

6.  Por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la

ley lo inhabilite para ejercer mandatos; y

7.  Por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado.

“arto. 1722. Muerto el mandante, el apoderado deberá continuar ejerciendo el mandato,

pero solamente para asuntos pendientes y mientras se apersonan los representantes legales;

y en ningún caso para nuevos negocios.” 

CRITICA.

Las anteriores teorías no son aceptadas especialmente por la doctrina moderna, toda vez, que

al analizarlas advertimos que las primeras dos se refieren a la continuación de la personalidad

del difunto en la del heredero, sin embargo, esto no es posible ya que es bien sabido que la

personalidad se extingue con la muerte de la persona, tal y como se encuentra regulado en

nuestra legislación, la que verdaderamente se transmite en la sucesión mortis causa en el

patrimonio del causante. (Arto 917 c.c.).

“arto 917. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona,

manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama

testamentaria y la segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes,

derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.” 

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b.  OBJETIVAS.

Estas teorías en general, explican la sucesión mortis causa bajo la premisa de que el heredero es el

titular de los bienes que dejare el causante, no existiendo sustitución de personas, sino más bien,

bienes que cambian de dueño. Dentro de esta corriente encontramos;

i.  Teoría de la adquisición de una universitis iuris.

Esta teoría toma la herencia como un complejo unitario y orgánico de relaciones jurídicasactivas y pasivas en conexión e inseparables, es decir, una universalidad.

ii.  Teoría de la adquisición de una totalidad o suma de bienes:

Esta teoría parte de la conclusión de que el heredero es aquel, a quien la ley o el testador

atribuye todos o parte de los bienes, determinando con esto quien es el sucesor.

c.  INTERMEDIAS O ECLECTICAS:

Estas explican la sucesión mortis causa bajo el criterio de que la sucesión funciona con la

universalidad de las dos corrientes anteriores, no solo de personas, sino también, patrimonialmente.

V. ORIGEN HISTORICO DE LA SUCESION HEREDITARIA.

VI. CLASIFICACION DE LA SUCESION MORTIS CAUSA:

1.  GENERAL. (arto. 917 c.c.)

Arto. 917. “la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento

y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda, intestada,

comprendiendo en uno y otro caso, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.” 

A.  Testamentaria: (arto 934 y 935 c.c.)

Es aquella que se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento.

Arto. 934 “toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de

cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar.

El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u

objetos determinados.

Arto. 935 “el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona

dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte”. 

B.  Intestada: (arto. 1068 c.c.)

Es aquella que procede por disposición de la ley, ante la falta de testamento, o existiendo este, el mismo es

declarado nulo, o bien en él, el testador no dispuso de todos sus bienes.

“arto. 1068 la sucesión intestada tiene lugar: 

1.  Cuando no hay testamento:

2.  Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador, o es

incapaz de heredar, o repudio la herencia; fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento

con arreglo a este código.

3.  Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en

legados; y

4.  Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes.

2.  Atendiendo a la forma de determinar el título por el cual se sucede:

a.  A título universal: (herencia)

Este puede originarse por la declaración de voluntad del causante expresada mediante testamento,

(testamentaria 934, 935 c.c.), o en ausencia de declaración de voluntad del causante, por disposición de la leya favor de sus parientes (intestada, ab intestato, legitima, o legal). En donde se transmite al heredero “todo el

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con su muerte” (arto 919 c.c.) 

Arto 934 “toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de

cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar.

El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u

objetos determinados.” 

Arto. 935 “el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona

dispones del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte.” 

Arto. 919 “la asignación a titulo universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El

título es universal, cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, aexcepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados.

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La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada.” 

b.  Título particular (legado)

Únicamente puede emanar por declaración de voluntad expresada en el testamento, y consiste esta, cuando

el testador dispone que el sucesor reciba uno o más bienes determinados en forma individual. (artos. 919,

1002, 1003 c.c.)

Arto. 919 “la asignación a titulo universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El

título es universal, cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a

excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados.

La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada.” 

