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DERECHO DE SUCESIONES: UNIDAD TEMÁTICA N°1: Aspectos generales. 1) “La sucesión es la transmisión de derechos de una persona a otra, de tal manera que en adelante ésta pueda ejercerlos en su propio nombre”. El CCCN ha definido en su artículo 400 los dist intos tipos de sucesores que se reconocen: “sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro, sucesor singular el que recibe un derecho en particular”. Sucesores son aquellas personas a las cuales se transmiten los derechos de otras personas, de modo que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre. Especies: a) Sucesión universal y singular: El sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona El sucesor singular es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona. b) Sucesión entre vivos y por causa de muerte: Sucesión entre vivos: la fuente de transmisión es un acto jurídico realizado por el titular del derecho. Sucesión mortis causa : el hecho jurídico generador de la transferencia de los derechos es la muerte de su titular. -Muerte real: articulo 23 de la ley 24193 “el fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis horas después de su constatación conjunta: a)ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia, b) ausencia de respiración espontanea, c= ausencia de reflejos encefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, d) inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas… La muerte se prueba con la partida del registro civil conforme lo establece el art. 96. -Muerte presunta: la ausencia con presunción de fallecimiento puede ocasionarse por la ausencia de una persona sin que se tengan noticias durante tres años, o cuando se encontraba en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro hecho semejante susceptible de ocasionar la muerte o participo de una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticias de el por el termino de

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DERECHO DE SUCESIONES:

UNIDAD TEMÁTICA N°1: Aspectos generales.

1) “La sucesión es la transmisión de derechos de una persona a otra, de tal manera que en adelante

ésta pueda ejercerlos en su propio nombre”.

El CCCN ha definido en su artículo 400 los distintos tipos de sucesores que se reconocen: “sucesor

universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro, sucesor singular el que

recibe un derecho en particular”. Sucesores son aquellas personas a las cuales se transmiten los

derechos de otras personas, de modo que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre.

Especies:

a) Sucesión universal y singular:

El sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona

El sucesor singular es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra

persona.

b) Sucesión entre vivos y por causa de muerte:

Sucesión entre vivos: la fuente de transmisión es un acto jurídico realizado por el titular del derecho.

Sucesión mortis causa: el hecho jurídico generador de la transferencia de los derechos es la muerte de

su titular.

-Muerte real: articulo 23 de la ley 24193 “el fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se

verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis

horas después de su constatación conjunta: a)ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida

absoluta de conciencia, b) ausencia de respiración espontanea, c= ausencia de reflejos encefálicos y

constatación de pupilas fijas no reactivas, d) inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o

instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas…

La muerte se prueba con la partida del registro civil conforme lo establece el art. 96.

-Muerte presunta: la ausencia con presunción de fallecimiento puede ocasionarse por la ausencia de

una persona sin que se tengan noticias durante tres años, o cuando se encontraba en el lugar de un

incendio, terremoto, acción de guerra u otro hecho semejante susceptible de ocasionar la muerte o

participo de una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticias de el por el termino de

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dos años, y si se encontraba en un buque o aeronave naufragado o perdido y no se tuviera noticias de

su existencia por el termino de seis meses.

Fundamentos. Vinculación con el derecho de familia: todo el derecho sucesorio se basa en la existencia

de la propiedad privada. El traspaso de esa propiedad privada debe efectuarse, a la muerte de su

titular, a favor de otras personas. Esta determinación del heredero puede ser hecha por la ley o por la

voluntad del causante a través de un testamento.

La sucesión intestada tiene su fundamento en el reconocimiento de los afectos presuntos del causante

y en la protección familiar. De allí su intima vinculación con el derecho de familia.

Por el contrario, la sucesión testamentaria reposa en la libre voluntad expresada por el causante en su

testamento, que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra limitada en caso de existir herederos

legitimarios.

Elementos de la sucesión mortis causa: el causante, el heredero, el contenido de la transmisión y las

fuentes de la vocación sucesoria.

Fuentes de la sucesión “mortis causa”: el heredero es llamado por la ley o por testamento.

Dentro del llamamiento hecho por la ley, existe un llamamiento imperativo que corresponde a aquellos

miembros de la familia a los que la ley les atribuye una porción de la herencia, de la cual no pueden ser

privados salvo causa de desheredación (herederos forzosos o legitimarios).

Existe también un llamamiento supletorio que tendrá vigencia a falta de herederos forzosos, y a falta de

herederos instituidos por el causante en su testamento. Los herederos llamados supletoriamente se

denominan “legítimos”.

En primer lugar hay que verificar si existen herederos designados por la ley que tengan un llamamiento

imperativo. A falta de herederos legitimarios, el causante puede designar heredero a quien quiera, y

entonces se encuadra dentro de la sucesión testamentaria.

A falta de herederos forzosos y testamentarios vuelve a aplicarse el llamamiento deferido por la ley en

forma supletoria y recibirán la herencia los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Clases:

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-Sucesión en la persona: surge en el derecho romano, significa que el heredero es el continuador de la

persona del causante, y como tal se produce la confusión de patrimonios y la consiguiente

responsabilidad personal del heredero por las deudas de la persona muerta.

- Sucesión en los bienes: surge en el derecho germánico, la confusión de patrimonios solo se producía

cuando se habían cancelado todas las deudas del causante no respondiendo el heredero con sus

bienes personales en caso de no alcanzar los bienes hereditarios.

La sucesión como persona: la sucesión no es una persona jurídica. La muerte, apertura y la transmisión

de la herencia, se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo. Una

persona jurídica debe tener un patrimonio propio, pero resulta que los propietarios de los bienes son los

herederos desde el mismo momento de la muerte del causante. Tampoco tiene un objeto social que

cumplir y los bienes se administran según la voluntad de los herederos. Carece de los requisitos

esenciales de toda persona jurídica y no puede por sí adquirir derechos ni contraer obligaciones.

2) Art. 2278: Heredero y legatario. Concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite

la universalidad o una parte indivisa de la herencia; legatario, al que recibe un bien particular o un

conjunto de ellos.

Se han establecido dos especies de sucesores: los herederos que tienen un llamamiento que puede ser

universal o bien una parte indivisa de la herencia, y los legatarios que tienen un llamamiento particular.

Los herederos desde la muerte del causante tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera

indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo

que el causante era poseedor, conforme al art. 2280. El heredero cuando es el único llamado ha

adquirido, como efecto de la muerte y la consiguiente apertura de la sucesión, la totalidad de la

herencia.

En el caso de coexistir más de una persona llamada como heredero, a cada uno de ellos le

corresponderá la parte indivisa de la herencia que coincide con su porción hereditaria, es decir que la

herencia se dividirá entre la cantidad de herederos y el resultado será la porción indivisa que a cada

uno de ellos le corresponde y que se materializara con la partición.

Otra característica del heredero es que responde por las deudas del causante con los bienes que

reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados. El heredero responderá con sus propios

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bienes por las deudas del causante y por las cargas de la herencia si a) no hubiese hecho el inventario

en el plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su

realización, b) oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario,

c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio, d) enajena bienes de la sucesión excepto que el acto sea

conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa.

Heredero de cuota: ARTICULO 2488.- Herederos de cuota. Los herederos instituidos en una fracción de

la herencia no tienen vocación a todos los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador

ha querido conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa,

las demás disposiciones testamentarias. Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento

excede la unidad, se reducen proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre

todo el patrimonio, el remanente de los bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos,

a los herederos instituidos en proporción a sus cuotas.

El heredero de cuota tiene derecho a recibir la fracción de la herencia que le asignó el testador, pero no

tienen vocación al todo de la herencia. Sin embargo puede suceder que el testador haya dispuesto que

en caso de que no puedan cumplirse otras disposiciones testamentarias, acrecerá la porción del

heredero de cuota.

La responsabilidad del heredero de cuota por las deudas del causante y por las cargas hereditarias se

limita a los bienes que recibe o a su valor en caso de haber sido enajenados.

Legatario particular: recibe un bien determinado o un conjunto de ellos y no tiene derecho sobre los

otros bienes que componen la herencia. El legatario no acrece por sobre el bien legado, salvo que el

testador hubiese dispuesto lo contrario.

En cuanto a las deudas del causante, el legatario solo es responsable hasta el valor de lo que recibe y

nunca responderá con sus propios bienes frente a los acreedores del fallecido.

El legatario tiene derecho al cobro de su legado sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre

los acreedores de los herederos (2316).

3) Apertura de la sucesión: se produce en el mismo momento de la muerte del causante y tiene como

consecuencia la transmisión instantánea de la herencia a los herederos.

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El art. 2277 establece “la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la

transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederlo por el testamento o por la ley.

Diferencia con el juicio sucesorio: La apertura de la sucesión produce la transmisión de los derechos a

los herederos y legatarios, mientras que el juicio sucesorio tiene por fin ratificar quienes son los

herederos e inscribir los bienes a su nombre.

Hechos que producen la apertura de la sucesión: la muerte real y la muerte presunta.

Conmoriencia: habrá conmoriencia cuando dos o más personas hubiesen fallecido en un destre común

o en cualquiera otra circunstancia de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero.

ARTICULO 95.-Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en

un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.

Régimen sucesorio abierto por presunción de fallecimiento: (art. 85/86)

Hay tres sucesos que permiten la declaración de la muerte presunta:

1) la ausencia durante 3 años sin que se tengan noticias de la persona. (Fecha presuntiva de muerte: el

último día del primer año y medio)

2) en caso de incendio, terremoto, acción de guerra y otro suceso semejante, si no se tuvieren noticias

durante 2 años (fecha presuntiva de muerte: el día del suceso, el día del término medio en que ocurrió

el hecho)

3) en caso de encontrarse en un buque o aeronave naufragado o perdido, y del que no se tuviesen

noticias durante 6 meses (el ultimo día en que se hayan tenido noticias del buque o de la aeronave).

Previo inventario los herederos recibirán los bienes y estos se inscribirán a su nombre en los registros,

con la pre notación de que no podrán enajenarlos y gravarlos sin autorización judicial. Dicha pre

notación concluirá y los herederos podrán disponer libremente de los bienes a los cinco años del día

presuntivo del fallecimiento o a los ochenta del nacimiento del ausente,

Si este reaparece luego de cesada la pre notación se le restituirán los bienes que existiesen en el

estado en que se hallasen, los adquiridos con el valor de los que faltaren, y el precio que se adeudase

de los enajenados, así como también los frutos no consumidos

Régimen sucesorio abierto debido a la ausencia por la desaparición forzada de personas:

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La ley 24.321 que regula la desaparición forzada de personas permite la declaración de la ausencia de

aquellas personas cuya desaparición forzada se hubiera producido con anterioridad al 10 de diciembre

de 1983. Puede ser solicitada por todos aquellos que tuvieren un interés legítimo subordinado a la

persona del ausente.

El pedido tramitara por juicio sumario ante el juez civil del domicilio del solicitante o en su defecto el de

la residencia del desaparecido. Se fijara como fecha presuntiva de la misma el día que constaba en la

denuncia originaria ante el organismo oficial competente o en su caso el de la última noticia fehaciente

sobre el desaparecido.

Una vez declarada la ausencia por esta situación, los efectos serán análogos a los previstos para la

ausencia con presunción de fallecimiento

3) La transmisión de los derechos tiene lugar en forma instantánea en el momento de la muerte del

causante.

El contenido de la transmisión es la herencia y esta se compone de todos los derechos y obligaciones

que formaban el patrimonio del difunto, menos los que se extinguen por causa de muerte.

Los derechos extrapatrimoniales se extinguen con la muerte de su titular y los derechos patrimoniales

se transmiten a los herederos.

Los atributos de la personalidad se extinguen con la muerte, lo mismo que los derechos de la

personalidad.

Los derechos de familia se extinguen con la muerte de su titular. Lo mismo ocurre con la calidad de

tutor o curador. Respecto de las acciones de estado de familia, se puede sostener que en principio no

son transmisibles por vía sucesoria, sin embargo en algunos casos iniciada en vida por el causante,

puede ser continuada por los herederos, y en otros, puede ser promovida por sus sucesores en

determinadas condiciones. Los herederos del causante pueden ser demandados por una acción de

estado.

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, si el contrato previera la incorporación de los

herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios.

En cuanto a los derechos intelectuales, el causante tiene su derecho en forma vitalicia, pero a su

muerte se transmite a los herederos por un lapso determinado (setenta años).

La transmisión mortis causa requiere la reunión de tres elementos: 1) la apertura de la sucesión; 2) la

vocación sucesoria, y 3) la aceptación. Solamente cuando se han reunido los tres elementos se

producirá y perfeccionara la transmisión hereditaria.

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5) Ley aplicable. Sistema de la unidad y de la pluralidad sucesoria. Supuesto de particiones plurales.

Unidad y pluralidad: la sucesión a titulo universal es la que tiene por objeto un todo ideal, sin

consideración a su contenido especial ni a los objetos de esos derechos. El sistema de unidad de ley

consiste en que el derecho de sucesión se regirá por una ley única, cualquiera sea el lugar donde se

encuentren situados los bienes.

El sistema de pluralidad de leyes se configura cuando se rige el derecho de sucesión por la ley del lugar

donde se encuentren situados los bienes.

El principio de nuestro código es el de unidad de ley determinada por el último domicilio del causante.

6) Jurisdicción. Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción, alcances. Caso del heredero

único. Prorroga de jurisdicción en la provincia de Buenos aires.

La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. El

domicilio que tenia el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión.

Juicio sucesorio: cuando se inicia el juicio sucesorio, la primera resolución ordena inscribir el proceso en

el registro de juicios universales, y la constancia que expida el registro informará si ya hay otros

procesos de la misma persona iniciados ante otro juzgado de la misma jurisdicción. Si se presenta este

caso, resultara imprescindible proceder a la acumulación de los expedientes.

Dentro de los caracteres del proceso sucesorio se puede señalar que se trata de un juicio voluntario.

Se trata de un proceso universal porque tiene por fin trasmitir la herencia considerada como una

universalidad de bienes.

A los fines arancelarios, el juicio se divide en tres etapas: la apertura del proceso sucesorio, la

declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento, y la tercera concluye con las

inscripciones de los bienes a nombre de los herederos o legatarios

Hay que distinguir el juicio sucesorio intestado del testamentario. En ambos, quien solicita la apertura

de proceso deberá justificar su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del

causante. Si este hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo

cuando estuviese en su poder o indicar el lugar donde se encontrase, si lo supiere. Cuando le causante

hubiese fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o

representantes legales conocidos.

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La calidad de parte legítima se acreditara acompañando las partidas que prueben el vínculo jurídico

familiar existente con el causante.

ARTICULO 2335.-Objeto. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar

el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y

entregar los bienes.

ARTICULO 2336.-Competencia. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al

juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9a, Capítulo 3, Título

IV del Libro Sexto.

El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás

litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de

las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de

la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición.

Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden

dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al

domicilio del heredero único.

Fuero de atracción: todo tramita ante el mismo juez para que no haya sentencias contradictorias

Prórroga de jurisdicción: si todos los herederos están de acuerdo, pueden pedir la prórroga de

jurisdicción.

UNIDAD TEMÁTICA N°2: Capacidad para suceder

1) Para que una persona pueda recibir una herencia, es necesario que tenga capacidad para suceder y

que tenga una vocación hereditaria vigente y no contrariada.

La capacidad para suceder ha sido definida como el conjunto de requisitos que la ley exige para que

una persona pueda ser sujeto pasivo de una transmisión por causa de muerte.

El nuevo código no distingue entre capacidad en general y capacidad para suceder. La regla es la

capacidad, y por ende se aplican las normas de la capacidad en general.

El requisito esencial para poder suceder es que la persona llamada a la herencia exista en aquel

instante.

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El comienzo de la existencia humana ocurre con la concepción (art. 19) y los derechos y obligaciones

del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no

nace con vida se considera que la persona nunca existió. De esto se extrae que el que no ha sido

concebido al momento de la muerte no existe y por ello no puede suceder al causante. No está

permitida la filiación post mortem porque para someterse a las técnicas de reproducción humana

asistida se requiere el consentimiento libre, previo e informado de ambos.

ARTICULO 2279.-Personas que pueden suceder. Pueden suceder al causante:

a) las personas humanas existentes al momento de su muerte;

b) las concebidas en ese momento que nazcan con vida;

c) las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los

requisitos previstos en el artículo 561;

d) las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su

testamento.

Se concede capacidad para suceder a la fundación que no existe al momento del fallecimiento pero que

se crea como consecuencia de una disposición testamentaria expresa realizada por el causante en su

testamento.

2) Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Vocación actual y eventual. Condiciones de

eficiencia. Causas de excusión. Causas limitativas.

La vocación sucesoria es el llamamiento hecho por la ley o por la voluntad del causante a una

persona para que reciba una herencia determinada.

La diferencia que existe entre la capacidad para suceder y la vocación hereditaria es clara, aquella es

general, y esta es específica para una sucesión en particular.

Una persona existe y por lo tanto tiene capacidad para suceder a cualquiera, pero solo tendrá vocación

hereditaria respecto de una persona determinada cuando cuente con un llamamiento hecho por la ley o

por el causante en su testamento

Fuentes:

- Voluntad del causante expresada en un testamento valido

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- Llamamiento que hace la ley a determinados miembros de la familia del fallido.

Vocación actual: llamamiento a heredar la totalidad de los bienes

Vocación eventual: posibilidad de acrecer en base a la universalidad del titular.

Condiciones de eficiencia:

-existencia de la persona al momento de recibir la herencia.

-existencia del sucesor debe ser cierta

-el llamamiento debe subsistir cuando la sucesión se abre.

- es imprescindible que dicha vocación no se encuentre contrariada.

