Vias ejecutivas

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Estado Bolivariano de Miranda Aldea Dr. Carlos Arocha Luna Recopilación y adaptación: Abg. Docente. Euyuloskia Jaspe JUICIOS EJECUTIVOS 1 LOS JUICIOS EJECUTIVOS Vía ejecutiva. Artículos 630 al 639. Procedimiento por intimación. 640 al 650 Ejecución de hipoteca. Artículos 660 al 665 Ejecución de prenda. Artículos 666 al 672 Juicio de cuentas. Artículos 673 al 689 Cuestiones previas Testigos

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LOS JUICIOS EJECUTIVOS

Vía ejecutiva. Artículos 630 al 639. Procedimiento por intimación. 640 al 650 Ejecución de hipoteca. Artículos 660 al 665 Ejecución de prenda. Artículos 666 al 672 Juicio de cuentas. Artículos 673 al 689 Cuestiones previas Testigos

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ESTRUCTURACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS.

En cuanto a la justificación de los juicios ejecutivos se reestructuraron por las

desproporcionadas e injustificables demoras, la multiplicidad de incidentes, pero

sobre todo la circunstancia evidente de que las formas legales vigentes del juicio

ejecutivo en sus distintas facetas no responden a su finalidad y naturaleza.

Para evitar estas situaciones se crearon nuevos mecanismos procedimentales que

quedaron comprendidos en el C.P.C., bajo seis secciones que corresponden a la vía

ejecutiva, al procedimiento por intimación, la ejecución de créditos fiscales, la

ejecución de hipoteca, la ejecución de prenda y al juicio de cuentas. Como

características comunes a todos estos procedimientos, se encuentran la sumariedad

y la existencia de obligaciones documentadas en títulos dotados de autenticidad y

válidos como presupuestos de coercibilidad. Los juicios ejecutivos se hallan

sometidos a trámites específicos, distintos al juicio ordinario. Este juicio se basa en

la celeridad del proceso.

A través de estos procesos el juez realiza un tipo de tutela jurisdiccional que no se

agota en la cognición que conduce a una sentencia constitutiva. No se pretende con

los juicios ejecutivos la materialización de una sentencia que declare la existencia de

un derecho; sino, por el contrario, la objetivación del derecho sustantivo se obtiene

a través de la satisfacción de la obligación legalmente presumida con base al título

que la soporta. Asimismo, la pretensión procesal del actor se traduce, en forma

inmediata, en la intimación y el embargo sobre el patrimonio del deudor por lo que

el instrumento que fundamente la obligación debe contener una definición de una

cantidad de dinero liquida y exigible. El efecto natural de la oposición fundada es la

conversión del procedimiento especial en juicio ordinario.

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DIFERENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA CON EL JUICIO ORDINARIO, EL PROCEDIMIENTO

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

1. VÍA EJECUTIVA Y JUICIO ORDINARIO:

La vía ejecutiva requiere un título público o auténtico que no exige el juicio

ordinario.

El embargo que se decreta en la vía ejecutiva es ejecutivo, no preventivo.

En la vía ejecutiva comienzan, desde el inicio del juicio, todos los trámites del

embargo y actos preparatorios del remate.

2. VÍA EJECUTIVA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA:

El procedimiento de ejecución es la etapa final del proceso.

La vía ejecutiva es el comienzo de la ejecución de un fallo por dictarse.

A diferencia de la ejecución de sentencia, en la vía ejecutiva el ejecutado puede

prestar fianza para suspender la medida de embargo.

3. VÍA EJECUTIVA Y LA ACCIÓN MONITORIA:

En su esencia, la acción monitoria es una acción de conocimiento, condenatoria,

con procedimiento especial de cognición sumaria y de ejecución sin titulo.

La vía ejecutiva requiere de un instrumento puramente ejecutivo, ya sea

instrumento público u otro documento auténtico, que pruebe clara y

ciertamente la obligación del demandado.

La acción monitoria tiene como finalidad alcanzar la formación del título

ejecutivo judicial con mayor celeridad que la de la acción condenatoria

convencional que se desarrolla siguiendo los trámites del juicio ordinario.

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CONDICIONES O REQUISITOS PARA QUE PUEDA OCURRIRSE A LA VÍA EJECUTIVA

El artículo 630 del C.P.C, regula las condiciones o requisitos de la vía ejecutiva al

prever que: " cuando el demandante presente instrumenta público u otro

instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado

de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido; o cuando acompañe vale o

instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el

instrumento y si fuere de los indicados, a solicitud del acreedor acordará

inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las

costas, prudentemente calculadas."

De esta forma, se infiere como requisitos de la acción:

La existencia de una obligación de pago líquida de dinero con plazo cumplido. La

liquidez de la obligación se deriva de la posibilidad de ser susceptible de

determinación con un cálculo aritmético.

Que la obligación conste de instrumento público u otro documento auténtico

que pruebe clara y ciertamente la obligación. Los títulos ejecutivos serían los

documentos protocolizados en las oficinas sublaternas de registro o notarías,

autenticados ante tribunales y los reconocidos ante las correspondientes

autoridades judiciales.

La norma no contiene mandato alguno a cargo del solicitante con respecto al

momento en que deba impulsar procesalmente la práctica material de la medida de

embargo. Por el contrario, el artículo 634 del C.P.C., dispone que decretado el

embargo se procederá con relación a los bienes hasta el estado en que deba sacarse

a remate las cosas embargadas, y en este estado se suspenderá el procedimiento

ejecutivo hasta que haya una sentencia firme en el procedimiento ordinario.

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CASOS DE LA SUSPENSIÓN DEL EMBARGO

Si al momento de practicarse éste o después de practicado un tercero se

presenta alegando ser el tenedor legítimo de la cosa embargada y con prueba

fehaciente de la propiedad de la cosa embargada por un acto jurídico válido;

Si después de practicado el embargo, transcurre tres meses sin que el

ejecutante impulse la ejecución;

Si el deudor presentase garantía suficiente que cumpla los mismos extremos

exigidos a un solicitante de embargo que no llene los requisitos de la ley para

que se le acuerde la medida.

TITULO EJECUTIVO

El presupuesto fundamental de la vía ejecutiva es la consignación de un título que

tenga aparejada la ejecución, se puede considerar éste como un instrumento

público u otro instrumento autentico que pruebe clara y ciertamente la obligación

del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido. Asimismo se

añade la categoría de vale o instrumento privado siempre que esté reconocido por

el deudor.

Por eso, la admisibilidad de la vía ejecutiva está sujeta, por lo tanto, a que el

documento que le sirva de sustento contenga, en forma autónoma los elementos

característicos de esta especie de acción a saber: a) existencia de los sujetos pasivos

y activos de la obligación; b) el señalamiento de la cantidad liquida de dinero

adeudada por lo que quedan excluidas las obligaciones de hacer o dar c) la

inmediata exigibilidad de la obligación por ser de plazo cumplido y no estar sujeta a

término o condición.

Se hace evidente que la fuerza ejecutiva del título es consecuencia de probar

fehacientemente la existencia de la obligación exigible de suma de dinero.

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La cualidad del título basta para intentar la vía ejecutiva por la especial certeza que

presenta en estos casos el crédito, de forma tal que existen elementos que permiten

deducir que la definición final, contenida en la sentencia, será favorable al

accionante y se corresponderá con el contenido del título. Por supuesto, esta

consideración se hace al margen del juicio de cognición que, paralelamente se

desarrollará y que puede concluir en la impugnación y desestimación del

instrumento ejecutivo.

PREPARACION DE LA VÍA EJECUTIVA

La preparación de la vía ejecutiva no es nada más que un procedimiento previo

dirigido al reconocimiento de un instrumento privado por parte del deudor, a

petición de quien aparezca en el mismo como acreedor, para adjudicarle la fuerza

ejecutiva que no tiene. Para ello, éste último, debe realizar una solicitud a cualquier

juez del domicilio del deudor, o del lugar donde se encuentre éste, describiendo en

detalle el instrumento sobre el que se verse el reconocimiento. El procedimiento se

deriva de la norma contenida en el artículo 1364 del C.C., que ordena que todo

aquél a quien se le exija el reconocimiento de un documento privado a " reconocerlo

o negarlo formalmente" y en el supuesto de que no lo hiciere, " se tendrá

legalmente como reconocido". Así, un documento que de por sí trae aparejada la

ejecución, puede adquirir aptitud e idoneidad para accesar la vía ejecutiva, en tanto

constate la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo

cumplido.

ACTITUDES QUE PUEDE ASUMIR EL DEUDOR:

Desconocimiento del instrumento, caso en el cual el acreedor puede accionar

por vía del juicio ordinario;

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Tacha de falsedad. Se seguiría el juicio ordinario correspondiente de

conformidad con el artículo 450 del C.P.C., si el tribunal fuere competente, o se

pasarán los autos a los que lo sea;

Resistencia a reconocerlo; y

La falta de comparecencia.

En los dos últimos casos, se dará fuerza ejecutiva al instrumento a los efectos de

intentar la vía ejecutiva.

El procedimiento de preparación de la vía ejecutiva está referido a todo documento

privado cuya firma se atribuye a una persona, así sea presentado en original o en

copia. El mismo está sujeto a reconocimiento o desconocimiento, siempre que se

trate de un instrumento escrito, cuya posible autenticidad puede ser declarada de

acuerdo con su propio cuerpo, y por ello, el art. 445 del C.P.C., al propio tiempo que

contempla la negatividad o desconocimiento de las firmas, consagra el cotejo como

medio de prueba de la autoría, el cual debe ser practicado por expertos entre esas

firmas negadas y las que aparecen en documentos indubitados.

CONNOTACIÓN DEL EMBARGO EN LA VÍA EJECUTIVA

El embargo de los bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas son

fundamentales en la vía ejecutiva ya que, si no se traba éste sobre los bienes del

deudor, el procedimiento carecería de sentido. La vía ejecutiva es una ejecución

adelantada que está condicionada a la captura de bienes que hagan efectiva la

pretensión del deudor materializada en la decisión de mérito.