Arto. 1002 “el testador puede disponer de una cosa, o de una cantidad, o del todo o de una parte de sus

bienes, a título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas.” 

Arto. 1003 “legatario es la persona a quien se da algo por testamento, conforme al artículo anterior, aun sin

instituirlo heredero.” 

Universal (herencia) ----- testamento

Titulo ----- disposición de legal

Particular (legado) -----únicamente por testamento.

Diferencia en el grado de responsabilidad de los sucesores.

(Heredero vs. Legatario) (arto. 920, 921, 1004)

II modulo

De la capacidad o incapacidad para suceder:

I.  Capacidad para Suceder.

En Lato Sensu (sentido amplio, general), nuestra legislación civil, no establece, propiamente una regla general

de capacidad para suceder, sin embargo, podemos advertir que sucesor es toda aquella persona que tenga la

aptitud jurídica o legal necesaria para ser titular de las relaciones jurídicas sucesorias, es decir, sin perjuicio de

haber sido nombrado sucesor por testamento o llamamiento de ley. (arto. 934 c.c.)

Arto. 934 “toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de

cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar.

El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u

objetos determinados”. 

En cuanto a los naciturus (concebido pero no nacido, en relación a su capacidad de suceder, se debe de estar

a lo regulado en el arto. 1 c.c.

Arto. 1 “la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte; sin embargo, al que está

por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de

viabilidad.” 

II.  Incapacidad para Suceder:

Comprende en sentido amplio, al defecto o falta total de capacidad, o aptitud legal para ser sujeto de los

derechos sucesorios, siempre que exista causa legal que restrinja o modifique la capacidad para suceder.

En tal sentido, podemos clasificar la incapacidad para suceder en tres clases:

a)  Incapacidad absoluta:

Comprende a aquellas personas a las cuales la propia ley les prohíbe para poder heredar, atendiendo a

circunstancias particulares que conllevan la ineptitud total para ser titulares de derechos sucesorios, esto

lo encontramos regulado en el artículo 926.“son incapaces para suceder por testamento: 

1.  Los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador;

2.  Los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testador en su última enfermedad, si este falleciere

de ella, salvo que sean parientes del testador;

3.  El notario que autoriza el testamento y sus parientes, y los testigos instrumentales;

4.  El tutor, el protutor y los parientes de ellos si no se hubieren aprobado las cuentas de la tutela, a no

ser que fueren parientes del pupilo; y

5.  Las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad.

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b)  Incapacidad relativa; (incapacidad sucesoria por indignidad)

Doctrinariamente constituye una sanción o pena civil, que surge cuando el que ha sido llamado a suceder

(testamento o por la ley), ha cometido algún acto ilícito, ofensivo, deleznable, o reprobable, en contra de

la persona de su causante o sus parientes y que por tal actitud negativa, nuestra legislación la estima

suficiente para ser excluido de la sucesión, debiendo ser declarado por tal conducta como indigno.

Estas causas o conductas que producen la indignidad se encuentran reguladas en el arto. 924 c.c.“son incapaces para suceder como herederos o legatarios, por causa de indignidad: 

1.  El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya

sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho, o hermanos de ella. Esta causa

de indignidad subsistirá no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena;

2.  El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la

denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio.

Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos

del heredero, cesara en este la obligación de denunciar;

3.  El que voluntariamente acuso al autor de la herencia, de un delito que merezca por lo menos la pena

de un año de prisión;

4.  El condenado por adulterio con el cónyuge del causante;

5.  El pariente del autor de la herencia si, habiendo estado este demente y abandonado no cuido de él,

de recogerlo o asilarlo en establecimiento público, si hubiere podido hacerlo;

6.  El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o

tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos;

7.  El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo;

8.  El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o

suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior, y

9.  El que ejerciere violencia sobre notario o testigos, para impedir el otorgamiento del testamento, o

para conseguir que este teste a su favor o favor de otra persona.

b.1 Rehabilitación del indigno: (otorgando testamento posterior)