Causas de exclusión:

a) Renuncia a la herencia: la exclusión por voluntad del llamado a suceder se presenta cuando este

manifiesta de una manera expresa su voluntad de no recibir la herencia. La sucesión se defiere como si

el renunciante nunca hubiese sido llamado a la herencia.

b) Indignidad: la exclusión por sentencia judicial tiene lugar cuando ha incurrido en una causal de

indignidad

c) Matrimonio in extremis: art. 2436: “la sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro

de los treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento

de la celebración, conocida por el superstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio

sea precedido de una unión convivencial

d) Divorcio: la sola sentencia de divorcio provoca que los cónyuges no se hereden entre sí.

e) Separación de hecho: art.2437: “la separación de hecho sin voluntad de unirse… excluye el derecho

hereditario entre cónyuges”. La separación de hecho se concreta con el cese de la vida en común y la

falta de voluntad de unirse que menciona la norma se concreta cuando al menos uno de los cónyuges

no desea continuar con la convivencia. Cualquiera haya sido la causa por la que dejaron de convivir,

ninguno de los cónyuges heredara al otro.

f) Decisión judicial que pone fin a la convivencia: art.2437 “la decisión judicial de cualquier tipo que

implica cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges”.

g) Matrimonio extranjero ineficaz en el país: la validez de un matrimonio contraído en el extranjero se

rige por el derecho del lugar de la celebración.

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Es posible sostener que si el matrimonio extranjero se ha celebrado con alguno de los impedimentos

dirimentes que reconoce la ley argentina, no podría producir efectos dentro del país porque se está

afectando el orden publico internacional. Si se pretendiera reclamar la vocación hereditaria por parte del

cónyuge supérstite de un matrimonio extranjero celebrado existiendo estos impedimentos, el juez

argentino puede negar su eficacia y rechazar la pretensión hereditaria.

Causas limitativas:

En el código existen supuestos en que la vocación hereditaria resulta contrariada en forma parcial o

más precisamente, se afecta la vocación sucesoria testamentaria,

Esto quiere decir que si una persona se encuentra imposibilitada de heredar teniendo en cuenta el

llamamiento testamentario, esta situación no le impide que pueda ser llamado por la ley a recibir esa

herencia.

La razón que justifica estas restricciones testamentarias se encuentra en que, al tratarse de personas

que mantienen una vinculación especial con el testador, pueden influir sobre las disposiciones que

adopte, torciendo su libre voluntad de expresión.

El art 2482 establece: Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser

aprobadas las cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han

intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al

causante en su última enfermedad

Art. 2483.-Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por

testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan

tales, sin admitir prueba en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente

de la persona impedida de suceder.

El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio.

Los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el

testador son considerados de mala fe.

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3) Indignidad: puede ser definida como la exclusión de la herencia decretada contra un heredero o

legatario por una sentencia judicial en virtud de una causa legal.

La indignidad puede ser decretada tanto respecto del heredero como de un legatario.

Esta sanción civil tiene como basamento un reproche objetivo formulado por el ordenamiento jurídico

hacia determinadas conductas que han sido consideradas disvaliosas porque implican agresiones o

menoscabo a la integridad, a la libertad, al honor, a la salud, a las afecciones o a la memoria del

causante.

La indignidad debe ser decretada por sentencia judicial porque esta institución no se aplica de oficio

debido a que debe ser demandada solamente por el legitimado para hacerlo.

Nadie puede ser reputado como indigno aunque la causa se encuentre acreditada si no media acción

del interesado y sentencia condenatoria.

La acción de indignidad no puede ser planteada antes del fallecimiento del causante.

Naturaleza jurídica: no se trata de una incapacidad sino de una causa que contraria la vocación

sucesoria impidiendo que el heredero retenga la herencia.

Causales de indignidad:

Art. 2281. Son indignos de suceder:

- Inc. a) los autores, cómplices o participes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad

sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge,

conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por

la de la pena.

Tiene que haberse tratado de un delito doloso. Abarca tanto a los autores como a los cómplices y

también a los participes. Antes se requería la condena penal, mientras que ahora el 2281 establece

“basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal”. Si

no se ha llegado a esa instancia o la sentencia ha sido absolutoria, de cualquier manera el juez civil

podría considerar que el demandado ha incurrido en la causa de indignidad. Todos estos delitos

constituyen una afrenta contra la persona del causante pero también puede haber recaído en otros

miembros de la familia del fallecido.

-Inc. b) “los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido”. No se aclara si el maltrato tiene

que haber sido físico o mental por lo que cabe concluir que ambas conductas quedan incluidas.

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-Inc. c) “los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión,

excepto que la víctima del delito sea el acusador o su cónyuge o conviviente, su descendiente,

ascendiente o hermano , o haya obrado en cumplimiento de un deber legal”. No importa el resultado de

la acción penal, si ha mediado sobreseimiento provisional o definitivo, falta de merito, absolución o

condena, porque la causa se configura con la acusación o denuncia.

Inc. d) “ los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida,

excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa

de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes,

ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su cómplice”. Lo que sanciona esta causa es que

ante el homicidio doloso del causante, su heredero no ponga en funcionamiento el accionar de la

justicia para que se investigue el hecho. El plazo para hacer la denuncia es de un mes desde que se

produjo la muerte sin dar alternativa en caso que el sucesible ignorara esta circunstancia. Tampoco hay

obligación de efectuar la denuncia cuando el autor del homicidio o su cómplice es descendiente,

ascendiente, cónyuge, hermano de quien pretende ser heredero del causante

Inc. e) “los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no lo

hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo”.

Inc. f) “el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor

edad”

Inc. g) “el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental.

Inc. h) “ los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje

de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el

testamento”. En ambos supuestos se ha afectado la libre decisión respecto de la disposición de sus

bienes para después de su muerte.

Inc. i) “los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las

donaciones”. La donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por

ingratitud del donatario, y en caso de habérselo estipulado expresamente, por supernacencia de hijos

del donante.

Perdón:

ARTICULO 2282.-Perdón de la indignidad. El perdón del causante hace cesar la indignidad. El

testamento en que se beneficia al indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón,

excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador.

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Acción de indignidad:

Al no operar de pleno derecho, la indignidad solo puede ser decretada por una sentencia judicial.

ARTICULO 2283.-Ejercicio de la acción. La exclusión del indigno sólo puede ser demandada después

de abierta la sucesión, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También puede

oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia.

La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores

particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la existencia de la

causa de indignidad.

Legitimación activa: al que ocupara el lugar del indigno en la sucesión del causante. No cualquier

interesado podrá demandar la indignidad quedando excluidos los deudores de la sucesión porque

deben abonar su deuda sin que importe quien es el heredero, los acreedores de la sucesión porque su

crédito se satisface con la herencia con total independencia de quienes sean los herederos, losa

creedores del heredero, puesto que el fundamento moral que sustenta la indignidad no permite que sea

ejercida por vida de subrogación y los legatarios porque su derecho se circunscribe a reclamar la

entrega del legado a quien sea heredero.

Legitimación pasiva: se puede demandar por indignidad a los herederos y legatarios. También puede

accionarse contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a titulo

oneroso de mala fe.

La sentencia que hace lugar a la demanda produce la exclusión del indigno de la herencia del causante.

Para hacer efectiva esta sentencia deberá modificarse la declaratoria de herederos que se hubiese

dictado a favor del indigno o bien dejarse sin efecto la aprobación del testamento en el que hubiera sido

instituido y resolverse lo que corresponda para asignar la calidad de heredero a quien ha vencido en la

acción de indignidad.

Caducidad de la indignidad:

Art. 2284: “caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de tres años desde la

apertura de la sucesión, y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado”. Corren

desde el día de la muerte del causante respecto de los herederos y con relación a los legatarios desde

que se hizo entrega del legado.

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Efectos:

Art. 2285: “Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos,

aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las sumas de

dinero recibidas, aunque no los haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el

causante renacen, así como las garantías que los aseguraban”.

UNIDAD TEMATICA N°3: Aceptación y renuncia de la herencia.

1) En nuestra legislación no está permitido realizar actos jurídicos sobre la posible herencia de una

persona que todavía este viva. Recién con el fallecimiento se abre la posibilidad de expedirse sobre esa

herencia. Por ese motivo, el art 2286 ha dispuesto “las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni

renunciadas”

Derecho de opción: es la facultad que tiene el sucesible de elegir entre la aceptación o la renuncia de

una herencia determinada. En realidad al llamado a suceder se le presenta una tercera alternativa, ya

que además de aceptar o repudiar la herencia puede guardar silencio.

ARTICULO 2287.-Libertad de aceptar o renunciar. Todo heredero puede aceptar la herencia que le es

deferida o renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a

modalidades. La aceptación parcial implica la del todo; la aceptación bajo modalidades se tiene por no

hecha.

ARTICULO 2288.-Caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los

diez años de la apertura de la sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido

por renunciante.

El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la

herencia y luego es excluido de ésta, corre a partir de la exclusión.

ARTICULO 2289.-Intimación a aceptar o renunciar. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente

que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni

mayor de tres meses, renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber

respondido la intimación, se lo tiene por aceptante.

La intimación no puede ser hecha hasta pasados nueve días de la muerte del causante, sin perjuicio de

que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos.

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Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación sólo puede hacerse una vez

cumplida la condición.

Fundamento: el fundamento del derecho de opción esta dado porque el llamado a suceder no se

encuentra obligado a recibir la herencia.

Plazo: el derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de la apertura de la sucesión. El

heredero que no haya aceptado en ese plazo, se tiene por renunciante.

Transmisibilidad del derecho de opción: el derecho de opción es transmisible por causa de muerte. Ante

el fallecimiento de una persona, si muere su sucesible sin haberse expedido, los herederos de este

tendrán el derecho de optar respecto de la primera herencia.

Art. 2290: “si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado la herencia, el derecho de hacerlo se

transmite a sus herederos. Si estos no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia deferida

a su causante, los que la aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que

corresponden a este. La renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una

herencia a él deferida, implica también la renuncia a esta”. Si se renuncia a la herencia del causante, no

se puede aceptar la herencia que se le había transmitido.

Efecto retroactivo de la opción: cuando se ha aceptado o cuando han transcurrido los diez años de la

muerte sin haberse expedido se considera que ha sido aceptante o renunciante desde la apertura de la

sucesión. Art. 2291 “el ejercicio del derecho de opción tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la

sucesión”.

Derechos de los terceros interesados: puede haber interesados en conocer si el llamado a suceder va a

aceptar o renunciar a la herencia y el plazo es de diez años, por lo que no resulta atinado que deban

esperar pacientemente el transcurso de ese lapso para saber la situación en la que aquel quedará. Por

ese motivo el art. 2289 ha contemplado este caso “cualquier interesado puede solicitar judicialmente

que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni

mayor a tres meses, renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido

la intimación, se lo tiene por aceptante. La intimación no puede ser hacha hasta pasados nueve días de

la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten las medidas necesarias para

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resguardar sus derechos. Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación solo

puede hacerse una vez cumplida la condición”.

Dentro de la expresión” cualquier interesado” deben considerarse incluidos los acreedores del causante

porque necesitan saber a quién reclamarle su crédito, también los legatarios porque tienen el derecho a

requerir al heredero que se cumpla con su legado, los coherederos porque su situación frente a la

herencia depende de la aceptación o renuncia de los otros llamados en igual grado y los acreedores del

heredero porque podrían subrogarse en su derecho cuando se trata de una herencia solvente.

Este interesado debe presentarse judicialmente para que se proceda a realizar la intimación. El plazo

que debe fijar el juez no debe ser menor de un mes ni mayor de tres meses. En caso de guardar

silencio al vencimiento del plazo, se lo tiene por aceptante porque tuvo la oportunidad expresa de

renunciar y no lo hizo.

2) Aceptación de la herencia: es el acto voluntario lícito por el cual una persona llamada a suceder

asume de manera irrevocable los derechos y obligaciones que corresponden a la calidad de heredero.

A través de la aceptación se asume la calidad de heredero y no se adquiere porque la aceptación tiene

efecto retroactivo a la fecha del fallecimiento que es el momento en que se transmiten los derechos y

las obligaciones que componen la herencia. Lo que se produce con la aceptación es la consolidación de

la calidad de heredero del llamado a suceder.

La aceptación es irrevocable.

La asunción de los derechos y obligaciones que corresponden a la calidad de heredero debe ser total,

ya que esta situación es indivisible. No se admite que pueda ser aceptante respecto de unos bienes y

renunciante de los otros.

Capacidad para aceptar la herencia y situaciones especiales: no hay norma específica que establezca

la capacidad necesaria para aceptar una herencia.

Debe diferenciarse la capacidad para recibir una herencia (es suficiente existir al tiempo del

fallecimiento), de la capacidad para aceptarla (se tiene que encontrar en condiciones de ejercer por si

mismo ese derecho)

Especies de la aceptación: en el código de Vélez la aceptación de la herencia podía ser simple o bajo

beneficio de inventario. La reforma se refiere solo a la aceptación sin efectuar diferenciaciones.

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Formas de la aceptación: art. 2293 “la aceptación de la herencia puede ser expresa o tacita. Es

expresa cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o

privado; es tácita si otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede

haber realizado sino en calidad de heredero”.

L manifestación por escrito en la que se asume la calidad de heredero implica la aceptación expresa de

la herencia.

La aceptación tacita se infiere de la naturaleza del acto llevado a cabo por el sucesible y se supedita a

que surja de ese acto la intención de aceptar y a que solo lo podía haber efectuado en la condición de

heredero.

ARTICULO 2294.-Actos que implican aceptación. Implican aceptación de la herencia:

a) la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la

calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad;

b) la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él;

c) la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después

de transcurrido un año del deceso;

d) el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en

calidad de heredero;

e) la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito;

f) la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita;

g) la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus coherederos.

Aceptación forzada de la herencia: se ha definido la aceptación de la herencia como un acto voluntario,

pero al mismo tiempo se hizo la salvedad de un caso en que la calidad de aceptante era impuesta como

sanción.

Ello tiene lugar cuando se presentan las condiciones establecidas en el art. 2295 “el heredero que

oculta o sustrae bienes de la herencia es considerado aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde el

derecho de renunciar, y no tiene parte alguna en aquello que ha sido objeto de su ocultamiento o

sustracción. En el supuesto de que no pueda restituir la cosa, debe restituir su valor, estimado al

momento de su restitución.

Actos que no implican aceptación:

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ARTICULO 2296.-Actos que no implican aceptación. No implican aceptación de la herencia:

a) los actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisional, así como los que

resultan necesarios por circunstancias excepcionales y son ejecutados en interés de la sucesión;

b) el pago de los gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos adeudados por el difunto,

los alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente;

c) el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del difunto, o recuerdos de

familia, hecho con el acuerdo de todos los herederos;

d) el cobro de las rentas de los bienes de la herencia, si se emplean en los pagos a que se refiere el

inciso b) o se depositan en poder de un escribano;

e) la venta de bienes perecederos efectuada antes de la designación del administrador, si se da

al precio el destino dispuesto en el inciso d) de este artículo; en caso de no poderse hallar comprador

en tiempo útil, su donación a entidades de asistencia social o su reparto entre todos los herederos;

f) la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa o son susceptibles de desvalorizarse

rápidamente, si se da al precio el destino dispuesto en el inciso d).

En los tres últimos casos, el que ha percibido las rentas o el precio de las ventas queda sujeto a las

obligaciones y responsabilidad del administrador de bienes ajenos.

Renuncia de la herencia: es el acto expreso mediante el cual una persona llamada a suceder manifiesta

su voluntad de no ser heredera.

Se trata de un acto jurídico porque tiene por fin extinguir derechos.

Es un acto unilateral porque se perfecciona con la sola voluntad del renunciante, sin que se requiera

que la renuncia sea aceptada.

Debe ser expresa porque contraria el llamamiento deferido por la ley o por la voluntad del causante, y

por ello, no es posible presumir la intención de renunciar.

Sin embargo puede inferirse que hay una renuncia tacita cuando el sucesivo guarda silencio durante

diez años sobre la herencia que le ha sido deferida.

Como luego de la renuncia se considera que el renunciante nunca tuvo un llamamiento a la herencia,

tiene efectos retroactivos a la fecha de la apertura de la sucesión.

Forma de la renuncia: art. 2299 “la renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública,

también puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema

informático asegure la inalterabilidad del instrumento”.

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Retractación de la renuncia: la renuncia puede ser dejada sin efecto por la sola voluntad del

renunciante, quedando emplazado como aceptante.

ARTICULO 2300.-Retractación de la renuncia. El heredero renunciante puede retractar su renuncia en

tanto no haya caducado su derecho de opción, si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos

ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta los derechos adquiridos

por terceros sobre los bienes de la herencia.

Efectos de la renuncia: ARTICULO 2301.-Efectos de la renuncia. El heredero renunciante es

considerado como si nunca hubiese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho

de representación en los casos en que por este Código tiene lugar.

Si hay coherederos del renunciante estos verán acrecida su porción hereditaria y si fueran llamados

herederos de un grado posterior, verán actualizado su derecho a la herencia.

Acción de los acreedores del renunciante: ARTICULO 2292.-Acción de los acreedores del heredero. Si

el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, éstos pueden hacerse autorizar

judicialmente para aceptarla en su nombre.

En tal caso, la aceptación sólo tiene lugar a favor de los acreedores que la formulan y hasta la

concurrencia del monto de sus créditos.

3) Cesión de la herencia:

El contrato de cesión de herencia puede ser definido como aquel por el cual el heredero, cedente,

transmite a un coheredero o a un tercero, cesionario, la universalidad jurídica, herencia o una cuota

parte de ella, sin consideración especial de los elementos singulares que la componen.

La cesión de la herencia es un contrato bilateral, lo que implica un acuerdo de voluntades entre el

cedente y el cesionario.