En nuestro sistema procesal el embargo que se decreta en la vía ejecutiva no es

exclusivamente una garantía instituida en beneficio del acreedor sino, por el

contrario, a la par de cubrir el riesgo de una decisión inejecutable, se pretende

garantizar la celeridad procesal y la efectividad de los mecanismos de administración

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de justicia. Se hace evidente entonces que, si el acreedor no impulsa el embargo, la

vía ejecutiva no tiene sentido alguno. Por el contrario, ha debido escoger el proceso

ordinario o el procedimiento por intimación para el cual está habilitado por el valor

del título consignado.

PROCESOS PARALELOS EN LA VÍA EJECUTIVA:

Es el que se deriva del decreto de embargo, las diligencias para anunciar la

venta de los bienes embargados, las que sean necesarias para el justiprecio de

ellos y cualquier otra que tenga relación con el embargo y la venta de dichos

bienes;

El otro, es el propio proceso de cognición que se desarrolla a través del juicio

ordinario que, eventualmente, culmina en sentencia susceptible de activar el

remate, que se anunciará con tres(3) días de anticipación aunque se haya dado

los tres avisos que ordena el C.P.C.

La admisión de la demanda de vía ejecutiva implica la formación de dos cuadernos

separados, uno de los cuales principiará con el expresado decreto. A pesar de la

norma expresamente indica que el cuaderno separado principiará con el decreto de

embargo, esta previsión no obsta que se incluya en la misma copia del libelo de

demanda. Al contrario, la copia libelar es indispensable para determinar la cuantía o

interés principal del juicio que, a su vez, es el parámetro para evaluar la procedencia

del recurso de casación en los casos de medidas preventivas o ejecutivas.

Si en la vía ejecutiva no se consagra un embargo con el mismo efecto del que se

dicta en fase de ejecución, nada valdría este mecanismo procesal; ya que, además,

las medidas preventivas se encuentran facilitadas en el procedimiento por

intimación. Es por ello que el acreedor puede solicitar el embargo de otros bienes

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del deudor, ampliando su rango de actuación, salvo que el justiprecio de los últimos

resulte la suficiencia para cubrir la deuda y los gastos de la cobranza.

En este último supuesto, quedan desafectados los que fueron embargados con

anterioridad y su valor exceda los montos; de la misma forma, si del justiprecio de

los embargados resultaren no ser bastantes para el pago del todo, podrá también

pedirse el embargo de otros bienes.

EMBARGO EN EL CASO DE EXISTENCIA DE HIPOTECA

No es un supuesto negado que a través de la vía ejecutiva se trate de hacer efectiva

una acreencia garantizada con hipoteca. En efecto, de no cumplirse los extremos

contenidos en el artículo 661 del C.P.C., necesarios para activar el especifico

procedimiento de ejecución de la hipoteca, el acreedor puede tener un título que

active la vía ejecutiva.

En el caso de que un acreedor acuda a la vía ejecutiva sustentando su petito en un

documento que prevea una hipoteca, el ámbito o posibilidad de embargo de bienes

del deudor queda limitado al bien o bienes hipotecados salvo que, en virtud de un

justiprecio, se determine la insuficiencia. También se consagra una ventaja, a favor

del acreedor hipotecario que hace uso de la vía ejecutiva, para que se produzca el

remate y se haga efectivo con su precio el pago de la acreencia, sin esperar la

sentencia definitiva que se libere en el juicio. De igual forma que sucede en el

procedimiento de ejecución de hipoteca, el solicitante del remate tendrá que dar

caución o garantía, de las previstas en el artículo 590 del C.P.C., para responder de lo

que en definitiva se declare a favor del deudor, respecto al crédito de que el

acreedor se haya hecho pago. De acuerdo con el artículo 635 del C.P.C., se establece

la responsabilidad del juez si la caución dada resulta insuficiente. Esta

responsabilidad es distinta de la que se origina cuando en la sentencia de mérito se

determina que el acreedor hipotecario, que hubiere sido pagado antes de la

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sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada, no tiene el

derecho que hizo efectivo, o que se excedió en su reclamación o cobro, caso en el

cual, en la misma sentencia, se establecerá la responsabilidad en que hubiere

incurrido, y la ejecución de la definitiva abrazará también esa responsabilidad. Los

daños que reclame el deudor se tramitará por el procedimiento ordinar.

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PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN ART 640 C.P.C.

NATURALEZA.

Mediante el procedimiento por intimación se pretende dar fuerza ejecutiva a un

título mediante la inversión de la carga del contradictorio. En efecto, la lógica del

juicio ordinario parte de la citación del demandado y la trabazón de la litis, una vez

que se produce la contestación de la demanda, con lo que se determina la carga

probatoria de cada una de las partes en el juicio. En el procedimiento por

intimación, a la inversa, el contradictorio se produce sólo con la oposición, caso en el

cual se sigue el procedimiento del juicio ordinario.

Este tipo de procedimiento se justifica en la celeridad de los procesos que tienen

una base documental, como soporte del petito contenido en el libelo de la

demanda, tales como las letras de cambio y documentos negociables en que consta

la obligación de pagar una suma líquida de dinero o la obligación de entregar una

cantidad de cosas fungibles o una cosa cierta determinada.

OBJETO.

Este procedimiento está reservado a los créditos de rápida solución y facilitar la

situación cuando el demandado se abstiene de contestar la demanda y producir

alegatos que liberen o atenúen la obligación invocada por el actor. El ánimo del

legislador, dirigido a evitar situaciones en las que se persigue el procedimiento largo

y complicado a pesar de la inactividad de la contraparte, produjo el procedimiento

de intimación y el especial, previsto en el artículo 362 del C.P.C., cuando se produce

la confesión ficta. En este último caso, el juez dicta sentencia dentro de los ocho

días siguientes al vencimiento del lapso de promoción de pruebas, cuando el

demandado no hubiese promovida prueba alguna que le favoreciera.

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En el procedimiento por intimación, sólo procede el juicio ordinario cuando el

intimado tiene alguna objeción seria y fundada que hace valer mediante la oposición

al decreto de intimación.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN.

El procedimiento por intimación, sólo es procedente cuando se trate de acciones

de condena, en las cuales se persiga el cumplimiento de una obligación de dar

que conste en prueba documental.

El derecho de crédito debe ser líquido y exigible. La determinación del crédito,

estableciendo su monto exacto, y la inexistencia de término, condición o

cualquier otra limitación que difiera el pago, son elementos determinantes de

este tipo de acción.

Es aplicable el procedimiento por intimación para la entrega de cantidad cierta

de cosas fungibles, es decir, aquellas que son de la misma especia, las cuales

pueden en los pagos ocupar las unas en lugar de las otras.

El decreto de intimación debe bastarse a sí mismo ya que, en caso de que no

haya oposición por parte del intimado dentro de los plazos establecidos,

adquiere fuerza y autoridad de cosa juzgada y en consecuencia, debe contener

en sí todos los elementos que hagan posible la ejecución forzada posterior. Por

eso se debe expresar con claridad la suma equivalente, en el supuesto de que el

objeto de la demanda sean cosas fungibles, distintas al dinero, para que se

perfeccione el titulo ejecutivo.

Es imprescindible la intimación del demandado o del apoderado a quien pueda

intimarse. La estructura de la notificación acogida para el decreto de intimación

y las características del procedimiento por intimación hace que se limite su

aplicación a los presentes en el país y a los no presentes cuando el apoderado

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que hubiere dejado acepta la notificación y se dispone a la defensa de los

derechos del intimado.

TRIBUNAL COMPETENTE Y REQUISITOS DE LA DEMANDA.

El domicilio del deudor define la competencia del juez para conocer de los

procedimientos de intimación. Tal criterio se contempla, en lo que se refiere a la

materia y la cuantía, con las normas generales de competencia que establece la ley

adjetiva.

En cuanto a los requisitos debe expresar los establecidos en el artículo 340 del C.P.C.

con la advertencia de que el juez se abstendrá de proveer, y ordenará la corrección

del libelo, en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de estos requisitos.

Es evidente que en virtud de tal situación, en el procedimiento de intimación no

procede la promoción de cuestiones previas por la parte actora. Sólo cuando se

produzca la formal oposición del intimado al decreto de intimación, lo que trae

como consecuencia la subsiguiente tramitación de acuerdo con las reglas del juicio

ordinario, es que la parte demandada puede hacer valer las cuestiones previas y

abrir la incidencia correspondiente.

La negativa de la admisión de la demanda, por el incumplimiento de los requisitos

establecidos en el artículo 643 del C.P.C., no implica un pronunciamiento sobre el

fondo del derecho que se hace valer con la acción, ni impide al demandante la

posibilidad de hacer valer la misma acción en otro proceso. Simplemente se cierra la

forma simplificada y especial implícita en el procedimiento de intimación. Si se niega

tiene tres días para apelar.

MEDIDAS CAUTELARES.

A todo evento, si la demanda estuviera fundada en instrumento público,

instrumento privado reconocido o teniendo legalmente por reconocido, facturas

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aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros

instrumentos negociables, se haría procedente la solicitud de embargo provisional

de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de

bienes determinados. Constituye este supuesto una excepción al principio general

de que las medidas preventivas se dictan previa valoración de que existe un riesgo

manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.

De esta forma, cuando la pretensión está sostenida por los instrumentos que califica

la norma del artículo 646 del C.P.C., el juez debe dictar la medida solicitada. En los

otros casos, sustentados en instrumentos no calificados, cuando se trate de solicitud

de embargo provisional de bienes muebles o de enajenar y gravar de inmuebles no

afectados, es discrecional del juez solicitar la fianza o la prueba de solvencia del

solicitante.

La oposición de las medidas preventivas no implica suspender los efectos del

procedimiento por intimación como tampoco, cuando se dictan este tipo de

medidas, la inacción del demandado puede entenderse como aceptación definitiva y

conversión con fuerza ejecutiva del decreto de intimación. Esta advertencia vale por

cuanto los dos lapsos, el de oposición a las medidas y el de oposición a la intimación,

corren en forma paralela.