Del propio carácter de sanción o pena civil que constituye la incapacidad por indignidad, al ser una

incapacidad relativa, cabe la posibilidad de rehabilitar o redimir al indigno, no obstante lo establecido

en el arto. 924 c.c., siempre y cuando el acto reprobable que genero la indignidad por su naturaleza,

no quede excluida de la rehabilitación (perdón), como sucede en los numerales 1° y 2° del arto. 924,

ya citado, pudiendo el causante rehabilitarlo, conforme al arto. 925 c.c.

c.  Desheredación:

Puede constituir una declaración de voluntad de notable trascendencia que realiza el causante al dictar sutestamento por medio de la cual de forma expresa, clara y tajante dispone excluir de la sucesión a un posible

heredero forzoso, indicando o no la causa que lo inspira; esto basado en su libertad de testar (arto. 934, 936

c.c.); o bien, puede consistir en una mera preterición (olvido), de un posible heredero forzoso (arto. 941 c.c.).

Arto. 934 “toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de

cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar.

El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u

objetos determinados.” 

Arto. 936 “la libertad de testar solo tiene por limite el derecho que algunas personas tienen a ser

alimentados.” 

/----------------------/----------------------/----------------------/------------------/-----------------------/Hijo preterido hijos nacidos test hijo nacido hijo post

Antes de testar después test

d.  Vocación directa o llamamiento directo

I.  La representación hereditaria:

Definición. (arto. 929 c.c.)

Es el derecho correspondiente a los hijos o a los nietos, para ser colocados en el lugar que ocupaba su

padre, o madre, en la familia del difunto, a fin de suceder en la parte de la herencia que le habría

tocado al ascendiente de haber podido o querido heredar, en otras palabras, el derecho de

representación hereditaria lo poseen los descendientes de una persona para heredar en lugar de

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ellos, es decir, consiste en el derecho, que posee una o más personas para heredar en lugar del

sucesor nombrado, sea la sucesión testada o intestada.

Tal derecho puede verificarse bajo ciertos supuestos (números clausus), los cuales son:

a)  El heredero nombrado fallece antes que su causante;

b)  El heredero nombrado sobrevive al causante pero renuncia o repudia a la herencia;

c)  El heredero sobrevive al causante pero es excluido de la sucesión por causa de indignidad (arto.929-933 c.c.)

Arto. 929 “derecho de representación hereditaria, es el que tienen los descendientes de una persona

para heredar en lugar de ella, si hubiese muerto antes que su causante.

Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por indignidad. En

estos casos los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiado al

excluido.

La persona que por indignidad perdiere el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración

de los bienes de los que entren a representarlo.” 

Arto. 930 “en la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos,

quienes heredaran por estirpes si concurren con sus tíos.

Si los sobrinos concurren solos, heredaran por partes iguales.” 

Arto. 931. “no hay representación en la línea ascendente ni de ningún otro pariente fuera de los

mencionados en los artículos anteriores.” 

Arto. 932. “siempre que se herede por representación en la línea recta descendente, la división de la

herencia será por estirpes de modo que el representante o representantes no hereden más de lo queheredaría su representado si viviese.” 

Arto. 933. “las disposiciones de este capítulo rigen para la sucesión intestada y testamentaria; pero la

representación en caso de testamento solo se efectuara cuando los herederos y legatarios sean

parientes del testador.” 

II.  La sustitución hereditaria (arto. 989 c.c.)

El testador puede disponer el orden en que deben ser llamados a heredar los sucesores que el mismo

ha instituido en su testamento; de tal suerte, que ejerciendo su derecho de disponer (464 c.c.), sobre

sus bienes, puede prever que a falta (por muerte, renuncia, o por indignidad), del sucesor “X”, en su

lugar, entre a heredar el sucesor “Y”, quien puede ser cualquier persona instituida por el: Esta figura

es conocida como “sustitución hereditaria o testamentaria”, mediante la cual se excluye el derecho

de representación hereditaria, por lo que para que proceda la misma ha de estar constituida de

forma expresa por el testador en su testamento.

Arto. 989 “no caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero substituto

para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera, o no pueda aceptar la

herencia.” 