El momento oportuno para hacer el contrato de cesión de la herencia comienza a partir de la muerte del

causante. Este contrato podrá otorgarse mientras los bienes hereditarios se encuentren indivisos, es

decir que luego de la partición ya no podrá celebrarse la cesión de la herencia.

Caracteres:

-Contrato consensual; porque resulta suficiente el acuerdo de voluntades sin que se requiera la

tradición de los bienes para su perfeccionamiento.

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-Traslativo de derechos; porque los derechos sobre la herencia pasan del cedente al cesionario.

-Formal, porque se requiere su instrumentación mediante escritura pública.

-Oneroso o gratuito, según que se perciba una contraprestación o se trate de una liberalidad.

-Aleatorio; porque no se hace un detalle de los bienes, derechos y obligaciones que se ceden y la

incertidumbre acerca de su contenido es el riesgo que se asume al contratar, tal como se explicita más

adelante.

Forma: el art. 1618 referido a la cesión de derechos exige en su inc. a) que se haga por escritura

pública la cesión de derechos hereditarios. Corrobora lo expuesto el art. 2302 inc. b) que da por

sentado que se debe hacer por escritura pública al sostener que la cesión tiene efectos respecto de

otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al

expediente sucesorio.

Contenido: la cesión de la herencia se refiere a un contenido patrimonial y no implica en ningún caso la

transmisión de la calidad de heredero.

Este contenido patrimonial está formado por la herencia o por una parte indivisa de ella.

Art. 2304 “el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia.

Asimismo, tiene derecho de participar en el valor integro de los bienes que se gravaron después de la

apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en el de los que en el mismo periodo se consumieron o

enajenaron, con excepción de los frutos percibidos”.

El cesionario debe recibir los bienes en el estado en que se encontraban al momento del fallecimiento,

puesto que las alteraciones que ellos puedan haber sufrido como consecuencia del accionar del

heredero no se incluyen dentro de la cesión.

Si se gravó un bien o se consumieron o enajenaron, se le debe integrar al cesionario el valor que estos

bienes tenían al momento del fallecimiento.

No quedan percibidos dentro de la cesión los frutos percibidos porque pertenecen al cedente.

Art. 2303.-Extensión y exclusiones. La cesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar

ulteriormente por colación, por la renuncia a disposiciones particulares del testamento, o por la

caducidad de éstas.

No comprende, excepto pacto en contrario:

a) lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de las expresadas, como la renuncia o

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la exclusión de un coheredero;

b) lo acrecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo de la cesión;

c) los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honoríficas,

retratos y recuerdos de familia.

Efectos: ARTICULO 2302.-Momento a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una

herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos:

a) entre los contratantes, desde su celebración;

b) respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se

incorpora al expediente sucesorio;

c) respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión.

Efectos entre las partes: el cedente debe entregar al cesionario los bienes hereditarios que se

encuentran en su poder en la medida del derecho cedido.

Si la cesión ha sido onerosa, el cedente responde por la evicción respecto de su calidad de heredero y

de la parte indivisa que le corresponde en la herencia.

Si la cesión ha sido gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable.

La cesión no produce efecto alguno sobre la extinción de las obligaciones causadas por confusión.

El cesionario tiene el deber de entregar lo comprometido según las condiciones del contrato a menos

que se haya tratado de una cesión gratuita.

El cesionario es responsable por las deudas del causante y por las cargas de la herencia solo hasta el

valor de los bienes que corresponden a la parte indivisa cedida.

Cuando el heredero cedente ha abonado esas obligaciones, el cesionario debe reintegrarle lo pagado.

Efectos respecto de terceros: el deudor debe abonar a los herederos y por ello, cuando uno de estos ha

cedido su derecho a la parte indivisa de la herencia, para que le sea oponible al deudor, tal cesión debe

serle notificada.

UNIDAD TEMÁTICA N°4: Derechos y obligaciones del heredero

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1) Investidura de la calidad de heredero: es el reconocimiento público del título de heredero que se

puede lograr: de pleno derecho, o por decisión judicial. La institución tiene un fin publicitario

incuestionable.

-Investidura de pleno derecho: se adquiere por el solo fallecimiento del causante.

ARTICULO 2337.-Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes,

descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte

del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la

sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que

correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables,

su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos.

Investidura judicial: ARTICULO 2338.-Facultades judiciales. En la sucesión de los colaterales,

corresponde al juez del juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales, previa

justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado.

En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de validez formal del

testamento, excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del artículo 2337.

En la sucesión de los colaterales hasta el cuarto grado, la investidura corresponde al juez

En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la validez formal del testamento.

En las sucesiones sin testamento, la investidura es “por declaratoria de herederos”, en las

testamentarias por la “declaración de validez formal del testamento”.

2) La declaratoria de herederos: es la resolución judicial mediante la cual se reconoce la condición de

herederos llamados por la ley.

Resulta imprescindible lograr la declaratoria de herederos a favor de quienes ostentan la posesión

hereditaria de pleno derecho cuando han quedado bienes inmuebles o muebles registrables para

proceder a la registración de los bienes a nombre de los nuevos titulares.

-Diligencias previas: Para la promoción del juicio sucesorio intestado es necesario acreditar el

fallecimiento real o presunto del causante. Deberá acompañarse el acta de defunción y copia de la

sentencia que declara la muerte presunta o su desaparición forzada. Deberá, además, demostrarse la

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legitimación para promoverlo, estando ésta en cabeza de los miembros de la familia llamados por la ley

a recibir la herencia.

ARTICULO 2340:.-Sucesión intestada. Si no hay testamento, o éste no dispone de la totalidad de los

bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros

herederos.

Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente, y se dispone la

citación de herederos, acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados

por el causante, por edicto publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, para que

lo acrediten dentro de los treinta días.

En la provincia de Bsas, también se libra oficio al Colegio de escribanos, y al registro de testamentos, y

al IPS para que se deje de de pagar las jubilaciones y pensiones por la muerte del causante.

Luego de cumplidos esos requisitos, se dicta la declaratoria de herederos.

-Forma de la declaratoria de herederos: en esta resolución judicial se está determinando con claridad y

certeza quienes son los herederos que la ley llama y que han acreditado su vínculo para recibir la

sucesión del causante.

Si bien se trata de una sentencia, no hay obstáculo para que sea luego modificada. La declaratoria de

herederos se dicta sin perjuicio de terceros y cualquier pretendiente podrá promover demanda

impugnando su validez o exactitud para excluir al heredero declarado o para ser reconocido con él.

Entre aquellos herederos que han tramitado conjuntamente el proceso sucesorio o que se han

reconocido expresamente la calidad de tales, la declaratoria será definitiva y no podrá ser modificada.

A partir de esta resolución, los que allí figuren, han quedado investidos en la calidad de herederos.

Declaración de validez formal del testamento: dentro del juicio sucesorio testamentario también hay una

resolución de trascendencia y esta es la que aprueba el testamento en su aspecto formal.

Dentro de este proceso, será necesario acreditar el fallecimiento del causante y presentar el testamento

que se pretenda hacer valer.

ARTICULO 2339..-Sucesión testamentaria. Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe

presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre.

Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura si

estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento, y a la comprobación de la autenticidad

de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez

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debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Asimismo, si algún

interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no impide que

sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso.

La aprobación formal del testamento implica conferir la posesión hereditaria a los herederos incluidos

en él.

3) Acción de petición de herencia: es la acción de petición de herencia es la acción que tiene un

heredero para desplazar a otra persona que también invoca la calidad de heredero o para concurrir con

ella en la sucesión del causante y obtener la entrega de la herencia.

ARTICULO 2310.-Procedencia. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial

de la herencia, sobre la base del reconocimiento de la calidad del heredero del actor, contra el que está

en posesión material de la herencia, e invoca el título de heredero.

La disputa se centra entre dos personas que invocan la calidad de heredero y una de ellas, el actor,

tiene un derecho preferente o igual a la herencia respecto del otro.

El requisito esencial de la acción de petición de herencia es que se discuta quien es el autentico

heredero del causante.

El proceso en el que se discuta la petición de herencia del que resultará la calidad de heredero debe

tramitar ante el juez que interviene en el proceso sucesorio. La petición de herencia debe tramitarse por

un juicio separado e independiente pero ante el mismo juez que entiende en la sucesión.

Legitimación activa y pasiva: distintos supuestos: la acción de petición de herencia corresponde a la

persona que tiene un mejor o igual derecho que quien ostenta hasta ese momento la calidad de

heredero y en su contra deberá accionarse.

Supuestos:

a) Pariente de un orden más próximo contra pariente de un orden más lejano.

b) Dentro del mismo orden, pariente de grado más próximo contra pariente de grado más lejano

c) Dentro del mismo orden, pariente de igual grado

d) Pariente de orden subsiguiente o grado más lejano contra pariente de orden preferente o grado más

cercano

e) Heredero de llamamiento prioritario contra heredero con llamamiento supletorio

f) Heredero testamentario contra legitimario

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g) Heredero testamentario posterior contra heredero testamentario anterior

h) Heredero con llamamiento supletorio contra heredero testamentario

i) Cesionario de la herencia

j) Acreedor del heredero con llamamiento preferente o mejor derecho

k) Heredero del heredero

Medidas cautelares:

El heredero ha recibido la transmisión de los derechos sobre la herencia desde la misma muerte del

causante y puede disponer de ellos sin ninguna limitación.

Para evitar ese riesgo, es necesario requerir al iniciar la acción de petición de herencia la adopción de

medidas cautelares que tiendan a impedir los actos de disposición del accionado respecto de los bienes

hereditarios.

El código procesal civil y comercial de la nación ha admitido expresamente la procedencia del embargo

preventivo para la acción de petición de herencia.

El efecto inicial de la sentencia que hace lugar a la acción de petición de herencia esla determinación

de la persona que tiene el carácter de heredero del causante. El efecto siguiente es la restitución de los

bienes que integran la herencia al heredero declarado en la sentencia.

ARTICULO 2312.-Restitución de los bienes. Admitida la petición de herencia, el heredero aparente

debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era

poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención.

Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de los daños.

El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a éste en

las relaciones con el demandante.

Como consecuencia de esta disposición, el heredero real debe quedar en la misma situación respecto

de los bienes que hubiera tenido si no existiese el heredero aparente.

No solo debe restituir los bienes hereditarios, sino también los que el causante estaba poseyendo y

además aquellos que hubiera mantenido en virtud de ejercer el derecho de retención.

La responsabilidad del heredero aparente frente al heredero real no se agota con la entrega de los

bienes que componen la herencia, sino que también debe resolverse el alcance de sus deberes según

haya sido buena o mala fe.

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El heredero aparente es considerado poseedor de mala fe cuando conoce o debió conocer la existencia

de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento.

4) Heredero aparente:

Es aquel que, ostentando tal calidad, resulta vencido en una acción de petición de herencia.

Efectos de los actos de administración realizados por el heredero aparente:

El heredero aparente puede haber realizado actos de administración y eventualmente de disposición

sobre los bienes de la herencia sin haber tenido en definitiva derecho para efectuarlo porque no se

trataba del heredero real.

ARTICULO 2315.-Actos del heredero aparente. Son válidos los actos de administración del heredero

aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya

habido mala fe suya y del tercero con quien contrató…”

La regla es que los actos de administración son validos haya habido buena o mala fe del heredero

aparente. Solo quedan sin efecto cuando el heredero aparente de mala fe se pusiera de acuerdo con el

tercero que conocía que el derecho de aquel se encontraba cuestionado.

Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia,

tiene derecho a ser reembolsado por el heredero.

Si el heredero aparente ha pagado deudas del causante con bienes hereditarios, ha realizado actos de

administración que son regulares y nada cabe objetar sobre ese proceder.

Actos de disposición:

Es preciso distinguir los realizados a título gratuito de los onerosos.

Cualquier acto de disposición a título gratuito realizado por el heredero aparente, ya sea sobre bienes

muebles o inmuebles, no es válido y puede ser cuestionado por el heredero real.

Los actos de disposición a titulo oneroso que realiza el heredero aparente tienen varios condicionantes

para que sean validos.

Artículo 2315: Son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que

ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los

derechos de éste están judicialmente controvertidos…”

En principio los actos de disposición serán válidos si el tercer contratante es de buena fe porque no

conocía que el heredero aparente podía perder esa condición.

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Para que el acto de disposición sobre bienes registrables sea valido tiene que haber sido oneroso, el

heredero aparente tiene que haber obtenido una declaratoria de herederos a su favor o la aprobación

formal de testamento en el que fue instituido y el tercer adquiriente tiene que ser de buena fe.

En caso de haber sido realizado un acto de disposición en forma valida, el heredero aparente de buena

fe debe restituir al heredero real el precio recibido mientras que el de mala fe, debe indemnizar todo

perjuicio que le haya causado.

UNIDAD TEMÁTICA N°4: Responsabilidad de los sucesores

ARTICULO 2316.-Preferencia. Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y

los legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con

preferencia sobre los acreedores de los herederos.

El fundamento de esta preferencia se encuentra en que el acreedor que contrato con el causante tuvo

en cuenta su solvencia para concederé el crédito y esta situación de hecho no puede resultar agravada

por la muerte del deudor cuando su heredero es insolvente y sus propios acreedores pretenden ejecutar

bienes hereditarios.

Esta preferencia puede ser requerida por los acreedores de causante, por los acreedores por cargas de

la sucesión y por los legatarios.

Las cargas de la sucesión son deudas que se han originado como consecuencia del fallecimiento del

causante como los gastos funerarios, y los que corresponden a la conservación, liquidación y división

de los derechos respectivos, inventarios, tasaciones, etc. A ellos deben agregarse los gastos que se

devenguen como consecuencia de la tramitación del juicio sucesorio como la publicación de edictos, los

honorarios de protocolización del testamento ológrafo, los honorarios del administrador, del

inventariador, del tasador, de los profesionales intervinientes, del partidor, del albacea, etc.

Los legatarios también gozan del derecho de cobro preferente.

La preferencia se ejerce respecto de los acreedores personales del heredero y no tiene trascendencia si

estos gozan de un crédito privilegiado o no, porque esa situación no los coloca en una mejor situación

con relación a los bienes de la herencia.

La preferencia recae sobre los bienes que componen la herencia del causante.

Queda claro que este derecho no podrá ejercerse en la medida en que se hubieran confundido los

bienes hereditarios con los bienes personales del heredero, ya que esta imposibilidad de identificar su

origen extingue la posibilidad de ejercer la preferencia.

La preferencia se otorga solo a favor de quien la ha solicitado.

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Si se han satisfecho los créditos contra el causante, los que correspondan a las cargas de la sucesión y

los legados, el resto de los bienes se incorpora al patrimonio de los herederos y sus acreedores podrán

cobrar no solo sobre sus bienes personales, sino también sobre los que ha recibido por herencia.

ARTICULO 2317.-Responsabilidad del heredero. El heredero queda obligado por las deudas y legados

de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de

pluralidad de herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa.

ARTICULO 2318.-Legado de universalidad. Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el

legatario sólo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor de los

bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros

legatarios en caso de insuficiencia de los bienes de la universalidad.

Preferencia de los acreedores sobre los legatarios: primero cobran los acreedores del causante y luego

los legatarios.

ARTICULO 2319.-Acción contra los legatarios. Los acreedores del causante tienen acción contra los

legatarios hasta el valor de lo que reciben; esta acción caduca al año contado desde el día en que

cobran sus legados.

Como el objeto del legado forma parte de la herencia, cuando se ha entregado al legatario antes d que

fuera saldado un crédito contra el causante, el acreedor tiene esta acción contra el legatario para

cobrarse con el bien legado o con su valor.

Nunca podrá el acreedor pretender el cobro sobre bienes personales del legatario ya que su

responsabilidad se limita al valor del objeto legado.

La acción del acreedor del causante contra el legatario caduca al año de haberse cumplido con el

legado porque su inacción durante ese lapso consolida la propiedad del legado en cabeza del legatario.

Reembolso: Artículo 2320: El heredero o legatario que paga una porción de las deudas o de los

legados superior a su parte tiene acción contra sus coherederos o colegatarios por el reembolso del

excedente, y hasta el límite de la parte que cada uno de ellos debía soportar personalmente, incluso en

caso de subrogación en los derechos del que recibe el pago.

Responsabilidad con los propios bienes: Artículo 2321: Responde con sus propios bienes por el pago

de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que:

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a) no hace el inventario en el plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman

judicialmente a su realización;

b) oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario;

c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio;

d) enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la

masa.

Prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero: ARTICULO 2322.-En

los casos previstos en el artículo 2321, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero

cobran según el siguiente rango:

a) por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, con preferencia respecto de los

acreedores del causante y de los legatarios;

b) por créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata con los

acreedores del causante.

UNIDAD TEMÁTICA N°5: Indivisión hereditaria

1) La indivisión hereditaria es el estado de la herencia que se configura cuando existe más de un

heredero.

La característica esencial para la existencia de la indivisión es que a la herencia sea llamado más de un

heredero. Si queda un solo heredero, este es el único y exclusivo propietario de todos los bienes

dejados por el causante a su muerte, y en tal caso, no existe la comunidad hereditaria.

El estado de indivisión es el conjunto de bienes que conforman el acervo.

El límite temporal del estado de indivisión va desde la muerte del causante, hasta el momento de la

partición (art. 2323)

2) Indivisiones forzosas. Imposición por testamento:

Art. 2330.-Indivisión impuesta por el testador. El testador puede imponer a sus herederos, aun

legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de diez años.

Puede también disponer que se mantenga indiviso por ese plazo o, en caso de haber herederos

menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad:

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a) un bien determinado;

b) un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituye

una unidad económica;

c) las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista.

En todos los casos, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a éste.

El juez puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido de un coheredero,

cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad.

Acuerdo entre herederos:

ARTICULO 2331.-Pacto de indivisión. Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos

perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición

provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes.

Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representantes

legales o con la participación de las personas que los asisten requiere aprobación judicial.

Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del anteriormente establecido.

Cualquiera de los coherederos puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que

medien causas justificadas.

Para que la indivisión tenga lugar tiene que ser pactada entre todos los herederos, se exige la

unanimidad.

El pacto de indivisión puede ser realizado sobre toda la herencia o sobre una parte de ella, sin que

exista restricción alguna al respecto

No hay obstáculo para que se acuerde la indivisión y al mismo tiempo los herederos pacten la división

provisional de uso y goce de los bienes. Esto significa que han convenido que los bienes queden

indivisos, pero el uso exclusivo de bienes determinados recaerá en cabeza de los herederos tal como

resulta del acuerdo.

Aunque el pacto se encuentre vigente porque todavía no ha vencido el plazo, cualquier heredero puede

requerir la partición cuando medien causas justificadas.

Oposición del cónyuge:

Art. 2332.-Oposición del cónyuge. Si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial,

industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica,

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o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o

constituido en todo o en parte el establecimiento o que es el principal socio o accionista de la sociedad,

puede oponerse a que se incluyan en la partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote.

Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento pero que participa

activamente en su explotación.

En estos casos, la indivisión se mantiene hasta diez años a partir de la muerte del causante, pero

puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento.

Durante la indivisión, la administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones

corresponde al cónyuge sobreviviente.

A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión antes del

plazo fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifican la decisión.

El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual de los

cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida o construida total o parcialmente con

fondos gananciales, con sus muebles, sea incluida en la partición, mientras él sobreviva, excepto que

pueda serle adjudicada en su lote. Los herederos sólo pueden pedir el cese de la indivisión si el

cónyuge supérstite tiene bienes que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para sus

necesidades.

Oposición de un heredero:

Art. 2333.-Oposición de un heredero. En las mismas circunstancias que las establecidas en el artículo

2332, un heredero puede oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que constituye una

unidad económica si, antes de la muerte del causante, ha participado activamente en la explotación de

la empresa.

Solo puede ser objeto de oposición a la partición por parte de un heredero un establecimiento que

constituya una unidad económica. Tiene que haber participado activamente en la explotación de la

empresa desde antes de la muerte del causante, poniendo de manifiesto que cuando su actuación es

posterior a ese hecho no podrá formular la oposición.

Oponibilidad frente a terceros y derecho de los acreedores:

Art. 2334: ser oponible a terceros, la indivisión autorizada por los artículos 2330 a 2333 que incluye

bienes registrables debe ser inscripta en los registros respectivos.

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Durante la indivisión, los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni una

porción ideal de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación

correspondientes a su deudor.

Las indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus

créditos sobre los bienes indivisos.

2) Inventario: plazo y forma. Requisitos. Pluralidad de herederos:

En todo proceso sucesorio deben individualizarse los bienes que componen la herencia. Esta

determinación se puede hacer de dos maneras, mediante la facción de un inventario, o por la denuncia

que hagan los propios herederos.

Inventario: consiste en la descripción detallada de los bienes hereditarios, individualizándolos

debidamente y haciendo mención de los datos registrales que correspondan en su caso. Sin embargo,

para que este documento cumpla acabadamente con el fin que persigue debe contemplar también las

deudas que gravan la herencia.

Art. 2341.-Inventario. El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios

cuyo domicilio sea conocido.

El inventario debe ser realizado en un plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios hayan

intimado judicialmente a los herederos a su realización.

El inventario se confeccionara mediante un acta notarial y allí se deberá dejar constancia de las

observaciones o impugnaciones que formulen los interesados, y de la negativa de alguno de los

comparecientes a firmar el instrumento.

La intimación para realizar el inventario debe ser realizada en forma judicial. El momento oportuno para

hacer la intimación comienza cuando los herederos han aceptado la herencia y puede ser llevada a

cabo hasta que los derechos de los acreedores y legatarios prescriban. Quienes pueden realizar la

intimación son los acreedores del causante y los legatarios.

Cuando hubiera más de un acreedor y legatario la intimación efectuada por uno solo de ellos, beneficia

a los demás.

La intimación debe ser efectuada a cada uno de los herederos porque la obligación de hacer el

inventario es individual y su omisión trae consecuencias jurídicas para el heredero remiso. Sin embargo,

como el inventario se realiza con citación de los coherederos, cuando uno de ellos lo ha efectuado, los

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restantes podrán adherirse a él siempre que tal manifestación se concrete dentro del plazo legal

establecido.

La falta de confección del inventario dentro el plazo de tres meses de haber sido intimado judicialmente

por parte interesada, trae como consecuencia que el heredero responderá con sus propios bienes por

las deudas del causante y las cargas de la herencia.

La realización de un inventario requiere la intimación judicial por parte interesada, la intervención de un

escribano y el cumplimiento de los plazos legales. Por ese motivo el art. 2342 permite suplirlo por la

denuncia de bienes: “por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario

puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por

acreedores o lo imponga otra disposición de la ley”.

3) Avalúo. Impugnaciones. Retasa:

Además de la necesaria descripción del activo y del pasivo de la herencia, resulta imprescindible que

los bienes hereditarios sean valuados ya que, de lo contrario, ese cotejo no permitiría conocer con

exactitud la situación patrimonial que debe enfrentar el heredero. Por ello, el paso siguiente es el avaluó

de los bienes inventariados.

Valuar un bien significa adjudicarle un precio en dinero.

Art. 2343.-Avalúo. La valuación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa

indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces o, en caso contrario, por quien designa el

juez, de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al

acto de partición.

Las normas procesales determinan que el tasador será nombrado a propuesta de la mayoría de los

herederos o en su defecto por el juez.

Existen diferencias entre una norma y otra ya que el art. 2343 exige la unanimidad de los herederos

capaces para designar al tasador, mientras que la norma procesal requiere voluntad de la mayoría. A

pesar de esta diferencia debe prevalecer la norma de fondo, ya que tiene aplicación para todo el país y

constituye una disposición básica que los ordenamientos adjetivos no pueden desconocer.

En caso de no contarse con la unanimidad o bien cuando existe algún heredero que no es plenamente

capaz, la elección del tasador recae en el juez. También se ha fijado el momento en que deben ser

valuados los bienes, el tasador deberá determinarlos en la fecha más próxima posible al acto de la

partición.

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Impugnaciones: tanto el inventario como la tasación se harán conocer a las partes por cedula por un

plazo de cinco días y si no media impugnación serán aprobados y pueden ser impugnados por los

interesados.

Art. 2344.-Impugnaciones. Los copropietarios de la masa indivisa, los acreedores y legatarios pueden

impugnar total o parcialmente el inventario y el avalúo o la denuncia de bienes.

Si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de éstos.

Si las reclamaciones versaren sobre el avaluó, se convocara a audiencia a los interesados y al perito

para que se expidan sobre la cuestión promovida resolviendo el juez lo que correspondiere

El resultado de la impugnación total o parcial del inventario determinara la inclusión de algún bien que

había sido omitido o la exclusión de aquel que había sido incorporado indebidamente.

Cuando la impugnación deriva en la inclusión de un bien que ha sido ocultado fraudulentamente por el

heredero responsable de hacer el inventario, se genera la responsabilidad de este con sus bienes

propios por las deudas del causante y cargas de la sucesión e inclusive por el cumplimiento de los

legados. Lo mismo sucederá cuando el heredero al tiempo de hacer el inventario ha exagerado

dolosamente el pasivo sucesorio.

La impugnación exitosa del avaluó deriva en una retasa de los bienes, pero tampoco se menciona en

este caso el procedimiento para llevarla a cabo y si será realizada por el mismo tasador o deberá

designarse a otro nuevo que cumpla esa labor.

UNIDAD TEMÁTICA N°6: Administración de la sucesión

1) Administración extrajudicial de la indivisión. Uso y goce de los bienes. Actos conservatorios, de

administración y de disposición. Medidas urgentes. Frutos. Actos prohibidos. Reivindicación y posesión

de los bienes.

Art. 2324.-Actos conservatorios y medidas urgentes. Cualquiera de los herederos puede tomar las

medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos

indivisos que se encuentran en su poder. A falta de ellos, puede obligar a los coherederos a contribuir al

pago de los gastos necesarios.

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Art. 2325.-Actos de administración y de disposición. Los actos de administración y de disposición

requieren el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos o a

terceros un mandato general de administración.

Son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes

indivisos y para la contratación y renovación de locaciones.

Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin

oposición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no

requieren facultades expresas en los términos del párrafo anterior.

Art. 2326.-Ausencia o impedimento. Los actos otorgados por un coheredero en representación de otro

que está ausente, o impedido transitoriamente, se rigen por las normas de la gestión de negocios.

Art. 2327.-Medidas urgentes. Aun antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un

coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre

ellas, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la

percepción de fondos indivisos, o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el

consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de éstos pone en peligro el interés común.

Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas muebles, y

atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de éstas.

Cualquier heredero está legitimado para llevar adelante medidas urgentes. El requisito es la

autorización judicial.

Art. 2328.-Uso y goce de los bienes. El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a

su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre

los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado, de manera provisional, por el juez.

El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a

satisfacer una indemnización, desde que le es requerida.

El consentimiento tácito de uso no otorga derecho a indemnización.

El derecho a indemnización corre desde la oposición fehaciente, pero no tiene efecto retroactivo. Quien

usa debe abonar impuestos y servicios.

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Art. 2329.-Frutos. Los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición

provisional.

Cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a

su parte en la indivisión.

Cualquier heredero puede ejercer la acción de reivindicación para perseguir un bien del causante que

está en posesión de un tercero.

Si se está llevando a cabo una posesión para lograr la usucapión, el heredero posee para todos, no

para sí, porque no se puede poseer sobre parte ideal.

2) Administración judicial de la sucesión. Designación del administrador: distintas opciones. Pluralidad

de administradores. Administración por un extraño. Remuneración, garantías, remoción. Medias

urgentes.

Capacidad: Art. 2345: las personas humanas plenamente capaces, y las personas jurídicas autorizadas

por la ley o los estatutos para administrar bienes ajenos, pueden ejercer el cargo de administrador.

Designación de administrador: Art. 2346.-Designación de administrador. Los copropietarios de la masa

indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de

mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer

preferentemente, de no haber motivos que justifiquen otra decisión, sobre el cónyuge sobreviviente y, a

falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto que haya razones

especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un extraño.

En primer término el juez deberá designar administrador al que propongan la mayoría de los herederos,

entendiéndose que se refiere a la mayoría de las partes indivisas, y no a la mayoría de herederos.

Cuando la mayoría no se puede obtener, y cuando existe una oposición fundada al propuesto por esta,

cualquiera de los herederos puede requerir que el administrador sea designado por el juez.

Solo en caso de grave conflicto entre los herederos la designación recaerá en un tercero, por cuanto

entiende que siempre es mejor administrador aquel que actúa sobre bienes que son, aunque sea en

parte, propios.

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Para la designación del administrador definitivo se convoca a una audiencia a la que deben ser citados

por cedula los herederos y legatarios de cuota.

La designación del administrador definitivo requiere el acuerdo unánime de los herederos, y si este no

existiere será nombrado el cónyuge supérstite y a falta, renuncia o inidoneidad de este, al propuesto por

la mayoría, salvo que invocasen motivos especiales que a criterio del juez, fuesen aceptables para no

efectuar ese nombramiento.

También el testador puede designar administrador de la herencia en su testamento: Art. 2347.-

Designación por el testador. El testador puede designar uno o varios administradores y establecer el

modo de su reemplazo.

Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal, o lo

haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera

similar.

Pluralidad de administradores: Art. 2348.-Pluralidad de administradores. En caso de pluralidad de

administradores, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en que están

designados, excepto que en la designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente.

En caso de designación conjunta, si media impedimento de alguno de ellos, los otros pueden actuar

solos para los actos conservatorios y urgentes.

Cuando hay varios administradores designados ejercerá el cargo el que haya sido nombrado en primer

término y a falta de este, incapacidad, renuncia o remoción, actuaran los que son llamados en forma

sucesiva. Sin embargo es posible que la nominación se haya realizado de forma tal que se requiera la

actuación conjunta para ejercer la administración, por ello, la voluntad coincidente es necesaria para

realizar los actos propios de esa gestión. La normal exceptúa la actuación conjunta cuando media

imposibilidad de alguno de los administradores para tomar las decisiones y se faculta a los restantes

para seguir actuando en forma individual, pero solo sobre los actos urgentes o meramente

conservatorios de los bienes.

Remuneración y gastos: como el administrador está cumpliendo una función que recae sobre los bienes

que son aun, parcialmente ajenos, tiene derecho a una retribución. Además tiene derecho a que se le

reintegren los gastos necesarios y útiles que hubiera realizado.

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Art. 2349.-Remuneración y gastos. El administrador tiene derecho a que se le reembolsen los gastos

necesarios y útiles realizados en el cumplimiento de su función.

También tiene derecho a remuneración. Si no ha sido fijada por el testador, ni hay acuerdo entre el

administrador y los copropietarios de la masa indivisa, debe ser determinada por el juez.

Garantías: Art. 2350.-Garantías. El administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus

obligaciones, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exija, o

que lo ordene el juez a pedido de interesado que demuestre la necesidad de la medida.

Si requerida la garantía, el administrador omite constituirla o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado por

el juez, debe ser removido del cargo.

El administrador no debe garantizar el resultado de su gestión, pero las circunstancias del caso pueden

originar esa obligación.

Sera impuesta por el testador o decidida por la mayoría de los coherederos. También podrá ser

requerida por un tercero interesado cuando existan motivos que a criterio del juez, la justifiquen.

La falta de cumplimiento en tiempo de esta imposición es sancionada con la remoción del

administrador, ya que si no ha afianzado el resultado de su labor, continuar con su ejercicio pone en

riesgo los bienes hereditarios.

Remoción: la función del administrador puede terminar con la partición debido a que luego de ella cesa

el estado de indivisión hereditaria, por la renuncia o por la remoción.

Art. 2351.-Remoción. Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe

imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño de éste.

Mientras tramite el pedido, que se sustancia por la vía más breve que permite la legislación procesal,

continúa en el ejercicio de sus funciones si el juez no resuelve designar un administrador provisional.

La primera alternativa que se presenta para la remoción tiene lugar cuando la mayoría de los

coherederos que han designado al administrador deciden hacerlo cesar en sus funciones.

Otro caso tiene lugar cuando es pedida la remoción por uno de los coherederos porque se encuentra

imposibilitado de ejercer el cargo o por mal desempeño

Mientras no se dicte sentencia en el incidente promovido, el administrador continuara ejerciendo su

función, ya que todavía no se ha probado la causa que motiva su remoción. Sin embargo el juez puede

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hacerlo cesar en sus funciones y nombrar un administrador provisorio si considera que existe un riesgo

para la integridad del acervo hereditario en caso de continuar actuando el adm.

Medidas urgentes: Art. 2352.-Medidas urgentes. Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa

el cargo, demora en aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas

urgentes tendientes a asegurar sus derechos, como la facción de inventario, el depósito de bienes, y

toda otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de éstos o la designación de

administrador provisional. Los gastos que ocasionan estas medidas están a cargo de la masa indivisa.

La falta de un responsable que se ocupe de gestionar los bienes hereditarios hace posible que

cualquier interesado requiera la adopción de medidas que aseguren la integridad de la herencia.

3) Funciones del administrador: actos de conservación, administración y disposición. Cobro de créditos

y acciones judiciales. Rendición de cuentas. Cuenta definitiva. Forma

Art.2353.-Administración de los bienes. El administrador debe realizar los actos conservatorios de los

bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante.

Puede, por sí solo, enajenar las cosas muebles susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o

cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la enajenación de otros bienes, necesita acuerdo

unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial.

Además de gestionar los bienes de la herencia, debe promover su realización en la medida necesaria

para el pago de las deudas y legados

Dentro de los actos propiamente de administración, el administrador tiene amplia facultad para realizar

los que tiendan a la conservación de los bienes hereditarios, es decir aquellos que procuran mantener

el bien en si mismo.

En cuanto a los actos de disposición, el administrador tiene diversas facultades: una de ellas se

encuentra cuando en el acervo hereditario hay bienes muebles susceptibles de perecer, depreciarse

rápidamente o cuya conservación es manifiestamente onerosa. Cuando se trate de actos de disposición

sobre este tipo de bienes, el administrador puede realizarlos con su sola voluntad.

Para realizar cualquier otro acto de disposición, debe contar con el acuerdo unánime de los herederos,

o bien con la correspondiente autorización judicial.

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Art. 2354.-Cobro de créditos y acciones judiciales. Previa autorización judicial o de los copartícipes si

son plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante,

continuar las acciones promovidas por éste, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus

derechos, y presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado.

En ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos del causante

La actuación del administrador en estos casos, se encuentra supeditada a la conformidad otorgada por

los herederos capaces y presentes en forma unánime, o bien a la venia supletoria judicial. Cuando

pretenda ejercer alguno de estos derechos deberá acreditar su designación como administrador y

además el testimonio de la autorización de los coherederos o de la resolución judicial que le permite

llevar adelante ese acto.

En su carácter de administrador podrá presentarse para continuar las acciones que hubiera iniciado el

causante, iniciar las que resulten necesarias e intervenir cuando el causante hubiera sido demandado.

Así como el administrador tiene derecho a una retribución porque actúa sobre bienes que son ajenos

aunque al menos una parte de ellos lo sea, también por la misma razón tiene el deber de rendir cuentas

de su gestión.

Art.2355.-Rendición de cuentas. Excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa haya

acordado otro plazo, el administrador de la herencia debe rendir cuentas de su administración

trimestralmente, o con la periodicidad que el juez establezca.