Resulta claro entonces que, en el marco de un procedimiento por intimación, en

virtud de los principios del doble grado de jurisdicción, debido proceso y derecho a

la defensa que es base para desaplicar cualquier disposición violatoria tal como ha

sido desarrollado por la jurisprudencia más reciente, cabe la oposición válida a las

medidas preventivas aun cuando no esté expresamente prevista o, inclusive, cuando

esté vedada. La oposición a las medidas preventivas quedará sin efectos si el

intimado no realiza forma oposición al decreto de intimación, en el lapso

establecido.

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Otro punto de interés se deriva de la conversión en juicio ordinario como

consecuencia de la oposición formulada por el intimado. En tal caso, la previsión

expresa está referida al decreto de intimación, el cual queda sin efectos y no alcanza

fuerza ejecutiva, pero no sucede lo mismo con las medidas decretadas las cuales

siguen vigentes hasta que sea decidida la oposición, si fuere el caso.

LA INTIMACIÓN.

En el procedimiento de intimación se prevé la intimación directa y la notificación

supletoria para el caso de que el demandado no sea encontrado en su domicilio o

residencia. Este último mecanismo parte de que sea el secretario del tribunal el que

debe fijar en la puerta de la casa de habitación dei intimado, o en la de su oficina o

negocio, si fueren conocidos o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la

descripción íntegra del decreto de intimación y otro cartel igual se publicará por la

prensa en un diario de los de mayor circulación en la localidad, que indicará

expresamente el juez, durante treinta días, una vez por semana. El otro cartel igual

debe publicarse por la prensa.

EL DECRETO DE INTIMACIÓN Y EFECTOS DE LA OPOSICIÓN.

El decreto de intimación debe contener, como requisitos formales, la indicación del

tribunal que lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del

demandado, el monto de la deuda, con los intereses reclamados, la cosa o cantidad

de cosas que deben ser entregadas, la suma que a falta de prestación en especie

debe pagar el intimado conforme al artículo 645 del C.P.C. Asimismo, es

imprescindible la motivación del mismo y la orden de pago dada al demandado. En

el apercibimiento contenido en el decreto debe advertirse que si dentro del plazo de

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diez días continuos a contar de su notificación no efectúa el pago o formula su

oposición se procederá a la ejecución forzosa.

El decreto de intimación abre el lapso para oponerse la contraparte y permite que el

proceso tenga una de dos vertientes:

En caso de oposición, el decreto de intimación queda sin efecto, no podrá

procederse a la ejecución forzosa y se produce la fungibilidad del proceso al

convertirse en juicio ordinario. En este supuesto se entenderán citadas las partes

para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días

siguientes sin necesidad de la presencia del demandante;

Es importante advertir que, en opinión del autor de esta obra, basta la simple

oposición, sin expresar las razones de la misma, para consecuencialmente, se

produzca el acto de contestación de la demanda. A falta de contestación

oportuna, el decreto de intimación se hace ejecutorio y adquiere la misma

connotación de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

VICIOS EN EL DECRETO DE INTIMACIÓN:

Si el decreto incumple con las formalidades o no está motivado, de manera que

sea inejecutable, cabe la solicitud de reposición. La jurisprudencia de nuestro

máximo tribunal de justicia, en forma pacífica y continua, ha determinado que

en el sistema venezolano, en relación con las nulidades de los actos de

procedimiento, el juez, sólo en dos casos, podrá declarar la nulidad de un acto

procesal: a) cuando la nulidad se encuentre establecida expresamente en la ley,

y b) cuando se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial para

su validez. En el primer caso, es de obligatorio cumplimiento para el juez

declarar la nulidad, por imponérselo así la propia ley. En el segundo caso, el juez

deberá declarar la nulidad del acto procesal cuando se hubiere dejado de llenar

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un requisito esencial a su validez. Este sistema consagra las llamadas nulidades

textuales y nulidades virtuales.

La nulidad de un acto tiene como consecuencia natural la reposición de la causa

al estado que en la misma sentencia se señale, pero ésta, por los efectos que

produce en los actos consecutivos al acto irrito, y muy especialmente en lo

referente a la economía del proceso, por obra de la jurisprudencia, ha sido

restringida por los siguientes principios: 1) la reposición de la causa no es un fin,

sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede

subsanarse de otro modo; pero no se declarará la nulidad del acto y la

reposición, si éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado; 2) con la

reposición, se corrige la violación de la ley que produzca un vicio procesal, y la

violación de preceptos legales que tengan por objeto, no el procedimiento sino

la decisión del litigio o de algunas de las cuestiones que lo integran, porque

entonces el error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y la

aplicación que el tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se

pretendan violadas; 3) la reposición no puede tener por objeto subsanar

desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del tribunal que

afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa

de éstas, y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente no hayan sido

subsanados o no puedan subsanarse de otra manara.

Si partimos de la jurisprudencia antes mencionada, el juez debe decidir dentro

del lapso de tres días consagrado en artículo 10 del C.P.C., siempre existirá riesgo

del vencimiento de los lapsos que corren paralelos por lo que, el intimado, debe

proceder a hacer formal oposición en el lapso establecido en el decreto de

intimación.

A todo evento, como podría valorarse que la solicitud de reposición implica una

oposición al decreto de intimación, la actora debe solicitar una definición al

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tribunal o en caso de silencio, proceder a la contestación de la demanda para

evitar el alegato de que se producen los efectos previstos en el artículo 362 del

C.P.C.

En el mismo sentido, en caso de oposición, debe haber promovido las intimadas

cuestiones previas o impugnado algún tipo de instrumento, tales acciones

pueden calificarse de extemporáneas y, en consecuencia, debe cumplirse

nuevamente tal acción en el acto de contestación de la demanda.

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EJECUCIÓN DE PRENDA Y DE HIPOTECA.

EJECUCIÓN ESPECIALIZADA.

La ejecución de hipoteca sobre un determinado bien inmueble, para hacer efectiva

la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada, mediante el

procedimiento especial de ejecución de hipoteca.

La hipoteca está definida como un derecho real de garantía, constituido sobre los

bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre

estos bienes el cumplimiento de una obligación de la cual aparece como accesoria.

Ahora bien hay que diferenciar entre el derecho y la acción que se deriva del mismo,

toda para concluir que, por derivar en la ejecución de la garantía hipotecaria y no de

la deuda exigible, estamos en presencia también de una acción real; en ambos

supuestos la acción hipotecaria es real, opinión que determina que el juez con

competencia territorial sea el del lugar de ubicación del inmueble y no del domicilio

del deudor, como ocurre en las acciones personales.

CARACTERISTICAS DE LA HIPOTECA.

LA INDIBISIVILIDAD: subsiste sobre los bienes hipotecados, sobre cada uno de

ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes. La hipoteca se

extiende a todas las mejoras, a las construcciones y demás accesorios del

inmueble hipotecado. También es indivisible en cuanto al crédito garantizado ya

que, a pesar de los pagos parciales, siempre que quede un saldo deudor la

totalidad del bien puede ser embargada y rematada para que el acreedor se

satisfaga con el producto de la venta por más insignificante que sea la

obligación.

PUBLICIDAD: el sometimiento a la publicidad instrumental consiste en la

protocolización del documento que la consagre en la oficina subalterna de

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registro. La publicidad instrumental no es constitutiva del derecho real, sino

meramente declarativa, porque el derecho se origina al margen de ese registro

por el acuerdo de voluntades.

ADHESIÓN A LOS BIENES: como garantía está adherida a los bienes y subsiste

independientemente del cambio de titularidad por lo que deben designarse e

individualizarse los bienes por ella afectados. Igualmente, en virtud de su

carácter accesorio, debe dejarse constancia de la obligación que constituye

causa de la misma.

CANTIDAD DETERMINADA: está referida a una cantidad determinada de dinero.

El carácter de la especialidad en cuanto al crédito se cumple indicando en el

instrumento hipotecado la suma cierta y determinada de dinero que garantiza,

valor máximo estimado por las partes, por encima del cual el crédito ya no

estará garantizado hipotecariamente sino que quedará como un crédito

quirografario.

BIENES SUCEPTIBLES DE HIPOTECA.

El artículo 1881 del C.C. establece cuales bienes son susceptibles de hipotecas: A) los

bienes inmuebles, así como sus accesorios reputados como inmuebles; B) el

usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios, con excepción del usufructo legal

de los ascendientes; y C) los derechos del concedente y del enfiteuta sobre los

bienes enfitéuticos. Sin embargo, además de la hipoteca inmobiliaria, se ha

establecido regímenes regulatorios de la hipoteca en las leyes especiales, referidos a

otro tipo de bienes:

Las hipotecas navales reguladas en la ley de privilegios e hipotecas navales;

que establece como objeto de hipotecas (A) las naves de matrícula nacional; (B)

los accesorios de navegación; y (C) las naves y accesorios de navegación en

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construcción. Dejándose expresa constancia de que la hipoteca comprende el

casco de la nave, su máquina y aparejos, y no los fletes.

Las hipotecas mobiliarias reguladas en la ley de hipoteca mobiliaria y prenda

sin desplazamiento de la posesión; establece: (A) los establecimientos

mercantiles o fondos de comercio; (B) las motocicletas, automóviles y

camionetas de pasajeros, autocares, autobuses, vehículos de carga, vehículos

especiales y otros aparatos aptos para circular; (C) las locomotoras y vagones de

ferrocarril, (D) las aeronaves; (E) la maquina industrial; (F) el derecho de autor

sobre obras de ingenio y la propiedad industrial.

La ley de aviación civil, expresamente prevé en su artículo 62 que " las

aeronaves son bienes muebles de naturaleza especial, susceptibles de hipotecas,

que deben matricularse o inscribirse en el registro aéreo de la república de

Venezuela. La transferencia de la propiedad y los gravámenes que se les

imponga deben hacerse constar en el registro aéreo, sin lo cual dichos actos no

producirán efectos con respecto a terceros."

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN.