Arto. 464 “la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la

observancia de las obligaciones que establecen las leyes” 

III.  Vocación solidaria (derecho de acrecer) (artos. 948 y 1077 c.c.)

Consiste en el llamamiento solidario de una pluralidad de sucesores del mismo grado a quienes el

testador dispone dejarles el todo de sus bienes sin nombrar herederos sustitutos o que existan

derechos de representación que ejercitar; o bien, la ley llama a la sucesión intestada a los herederos

legales sin que se pueda dar la representación hereditaria; en tales casos, ante la falta de uno de los

sucesores nombrados, sea por muerte, por renuncia o por incapacidad, la herencia, se distribuirá

entre los que logren suceder, es decir, con los que se encuentren presentes, por tal razón, a medida

que desaparece la pluralidad de sucesores, aumenta correlativamente la cuota hereditaria de los que

resten.

Arto. 948”el testador que nombre dos o más personas como sus herederos, señalara la parte de

herencia que destina a cada uno de ellos. Si no lo hiciere, será igual derecho de todos los herederos alos bienes hereditarios.” 

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Arto. 1077”si hubiere varios parientes de un mismo grado y alguno o algunos renunciaren o no

pudieran heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado salvo el derecho de representación.” 

III modulo

La Sucesión testamentaria

La sucesión testamentaria, se fundamenta en la libre disposición de los bienes que posee el causante ejercitando su

derecho de propiedad, (arto. 39 cprg. 464 c.c.), y tiene lugar cuando el causante de la sucesión, en vida de forma

previsora, dispuso de sus bienes para después de su muerte, mediante un testamento, indicando en él, quien o quienes

serán al momento de su muerte, llamados a ser herederos o legatarios (arto 919 c.c.), la forma de como se ha de

distribuir la herencia, si considera herederos sustitutos, (989 c.c.), si establece plazos y condiciones que deban ser

observadas para que los sucesores puedan legalmente acceder a la herencia, sin perjuicio, que en el testamento el

causante pueda hacer algunas otras declaraciones importantes, tales como constituir fundaciones (arto. 20 c.c.),

constituir derecho de alimentos (arto 278, 291 c.c.), designar tutores, (arto. 293, 297 c.c.), también se pueden reconocer

hijos, (arto. 211, 212 c.c.), constituir patrimonio familiar (354 c.c.), o la constitución de algunos Derechos Reales, (arto.

704 c.c.).

Arto 39 CPRG. “propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana.

Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.

El estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute

de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los

guatemaltecos.” 

Arto. 464 “la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las

obligaciones que establecen las leyes.” 

Arto. 919 “la asignación a titulo universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El título es

universal, cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El

título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados.

La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada.” 

Arto. 989 “no caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero substituto para el caso en que el

heredero instituido muera antes que él, o no quiera, o no pueda aceptar la herencia.” 

Arto. 20 “las fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento.” 

Arto. 278 “la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,

asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad.” 

Arto. 291 “las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por

contrato, se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley, para el caso

especial de que se trate.

El derecho de alimentos que provengan de contrato o disposición testamentaria, no perjudica, en ningún caso, la

preferencia que la ley establece en favor de los parientesdel obligado.” 

Arto. 293 “el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad, quedara sujeto a tutela para el cuidado de su

persona y de sus bienes. También quedara sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en

estado de interdicción, si no tuviere padres.

El tutor es el representante legal del menor o incapacitado.” 

Arto. 297 “la tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que

estén bajo su patria potestad; por el abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legitima; por

cualquier testador, para el que instituya heredero o legatario, si este careciere de tutor nombrado por el padre o la madre

y de tutor legitimo; y por el adoptante que designe heredero o legatario a su hijo adoptivo.” 

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Arto. 211”el reconocimiento voluntario puede hacerse:

1.  En la partida de nacimiento, por comparecencia ante el registrador civil;

2.  Por acta especial ante el mismo registrador;

3.  Por escritura pública;

4.  Por testamento; y5.  Por confesión judicial.

En los casos de los tres últimos incisos de este artículo, debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del

documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva.” 