Esta norma alude a las rendiciones de cuentas periódicas que debe realizar el administrador, ya que la

rendición definitiva se hará al fin de su actuación. Como toda rendición de cuentas, el administrador

deberá acompañar la documentación respiratoria de su actuación.

El 713 CPCC determina que las rendiciones de cuentas parciales se deben poner en conocimiento de

los herederos por cinco días mediante cedula quedando sujetas a la aprobación judicial.

4) Pago de las deudas y cumplimiento de los legados. Presentación y declaración de legítimo abono.

Procedimiento de pago. Garantías. Masa indivisa insolvente.

Todo heredero tiene limitada la responsabilidad salvo en los casos previstos en el art. 2321. Para

abonar las deudas que dejo el causante y cumplir con los legados, también se ha establecido un

procedimiento que debe ser cumplido por el heredero.

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a) Presentación de los acreedores: los acreedores del causante deben explicitar su reclamo ante los

herederos.

Art. 2356.-Presentación de los acreedores. Los acreedores hereditarios que no son titulares de

garantías reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los

créditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la

base de una estimación.

Todos los acreedores deberán presentarse en el expediente sucesorio para reclamar el pago de su

crédito.

Los herederos pueden desconocer el crédito, o cuestionar su legitimidad o cuantía. En ambos casos, se

trata por un expediente por separado.

Legítimo abono: a diferencia de lo que resulta del artículo anterior que tiene créditos en principio

debidamente documentados, se ha admitido la presentación de un acreedor que no cuenta con la

correspondiente instrumentación. En esos casos los herederos por unanimidad pueden aceptarlos en

forma expresa como estable el art. 2357: Los herederos pueden reconocer a los acreedores del

causante que solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el

juez, el acreedor reconocido debe ser pagado según el orden establecido por el artículo siguiente. A

falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor está facultado para deducir las

acciones que le corresponden.

Tal reconocimiento puede ser realizado a iniciativa de los propios herederos o como consecuencia de la

petición que hubiera formulado el acreedor dentro del expediente sucesorio. En el caso de que los

herederos acepten el crédito, el juez lo declarara como de legitimo abono y serán pagados en el orden

que se establece para los acreedores.

Cuando los herederos no reconozcan ese crédito o bien cuando no exista unanimidad o alguno de ellos

no se encuentre en condiciones de expedirse, al acreedor no le quedara otra alternativa que perseguir

el cobro de su crédito por un expediente separado que tramitara ante el mismo juez del sucesorio.

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Procedimiento de pago: la masa hereditaria debe destinarse a pagar las deudas que dejo el causante y

a cumplir con los legados, pero los herederos o en su caso el administrador deben hacerlo conforme a

un orden establecido en la ley.

Art. 2358: Procedimiento de pago. El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el

rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos.

Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en los límites de la porción disponible, en el siguiente

orden:

a) los que tienen preferencia otorgada por el testamento;

b) los de cosa cierta y determinada;

c) los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata.

Si el acervo hereditario no alcanza para cubrir todos los créditos que no tienen preferencia podrían ser

abonados a prorrata.

Luego de satisfecha la totalidad de los créditos contra el causante y las cargas de la sucesión, se

comienza a cumplir con los legados y también existe un orden establecido en el artículo que se

comenta.

Garantia de los acreedores y legatarios:

Art. 2359.-Garantía de los acreedores y legatarios de la sucesión. Los acreedores del causante, los

acreedores por cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes a los

herederos hasta el pago de sus créditos o legados.

Masa insolvente: puede ocurrir que los bienes que componen la herencia no alcancen a cubrir las

deudas que dejo el causante. Si se presenta esa circunstancia será posible recurrir a los recursos que

la ley concede frente a la insolvencia del deudor.

Art. 2360.-Masa indivisa insolvente. En caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo

hereditario, los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la

declaración de quiebra de la masa indivisa, conforme a las disposiciones de la legislación concursal.

Igual derecho, y de acuerdo a la misma normativa, compete a los acreedores.

Art. 2361.-Cuenta definitiva. Concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta

definitiva.

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Art. 2362.-Forma de la cuenta. Si todos los copropietarios de la masa indivisa son plenamente capaces

y están de acuerdo, la rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a cargo de la

masa indivisa.

En caso contrario, debe hacerse judicialmente. De ella se debe dar vista a los copropietarios de la masa

indivisa, quienes pueden impugnarla.

UNIDAD TEMATICA N°7: Cesación del estado de indivisión.

1) Partición. Concepto. Caracteres. Titulares del derecho de pedirla. Herederos condicionales.

Composición de la masa partible. Prescripción

La partición es la operación técnica, jurídica y contable que pone fin al estado de indivisión hereditaria.

Mediante la partición, los herederos ven concretada su porción ideal en bienes determinados de los que

resultan ser propietarios exclusivos.

Se trata de una operación y como tal, reúne un conjunto de actos complejos que requieren la

intervención de una persona idónea para llevarla a cabo, el partidor.

La operación es técnica: porque es preciso que se proceda al inventario, a la valuación y a la división

de los bienes hereditarios, es jurídica: porque hay que seguir el procedimiento legal y concretar en

bienes la porción indivisa que a cada heredero le corresponde, y es contable: porque su resultado

numérico debe coincidir con la porción que cada heredero tiene en esa herencia.

El cccn no ha definido a la partición, sino que se ha limitado a remarcar su efecto y la oponibilidad frente

a terceros. Art.2363.-Conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si

la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros

respectivos.

Caracteres: la partición es:

-integral: debe abarcar todos los bienes indivisos para poner fin a la comunidad hereditaria

-obligatoria: porque los herederos no pueden oponerse a su realización, tan solo puede requerirse su

postergación cuando redunde en un perjuicio en el valor de los bienes indivisos o existan casos de

indivisión forzosa.

-imprescriptible: el derecho a requerir la partición es imprescriptible mientras continúe la indivisión.

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-declarativa: ya que se limita a establecer que los bienes asignados a cada heredero los han tenido

desde el mismo momento de la muerte del causante.

-retroactiva: porque se considera que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los bienes

comprendidos en su hijuela y que no tuvo derecho alguno en lo que corresponden a sus coherederos.

Titulares del derecho de pedirla:

Art. 2364.-Legitimación. Pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa y los

cesionarios de sus derechos. También pueden hacerlo, por vía de subrogación, sus acreedores, y los

beneficiarios de legados o cargos que pesan sobre un heredero.

En caso de muerte de un heredero, o de cesión de sus derechos a varias personas, cualquiera de los

herederos o cesionarios puede pedir la partición; pero si todos ellos lo hacen, deben unificar su

representación.

Art. 2365.-Oportunidad para pedirla. La partición puede ser solicitada en todo tiempo después

de aprobados el inventario y avalúo de los bienes.

Sin embargo, cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se postergue total o

parcialmente por el tiempo que fije el juez si su realización inmediata puede redundar en perjuicio del

valor de los bienes indivisos.

Art. 2366.-Herederos condicionales. Los herederos instituidos bajo condición suspensiva no pueden

pedir la partición mientras la condición no está cumplida, pero pueden pedirla los coherederos,

asegurando el derecho de los herederos condicionales.

Los instituidos bajo condición resolutoria pueden pedir la partición, pero deben asegurar el derecho de

quienes los sustituyen al cumplirse la condición.

2) Modos: provisional y definitiva; total y parcial. Partición es especie, división antieconómica. Partición

privada y partición judicial. Casos en que procede. Diligencias previas. Inventario y tasación.

Nombramiento del partidor. Cuenta particionaria. Licitación. Formación de lotes. Atribución preferencial

de bienes: distintos supuestos.

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En principio la partición debe ser total, es decir abarcar todos los bienes indivisos. Solo por excepción,

se podrá realizar una partición parcial: Art. 2367.-Partición parcial. Si una parte de los bienes no es

susceptible de división inmediata, se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles.

La imposibilidad de partir alguno de los bienes hereditarios puede deberse a que el causante en su

testamento ha impuesto la indivisión, o porque ella ha sido acordada por los herederos o bien porque el

cónyuge supérstite o un heredero se ha opuesto a la partición. También puede suceder que la partición

sea parcial porque la división hace antieconómico el aprovechamiento de las partes, o cuando jurídica o

materialmente no es posible su división.

La partición puede ser parcial porque todos los herederos presentes y capaces, por unanimidad, así lo

decidan.

Modos de hacer la partición:

- Partición definitiva: es aquella que atribuye la propiedad exclusiva de los bienes a los herederos

que resulten ser sus adjudicatarios.

- Partición provisional: es la que atribuye solo el uso y goce de los bienes, manteniendo la

propiedad en estado de indivisión. Art. 2370.-Partición provisional. La partición se considera

meramente provisional si los copartícipes sólo han hecho una división del uso y goce de los

bienes de la herencia, dejando indivisa la propiedad. La partición provisional no obsta al derecho

de pedir la partición definitiva.

- Partición privada: art. 2369.-Partición privada. Si todos los copartícipes están presentes y son

plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad

juzguen convenientes. La partición puede ser total o parcial.

- Partición judicial: art. 2371- Partición judicial. La partición debe ser judicial:

a) si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes;

b) si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga

privadamente;

c) si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente.

Licitación: consiste en ofertar por un bien determinado un valor mayor al que resulta de su avaluo y con

ello, si la oferta no es superada, se consigue la adjudicación de ese bien en la hijuela del coheredero

ofertante y se modifica su valuación al nuevo monto resultante. Art. 2372.-Licitación. Cualquiera de los

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copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique

dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no superan suoferta.

Efectuada la licitación entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente,

por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien.

La oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad

a los licitantes, y se imputa proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos.

No puede pedirse la licitación después de pasados treinta días de la aprobación de la tasación.

Partidor: es el encargado de llevar a cabo la división de la herencia, adjudicando los bienes en

propiedad exclusiva de los coherederos. Art. 2373.-Partidor. La partición judicial se hace por un

partidor o por varios que actúan conjuntamente. A falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su

designación, el nombramiento debe ser hecho por el juez.

Pautas para la realización de la cuenta particionaria: existen dentro del cccn una serie de pautas a las

que el partidor se debe ajustar.

-División en especie: una de las pautas a la que debe atenerse el partidor es la de realizar, si es posible

la división de los bienes en especie. Art.2374.-Principio de partición en especie. Si es posible dividir y

adjudicar los bienes en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta.

En caso contrario, se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución del producto que se

obtiene. También puede venderse parte de los bienes si es necesario para posibilitar la formación de

los lotes.

Mientras esta forma de división sea viable, ninguno de los coherederos tiene derecho a requerir la venta

de todos o de alguno de los bienes indivisos. La voluntad de uno solo de los herederos es suficiente

como para imponer que la partición se haga en especie aunque la mayoría de ellos hubiera optado por

la enajenación.

-División antieconómica: Art.2375.-División antieconómica. Aunque los bienes sean divisibles, no se los

debe dividir si ello hace antieconómico el aprovechamiento de las partes.

Si no son licitados, pueden ser adjudicados a uno o varios de los copartícipes que los acepten,

compensándose en dinero la diferencia entre el valor de los bienes y el monto de las hijuelas.

-Composición de la masa partible: además de realizar el inventario y avalúo de los bienes indivisos es

necesario determinar con exactitud la composición de la masa partible: Art.2376.-Composición de la

masa. La masa partible comprende los bienes del causante que existen al tiempo de la partición o los

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que se han subrogado a ellos, y los acrecimientos de unos y otros. Se deducen las deudas y se

agregan los valores que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción.

-Bienes excluidos de la masa partible: no serán partibles temporariamente los bienes sujetos a la

indivisión forzosa contemplados en los art.2330 a 2333. Tampoco podrán incluirse en la masa de

partición el inmueble que resulte afectado por el derecho real de habitación vitalicio y gratuito a favor del

cónyuge supérstite. Los bienes asignados a un fideicomiso no podrán ser partidos hasta que se cumpla

el plazo de su duración. Los objetos y documentos que tengan un valor afectivo u honorifico, etc.

La cuenta particionaria: el resultado de la labor del partidor será la realización de la división de la masa

partible en la cuenta particionaria.

El primer capítulo se llama: “los prenotados”, y en él, el partidor debe hacer un resumen del expediente

sucesorio, individualizando al causante, la fecha de su fallecimiento, la iniciación del juicio, su tramite

hasta la declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento, para concluir con la

determinación de los herederos mediante la transcripción de esta resolución o del testamento junto con

el auto de su aprobación formal.

El segundo capítulo se llama “el cuerpo general de bienes”. Allí se individualizan los bienes que deben

ser computados a los efectos de la partición. Además de los bienes inventariados y valuados, deberá el

partidor computar el valor de los bienes colacionables.

El tercer capítulo es el de “las bajas comunes”, en el que deben incluirse no solo las deudas dejadas

por el causante, sino también las deudas por cargas de la sucesión y todos los legados particulares.

Art. 2384.-Cargas de la masa. Los gastos causados por la partición o liquidación, y los hechos en

beneficio común, se imputan a la masa. No son comunes los trabajos o desembolsos innecesarios o

referentes a pedidos desestimados, los que deben ser soportados exclusivamente por los herederos

que los causen.

Una vez individualizadas las deudas, cargas y los legados, es preciso formar la llamada hijuela de bajas

que consiste en apartar un lote de bienes con los que se deben cancelar esas deudas y cumplir con los

legados.

El cuarto capítulo se denomina “el liquido partible”, y es el resultado de deducir las bajas comunes del

cuerpo general de bienes con los que se conforma la masa de la partición.

El quinto capítulo es “la división”, y en el él partidor debe determinar la cuota hereditaria que le

corresponde a cada heredero y su correspondiente transformación en un valor monetario de acuerdo a

la valuación que se haya efectuado del liquido partible.

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Formación de lotes: Art. 2377-Formación de los lotes. Para la formación de los lotes no se tiene en

cuenta la naturaleza ni el destino de los bienes, excepto que sean aplicables las normas referentes a la

atribución preferencial. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas.

Si la composición de la masa no permite formar lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de los

bienes que integran un lote y el monto de la hijuela correspondiente deben ser cubiertas con dinero,

garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor. El saldo no puede superar la mitad del

valor del lote, excepto en el caso de atribución preferencial.

Excepto acuerdo en contrario, si al deudor del saldo se le conceden plazos para el pago y, por

circunstancias económicas, el valor de los bienes que le han sido atribuidos aumenta o disminuye

apreciablemente, las sumas debidas aumentan o disminuyen en igual proporción.

Si hay cosas gravadas con derechos reales de garantía, debe ponerse a cargo del adjudicatario la

deuda respectiva, imputándose a la hijuela la diferencia entre el valor de la cosa y el importe de la

deuda.

Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se imputan a sus derechos sobre la

masa.

El último capitulo de la cuenta particionaria es “la adjudicación” y en el se concreta la división de la

herencia. El partidor debe formar lotes con los bienes indicados en el liquido partible cuyo resultado

numérico coincida con la porción ideal que le corresponde a cada heredero. Cada uno de estos lotes se

denomina hijuela,

En cada hijuela, el partidor detallara los bienes y su correspondiente valor debiendo el resultado final

coincido con la cuota hereditaria, con las compensaciones que correspondan. Art. 2378.-“Asignación

de los lotes. Los lotes correspondientes a hijuelas de igual monto deben ser asignados por el partidor

con la conformidad de los herederos y, en caso de oposición de alguno de éstos, por sorteo.

En todo caso se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas pendientes, así

como los legados impagos.”

Al asignarse bienes a cada hijuela, el heredero adjudicatario deberá recibir también los títulos que

corresponden a aquellos. (Art. 2379). Como a partir de la aprobación de la cuenta particionaria, cada

heredero es propietario exclusivo de los bienes que se le han asignado, resulta lógico que se le

entregue los títulos que sirven de antecedente de su dominio.

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Aprobación de la cuenta particionaria: presentada la partición en el expediente sucesorio se dara vista a

los herederos por el plazo de diez días, debiendo notificárselos por cedula. Si no hubiera oposición, el

juez la aprobara salvo que violare normas sobre la división de la herencia o hubiera incapaces que

pudieran resultar perjudicados. Si mediare oposición el juez citara a una audiencia a las partes, al

partidor y si correspondiere, al ministerio pupilar, a fin de procurar el arreglo de las diferencias y si este

no se logra, resolverá dentro de los diez días.

Una vez aprobada la cuenta particionaria y previo a ordenar la inscripción de las hijuelas respecto e los

bienes registrables, deberán solicitarse los certificados acerca del estado jurídico de los inmuebles

según las constancias registrales.

Cumplidos con estos recaudos se expedirán testimonios de las hijuelas a fin de inscribir los bienes a

nombre de los herederos adjudicatarios y en caso de encontrarse ellos situados en extraña jurisdicción

se deberá proceder conforme lo establece la ley 22.172.

Atribución preferencial de un establecimiento:

Art. 2380: .-Atribución preferencial de establecimiento. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden

pedir la atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo hay, del establecimiento

agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituye una unidad económica, en cuya

formación participó.

En caso de explotación en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los

derechos sociales, si ello no afecta las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la

continuación de una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos.

El saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario.

Atribución preferente de otros bienes:

Art.2381: Atribución preferencial de otros bienes. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir

también la atribución preferencial:

a) de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación, si tenía allí su

residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él;

b) de la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional donde ejercía su actividad, y

de los muebles existentes en él;

c) del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el

causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del

demandante o se contrata un nuevo arrendamiento con éste.

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3) Efectos de la partición: carácter declarativo. Garantía de evicción. Defectos ocultos. Nulidad y

reforma de la partición. Prescripción.

La partición pone fin a la indivisión hereditaria conforme lo establece el art. 2363 del CCCN. A partir de

ese momento quedan individualizados los bienes que corresponden en plena y exclusiva propiedad a

cada uno de los herederos.