De acuerdo con el artículo 661 del C.P.C. el juez debe observar los siguientes

extremos:

1. Si el documento constitutivo de la hipoteca está registrado en la jurisdicción

donde esté situado el inmueble;

2. Si las obligaciones que ella garantiza son líquidas de plazo vencido, y no ha

transcurrido el lapso de prescripción;

3. Si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones u otras modalidades.

El incumplimiento de alguno de los requisitos hace inadmisible la solicitud de

ejecución, contra lo cual cabe recurso de apelación en ambos efectos. Para

garantizar los derechos del ejecutado, debe el juez constatar que efectivamente el

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documento hipotecario está registrado en el lugar de situación del inmuebles, la

liquidez y plazo vencido de las obligaciones, la inexistencia de condiciones o

modalidades que sujeten a la obligación a la realización de hechos inciertos y,

finalmente, que no haya transcurrido el plazo de la prescripción.

SI LA ADMITE:

El juez debe cumplir con lo siguiente:

1. Decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar;

2. Oficiar al registrador respectivo;

3. Acordará la intimación del deudor;

4. Acordará la intimación del tercer poseedor; y.

5. Acordar de oficio la intimación del tercer poseedor, aun cuando no haya sido

pedida por el actor, pero su existencia surja de los documentos presentados con

el libelo.

La demanda debe intentarse mediante solicitud como lo establece el artículo 661 del

C.P.C., pero llenando los extremos especificados en el artículo 640 del C.P.C.,

necesarios de forma para el libelo de demanda. Es decir, no es una simple solicitud

es una solicitud formal; para evitarse, el actor, la posibilidad de que juntamente con

la oposición aleguen las cuestiones previas.

EL TERCERO POSEEDOR Y EL TERCERO ADQUIRENTE.

Cabe advertir que se crea un litisconsorcio necesario entre el deudor y el tercer

poseedor, con la consecuencia de soportar juntos la ejecución. Tambien debe

señalarse que existe una omisión en la norma, en el caso en que la hipoteca no la

constituya el mismo prestatario, sino un tercer dador. Este último está legitimado,

desde un punto de vista procesal, para ser parte en el juicio de ejecución y resistir la

prestación del actor. Otro aspecto de interés se deriva de la posibilidad de que el

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inmueble gravado con hipoteca sea vendido a un tercero, lo cual puede suceder sin

perjuicio del acreedor hipotecario en virtud del jus presequendi. Esto con aclaratoria

de que es normal que los instrumentos establezcan prohibiciones a la venta sin

previa notificación o autorización y, en consecuencia, se materialice una causal de

ejecución.

Se desprende de esto entonces; que una vez que el juez encuentra llenos los

extremos del artículo 661 del C.P.C., acuerda la intimación del deudor, el tercer

poseedor, el tercero adquirente o el dador de la garantía, de ser el caso, para que

paguen las cantidades intimadas, dentro de los tres días, apercibidos de ejecución.

La corte suprema de justicia, ha interpretado que dicha norma impone la carga de

llamar a juicio, sólo a los terceros que poseen la cosa animus domini. Es decir, que el

poseedor precario, que posee sin ánimo de dueño, pero en virtud de un título

propio, oponible incluso al ejecutado, al carácter de legitimado ad causam, no tienes

que ser demandado juntamente con el deudor, y, por ende, no debe ser intimado al

pago.

LOS LAPSOS A PARTIR DE LA INTIMACIÓN AL PAGO.

En el supuesto de que el deudor o tercero no cumplan con la orden de pago de las

cantidades intimadas o no acrediten la realización de dicho pago, se procede al

embargo ejecutivo del inmueble y se sigue el procedimiento en la etapa

correspondiente a la ejecución de sentencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo

523 del C.P.C., el procedimiento de ejecución continua hasta que deba sacarse a

remate el inmueble, salvo el caso que dentro de los ocho días siguientes a la

intimación de la parte ejecutada, los legitimados hagan oposición al pago que se les

intima, por los motivos contemplados en el artículo 663 del C.P.C., en tal caso se

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suspenderá el procedimiento hasta tanto quede firme la sentencia que decida la

oposición.

A partir de la intimación al pago, empiezan a correr dos lapsos en forma simultánea:

el de tres días para acreditar el pago, y el de ocho días para oponerse a la ejecución

de la hipoteca. El vencimiento del primero hace procedente el embargo ejecutivo de

la cosa hipotecada y la continuación de la ejecución hasta sacarse a remate el

inmueble; el cumplimiento del segundo, sin comparecencia de los intimados, hace

precluir el derecho a oponerse.

La ausencia de la oposición oportuna a la ejecución de la hipoteca, deja firme el

decreto que admite el procedimiento, acuerda la intimación y fija las cantidades que

se ordena pagar a la parte ejecutante, debiéndose continuar el procedimiento en lo

adelante como en el caso de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada,

concluida ya la fase cognoscitiva del juicio para dar lugar a la etapa de ejecución.

CUSALES DE OPOSICIÓN. LAS CUESTIONES PREVIAS Y LA RECONVENCIÓN.

CAUSALES DE OPOSICIÓN: son las contenidas en el artículo 663 del C.P.C., las cuales

podrán oponer los intimados por los siguientes motivos:

1. La falsedad del documento registrado presentado con la ejecución;

2. El pago de la obligación cuya ejecución se solicita, siempre que se consigne junto

con el escrito de oposición la prueba escrita del pago;

3. La compensación de la suma líquida y exigible, a cuyo efecto se consignará con el

escrito de oposición la prueba escrita correspondiente;

4. La prorroga de la obligación cuyo cumplimiento se exige, a cuyo efecto se

consignará con el escrito de oposición la prueba escrita de la prorroga;

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5. Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de

ejecución, siempre que se consigne con el escrito de oposición la prueba escrita

en que ella se fundamente;

6. Cualquier otra causa de extinción de la hipoteca, de las establecidas en el art.

1907 y 1908 del C.C., es decir, extinción de la obligación; pérdida del inmueble

salvo los derechos conferidos en el art. 1865 del C.C., con respecto a los

aseguradores y las cantidades que deberían pagar a sus asegurados; por

renuncia del acreedor; por el pago del precio de la cosa hipotecada; por la

expiración del término a que se las haya limitado; y, por cumplimiento de la

condición resolutoria que se haya puesto en ellas.

Por tal razón, el legislador limitó las defensas que el ejecutado puede promover a las

causales enumeradas, y exigió determinados medios de prueba para su

comprobación, los cuales deben ser acompañados a la actuación, para su examen

por el sentenciador, quien examinará, cuidadosamente, los instrumentos que se le

presenten, y si la oposición llena los extremos exigidos por la disposición legal,

declarará el juicio abierto a pruebas.

También en el procedimiento de ejecución de hipoteca, puede la parte ejecutada

oponer incidentalmente cuestiones previas, juntamente con las defensas de fondeo

previstas en el artículo 663 del C.P.C., destinadas a hacer oposición al pago que se le

intima. La incidencia que surja no se sustanciará de acuerdo con las normas que

regulan la promoción de cuestiones previas en el juicio ordinario sino, por remisión

expresa del parágrafo único del artículo 664, se aplica la norma especial sobre

tramitación de cuestiones previas, referida al procedimiento de ejecución de

créditos fiscales, contenida en el parágrafo único del art. 657 del C.P.C. es evidente

que la intención del legislador fue establecer un procedimiento incidental especial,

simplificado, para la tramitación de las cuestiones previas en el juicio de ejecución

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de hipoteca, diferente en ciertos aspectos del establecido para la sustanciación de

tales defensas en el juicio ordinario, y que es de decisión previa al pronunciamiento

sobre el fondo, esto, entre otras, con la finalidad de depurar el proceso de los vicios

formales y sustanciales que pudieron afectarlo.

Distinta situación se presenta en la reconvención por cuanto el ejecutado sólo

puede hacer oposición por las causas taxativamente previstas en la ley y admitir tal

posibilidad conllevaría a la contestación de la reconvención y la apertura de un

término probatorio que, en el caso de la ejecución de hipoteca, sólo se abre si el

juez encuentra admisible la oposición. El tribunal supremo afirmó que; "la oposición

no equivale, simplemente a la contestación de la demanda en el juicio ordinario,

porque aparte de las cuestiones previas, tiene que fundarse en las únicas causales

establecidas, y el juez debe examinar su admisibilidad o no, por lo que es imposible

plantear, como oposición, lo que no encuadra dentro de los ordinales del artículo

663; de suerte que cualquier alegato no es idóneo para sustentar una oposición.

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE PRENDA.

El código de procedimiento civil establece en sus artículos 666 al 672, los requisitos

especiales que deben cumplirse para trabar la ejecución de la prenda ordinaria. Por

la naturaleza de los bienes afectados por la prenda, que en principio esta referida a

bienes muebles, aparece como elemento fundamental de la solicitud el poner a la

orden del tribunal, que conocerá de la causa, las cosas en prenda ante el juez.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA.

1. La prenda, como contrato que afecta bienes en seguridad de un crédito y que

confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar con privilegio sobre la cosa

obligada, implica tres posibilidades (A) que el deudor da a su acreedor una cosa

mueble, la cual será restituida al quedar extinguida la obligación. Tan importante

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es la disposición, a los efectos de la validez de la prenda, que el privilegio no

subsiste si no se produce la entrega del bien, al acreedor o a un tercero escogido

por las partes; (B) de acuerdo a la ley de prenda se puede ofrecer una prenda sin

desplazamiento de posesión sobre los siguientes bienes: 1. - los frutos

pendientes y las cosechas esperadas; 2. - los frutos o productos ya cosechados o

separados del suelo; 3. - los animales de cualquier especia, así como sus crías y

productos derivados; y 4. - los productos forestales costados o por cortar; (C) un

tercero puede dar la prenda por el deudor.

2. La constitución de la prenda requiere de un instrumento de fecha cierta que

contenga la declaración de la cantidad debida, así como de la especia y de la

naturaleza de las cosas dadas en prenda, o una nota de su calidad, peso y

medida; de acuerdo con la ley al respecto, la prenda sin desplazamiento de

posesión debe constituirse mediante instrumento público o instrumento privado

autenticado o reconocido, inscrito en la oficina subalterna de registro.