Arto. 212 “el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se

tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad.” 

Arto. 354 “solo puede fundarse un patrimonio por cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por

marido y mujer

Arto. 704 “el usufructo se constituye por contrato o por acto de últimavoluntad.” 

I.  Definición de testamento:

Es el acto jurídico por cuya virtud, una persona establece a favor de otras para después de su muerte, el destino

de todo o parte de su patrimonio, o la ordenación de otros asuntos de carácter no patrimonial (Federico Puig

Peña)

Para el tratadista Rafael Rogina Villegas, el testamento es el acto jurídico, personalísimo, revocable y libre por

virtud del cual una persona capaz, dispone de sus bienes, derechos y obligaciones a titulo universal o particular

(919c.c.), instituyendo a herederos y legatarios, o declara o cumple deberes para después de su muerte,

institución legal (935 c.c.)

Arto. 919 “la asignación a titulo universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El

título es universal, cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de

los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados.

La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada.

Arto. 935 “el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone

del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte.” 

II.  Libertad de testar y sus límites. (artos. 934 y 936 c.c.)

Arto. 934 “toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de

cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar.

El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u

objetos determinados.” 

Arto. 936 “la libertad de testar solo tiene por limite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas.” 

.  Prohibiciones a que está sujeta la libertad de testar. (artos. 936-939, 975 c.c.)

Arto. 936 “la libertad de testar solo tiene por limite el derecho que algunas persona tienen a ser alimentadas” 

Arto. 937 “queda prohibido el contrato de sucesión recíproca, entre cónyuges o cualesquiera otras personas; y es

nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato.” 

Arto. 938 “se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto.” 

Arto. 939 “las cedulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento, no podrán considerarse como parte

de este, aunque el testador lo ordene.” 

Arto. 975 “no será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país

extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado.” 

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IV.  Características del testamento.

a.  Es un acto jurídico mortis causa:

El testamento conforme el artículo 935, se otorga en contemplación al hecho ineludible de la muerte con el

objeto de desplegar efectos después de ella; es decir, la manifestación de voluntad del testador se encamina a

reproducir determinados efectos jurídicos en cuanto a la distribución de sus bienes después de su fallecimiento,

por tanto, el testamento al ser otorgado de conformidad con la ley se perfecciona y cobra vigencia, sin embargo,únicamente podrá surtir efectos legales y cobrar vigencia y relevancia hasta la muerte del causante al respecto, el

tratadista jordano Brea se pronuncia denominando al lapso que media entre el momento de su otorgamiento y el

de la muerte del testador.

Por cuanto que para el causante es un acto perfecto cuando lo otorga, pero frente a la generalidad solo cobrara

relevancia jurídica hasta el momento de la muerte del testador.

b.  Es unilateral:

A diferencia de un contrato (1517 c.c.) el testamento es un negocio jurídico unilateral, ya que el mismo (para que

sea válido), solo puede contener una sola declaración de voluntad y debe ser otorgado por un solo testador.

Arto. 1517 “hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.” 

c.  Es formal y solemne

El testamento es y debe ser formal y solemne en su otorgamiento, toda vez que al momento de la apertura de la

sucesión (arto. 918 c.c.), en consecuencia lógica que físicamente ya no estará el autor de la misma con vida, de tal

suerte, que no se tendrá al testador para que este precise o aclare el alcance de sus determinaciones; por tal

virtud, únicamente produce efectos jurídicos el testamento, cuando este ha sido realizado en la forma que

prescribe la ley. (arto. 955, c.c. 42, 44, 45, c.n. y 977 c.c.).

Arto. 918 “los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte; y la

sucesión puede ser a titulo universal y a títuloparticular.” 

Arto. 955 “el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública, como requisito esencial para su

validez.” 