Carácter declarativo: otro de los efectos de la partición es su carácter declarativo y a consecuencia del

cual se retrotrae su vigencia al momento de la muerte del causante.

Art.2403: Efecto declarativo. La partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella,

se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en

su hijuela y en los que se le atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en los que

corresponden a sus coherederos.

Igual solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por

efecto hacer cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial sólo respecto a ciertos bienes o ciertos

herederos.

Los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa hereditaria conservan sus efectos

a consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de esos

actos”

La consecuencia principal de este efecto es que la adjudicación hecha a favor de cada heredero implica

que esos bienes han sido recibidos directamente del causante y que no tuvo ningún derecho sobre los

que se adjudicaron a los otros herederos

Garantía de evicción: cuando se transmite un derecho de una persona a otra, el transmitente debe

asegurar la existencia y legitimidad del derecho transmitido, se hace extensivo a toda turbación de

derecho, o a reclamos de terceros o a turbación del hecho causados por el transmitente.

Esta es la llamada garantía de evicción y como la esencia de la partición es la igualdad entre los

coherederos, los bienes incluidos en las hijuelas adjudicadas a cada uno de ellos deben mantenerse sin

modificaciones por causas ajenas a los interesados. A fin de asegurar la integridad de dichas hijuelas,

se ha mantenido la garantía de evicción reciproca entre los herederos.

Art. 2404: Evicción. En caso de evicción de los bienes adjudicados, o de sufrir el adjudicatario alguna

turbación del derecho en el goce pacífico de aquéllos, o de las servidumbres en razón de causa anterior

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a la partición, cada uno de los herederos responde por la correspondiente indemnización en proporción

a su parte, soportando el heredero vencido o perjudicado la parte que le toque. Si alguno de los

herederos resulta insolvente, su contribución debe ser cubierta por todos los demás.

Ninguno de los herederos puede excusar su responsabilidad por haber perecido los

bienes adjudicados en la partición, aunque haya sido por caso fortuito.

Garantía por vicios ocultos y redhibitorios: los vicios ocultos son aquellos que el adquiriente no conoció

al momento de la adquisición y los vicios redhibitorios son los defectos que hacen la cosa impropia para

su destino por razones estructurales o funcionales o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de

haberlos conocido, el adquiriente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido

significativamente menor.

Art.2407: Defectos ocultos. Los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos

de los bienes adjudicados.

Prescripción de la acción de garantía: a diferencia de la legislación anterior en la que existía una norma

expresa que imponía la prescripción de la garantía de evicción a los diez años, en la actualidad no

existen normas específicas.

En consecuencia resulta aplicable el art. 2560 que establece el plazo general de la prescripción de

cinco años.

El plazo para reclamar por vicios ocultos se ha ampliado, de tres meses, a un año (art.2564)

Nulidad y reforma de la partición:

“la partición puede ser invalidada por las mismas causas que pueden serlo los actos jurídicos…” (art.

2408).

Se podrá requerir la nulidad de la partición por vicios de forma. Tambien podrá haber nulidad porque ha

mediado incapacidad de uno de los coherederos y esa incapacidad no ha sido suplida en la forma

prevista por la ley. Otra de las causas de nulidad puede ser la existencia de un vicio del consentimiento

que afecte a alguno de los coherederos o bienque se haya producido el vicio de lesión.

La reforma de la partición puede tener lugar cuando aparecen bienes del acervo que no han sido

tenidos en cuenta y la partición de elles en especie no resulta posible.

Cuando ha existido una causa de nulidad, el perjudicado puede solicitarla en cuyo caso la partición

quedara sin efecto y deberá realizarse una nueva. Sin embargo el art 2408, ofrece otra posibilidad “…el

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perjudicado puede solicitar la nulidad, o que se haga una partición complementaria o rectificativa, o la

atribución de un complemento de su porción”.

Esto significa que a pesar de existir una causa de nulidad, el afectado no la deje sin efecto sino que

pretenda salvaguardar su derecho vulnerado con una reforma de la partición.

4) Partición por ascendientes. Concepto. Fundamento. Formas. Efectos. Normas propias para la

partición por donación y por testamento

La partición por ascendientes es aquella que va a realizar el causante por donación o testamento,

respecto de los bienes que tenga en vida. Determina la hijuela de cada uno de sus herederos.

Las formas pueden ser por donación o por testamento.

Art.2411: Personas que pueden efectuarla. La persona que tiene descendientes puede hacer la

partición de sus bienes entre ellos por donación o por testamento.

Si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación

hereditaria. La partición de los gananciales sólo puede ser efectuada por donación, mediante acto

conjunto de los cónyuges.

Art.2412.-Bienes no incluidos. Si la partición hecha por los ascendientes no comprende todos los

bienes que dejan a su muerte, el resto se distribuye y divide según las reglas legales.

Art.2415: Objeto. La partición por donación no puede tener por objeto bienes futuros.

Puede ser hecha mediante actos separados si el ascendiente interviene en todos ellos.

Art. 2416.-Derechos transmitidos. El donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes

donados, o bien únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo.

También puede pactarse entre el donante y los donatarios una renta vitalicia en favor del primero.

Art. 2417: Acción de reducción. El descendiente omitido en la partición por donación o nacido después

derealizada ésta, y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su porción legítima,

pueden ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del

causante suficientes para cubrirla.

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Art. 2421.-Enajenación de bienes. La partición hecha por testamento es revocable por el causante y

sólo produce efectos después de su muerte. La enajenación posterior al testamento de alguno de los

bienes incluidos en la partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protectoras de la

porción legítima que pueden corresponder.

Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto por acuerdo

unánime.

5) Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Condiciones y requisitos exigidos para su

viabilidad. Régimen especial de los sepulcros

Art. 2383: .-Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real

de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que

constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio

con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.”

Uno de los requisitos para gozar de este derecho es que el inmueble haya constituido el último hogar

conyugal. En el caso de que los cónyuges hayan desarrollado un proyecto de vida en común en el que

no incluyan la convivencia en forma permanente sino esporádica, no existirá el hogar conyugal y por

ello no resulta aplicable el derecho de habitación a favor del sobreviviente.

Otro de los requisitos es que al tiempo del fallecimiento el inmueble no se encontrara en condominio

con otras personas.

( falta régimen de los sepulcros!!!)

UNIDAD TEMÁTICA N°8: Colación

1) Colación de donaciones. Concepto. Especies. Diferencias con las acciones protectoras de la

legítima. Calculo del valor colacionable. Modo de hacer la colación. Frutos perecimiento sin culpa.

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La colación es el derecho que tienen os descendientes y el cónyuge del causante para exigir que otro

legitimario que ha recibido un bien por un acto a título gratuito de aquel, traiga a la masa de partición el

valor de dicho bien, a menos que se lo hubiere dispensado expresamente de hacerlo.

La acción de colación tiene por objeto restablecer la igualdad entre los legitimarios que ha sido

quebrada por ese anticipo de la herencia.

Requisitos para que la colación pueda tener lugar: que el causante haya transferido por un acto a título

gratuito un bien a un legitimario como son sus descendientes o su cónyuge, que otro legitimario accione

por colación, que la demanda se dirija contra el legitimario que ha recibido el bien, que este hubiera

aceptado la herencia y por último que el fallecido no haya dispensado de la obligación de colacionar.

Art 2385: Personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el cónyuge supérstite

que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que

les fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la

donación o en el testamento.

Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación.

También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir las

mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada.

El legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el

testador haya dispuesto expresamente lo contrario.

Actos sujetos a colación:

a) Donaciones

b) Actos simulados y encubiertos

c) Sociedades entre padres e hijos

d) Presunción de gratuidad: cuando una persona ha entregado a un legitimario un bien reservándose el

usufructo, el uso, la habitación o con la prestación de una renta vitalicia se presume la gratuidad del

acto y la intención de mejorar al beneficiario, y en tal caso, el valor de los bienes debe ser imputado a la

porción disponible y el excedente es objeto de colación.

e) Fideicomiso

f) Actos de los que resulta una ventaja particular: art. 2391: Beneficios hechos al heredero. Los

descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar los beneficios

recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles

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una ventaja particular, excepto dispensa y lo dispuesto para el heredero con discapacidad en el artículo

2448.

Actos no sujetos a colación:

Art. 2392.-Beneficios excluidos de la colación. No se debe colación por los gastos de alimentos; ni por

los de asistencia médica por extraordinarios que sean; ni por los de educación y capacitación

profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y

condición del causante; ni por los gastos de boda que no exceden de lo razonable; ni por los presentes

de uso; ni por el seguro de vida que corresponde al heredero, pero sí por las primas pagadas por el

causante al asegurador, hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado. También se debe

por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas.

Donaciones inoficiosas: Art. 2386.-Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al

cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario,

aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso.

Acción de colación: como la colación no opera de pleno derecho requiere la interposición de la

demanda por parte de un legitimado que debe ser dirigía contra quienes tengan la legitimación pasiva y

que culmine con la sentencia que hace lugar a la demanda. Esta acción solo es viable a partir del

fallecimiento del causante.

Al tratarse de una acción personal, podrá ser renunciada después de la muerte, ya sea en forma

expresa o tacita. La realización de la partición sin haber planteado previamente la acción de colacion

debe ser interpretada como una renuncia tacita.

Al ser una acción personal, la sentencia que condena a colacionar solo beneficia al heredero

demandante y no a aquellos otros herederos que no intervinieron en ese proceso.

La partición de la herencia deberá postergarse hasta que finalice la acción de colación intentada y

eventualmente solo podría llevarse a cabo una partición provisional con la atribución del uso y goce de

los bienes existentes, pero no la partición definitiva.

Cálculo del valor colacionable: Art.2385 “…dicho valor se determina a la época de la partición según el

estado del bien a la época de la donación…”.

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Para determinar el valor colacionable hay que valuar el bien tal como se encontraba en el momento en

que se hizo la donación y ese importe actualizarlo a la época en que se realiza la partición.

Responsabilidad del donatario: como la donación traspasa el derecho de propiedad a favor del

donatario, el acrecimiento el perecimiento del bien donado, lo beneficia o perjudica, según el caso.

Cuando el perecimiento se debe a la culpa del donatario, debe colacionar el valor de ese bien.

Lo mismo sucede cuando no ha mediado culpabilidad en el perecimiento, pero se ha percibido una

indemnización que subroga al bien.

Otra situación que deriva del derecho de propiedad que tiene el donatario sobre el bien donado es que

no debe los frutos que este produzca. Sin embargo, la situación cambia cuando ya se ha interpuesto

una acción de colación y la demanda es notificada al donatario. En este supuesto, el legitimario

demandado debe los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda.

2) Legitimación activa y pasiva en la acción de colación: distintos supuestos.

- Legitimación activa: ARTICULO 2395.-Derecho de pedir la colación. La colación sólo puede ser

pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación.

El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de

contraer matrimonio.

- Legitimación pasiva: el art. 2385 menciona en su parte pertinente que “los descendientes del causante

y el cónyuge supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el

valor de los bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o clausula de mejora

expresa en el acto de la donación o en el testamento…”

Colación por otro: no es admitida en nuestro derecho. No existe deber de colacionar cuando la

donación no ha sido recibida por el propio demandado sino por un pariente de él.

Situación del posible heredero al momento de recibir la donación: art.2388: el descendiente que no era

heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe donación. El cónyuge

no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio”.

3) Objeto de colación. Gastos no colacionables. Dispensa de colación y mejora.

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La sentencia condenatoria que obliga a colacionar establecerá el valor del bien colacionable. Hecha

esta determinación, dicho valor se computara dentro de la masa de partición y se imputara en la hijuela

del legitimario donatario.

Art.2396.-Modo de hacer la colación. La colación se efectúa sumando el valor de la donación al de la

masa hereditaria después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el lote del donatario.

Dispensa de la colación: conforme resulta del art.2385, la dispensa puede instrumentarse en el acto de

la donación o en el testamento, al igual que una clausula en la que se mejore en forma expresa al

donatario.

Como la voluntad del donante no puede afectar la legítima de los legitimarios, su poder discrecional

tiene como límite la porción disponible.

Cuando el valor de la donación excediese de la porción disponible y hubiera dispensa al donar o

dispensa testamentaria o clausula de mejora, la obligación de colacionar solo será admisible por dicho

excedente. Si el valor de la donación ha superado la suma de la porción disponible mas la porción

legitima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeto a reducción por el valor

del excedente,

Presunción de mejora: existe un caso en el que la propia norma presume la intención de mejorar en la

medida de la porción disponible. Ello tiene lugar en la situación prevista por el art.2461 “si por acto entre

vivos a titulo oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con

reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin

admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario…el valor de los

bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación…”.

Hay una presunción legal de gratuidad de un acto que es ostensiblemente oneroso pero que significa

solo la transmisión de la nuda propiedad de dicho bien. Las peculiares circunstancias de esta

contratación hacen también presumir la intención de mejorar al legitimario en la medida de la porción

disponible y si hubiera un excedente sería objeto de colación.

Colación de deudas: debido a que al transmitirse la herencia se traspasan no solo los bienes que eran

propiedad del causante sino también los créditos que este tenía, es preciso diferenciar cuando el

deudor es al mismo tiempo un heredero y el caso en que el deudor sea un extraño.

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En el primer caso, el heredero recibirá bienes como consecuencia de su condición de tal, pero al mismo

tiempo deberá cancelar la deuda que tenía con el causante.

Art. 2397 Deudas que se colacionan. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los coherederos

en favor del causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de

plazo no vencido al tiempo de la partición.

Art.2398.-Suspensión de los derechos de los coherederos. Los coherederos no pueden exigir el pago

antes de la partición.

Al no poder reclamar el cumplimiento de esta deuda, necesariamente al tiempo de la partición, debe ser

colacionada. Además las deudas que el heredero tenia con el causante, también son objeto de colación

las que contraiga con los otros coherederos respecto de los bienes indivisos.

Art.2399.-Deudas surgidas durante la indivisión. La colación de deudas se aplica también a las sumas

de las cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el

crédito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la

partición.

Art. 2400.-Intereses. Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión si el

coheredero era deudor del difunto, si no los devengaban ya con anterioridad, y desde el nacimiento de

la deuda si ésta surge en ocasión de la indivisión.

Art.2401.-Coheredero deudor y acreedor a la vez. Si el coheredero deudor es a la vez acreedor,

aunque su crédito no sea aún exigible al tiempo de la partición, hay compensación y sólo se colaciona

el exceso de su deuda sobre su crédito.

Art.2402.-Modo de hacer la colación. La colación de las deudas se hace deduciendo su importe de la

porción del deudor. Si la exceden, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la

obligación.

La imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores.”

Al producirse la colación de la deuda, el heredero recibirá menos bienes hereditarios y esta situación no

podrá ser objetada por sus propios acreedores.

UNIDAD TEMÁTICA N°9: Sucesiones intestadas

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1) Sucesión intestada: concepto, coexistencia con la sucesión testamentaria. Principios que la rigen.

Ordenes hereditarios. Grados de parentesco. Calidad u origen de los bienes hereditarios.

De acuerdo a lo establecido por el art.2277, la transmisión de la herencia se efectúa a favor de las

personas llamadas a suceder al causante por el testador o por ley. De allí que la sucesión intestada es

aquella en la que la determinación del heredero se realiza siguiendo los principios establecidos en la

ley.

En nuestro sistema legal, la herencia puede deferirse en parte por voluntad del causante y en otra por

disposición de la ley, conforme resulta del art. 2277. El llamamiento realizado por la ley queda

determinado a los miembros de la familia que el legislador establezca, en el orden y con las condiciones

que de ella surjan.

La elección que hace la ley se basa en los afectos presuntos del causante de acuerdo a la naturaleza

de las relaciones de familia.

Casos en que tiene lugar: la forma que tiene el causante de excluir el llamamiento deferido de acuerdo

a la ley es hacer un testamento.

La sucesión se regirá por la ley cuando haya un testamento válido en el que se hubieran efectuado sólo

legados u otras disposiciones, pero sin instituir heredero, cuando en el testamento en el que han

designado heredero haya sido revocado antes del fallecimiento, cuando el testamento sea anulado con

posterioridad a la muerte por no cumplir con las solemnidades, por incapacidad, vicios del

consentimiento, o cuando el heredero llamado en el testamento renuncie a la herencia o sea declarado

indigno.

Principios que rigen la sucesión intestada:

a)Órdenes hereditarios: el orden de preferencia significa que, los herederos de un orden preferente

excluyan a los de un orden posterior.

El orden de preferencia es el siguiente:

1°: orden de los descendientes

2°: orden de los ascendientes

3°: orden del cónyuge

4° orden de los colaterales hasta el cuarto grado.

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La excepción se encuentra en el orden del cónyuge que concurre con los descendientes y con los

ascendientes, no siendo excluido por estos, pero excluye a los colaterales.

A falta de herederos, los bienes pasan al Estado en calidad de propietario de las cosas sin dueño.

Art.2424.-Heredero legítimo. Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante,

a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro

del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código.

A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, según el lugar en que están situados.”

b) Prelación de grado: dentro de cada orden, el heredero de grado más próximo al causante excluye al

de grado más remoto, salvo el derecho de representación

Si una persona deja descendientes, estos se encuentran en el primer orden de preferencia, pero dentro

de ese orden pueden haber quedado hijos, nietos, bisnietos del causante. No todoso son llamados

conjuntamente sino que, por la prelación de grados, la herencia será recibida por los hijos salvo el

derecho de representación.

c) Naturaleza y origen de los bienes: art.2425: “En las sucesiones intestadas no se atiende a la

naturaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en

contrario.”

Esto significa que los bienes del causante serán divididos entre los herederos sin tomar en cuenta si se

trata de bienes inmuebles, muebles registrables, muebles o derechos. Tampoco se debe considerar la

causa o el titulo de su adquisición.