3. La indivisibilidad: al igual que con la hipoteca, la prenda subsiste sobre todos los

bienes afectados, sobre cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de

los mismos bienes. También es indivisible en cuanto al crédito garantizado ya

que, a pesar de los pagos parciales, siempre que quede un saldo deudor la

totalidad del bien puede ser embargada y rematada para que el acreedor se

satisfaga con el producto de la venta por más insignificante que sea la

obligación, tal como se infiere del art. 1853 que reza expresamente: la prenda es

indivisible aunque la deuda se divida entre los causahabientes del deudor o del

acreedor.

4. Está referida a una cantidad determinada de dinero. El carácter de especialidad

en cuanto al crédito se cumple indicando la suma cierta y determinada de dinero

que se garantiza; es por tal característica que, de conformidad con el art. 1852

del C.C., el deudor no podrá exigir la restitución de la prenda, sino después de

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haber pagado totalmente la deuda para cuya seguridad se haya dado la prenda,

los intereses y los gastos. Si el mismo deudor hubiere contraído otra deuda con

el mismo acreedor, con posterioridad a la tradición de la prenda, y esta deuda se

hiciere exigible antes del pago de la primera, no podrá obligarse al acreedor a

desprenderse de la prenda antes de que se le hayan pagado totalmente ambos

créditos, aunque no haya ninguna estipulación para afectar la prenda al pago de

la segunda deuda.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud de ejecución, especie de libelo de demanda, debe contener los

siguientes elementos:

1. El nombre, apellido y domicilio del acreedor y del deudor prendario y del tercero

que haya dado la prenda, si fuere el caso.

2. El monto de la acreencia garantizada con la prenda y cualquiera otra cantidad

cubierta con el privilegio.

3. La especie y naturaleza de las cosas dadas en prenda y la indicación de su

calidad, peso y medida.

La respectiva ley sobre la prenda establece en su artículo 53 también los requisitos

más ampliamente:

Nombre, apellidos, razón social, en su caso nacionalidad, edad, estado civil,

domicilio y profesión del acreedor.

Nombres, apellidos, razón social, en su caso, nacionalidad, edad, estado civil,

domicilio y profesión del deudor y, cuando éste no fuese dueño de los bienes

que se pignoran, del propietario de los mismos.

Cuantía o importe nacional, del principal garantizado, tipo de interés estipulado,

plazo, lugar y forma de pago de uno y otro y cantidad que prudencialmente se

señale para costas y gastos.

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Descripción y relación de los bienes que se pignoran, seña lándose las

particularidades que en cada caso sirvan o contribuyan a identificarlos e

individualizarlos, tales como: su naturaleza, valor estimado, cantidad, calidad,

signos distintivos u otras.

Causa jurídica o título de adquisición de los bienes y declaración jurada de que

los mismos no están sujetos a gravamen.

Determinación, en su caso, del inmueble en que se hallen situados los bienes

pignorados por su origen, destino, aplicación, almacenamiento o depósito.

Las obligaciones del pignorante respecto a la preservación, conservación y

tendencia a disposición del acreedor de los bienes afectados en garantía.

Obligación del deudor de asegurar por su cuenta los bienes pignorados, cuando

así se pactare, y especificación de los seguros concertados vigentes, si los bienes

están asegurados, con referencia a las correspondientes pólizas.

Fijación de un domicilio para citaciones, notificaciones y requerimientos al

deudor, y, en su caso, al propietario de los bienes prendados.

4 En los supuestos en que la prenda sin desplazamiento de posesión se constituya

sobre animales, la individualización de los mismos se verificará mediante la

indicación de su clase, número, edad, sexo, grado de mestizaje, hierro, señal,

certificado o guía con mención del número de inscripción, fecha de ésta, oficina

en que el hierro y señal estén registrados y la que haya expedido la guía o

certificado, en la medida que fuere posible la consignación de tales particulares.

5 Al estar la prenda referida a productos forestales cortados o por cortar en un

fundo, el instrumento de constitución hará referencia a la autorización, contrato

o concesión administrativa que permita el corte, y si estuvieran fuera del fundo

los productos forestales, se requerirá, además de las menciones señaladas,

referencia a la guía para su circulación o transporte.

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6 Cuando la prenda este referida a uno o varios créditos no tendrá efectos si no

consta en un instrumento de fecha cierta y se ha producido la notificación al

deudor del crédito dado en prenda. Sin embargo, la notificación no es necesaria

respecto de los documentos a la orden o al portador. Debe tenerse presente que,

de conformidad con el art. 1847 del C.C., en estos casos el acreedor prendario

tiene derecho a reclamar la acreencia judicial o extrajudicialmente.

EL DEPÓSITO DE LA PRENDA.

Una vez que el juez examina los recaudos presentados y verifica el cumplimiento de

los requisitos exigidos por la ley para la constitución de la prenda, procede a

determinar si el crédito esta representado por las cantidades liquidas, de plazo

vencido, y si no ha transcurrido el tiempo para su prescripción. De resultar admisible

la solicitud el paso fundamental y subsiguiente será el depósito de la cosa dada en

prenda y la intimación del deudor y del tercero que haya dada la prenda, si tal fuera

el caso, para que paguen dentro de los tres días siguientes apercibidos de ejecución.

LA INTIMACIÓN.

La intimación del deudor prendario y, de ser el caso, el tercero que ha dado la

prenda debe practicarse personalmente, salvo que estos no pueden ser localizados.

En tal caso, se aplica el mecanismo utilizado en el juicio por intimación que consiste

en:

1. Informe del alguacil sobre sus gestiones infructuosas para practicar la intimación

personal.

2. Visto el informe, el juez dispondrá que, dentro del tercer día, el secretario del

tribunal fije, en la puerta de la casa de habitación, oficina o negocio de él o los

intimados, un cartel que contenga la intimación.

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3. Otro cartel, con idéntico contenido, se publicará por la prensa, en un diario de la

mayor circulación, durante treinta días, una vez por semana.

4. Corresponde al secretario dejar expresa constancia de sus actuaciones y al

solicitante consignar los ejemplares del periódico en que aparezca publicado el

cartel.

LA SUBASTA DE LOS BIENES DADOS EN PRENDA.

La ejecución de la prenda es un mecanismo ordenado de subasta pública, del bien

dado en prenda, acogiendo, en principio, los elementos del proceso ordinario en

fase de ejecución. De esta forma, si al cuarto día siguiente a la intimación personal,

el deudor prendario o el tercero que ha dado la prenda, no acreditaren por medio

de instrumento fehaciente haber pagado, el juez ordenará la venta en pública

subasta. A tales fines se ordenará la publicación, en un periódico de la

circunscripción del tribunal, de un cartel que tenga las siguientes especificaciones:

Nombre, apellido y domicilio del acreedor, del deudor prendario y del tercero

que hubiere dado la prenda, si tal fuere el caso;

Una descripción de las cosas dadas en prenda que serán objeto de venta;

La base a partir de la cual se oirán las propuestas advirtiéndose, además, que la

consignación del precio ofrecido por quien obtenga la buena pro deberá ser

hecha en efectivo el mismo día o el día siguiente al de la adjudicación, así como

también para tomar parte en las propuestas deberá consignarse previamente el

diez por ciento del valor en que se haya justipreciado la cosa objeto de la venta.

Los elementos comunes con la ejecución de sentencia serían: (A) el adjudicatario

que no cumpla con su obligación de consignar el precio, que en la ejecución de

sentencia es dentro de los tres días siguientes al remate y, en este

procedimiento, es el mismo día o el día siguiente a la adjudicación, perderá la

cantidad que dio en garantía, la cual quedará en beneficio del acreedor

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prendario. En la fase de ejecución la caución cubre el costo del nuevo remate y

los perjuicios que causó con su incumplimiento; (B) en ambas situaciones se

procede a convocar un nuevo acto de remate mediante la publicación de un

nuevo cartel; (C) la base del remate será, en ambos procedimientos, la mitad del

valor justipreciado de acuerdo con las normas de ejecución de sentencia; (D) si

en la subasta de los bienes dados en prenda no hay propuestas por el precio

base establecido, se sigue el procedimiento previsto para la ejecución de

sentencia.

LA OPOSICIÓN Y LAS INCIDENCIAS RELACIONADAS.

1. Los intimados pueden promover las cuestiones previas previstas en art. 346 del

C.P.C. la incidencia que se abre no es la del juicio ordinario sino las previstas para

el juicio especial de ejecución de créditos fiscales, con los siguientes parámetros:

Cabe al accionante subsanar los defectos y omisiones invocados;

Se abre opo legis una articulación probatoria de ocho días para promover y

evacua pruebas;

La sentencia se dicta dentro de los diez días siguientes al vencimiento de la

articulación probatoria;

No procede el recurso de apelación salvo contra la declaración de incompetencia

declarada con lugar, caso en el cual procede la promoción de la regulación de la

competencia, y en los supuestos de las cuestiones previas previstas en los ord.

9º, 10º y 11º del art. 346 del C.P.C.

2. La primera posibilidad que tienen los intimados en forma personal es oponerse a

la venta de la prenda, dentro de los ocho días siguientes a la intimación. A

diferencia con le procedimiento de ejecución de hipoteca, en este

procedimiento, no existe causales definidas de oposición sino el señalamiento de

que esta debe estar fundada en causa legal.

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3. El otro elemento de la oposición, para considerarla procedente, es constituir

garantía suficiente, de las consagradas en el artículo 590 del C.P.C., del pago de

la cantidad exigida por el acreedor prendario más sus intereses.