Arto 42 “la escritura pública de testamento además de las formalidades generales, contendrá las especiales

siguientes:

1. La hora y sitio en que se otorga el testamento.

2. La nacionalidad del testador.3. La presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley.(5) Modificado por Artículo 47 del Decreto número 62-874. Fe de la capacidad mental del testador, a juicio del notario.5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad.6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija; y se averigüe al fin decada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad.7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por el mismo para quetraduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas.8. Que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso y cl notario, firmes el testamento en el mismo acto.9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por el un testigo más, que

deberá reunir las mismas calidades de los testigosInstrumentales.

Arto. 44 “En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales. Además de lasconsignadas en el Artículo 31, las siguientes:1. La hora en que se otorgan.2. La presencia de dos testigos.3. La expresión por el testador, de su última voluntad.4. La lectura del testamento o de la donación en su caso.5. Las firmas del otorgante o su impresión digital, en su caso, de los testigos y del notario, y de losintérpretes, si los hubiere.

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Arto. 45 “El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al Registrador de la PropiedadInmuebles, por escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que seautorizó el testamento, los datosExpresados en el artículo 1193 del Código Civil (6) bajo pena de veinticinco quetzales de multa, sin perjuicio de lasdemás responsabilidades penales y civiles.La multa será impuesta por el Juez de Primera Instancia bajo cuya jurisdicción se hallare el Registro y se aplicará alos fondos judiciales.Arto. 977”es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley

establece.

El testamento cerrado será nulo, cuando apareciere rota la plica que lo contiene.” 

d.  Es personalísimo:

Sin perjuicio que el testamento solo puede ser otorgado por una sola persona, (unilateral) por su carácter de acto

 jurídico personalísimo, el otorgante solo, podrá ser el propio testador, es decir, no está permitida la delegación o

representación para la celebración y otorgamiento de este acto; de ello el testamento debe ser otorgado directa y

personalmente por el causante, (arto. 42.5, 44.3 CN. Y 1688 c.c.)

Arto. 42,5 “Que el testador exprese por sí mismo su voluntad.

Arto. 44.3 “La expresión por el testador, de su última voluntad.

Arto. 1688 “pueden ser objeto de mandato, todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención

personal del interesado.

No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas

disposiciones.” 

e.  Es revocable;

Partiendo de la definición que provee el arto. 935 del c.c., la revocabilidad como característica del testamento es

menester entenderla como aquella facultad que le asiste al testador de ir variando libremente su voluntad,

conforme a la realidad del momento en que vive, por cuanto que con el transcurso del tiempo sus intereses, su

familia, su patrimonio y sus responsabilidades necesariamente sufrieron cambios, sean positivos o negativos

estos, de tal suerte, que siendo que lo único que limita la libertad de testar, es el derecho que tienen algunas

personas a ser alimentadas, el testador puede ir ajustando su voluntad a la realidad de su vida, por lo que será

efectivamente su manifestación de última voluntad aquella que se haya quedado plasmada en su último

testamento.

Cabe señalar, que la facultad que le asiste al testador de revocar su testamento es irrenunciable e ilimitada (arto.

5 C.P.R.G), quedando a su libre albedrío el ejercicio de tal derecho.

e.1 Excepción a la revocabilidad testamentaria. (art.212c.c.)

Arto. 212 “el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no

se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad.” 

e.2 Formas de revocar un testamento. (982, 983, 984, 985, 986 y 987 c.c.)

Arto. 982 “el testamento no puede ser revocado en todo ni en parte sino con las solemnidades necesarias para

testar.” 

Arto. 983 “todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador

puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior.

Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducaran salvo disposición en

contrario del testador.

Arto. 984 “cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente por causa la muerte del herederoinstituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta falsa la noticia de la muerte.

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Arto. 985 “por la enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento, se

entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio.” 

Arto. 986 “la donación o legado de un crédito hecho en testamento, queda revocado en todo o en parte, si el

testador recibe en pago el todo o parte de la cantidad que se le debía o si por cualquier razón ha cancelado el

crédito.

Arto. 987 “no produce efecto el testamento en cuanto a la institución del heredero, si el nombrado tuviere

incapacidad legal para heredar.