Excepciones al ppio.:

-cuando el causante se encontraba casado bajo el régimen de comunidad y esta subsistía al tiempo de

la muerte (necesario distinguir bienes propios de gananciales).

-en la sucesión del adoptado simplemente, cuando el adoptante es llamado por la ley debido a que hay

que determinar si el adoptado ha recibido bienes de su familia de origen.

-cuando se ha transmitido por causa de muerte el derecho de opción y unos herederos deciden aceptar

la herencia original y otros renunciarla a ella pero no a la del actual causante, los que hubieran

aceptado ambas herencias adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden al

causante.

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-en el caso de aceptación forzada de la herencia cuando ha habido ocultamiento o sustracción de

bienes de la herencia.

2) Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene lugar y órdenes en que

opera. Limites. Requisitos en el representado y en el representante. Efectos del derecho de

representación, obligación de colacionar.

La representación es una excepción al principio de prelación de grados. Mediante ésta, es posible que

un heredero de grado más lejano concurra con herederos de grados más próximos, no siendo excluidos

por estos.

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de representación en el orden de los

descendientes (art.2427) y también en la línea colateral entre los descendientes de los hermanos

(2439). De estos enunciados deriva que la representación tiene lugar en la sucesión intestada, aunque

puede haber casos de representación en la sucesión testamentaria, cundo por ejemplo el testador

expresamente lo ha establecido, o cuando ha contemplado casos de sustitución permitida por el

art.2491 a favor de los descendientes del instituido en primer lugar para el caso que este no pueda o no

quiera aceptar la herencia.

Según el art.2429 “la representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o indignidad del

ascendiente…”. Para que la representación pueda tener lugar es imprescindible que el representante

sea hábil para heredar al causante, es decir que tenga un llamamiento vigente y no esté contrariado por

la renuncia y la indignidad, y también que sea hábil para heredar al representado, aunque puede

renunciar a la herencia de este e igualmente representarlo.

El representante ocupa el lugar del representado con los mismos derechos y obligaciones que éste

tenía en la sucesión del causante.

El representante deberá colacionar el valor de la donación que el representado hubiera recibido del

causante.

Cuando existe derecho de representación, la herencia se divide por estirpes, es decir, la que forma

cada uno de los hijos con relación a su padre.

Art. 2428.-Efectos de la representación. En caso de concurrir descendientes por representación, la

sucesión se divide por estirpes, como si el representado concurriera. Si la representación desciende

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más de un grado, la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama.

Dentro de cada rama o subdivisión de rama, la división se hace por cabeza.”

Art. 2429.-Casos en que tiene lugar. La representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o

indignidad del ascendiente.

No la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de éste.

Se aplica también en la sucesión testamentaria, si el testador se limita a confirmar la distribución a la

herencia que resulta de la ley.

3) Vocación de los descendientes: es el primer orden, sin que exista ninguna diferencia de acuerdo a la

naturaleza del vínculo, ya que tienen idéntico derecho los descendientes matrimoniales,

extramatrimoniales, y adoptivos, al igual que los nacidos mediante TRHA.

El llamamiento de los descendientes tiene las siguientes características:

-Los desc. Están protegidos por un llamamiento imperativo, ya que son legitimarios y su legítima es de

dos tercios (2445), además gozan de la investidura de pleno derecho como herederos (2337).

-Pueden ser sujetos activos y pasivos de la acción de colación.

Se ha diferenciado el llamamiento de los hijos respecto de los demás descendientes. Art.2426 “los

hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales”. Al estar todos los hijos en

igualdad de condiciones, la herencia se divide entre ellos en partes iguales, es decir por cabeza.

Art.2427: “los demás descendientes heredan por derecho de representación, sin limitación de grados”.

Los descendientes excluyen a los ascendientes y a los colaterales, y concurren con el cónyuge

supérstite.

Si estaba el causante casado bajo el régimen de comunidad, el cónyuge supérstite recibe la mitad de

gananciales y la otra mitad es heredada por los descendientes.

Respecto de los bienes propios o bien si estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, el

cónyuge concurre en estos bienes como un hijo mas (art.2433)

Vocación de los ascendientes: el segundo orden corresponde a los descendientes del causante que

tendrán su llamamiento a la herencia en caso de no haber descendientes.

Los ascendientes tendrán los mismos derechos sin que tenga relevancia la naturaleza del vinculo, ya

sea matrimonial, extramatrimonial, adoptivo o el que se genera con las TRHA.

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Características del llamamiento:

-Tienen como legitima un medio (art.2445), y gozan de investidura de pleno derecho.

-No son sujetos activos ni pasivos de la colación y dentro de ese orden no existe el derecho de

representación, por lo que el asc. más cercano excluye al más lejano.

-Los asc. concurren con el cónyuge recibiendo este la mitad de la herencia, y la otra mitad se divide

entre aquellos.

-Los ascendientes excluyen a los colaterales.

Art. 2431.- falta de descendientes, heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen

la herencia por partes iguales.”

Dentro del mismo grado los ascendientes heredan por cabeza y esto significa que cada uno de ellos

recibirá una parte de la herencia igual a la que le corresponde a los restantes coherederos.

Vocación del cónyuge supérstite: el tercero orden sucesorio corresponde al conyuge supérstite.

Las características de este orden son:

-Es un legitimario

-Su legítima es la mitad de la herencia.

-Tiene la investidura en la calidad de heredero de pleno derecho y puede ser sujeto activo y pasivo de

la acción de colación.

Concurre con los ascendientes y descendientes, a falta de estos, recibe la totalidad de la herencia y

excluye a los colaterales.

Con los descendientes ocurre en lo establecido en el art. 2433 “si heredan los descendientes, el

cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo/a

es llamado en concurrencia con descendientes, cony. supérstite no tiene parte alguna en la división de

los bienes gananciales que correspondan al cony. prefallecido”

Cuando concurre con los ascendientes, la forma de dividir la herencia surge del art.2434: “Si heredan

los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia.

Art.2435.-“A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad, con exclusión de los

colaterales.”

Vocación sucesoria en caso de adopción simple:

Art.2430.-Caso de adopción. El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios

que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida.

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Art.2432: .-Parentesco por adopción. Los adoptantes son considerados ascendientes. Sin embargo, en

la adopción simple, ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito

de su familia de origen, ni ésta hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su

familia de adopción. Estas exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan bienes vacantes. En

los demás bienes, los adoptantes excluyen a los padres de origen.

La primera parte de la norma coloca en pie de igualdad a todos los adoptantes, cualquiera haya sido el

tipo de adopción, y los iguala con los ascendientes por naturaleza.

Luego establece que, cuando ha mediado la adopción simple, y el adoptado fallece sin dejar

descendientes, la norma le confiere el llamamiento intestado a los adoptantes, quedando excluidos los

padres de origen.

También plantea el mismo caso si el adoptado ha recibido bienes a título gratuito de su familia de origen

estos no son heredados por el adoptante y serán heredados por la familia de sangre,

Cuando el adoptado recibió bienes a título gratuito de su familia adoptiva, serán heredados por los

adoptantes.

Se ha contemplado el caso que se puede presentar si como consecuencia de las exclusiones

señaladas no hubiera otros miembros de la familia que pudieran heredar esos bienes. En tal situación,

los bienes podrán ser heredados por los adoptantes si fueron recibidos a título gratuito de la familia de

origen, y por los padres de sangre si fueron recibidos a título gratuito por la familia adoptiva.

4) Exclusión de la vocación sucesoria entre cónyuges. Matrimonio in extremis. Divorcio. Separación de

hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial.

Puede suceder que los cónyuges se hayan casado bajo el régimen de comunidad y lego lo cambian por

el de separación de bienes. Cuando la comunidad a terminado y se han liquidado los bienes

gananciales adjudicándoselos por mitad hay que verificar si estos deben mantener su calificación como

tales cuando se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges.

La opinión mayoritaria de la doctrina era que no había que distinguir el origen de los bienes, y en

consecuencia, heredara como un hijo más, porque al estar liquidada la comunidad no existen bienes

gananciales, sino bienes propios. El cónyuge supérstite para mantener la vocación hereditaria tiene que

haber convivido con el causante hasta su muerte.

En el caso de la comunidad disuelta pero no liquidada es diferente, porque los bienes gananciales

permanecen indivisos, y por ello no han perdido la condición de tal porque falta la adjudicación a los

esposos. No cabe otra alternativa que dividirlos conforme al art.2433, por lo que el conyugue será

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excluido por los descendientes de la mitad de los bienes gananciales que correspondan al esposo

fallecido.

Art.2436.-Matrimonio “in extremis”. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro

de los treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento

de la celebración, conocida por el supérstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio

sea precedido de una unión convivencial.

Art.2437.-Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. El

divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que

implica cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

5) Vocación de los parientes colaterales: derecho de representación. Hermanos bilaterales y

unilaterales.

Los parientes colaterales no tienen un llamamiento imperativo protegido por la legitima, sino que son

llamados por la ley en forma supletoria de la voluntad del causante. Si el causante ha redactado un

testamento en el que exista institución de herederos, los colaterales arecen de vocación hereditaria por

cuando son excluidos por el heredero testamentario.

Los parientes colaterales deben obtener la investidura en la calidad de herederos en forma judicial, y al

no ser legitimarios no son sujetos activos ni pasivos del derecho de colación.

Art.2438.-Extensión. A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes

colaterales hasta el cuarto grado inclusive”

Art. 2439.-Orden. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el

derecho de representación de los descendientes de los hermanos, hasta el cuarto grado en relación al

causante.

Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales.”

El derecho de representación también tiene el límite del cuarto grado, por lo que no podría un colateral

más remoto concurrir a la herencia aunque lo pretendiera hacer en virtud de la representación.

Art.2440.-División. En la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de

éstos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquéllos.

En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales.”

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Los colaterales llamados en el mismo grado a la herencia la dividirán por cabeza porque no puede

haber diferencias entre ellos.

La excepción a esta regla se encuentra en el caso que ante la muerte del causante sean llamados

hermanos que tenían a ambos progenitores en común con el fallecido, y al mismo tiempo otros

hermanos con los que solo tengan un vínculo en común con el muerto. En este caso, cada uno de los

hermanos unilaterales recibirá la mitad de lo que le corresponde a cada uno de los hermanos

bilaterales.

6) Derechos del Estado. Declaración de vacancia. Procedimiento. Curador de bienes. Funciones.

Derechos de herederos presentados tardíamente.

Cuando una persona ha fallecido sin que queden miembros de la familia con vocación hereditaria y sin

que haya testamento instituyendo heredero, o si estos existieron, han renunciado a la herencia o bien

cuando n se han distribuido en el testamento mediante legados todos los bienes del causante, nos

encontramos ante una herencia vacante. Art.2424”… A falta de herederos, los bienes corresponden al

Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están

situados.”

Art.2441.-Declaración de vacancia. A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público, se debe

declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de

los bienes mediante legados.

Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes.

La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden, por oficio judicial.

Art.2442.-Funciones del curador. El curador debe recibir los bienes bajo inventario. Debe proceder al

pago de las deudas y legados, previa autorización judicial. A tal efecto, a falta de dinero suficiente en la

herencia, debe hacer tasar los bienes y liquidarlos en la medida necesaria. Debe rendición de cuentas

al Estado o a los Estados que reciben los bienes.

La rendición de cuentas de la gestión del curador debe ser efectuada al estado que recibe los bienes,

ya que su actuación es la que ha posibilitado esa adquisición.

Cuando se haya concluido con la gestión de pagar las deudas del causante y cumplir con los legados,

debe darse por finalizada la actuación del curador.

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Art.2443.-Conclusión de la liquidación. Concluida la liquidación, el juez debe mandar entregar los

bienes al Estado que corresponde.

Quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe promover la petición de herencia. En tal

caso, debe tomar los bienes en la situación en que se encuentran, y se considera al Estado como

poseedor de buena fe.

En caso de aparecer un heredero tardío deberá promover la acción de petición de herencia y luego de

acreditado su derecho podrá requerir la entra de los bienes que existan todavía en el estado en que se

encuentren.

UNIDAD TEMÁTICA N°10: Legítima

1) Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Derecho comparado. Naturaleza jurídica. Caracteres.

Nuevas tendencias. Orden público y autonomía de la voluntad.

La institución de la legítima adquiere relevancia solamente en los casos en que el causante deja

legitimarios y ha hecho un testamento ya sea instituyendo herederos o efectuando legados o ha

realizado donaciones en vida. Cuando no hay legitimarios, el causante puede disponer libremente de

sus bienes, ya que no existe protección de la legítima.

La legítima es la porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los legitimarios.

Naturaleza jurídica: la discusión se plantea en torno a si es parte de la herencia, o parte de los bienes.

Según Azpiri la legítima es parte de la herencia, porque los derechos del heredero no se agotan con la

recepción de una determinada cantidad de bienes. Para recibir la legítima es preciso ser heredero

En cuanto a la libertad de testar y la legítima, por una parte se entiende que la libertad de testar

resguarda los derechos de propiedad del titular de los bienes y por otra parte, que la legítima toma en

consideración la protección de la familia asegurándole que, ante el fallecimiento del propietario recibirán

un parte sustancial de sus bienes.

La legítima encuentra su justificación en la solidaridad familiar existente entre el causante y sus

parientes más próximos y en que contribuye a una más justa división de la riqueza resultante del

reparto del patrimonio del causante entre los herederos.

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2) Herederos legitimarios. Cuotas. Soluciones en caso de concurrencia.

Art.2444.-Legitimarios. Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni

por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge.

Art.2445.-Porciones legítimas. La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los

ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio.

Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del

causante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la partición

según el estado del bien a la época de la donación.

Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se toman en cuenta las donaciones

colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su nacimiento o, en

su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas después

del matrimonio.

Cuotas de legítimas: la legítima de los descendientes será de dos tercios y la de los ascendientes como

la del cónyuge será de un medio.

Art. 2446.-Concurrencia de legitimarios. Si concurren sólo descendientes o sólo ascendientes, la

porción disponible se calcula según las respectivas legítimas.

Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula según la legítima mayor”

Cuando se presenta la concurrencia de descendientes que tienen una legitima global de dos tercios y el

cónyuge cuya legitima es de un medio, no es posible adicionar una a la otra porque se superaría la

totalidad de la masa de legitima.

Por ese motivo se ha sostenido que la legítima mayor absorbe a la menor, y en tal caso se tomara en

cuenta para todos los legitimarios que concurren conjuntamente, es decir para los descendientes y el

cónyuge, la legítima de dos tercios.

En el caso de la concurrencia de los ascendientes cónyuge, tienen como legitima la mitad en ambos

órdenes, y será esta la protección de la que gozaran en este caso de concurrencia.

3) Cálculo de la legítima. Valuación de donaciones, problemas. Masa de legítimas. Porción disponible.

Mejora.

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Cálculo de la legítima: este procedimiento solo debe ser realizado cuando se trata de descendientes o

del cónyuge quedando fuera de consideración las donaciones que puedan haber efectuado cuando los

llamados como legitimarios son ascendientes.

En cuanto a las donaciones hechas a los descendientes, es correcto que los bienes que se deben

tomar en cuenta se refieran a la situación de cada legitimario, puesto que puede suceder que una

donación haya sido realizada cuando todavía no había sido concebido el heredero y, por tal motivo no

podría perjudicarlo.

El momento a partir del cual se consideran las donaciones también es adecuado porque guarda

relación con el plazo máximo de duración del embarazo y de ese modo, se zanjan las cuestiones que

pueden presentarse respecto de una donación llevada a cabo cuando se conocía que la persona ya

había sido concebida. También es pertinente tomar en cuenta ese mismo plazo respecto del

ascendiente a quien se representa y con relación al cónyuge determinar el momento de la celebración

de las nupcias.

Valuación de las donaciones, problemas: la herencia se valúa al tiempo de la muerte, mientras que las

donaciones se tasan a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación.

Quedan establecidos dos momentos en los cuales deben valuares los bienes que componen la masa

de legitima, los de la herencia liquida al momento del fallecimiento y las donaciones al momento de la

partición.

La legítima debe ser calculada según los valores de los bienes al momento de la muerte que es cuando

se determinara si la misma ha sido respetada o no.

Masa de legítimas: la masa de legitima se integra con los bienes que componen la herencia, menos las

deudas y cargas, mas el valor de las donaciones colacionables y reducibles.

En cuanto a la herencia hay que tener en cuenta que se compone con los bienes que existían dentro

del patrimonio del causante al dia de su fallecimiento menos los que se transmiten por causa de muerte.

A su vez dentro de los bienes que componen la herencia no deben ser computados los créditos

incobrables, los frutos devengados dsp de la muerte porque corresponden al los herederos y los bienes

comunes que no tengan valor patrimonial propio, como pueden ser los diplomas, etc.

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De esta masa de bienes habrá que restar las deudas que dejo el causante y las cargas hereditarias.

Todas esas deudas y cargas deben ser deducidas de la herencia, porque el 2445 alude al valor líquido

de la herencia.

Se deberá adicionar el valor de los bienes donados ya sea a legitimarios y que puedan ser objeto de la

acción de colación o bien a terceros que serán pasibles de la acción de reducción.

Hay que computar las donaciones efectuadas a partir de los 365 anterior al nacimiento del legitimario o

al nacimiento del ascendiente a quien representa y para el cónyuge las hechas después del matrimonio.

Respecto del momento hasta el que las donaciones deben tomarse en cuenta, es preciso tener

presente que se deberán considerar para el cálculo de la legítima solamente las donaciones en las que

el donatario haya poseído el bien donado menos de diez años de antigüedad a la muerte del causante.

No podrán incluirse las donaciones que hubieren perecido sin culpa del donatario

Todos estos bienes deben ser computados a los efectos de determinar la legítima global de esa

sucesión en función de los legitimarios que son llamados a la misma.