4. La admisión de la oposición suspende la venta de la prenda hasta que se

sustancie un lapso probatorio de veinte días y se asuma la decisión, dentro de

los quince días siguientes a la conclusión del lapso probatorio. Tal suspención se

levantará, y en consecuencia se procederá a la subasta de los bienes dados en

prenda, en el caso de que el acreedor prendario constituya caución o garantía de

las previstas en el art. 590 del C.P.C. para asegurar las resultas de la oposición. El

juez será responsable si la caución que aceptare resultare después insuficiente;

5. Si la intimación fuere hecha al defensor ad litem, la oposición podrá formularse

dentro de los ocho días siguientes a la intimación del defensor, y deberá llenar

los mismos extremos fijados anteriormente.

MEDIDAS CAUTELARES ESPECIALES.

Verificada la existencia de una prenda puede producirse la intervención de los

tribunales para dictar medidas preventivas en los siguientes supuestos:

1. Decreto de secuestro sobre bien objeto de prenda en el supuesto de que el

acreedor abuse o cause daño al mismo. Art. 1848 del C.C.

2. En el supuesto de que el bien dado en prenda se deteriore o disminuya de valor,

sin que medie el dolo o la culpa del acreedor, de forma tal que resulte

insuficiente para asegurar el crédito, puede éste solicitar la venta en subasta o al

precio de bolsa o de mercado. Ante tal solicitud, el deudor prendario puede

oponerse y obtener la restitución de la cosa ofreciendo otra garantía que la

reemplace. Puede, a su vez el acreedor, objetar la suficiencia de la nueva

garantía ofrecida y, en tal caso, el juez abrirá una averiguación por cuatro días y

al quinto resolverá lo conducente de conformidad con el art. 1849 del C.C.

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3. La posibilidad que se ha señalado anteriormente, en caso de deterioro o

disminución del valor de la cosa dada en prenda, también cabe con relación al

deudor prendario. La solicitud debe estar dirigida a la venta o restitución de la

prenda ofreciendo otra garantía que la reemplace.

4. El deudor prendario puede, en caso de que se presente oportunidad ventajosa

para la venta de la cosa dada en prenda, solicitar del juez que autorice la venta,

correspondiente a la autoridad judicial establecer las condiciones de la misma y

el depósito del precio.

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LA PRUEBA TESTIMONIAL.

El testimonio es un acto procesal mediante el cual la persona narra al juez lo que

sabe acerca de ciertos hechos.

NATURALEZA JURÍDICA.

Es un medio legal de prueba que consiste en una declaración de conocimientos, el

testigo narra lo que ha percibido, lo que ha visto, lo que ha captado a través de

cualquiera de sus sentidos. Cumple entonces, la prueba testimonial, con una serie

de características.

CARACTERÍSTICAS.

1. Es un medio de prueba indirecto, porque los hechos llegan al juez a través de

esta persona, no llegan al juez directamente sino indirectamente a través del

testigo, él le narra los hechos al juez.

2. Es una prueba histórica porque, el testigo trae al presente hechos que han

ocurrido en el pasado, o pueden ser hechos que han ocurrido en el presente

pero tienen que haber ocurrido antes de la iniciación del proceso, se hacen

conocidos.

3. Es una prueba personal, sólo las personas naturales pueden ser testigos.

4. Es una prueba inminentemente oral, la persona debe narrar los hechos de

viva voz.

5. Es un deber del testigo, porque se presume que el testigo va al proceso

voluntariamente. Sin embargo en el derogado CEC existía la manera de llevar

al testigo a declarar al tribunal valiéndose de la fuerza pública. El CPC,

establece una sanción al testigo rebelde, al testigo contumaz, una sanción

que consiste en una multa por no asistir a declarar. Fíjense que se dice

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entonces que es un deber pero el Código establece una sanción al testigo

que se negara a ello; es un deber que tiene una sanción la fuerza pública lo

obliga a concurrir al tribunal.

OBJETO DEL TESTIMONIO.

Son los hechos percibidos, vistos, oídos, tocados, olidos, etc.; porque también se

puede ser un testigo olfativo. Yo puedo ser un testigo que declaró “resulta ser que

yo estaba en el sitio y me pegó el olor del perfume de la persona” fíjense que lo que

está declarando es que le pegó el olor del perfume. “yo sé que estuvo presente

porque se olió el perfume que esa persona usaba día tras día”

No pueden ser nunca los hechos deducidos, el testigo cuando declara es el tribunal

no puede presentarse y decir “bueno yo opino que” “ es posible que fulano” “yo

creo, actuando por mi criterio”, esos son hechos deducidos los cuales no son objeto

de la prueba testimonial. Sin embargo la jurisprudencia señala que el testigo puede

algunas veces hablar de hechos deducidos siempre que señale los hechos que

sirvieron de base para poder deducirlo. “Bueno, yo creo que es posible porque

resulta que anteriormente este fulano se había emborrachado, su costumbre era

emborracharse por eso yo pienso que cometió el delito estando ebrio”. El esta

haciendo una deducción pero está tomando como base de esa deducción hechos

anteriores; según la jurisprudencia esto es posible que se acepte dentro de una

declaración de un testigo.

¿CUÁNDO SE DICE QUE UNA PERSONA ADQUIERE CARÁCTER DE TESTIGO?

Se dice que una persona adquiere carácter de testigo cuando es promovido, cuando

es admitido por el tribunal y cuando el juez le da esa calificación.

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CLASIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS.

En la doctrina existen muchas clasificaciones pero vamos a ver algunas de ellas.

1. Testigos comunes;

2. Testigos calificados;

3. Testigos presénciales;

4. Testigos referenciales;

5. Testigos contestes;

6. Testigos singulares;

7. Testigos procesales;

8. Testigos instrumentales.

1) El testigo común: es aquel que se presenta ante el tribunal y narra el hecho tal

como lo ha percibido, sin quitarle y sin ponerle nada, es decir, tal cual presenció el

hecho.

2) El testigo calificado: se acostumbra llamar a este testigo perito, testigo porque

tiene una característica esencial pero se diferencia del experto en lo siguiente:

recuerden que cuando nosotros hablamos de experticia señalamos que existía un

diferencia una diferencia entre el testigo y el experto. Vamos a hablar ahora de un

testigo calificado. El testigo calificado capta también el hecho de conformidad con

sus conocimientos científicos. Fíjense que cuando hablamos nosotros del experto

decíamos que era un persona llamada al tribunal que venía por encargo judicial y

que se le encomendaba practicar una serie de actos para determinar ciertos hechos

y que debía utilizar métodos y técnicas a los fines de emitir un dictamen.

El testigo calificado es también una persona que tiene conocimientos científicos

pero presencia el hecho de manera circunstancial porque apreció el hecho y él

estaba presente en ese momento pero como tiene cualidades científicas puede

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emitir un juicio diferente o narrar el hecho en forma diferente a como narra el

hecho el testigo común.

Ejemplo: Pensemos que yo estoy aquí y soy abogado y Acosta está aquí y es médico;

a iris le da un ataque y empieza con unas convulsiones, estira la pierna por acá,

tuerce los ojos, le salió espuma por la boca, toda esa cantidad de cosas. Yo veo el

hecho y resulta ser que después hubo un proceso en el que me llaman a declarar y

yo digo “sí yo la vi, ella se tiró en el suelo y pataleaba y torció los ojos y saco espuma

por la boca, pera mi que le dio un ataque de epilepsia” fíjense que yo soy un testigo

común, que soy abogado y digo que para mi tenía un ataque de epilepsia. Pero va

Acosta y lo llaman al proceso a declarar y dice lo mismo “sí yo la vi, que se cayó al

suelo y pataleaba y echaba espuma por la boca pero eso es consecuencia de una

droga que se tomó”. Fíjense la diferencia que hay entre lo que yo estoy diciendo y lo

que está diciendo Acosta. El testigo calificado es aquel que aprecia los hechos de

acuerdo a sus conocimientos científicos conforme a su óptica.

Pregunta: El juez ¿ a qué testigo le va a dar mayor valor probatorio?

Respuesta: estamos ante una situación que yo no soy capaz de diagnosticar y él sí

porque es médico, pero tú dices ¿cuál de los dos tendrá mayor valor probatorio? No

lo sabemos todavía porque una persona no nos permite probar la demanda, existen

dentro del proceso un cúmulo de medios probatorios que tienen que ser analizados

y conformados para dar el dictamen. Yo no te puedo decidir si tiene más valor su

testimonio que el mío porque resulta ser que él a pesar de ser médico se equivocó y

dijo “eso es una rubéola”y yo dije que era sarna por lo que he visto por ahí. Pero

resulta que vino otro médico y se puso a estudiar y resulta que la mujer además de

tener sarna, la fiebre que tenía era por una virosis. En principio su testimonio debe

tener mayor valor probatorio que el mío porque él es un científico pero eso no

significa que desde ya lo que él dice tiene valor probatorio, porque fíjate el ejemplo

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el ejemplo que yo estoy dando; después se llegó a determinar con otra serie de

pruebas que le hicieron donde descubrieron que además de sarna tiene una virosis,

por eso presenta los síntomas de fiebre, etc.

Pregunta: si yo llamo a un testigo que no es un experto sino un especialista en armar

que no es policía, ¿qué testigo es?

Respuesta: es un testigo calificado.

Pregunta: ¿Aunque él sólo sepa lo que yo le estoy comentando?

Respuesta: Si es respecto a armas, si estamos dilucidando un proceso donde lo que

había era un trafico de armas, el policía es un testigo común mientras lo que dice un

experto en armas es un testimonio calificado.

3) Testigos presénciales: es la persona que está presente en el momento que se

sucedieron los hechos, los vio, los percibió, los oyó pero estaba presente cuando

sucedieron.

4) Testigo referencial: tiene conocimiento del hecho porque hay otro testigo que se

lo ha narrado, y lo llamo el testigo del chisme. “ yo supe que fulano lo botaron de la

universidad porque me lo dijo la Srta. Gómez y no lo vi pero supe que lo botaron”

fíjense que se está narrando lo que otra persona presenció. En el CEC, derogado este

testimonio referencial no-tenia ningún valor probatorio si el testigo que presencio el

hecho no presentaba su testimonio en el proceso y si declaraba el testimonio

referencial tenia valoración de testimonio referencial. Ahora ya eso no existe.

¿Cuál es el valor del testigo referencial?. El CPC no nos dice absolutamente nada, el

COP tampoco nos dice nada, de tal manera que el testimonio referencial tanto en el

proceso civil como en el penal hay que valorarlo conforme a la sana critica. ¿qué

quiere decir esto? Que no necesariamente para que el testigo referencial se le

pueda dar valor necesariamente el presencial tiene que declarar sino que este

testigo referencial se le va a dar un valor probatorio conforme a la sana critica, es

decir, que el juez que va a valorar ese testigo tiene que compararlo, conformarlo con

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los demás medios probatorios y de acuerdo con ello podrá llegar a la conclusión de

que ese testigo referencial puede ser apreciado y llegar así a una plena convicción.

5)Testigos contestes: Son los que al narrar el hecho coinciden en puntos

importantes de la declaración. ¿qué quiero decir con esto? Dos personas nunca

narran los hechos de manera idéntica, las narraciones no coinciden idénticamente,

todo el mundo tiene su manera particular y peculiar de narrar los hechos. Por

ejemplo; si yo pregunto a ella ¿cómo vine vestida ayer? Ella me va a decir que vine

vestida de negro, ¿y el vestido era corto? Bueno de repente era corto, ¿y los

zapatos? Eran negros, ¿y eran puntiagudos o eran achatados? Eran achatados. Y le

pregunto a otra y dice vino vestida de negro, el vestido era como hasta la rodilla y el

pelo lo tenia para atrás, y la otra dice, lo tenía por encima de las orejas, fíjense que

van narrando los hechos pero cada cual a su manera particular pero hay puntos de

coincidencia, ambas coinciden en que el vestido era negro. Cuando los dos testigos

coinciden en puntos esenciales respecto a lo que están narrando serán contestes. Si

los testigos nos narran las cosas de manera idéntica, esos son testigos falsos porque

fueron preparados, nadie narra las cosas exactamente igual y por lo tanto no debe

dárseles ningún valor probatorio.

Pregunta: ¿con un solo hecho que coincida ya se puede decir que es conteste?

Respuesta: estamos hablando de un solo hecho porque el testigo va a declarar

siempre acerca del hecho que presenció.

Pregunta: ¿pero solo en un hecho?

Respuesta: no, no es en un solo hecho que va a coincidir tiene que ser en varios

hechos o puntos de la declaración que están narrando en que coincidan.

6)Testigos singulares: cuando nos referimos a los testigos contestes se refieren a

dos o más lo mismo nos sucede en los testigos singulares. Los testigos singulares son

varios testigos que cuentan un hecho pero cada cual narra el hecho de conformidad

con el momento en que lo percibió. Lógicamente cada uno de estos testigos van

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narrando el mismo hecho de acuerdo con el momento en que lo ha percibido y se

conforman una serie de hechos para llegar a una conclusión. Es la persona que cada

cual ve en un determinado lugar en un momento dado y dice básicamente lo que

vio, el cual se debe conectar con el testimonio inicial para concatenar los hecho

diferentes ocurridos para llegar a una conclusión y darle una valoración.

7) Testigos procesales: es aquel que se forma dentro del proceso, formar la prueba

significa que se promovió, que se admitió y que se evacuó la prueba, ese es el

testigo procesal, el que se forma cuando la prueba dentro del proceso.

8) Testigo instrumental: también llamado testigo documental es aquel que se forma

o nace a los fines de darle valor a una solemnidad o a la creación de un documento.

Si nosotros vamos a registrar un documento en el registro nos dice que tenemos que

llevar un testigo y se hace el documento y firma fulano y firma mengano. El acto de

matrimonio tiene que tener solemnidad y van los que se van a casar y los testigos

los cuales manifiestan que presenciaron que se realizo el acto, esos son los llamados

testigos instrumentales o documentales, y que permiten darle validez a un acto o

permiten que se conformen las solemnidades del acto.

LA PROMOCIÓN DE LA PRUEBA.

La prueba se va a promover única y exclusivamente dentro de los 15 días del lapso

de promoción de pruebas, en materia civil, si es en materia penal en el momento de

la audiencia preliminar las partes ofrecerán los medios de pruebas que van al debate

oral. Esa es la oportunidad para promover la prueba. Si es en el juicio civil dentro de

los 15 días del lapso promoción de pruebas. Promovida la prueba, esta prueba de

testigos tiene que cumplir con unos requisitos de admisibilidad.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

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1. Que sea promovido dentro del lapso.

2. Que en el escrito de promoción el testigo sea identificado; nombre, apellido

y se señale el domicilio del testigo. No necesariamente tiene que ser con la

cédula de identidad, puede ser cualquier otro documento que permita

identificarlo, en el escrito de promoción de prueba porque puede ser que yo

no me sepa el número de cédula pero digo “ fulano de tal quien vive en tal

parte” después eso ase podrá corroborar cuando vaya efectivamente a

evacuarse la prueba en el tribunal.

3. Que no exista prohibición de promover la prueba. Existe procesos donde es

prohibida la promoción de prueba de testigos, en los juicios en donde el

único medio de prueba es la prueba documental. En los juicios de inquisición

de paternidad la prueba de testigos no se puede promover para demostrar la

paternidad, es lógico, nadie vio cuando fabricaron el muchacho, de repente

vieron cuando entraron en un cuarto pero nadie vio nada. Pues lógicamente

la prueba testimonial servirá para demostrar otros hechos, otras conductas

pero la paternidad no se puede demostrar con los testigos.

Tenemos entonces que estos son los tres requisitos de admisibilidad de la prueba.

En principio todo el mundo tiene capacidad para ser testigo, siempre que sea mayor

de edad y esté en plenas facultades mentales.

CAUSALES QUE IMPIDEN LA DECLARACIÓN.

Existen unas causales que impiden la declaración de alguna persona en el proceso:

1. Estar incurso en las llamadas inhabilidades absolutas;

2. Los incursos en las inhabilidades relativas.

¿Quiénes están incursos en inhabilidades absolutas? Aquellos que no pueden

declarar en ningún proceso: el menos de edad en materia procesal civil, el menos de

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12 años. Y en materia procesal penal ¿hasta qué edad no se puede declarar? Puede

declarar los menores de 15 años, los que no pueden declarar son los menores de 12

años salvo que sean víctimas y declaren en presencia de un procurador. Entonces no

puede declarar el menor de 12 años en materia civil. No pueden declarar en ningún

juicio los entredichos ¿pero cuáles? Los que tienen un defecto intelectual grave, los

entredichos por condena penal si pueden declarar. No pueden declarar tampoco en

ningún proceso los que hacen del testimonio una profesión, esas personas que están

en las puertas de los tribunales y uno les paga para que hagan de testigos, esos

tampoco pueden declarar en el proceso. Esas 3 personas que he señalado sufren de

inhabilidad absoluta, no pueden declarar en ningún proceso.

Las inhabilidades relativas se refieren a aquellas personas que no pueden declarar

en un determinado juicio pero si pueden declarar en otros juicios. Por lo menos no

pueden ser testigos el juez en su propia causa ni el experto tampoco, recuerden que

les dije que la persona que es testigo en un proceso no puede ser experto en el

mismo proceso. El experto puede declarar en el proceso pero respecto a los hechos

que él está dictaminando pero no puede declarar en relación con esos hechos del

proceso; tampoco puede declarar el sirviente doméstico mientras esté prestando

sus servicios; ni la cocinera, ni la lavandera, ni el chofer, nadie de ellos puede

declarar en un juicio donde una de las partes sea su patrón, no puede declarar a

favor de su patrón, no puede declarar el donatario a favor del donante, no puede

declarar el que tenga interés en el juicio, es decir, un interés común, no puede

declarar el ascendiente, el descendiente, el cónyuge ni los parientes a favor ni en

contra dentro del proceso. Les estoy señalando cuales son las inhabilidades

relativas. Tampoco puede declarar el amigo íntimo ¿qué es un amigo íntimo? El

compadrazgo es una amistad intima una relación que sea notoria entre dos o más

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personas, de todas maneras el código no a definido que es un amigo intimo y la

jurisprudencia a sido escasa en esa materia.

En el caso del enemigo manifiesto, esté no puede declarar en el juicio en contra de

su enemigo pero sí en su favor. Si embargo estamos hablando de que cualquier

persona puede declarar en un juicio siempre que sea capaz y mayor de 18 años y

debe comparecer en el proceso una vez que ha sido citada o ha sido promovido

voluntariamente. Sin embargo existen unas personas que no están obligados a

comparecer en juicio, que pueden ser testigos pero no están obligados a

comparecer ¿quiénes son estas personas? Aquellas personas a quien señala

textualmente el código.

Publicada la prueba, el día 16 (recuerden que vienen los 3 días de oposición) ¿ por

qué la contraparte se puede oponer? Porque el testigo esté incurso en algunas de

las in admisibilidades: porque no fue el que promovió, o por que el testigo es

prohibido promoverlo dentro del proceso.

INHABILIDADES ABSOLUTAS O RELATIVAS CAUSALES PARA LA TACHA DEL

TESTIGO.

Una vez que sea superada la etapa de la promoción de la prueba viene la admisión,

el juez decretará mediante un auto la admisión la admisión de la prueba, en ese

auto el juez ordenará que declaren los testigos voluntarios, porque hay testigos que

dirán “no me citen que yo voy voluntariamente a declarar al tribunal ” y hay otros

que hay que citarlos. Los que van voluntariamente declararán al tercer día de

admitida la prueba; si el testigo va a declarar fuera de la jurisdicción, bien porque

tenga un impedimento físico o porque no tenga como trasladarse del sitio en el que

vive al sitio donde está el proceso, el juez ordenará una comisión para que otro

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tribunal del lugar donde éste está residenciado evacue la prueba de testigo; en el

mismo auto el juez ordenara que se libren las citaciones de aquellos testigos que

vendrán a declarar una vez que haya sido citado, y el juez ordenará y fijará lugar y

fecha para la declaración de esos testigos. A la hora señalada el testigo debe

comparecer, si el testigo no comparece, se declarará desierto el acto. Fíjense la

diferencia del testigo que viene a colaborar con el proceso y las partes en las

posiciones juradas, si la parte no comparece se le da una hora, al testigo no, si era a

las diez y no ha llegado a esa hora se declarará desierto el acto. Vamos a pensar que

el testigo compareció, se procederá a cumplir con las formalidades para que esté

pueda declarar.

FORMALIDADES PARA LA DECLARACIÓN.

1. Debe ser identificado con un documento que permita su identificación, la

cédula de identidad pasaporte, un documento con el que se pueda saber su

nombre y su apellido.

2. Debe juramentarse ante el juez del tribunal.

3. Se le deben leer las generalidades de la ley, estas son; que el no esta

obligado a declarar en su contra ni en contra de parientes dentro del

segundo grado de afinidad ni en cuarto de consanguinidad, ni contra el

cónyuge etc., esas son las generalidades de la ley. Estas son las 3

formalidades que hay que cumplir para que el testigo pueda declarar.

TÉCNICAS PARA PREGUNTAR AL TESTIGO.

Existen tres técnicas para preguntar al testigo:

1. La asertiva que es la que se usa en las posiciones juradas; “diga como es

cierto”, es una técnica que se puede utilizar también en la declaración de

testigos.

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2. La subjetividad que es la que utiliza generalmente la PTJ y los funcionarios

de investigación. Esta es la que nos señala el CPC.

3. La técnica del relato que es aquella en la que se dice al testigo que diga todo

aquello que tenga que decir y el testigo comienza a hablar y a echar el

cuento y al final se le hacen las preguntas.

Una vez que termine de preguntarse al testigo le corresponde repreguntar. La

contaparte debe repreguntar al testigo sólo en relación con los hechos que han

contestado, no puede salirse de los hechos que no tengan relación con lo que se le

ha preguntado. Pero este testigo puede estar incurso en alguna de las inhabilidades

absolutas o relativas.

LA TACHA DEL TESTIGO.

No les he hablado del testigo falso, este es aquel que ha sido sobornado. Fíjense que

las personas generalmente tachan el testigo de la otra parte, bien porque tenga una

inhabilidad absoluta, bien porque tanga una inhabilidad relativa o bien porque el

testigo sea sobornado por la contraparte y le dicen “bueno yo te voy a pagar pero tu

vas a decir lo contrario de lo que te dijeron” ese testigo es un testigo sobornado y

puede ser tachado por la misma parte que lo promovió. Ya les dije que esas son las 3

razones por las cuales se pueden tachar el testigo: por inhabilidad absoluta, por

inhabilidad relativa o porque el testigo sea falso.

¿Cuándo vamos a tachar al testigo? Fíjense que aquí tenemos el lapso de promoción

(15días), aquí tenemos los 3 días de oposición, aquí tenemos los 3 días de admisión

y aquí tenemos los 30 días de evacuación. El Código nos dice que el testigo puede

ser tachado dentro de los 5 días primeros del lapso de evacuación, ustedes pueden

decir: dentro de los primeros 5 días después de la admisión o dentro de los 5

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primeros días del lapso de evacuación, cualquiera de las dos cosas esta bien.

¿Cuándo lo va a tachar? Vencido el lapso de admisión, ya está admitido el testigo,

comienzan el lapso de evacuación se procederá a tacar el testigo por cualquiera de

las razones que les señalé.

La persona que va a tachar el testigo, lo puede hacer cualquier día de los 5, lo tacha

mediante una diligencia o escrito en el cual va a señalar el testigo o los testigos que

va a tachar. En el mismo escrito va a formalizar la tacha ¿cómo la formaliza?

Señalando las causales por las cuales él está tachando “tacho a Pedro Pérez porque

es menor de edad” ¿qué está invocando? La razón es que es menor de edad y tiene

una inhabilidad absoluta para declarar, “y es menor de edad porque resulta ser que

fulano tiene 14 años” ya lo tachó y formalizó la tacha.

Tachado el testigo y formalizada la tacha, la contraparte que lo promovió tiene que

insistir en la validez del testigo y señalar las razones por las cuales su testigo es hábil

y dice “insisto en la validez de mi testigo porque no está incurso en ninguna

inhabilidad, él es mayor de edad, tiene 30 años “ contestó la tacha, en este caso el

código no establece si el juez se debe pronunciar o no acerca de la admisibilidad de

la tacha, esto significa que aún tachado el testigo éste irá a declarar, aún cuando

está tachado, siempre que la persona insista en la validez de su testigo.

Una vez que ya ha sido tachado y formaliza la tacha el resto del lapso de evacuación

es el lapso que nos va a servir para promover y evacuar las pruebas para combatir o

probar la tacha, dentro del mismo lapso de evacuación, el resto del lapso, es decir,

los 25 días después, son el lapso que va a servir para promover y evacuar los medios

probatorios para demostrar o combatir la tacha. Es en la sentencia definitiva donde

el juez va a verificar sí el testigo es tachado o no; si ha sido tachado no tiene validez

su testimonio, si la tacha no ha sido comprobada deberá apreciar su declaración.

Hay algo muy importante, les dije que la persona puede tachar a su propio testigo

porque resulta ser que su testigo fue sobornado, y él ¿cómo sabe que lo

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sobornaron? Muy fácil, el testigo cuando va a declarar lo hará de conformidad con

lo que le ha señalado el abogado que lo promovió. Yo promuevo a esta persona,

como testigo y le digo que le voy hacer tale y tales preguntas y que debe responder

de tal manera; todo el mundo debe preparar a su testigo porque sino pone la torta.

Yo prepare a mi testigo y le dije todo lo que iba a decir y además de esto el testigo

está muy claro porque generalmente es presencial del hecho. Ejemplo; una persona

prepara a su testigo para que manifestara que color es el vestido que llevaba la

victima ese día, la victima llevaba un vestido de color rojo, y el testigo responde que

el vestido que llevaba la victima ese día era de color negro, es evidente que el

testigo fue sobornado para que respondiera de una manera distinta a la acordada.

Una vez que esa persona ha terminado de declarar yo lo tacho y alego que es falso,

¿por qué es falso? Por que esa persona estaba con la victima y tenia conocimiento

de que el vestido era de color rojo y ahora responde que era de color negro,

entonces ese testigo es falso, y lo tacho por la falsedad, y cuándo, dentro de los 5

primeros días después de la declaración que este haga.

Se dirá que el testigo ha sido tachado en sentencia, todas las tachas, del documento

público y la de testigo son en la sentencia. Si ese testigo declaro el día 29 yo pido

una prorroga para que se me dé un plazo más para proceder a la tacha con

fundamento en el artículo 607 del CPC.

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LAS CUESTIONES PREVIAS DEL C.P.C.

ORD. CUESTION PREVIA EFECTOS DE LA DECLARATORIA CON LUGAR RECURSO CONTRA INTERLOCUTORIA.

01 FALTA DE JURISD. EL PROCESO SE EXTINGUE. REGULACION DE LA

JURISDICCION

INCOMPETENCIA PASAN LOS AUTOS AL JUEZ COMPETENTE. REGULACION LITISPENDENCIA. EL PROCESO SE EXTINGUE. DE LA

ACUMULACION. PASAN LOS AUTOS AL JUEZ COMPETENTE. COMPETENCIA

02 ILEGITIMIDAD ACT EL PROCESO SE SUSPENDE HASTA QUE ÉL

DEMANDANTE SUBSANE DICHOS DEFECTOS

03 ILG.APOD.ACTOR. U OMISIONES EN EL TERMINO DE 5 DIAS

DESDE EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ.

04 ILG. DEL CITADO. SI NO LO HACE EL PROCESO SE EXTINGUE.

NOTA: NUNCA TIENEN APELACION.

05 FLT.CAUCION FZA. SE PRODUCE LO SEÑALADO EN EL ART.271

DEL C.P.C. 90 DIAS PARA VOLVER A

06 DEFECTO FORMA. INTENTAR LA ACCION.

07 CDO.PLAZO PEND. EL PROCESO CONTINUARA SU CURSO HASTA

LLEGAR AL ESTADO DE SENTENCIA, EN

08 CUESTION PREJUD. CUYO ESTADO SE SUSPENDERA.

09 COSA JUZGADA. APELACION

CON LUGAR: 2 EFECTOS

10 CADUCIDAD ACCIO. LA DEMANDA QUEDARA DESECHADA Y SIN LUGAR: 1 EFECTO.

EXTINGUIDO EL PROCESO.

11 PROHIBICION DE

LA LEY.

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INCIDENCIAS POR CUESTIONES PREVIAS.

PRIMER GRUPO: -INCOMPETENCIA DEL JUEZ.

-FALTA DE JURISDICCION. -LITIS PENDENCIA.

-ACUMULACION.

PLAZO PARA EJERCER PLAZO

PARA

(ART 349) 5 DIAS 5 DIAS EL RECURSO DE REGU

EJERCER

LACION DE LA JURID. (ART 349) 5 DIAS 5 DIAS

RECURSO DE

SENTENCIA

REGULACION

DE

COMPETENCIA

SENTENCIA

SEGUNDO GRUPO: TERCER GRUPO:

-ILEGITIMIDAD DEL ACTOR -CONDICION O PLAZO PENDIENTE

-ILEGITIMIDAD DEL APODERADO ACTOR -CUESTION PREJUDICIAL

-ILEGITIMIDAD DEL CITADO -COSA JUZGADA

-FALTA DE CAUCION O FIANZA -CADUCIDAD DE LA ACCION

-DEFECTO DE FORMA -PROHIBICION DE LA LEY

ART 350 5 DIAS SI SE CONTRADICEN

5 DIAS 8 DIAS PLAZO PARA 8

DIAS

PLAZO PARA SUBSANAR ART PROBATORIA MANIFESTAR SI ARTIC

SI NO SUBSANA COMBIENE O CONTRADICEN PROBT

10 DIAS

CONCLUCIONES

CONCLUCIONES

SENTENCIA. SENTENCIA

10 DIAS