Además deberán ser integradas todas o algunas de esas donaciones cuando se quiera establecer la

legítima particular de un heredero porque puede suceder que tenga que ser computada con relación a

algún legitimario mientras que para otro no deberá ser considerada.

Mejora a favor del heredero con discapacidad: el art.2448 establece la posibilidad de mejorar a

descendientes o ascendientes con discapacidad en un tercio de las porciones legítimas. “El causante

puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la

porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a

descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se considera persona con

discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o

mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración

familiar, social, educacional o laboral.”

Determinada la masa de legítima y el orden de los legitimarios que son llamados a esa herencia, queda

establecida la legítima global.

El excedente de esa legítima será la porción disponible que en el presente caso y por medio del

testamento debe ser atribuida al legitimario con discapacidad. Debe disponerse expresamente que un

tercio de la legítima sea atribuida a dicho legitimario. La forma en la que debe instrumentarse dicha

mejora es por testamento.

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4) Protección de la legítima: normas imperativas. Transmisión de bienes a los legitimarios por actos

entre vivos. Presunción legal de gratuidad y de mejora: efectos, consentimiento de legitimarios. Opción

de los herederos legitimarios en caso de disposición gratuita entre vivos o legado de usufructo, uso,

habitación o renta vitalicia.

Protección de la legítima: art.2447: “el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las

porciones legitimas, si lo hace, se tienen por no escritas”. La forma típica que se encuadra en este

artículo resulta del testamento mismo y no es posible que se le reconozca validez a ninguna disposición

que resulte contraria a la integralidad de la legítima.

Dentro de las normas protectoras de la legítima se encuentra también el art.2449 que establece “ es

irrenunciable la porción legitima de una sucesión aun no abierta”. Esta norma tiene a resguardar la

integralidad de la legítima y se agrega a un cumulo de disposiciones que persiguen ese fin.

Para que quede invalidada la renuncia a la legítima tiene que haber sido realizada antes del

fallecimiento del causante. Luego de ocurrido el fallecimiento el legitimario se encuentra en condiciones

de decidir acerca de la aceptación de la herencia o su renuncia a la misma o de su aceptación, pero

renunciando a la legítima que le pueda corresponder.

Transmisión de bienes a los legitimarios:

Art. 2461-“Si por acto entre vivos a título oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la

propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta

vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar

al beneficiario. Sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente

demuestre haber efectivamente pagado.

El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación.

Esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la

enajenación, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas.”

a)Requisitos: el código ha tenido especialmente en cuenta el caso en que el propietario de un bien lo

transfiere en vida a quienes serán luego sus legitimarios, reservándose el usufructo, uso, la habitación

de por vida o constituyendo a su favor una renta vitalicia.

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En estos casos, el legitimario contratante no tendrá el dominio útil del bien sino hasta que se produzca

el fallecimiento del causante, momento en el cual se recompondrá en su cabeza la plena propiedad o se

extinguirá la obligación de cumplir con la renta vitalicia.

El acto tiene que haber sido oneroso, lo que descarta el supuesto de gratuidad, ya que en este caso

caería dentro de la acción de colación.

b) Presunciones: cuando se reúnen los recaudos que el articulo establece, la ley presume que se trata

de un acto que en apariencia es oneroso, pero que en realidad es gratuito. Si el acto es gratuito operara

la obligación de colacionar aunque se haya reservado el usufructo, uso, habitación o la renta vitalicia.

De allí surge la consecuencia de imputar su valor a la porción disponible.

- Todo contrato oneroso entre una persona y sus posibles legitimarios cuando se ha hecho con reserva

de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia, es, en verdad, gratuito.

- La intención del causante ha sido beneficiar al legitimario en la medida de la porción disponible.

El valor excedente, deberá ser colacionado porque se trata de una donación que quiebra la igualdad

entre los herederos legitimarios. Habrá presunción de donación en la medida en que no se pueda

demostrar la onerosidad del acto.

Al presumirse la intención de mejorar, la imputación del valor de los bienes cuya onerosidad no se haya

podido demostrar se hará a la porción disponible y el excedente será objeto de colación y, falta decir, en

la medida en que los otros herederos lo demanden.

c) Consentimiento en la enajenación: la excepción se presenta cuando los otros legitimarios han

consentido con la enajenación. Aquellos que podrían resultar perjudicados por el acto, aceptan

expresamente que el mismo se realice. De esta manera están admitiendo que se trata efectivamente de

un acto oneroso y que nada tienen ni tendrán que objetar luego del fallecimiento del causante.

Usufructo, uso, habitación o renta vitalicia constituida por actos entre vivos o por legados:

Art.2460.-“Si la disposición gratuita entre vivos o el legado son de usufructo, uso, habitación, o renta

vitalicia, el legitimario o, en su caso, todos los legitimarios de común acuerdo, pueden optar entre

cumplirlo o entregar al beneficiario la porción disponible.”

Se requiere ahora el acuerdo entre los legitimarios para decidir sobre la opcion conferida por la

disposicion.

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El causante puede disponer de sus bienes en vida con total libertad y entre estos actos puede constituir

diversos derechos reales o el contrato de renta vitalicia y también puede hacerlo por testamento

efectuando legados que tengan esos mismos objetos.

La constitución de un usufructo, ya sea realizado en vida o por un legado, consiste en que el

beneficiario podrá usar, gozar y disponer judicialmente de un bien determinado mientras viva pasando

la nuda propiedad luego del fallecimiento de su titular al heredero o a otro legatario.

La renta vitalicia se concreta cuando se ha entregado un capital y a cambio el beneficiario recibirá una

renta en forma periódica mientras viva.

El legitimario no sabrá al fallecer el causante si estos actos realzados en vida o si los legados

lesionaran su legitima al superar la porción disponible o no. Frente a esta situación el CCCN, le confiere

al legitimario una opción pudiendo elegir entre cumplir con lo que dispuso el causante o liberarse de esa

obligación entregando al beneficiario de la disposición entre vivos o al legatario la porción disponible

que es el máximo al que podía aspirar el destinatario de la disposición.

O el legitimario asume el riesgo de cumplir con lo que el causante estableció en vida y acatar las

disposiciones testamentarias aun cuando supere la porción disponible, o acepta entregar esta que es lo

que el causante podía disponer.

Ante la existencia de varios legitimarios, la opción se concede cuando exista acuerdo entre ellos y así

podrán decidir entre cumplir con lo dispuesto por el causante o entregar la porción disponible.

Si los legitimarios no se ponen de acuerdo, la forma de dar una respuesta equitativa es considerar que

en tal supuesto los legatarios recibirán a prorrata los bienes que conforman la porción disponible.

5) Acción de entrega de la legítima: distintos supuestos. Acción de complemento: reducción de

disposiciones testamentarias y de donaciones. Orden en la reducción. Obligación de restituir el bien

donado, distintos supuestos. Legitimación. Efectos. Prescripción. Comparación entre las acciones de

reducción y colación.

Art. 2450.-“Acción de entrega de la legítima. El legitimario preterido tiene acción para que se le

entregue su porción legítima, a título de heredero de cuota. También la tiene el legitimario cuando el

difunto no deja bienes pero ha efectuado donaciones”

Habrá preterición cuando el causante ha omitido en su testamento a un legitimario y ha instituido como

heredero a otro.

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Especies de preterición:

-voluntaria: cuando el causante conocía la existencia del legitimario y lo omite

-involuntaria: cuando, al tiempo de hacer el testamento, el causante no sabía acerca de la existencia del

legitimario, o bien este nace después de otorgado el testamento.

Derecho del legitimario preterido: por lo establecido en el art.2450, el heredero preterido tiene derecho a

que se le entregue su porción legítima en calidad de heredero de cuota (art.2488). Esto significa que el

legitimario preterido en su condición de heredero de la cuota que corresponde a su porción legítima no

tiene vocación al todo de la herencia.

Situación del heredero instituido: el heredero instituido recibirá un contenido hereditario equivalente a la

porción disponible, por lo que la condición de heredero instituido vendría a ser equivalente a la del

heredero de cuota, y no tendría vocación al todo de la herencia, y por ello, carecería de la posibilidad de

acrecer si el legitimario por cualquier causa no pudiera recibir su porción legitima.

La situación del heredero instituido puede variar entre la condición de heredero de cuota o heredero

universal de acuerdo al resto de las disposiciones que puedan existir en el testamento.

Acción de entrega de la legítima: corresponde al legitimario omitido y tendrá por objetivo que le sean

entregados los bienes hereditarios en cantidad suficiente como para que la protección legal resulte

satisfecha.

La acción deberá ser entablada ante el mismo juez que interviene en el juicio sucesorio

La legitimación pasiva corresponde a los instituidos en el testamento ya que serán los que deberán

sostener la validez de su institución y eventualmente, satisfacer la legítima mediante la entrega de

bienes hereditarios

La prescripción de la acción de preterición se opera a los cinco años de la muerte del causante.

Acciones protectoras de la legítima: se han establecido como acciones protectoras de la legitima, la

acción de complemento y la acción de reducción.

Acción de complemento: Art. 2451 “el legitimario a quien el testador le ha dejado, por cualquier título,

menos de su porción legítima, sólo puede pedir su complemento.”

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Mediante la acción de complemento se ataca la institución de herederos realizada en el testamento,

mientras que en la acción de reducción se cuestiona la institución de herederos de cuota o los legados

que afecten la legítima.

Acción de reducción: Art.2452.-“Reducción de disposiciones testamentarias. A fin de recibir o

complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de

herederos de cuota y de los legados, en ese orden.

Los legados se reducen en el mismo orden establecido en el segundo párrafo del artículo 2358.”

La acción de reducción es el derecho que tiene un legitimario para atacar las instituciones como

herederos de cuota y los legados hechos por el causante en su testamento o las donaciones hechas en

vida por el mismo, en la medida que excedan la porción disponible. La acción requiere la actuación

judicial del legitimario perjudicado.

Legitimación activa y pasiva: la acción de reducción se concede a los legitimarios del causante

Cuando se trata de institución de herederos de cuota o de legados, para que el legitimario pueda

demandar la reducción tiene que ostentar ese carácter y para ello debe haber aceptado la herencia y

mantener su llamamiento vigente

Cuando mediante la acción se pretende atacar donaciones hechas por el causante, misma tendría que

haber sido efectuada a partir de los 365 días anteriores al nacimiento del legitimario, del nacimiento del

ascendiente a quien se representa o en el caso de que el accionante sea el cónyuge, después de las

nupcias.

A su vez, al momento de la muerte del causante no tienen que haber transcurrido mas de diez años

desde que se tuvo la posesión del bien donado porque se aplicaría la prescripción adquisitiva.

Los acreedores personales de los legitimarios pueden demandar por reducción en virtud de la acción

subrogatoria que les corresponde, al igual que los herederos del legitimario y los cesionarios.

En cuanto a la legitimación pasiva, cabe acotar que de ella depende el acto que vulnere la legitima. Si lo

que supera la porción disponible fuesen instituciones de herederos de cuota o legados, la acción debe

dirigirse contra los que se encuentren en esa condición. EN el caso que sea una donación la que afecte

la legítima, la acción debe ser entablada contra el donatario y eventualmente contra las personas que

de él han recibido el bien donado.

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Orden de la reducción: primero deben reducirse las instituciones de herederos de cuota y de los

legados. Este orden de reducción de los legados es supletorio de lo que el causante pueda haber

establecido en su testamento, ya que si este ha efectuado una disposición en la que expresamente

dispusiese el orden de cumplimiento del que resulta indirectamente el orden de las reducciones, hay

que atenerse a él.

Cuando se han dejado sin efecto todos los legados y todavía se encuentra vulnerada la legítima, será

necesario reducir las donaciones. Se reducirán las donaciones conforme el art.2453 “Si la reducción de

las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el

heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Se reduce

primero la última donación, y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho

del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.”

Solo podrán ser reducidas las donaciones efectuadas a partir de los 365 días anteriores al nacimiento

del legitimario o del ascendiente a quien se representa, y ene l caso del cónyuge las que se hubieren

hecho después del matrimonio. Tampoco podrán ser reducidas las donaciones en las que el donatario

haya tenido posesión del bien por más de 10 años a la fecha del fallecimiento del causante.

En caso de que efectuando la reducción de la última donación no se alcance a cubrir la legítima, se

retrocederá en el tiempo dejando sin efecto las donaciones más recientes para luego ir sobre las

anteriores.

El proceso de reducción continuara hasta que se resuelva la última donación que ha afectado la porción

legítima.

Art.2454.-Efectos de la reducción de las donaciones. Si la reducción es total, la donación queda

resuelta.

Si es parcial, por afectar sólo en parte la legítima, y el bien donado es divisible, se lo divide entre el

legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde una porción

mayor, con un crédito a favor de la otra parte por el valor de su derecho.

En todo caso, el donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero

necesaria para completar el valor de su porción legítima.

El donatario es deudor desde la notificación de la demanda, de los frutos o, en caso de formular la

opción prevista en el párrafo anterior, de intereses.”

Art.2455.-Perecimiento de lo donado. Si el bien donado perece por culpa del donatario, éste debe su

valor. Si perece sin su culpa, el valor de lo donado no se computa para el cálculo de la porción legítima.

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Si perece parcialmente por su culpa, debe la diferencia de valor; y si perece parcialmente sin su culpa,

se computa el valor subsistente.

Art. 2456.-Insolvencia del donatario. En caso de insolvencia de alguno de los donatarios e imposibilidad

de ejercer la acción reipersecutoria a que se refiere el artículo 2458, la acción de reducción puede ser

ejercida contra los donatarios de fecha anterior.

Art.2457.-Derechos reales constituidos por el donatario. La reducción extingue, con relación al

legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores.

Art.2458.-Acción reipersecutoria. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes

registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario

satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima.

Art.2459.-Prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el

subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de

la posesión. Se aplica el artículo 1901.

6) ¿?

UNIDAD TEMÁTICA N°11: Vocación testamentaria

1) Testamento. Concepto. Carácter personalísimo. Especialidad del testamento. Unilateralidad,

prohibición de los testamentos conjuntos. Revocabilidad

El testamento es el instrumento al que el CCCN le atribuye la idoneidad para regular la sucesión por la

voluntad del causante.

Art.2462.-“Testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para

después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro,

mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también puede incluir

disposiciones extrapatrimoniales.”

Cuando existen legitimarios, la disposición de los bienes no es libre porque debe respetar sus legítimas

quedando la posibilidad de decir el destino solo de la porción disponible.

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La segunda limitación referida ya a todos los testamentos es que debe respetar las solemnidades

establecidos para la forma de testar que elija el causante, puesto que si no se cumpliera con ellas, el

testamento es nulo.

Se pueden incluir disposiciones de contenido extrapatrimonial como el reconocimiento de un hijo

extramatrimonial, la designación de tutor o curado, el nombramiento de albacea, entre otros.

El testamento como regla general, surtirá efectos después de la muerte del causante.

Art.2463.-“Reglas aplicables. Las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los

testamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este Título.”

Se trata de un acto jurídico porque encuadra dentro del concepto que trae el art. 259 cuando lo define

como el acto voluntario licito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de

relaciones o situaciones jurídicas ya que es evidente que mediante el testamento se produce la

adquisición de derechos con posterioridad al fallecimiento del testador.

Carácter personalísimo: el testamento instrumenta la voluntad del testador que regula la transmisión de

sus bienes para después de su muerte y es evidente que debe tratarse de la expresión de su propia

voluntad sin que pueda delegar su redacción en otra persona.

Así lo menciona el art. 2465 “las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la

voluntad del testador…la facultad de testar es indelegable. Las disposiciones testamentarias no puede

dejarse al arbitrio de tercero…”.

Especialidad del testamento: art.2465 “…las disposiciones testamentarias deben…bastarse a sí

mismas”.

EL contenido del testamento es el que regula la transmisión de los bienes y no resulta posible que la

designación del heredero o cualquier otra disposición surja de otro documento por más que así lo haya

dispuesto el testador.

Unilateralidad: art. 2465 “…no es válido el testamento otorgado conjuntamente por dos o más

personas”. Lo que la ley prohíbe es que el testamento sea conjunto.

En el caso que un testamento conjunto haya sido otorgado en un país que admite esta forma

testamentario y luego debe ser ejecutado en nuestro país, resulta de aplicación el art.2645 “El

testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del

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lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del

testador al momento de testar o por las formas legales argentinas.”

Revocabilidad: el testamento es esencialmente revocable por voluntad del testador. No confiere a los

instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión (art.2511).

2) Capacidad para testar. Incapacidades. Vicios de la voluntad. Error. Dolo: captación de la voluntad.

Violencia. Simulación. Acción de impugnación. Capacidad para recibir por testamento. Supuestos de

inhabilidad, sanción.

Art. 2466 “el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento

de la muerte del testador”

Capacidad para testar: para otorgar el testamento en forma validad es preciso contar con la capacidad

necesaria para hacerlo. El art. 2647 dispone: “la capacidad para otorgar testamento y revocarlo se rige

por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto”.

Incapacidades:

a) Por falta de la edad requerida: art. 2464 “pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del

acto”

b) Por falta de razón: art.2467 inc. C “es nulo el testamento…que ha sido otorgado por persona privada

de la razón en el momento de testar.”

Art.2467 inc. D “es nulo el testamento…por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada

incapaz. Sin embargo esta puede otorgar testamento en intervalos lucidos que sean suficientemente

ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces”

c) Por la falta de aptitud para comunicarse: art.2467 inc. E “es nulo el testamento…por ser el testador

una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no saber

leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete en el

acto”.

Las causas de nulidad del testamento o de sus disposiciones se encuentran enumeradas en el art.

2467: Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su caso, la

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disposición testamentaria:

a) por violar una prohibición legal;

b) por defectos de forma;

c) por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón

debe ser demostrada por quien impugna el acto;

d) por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede

otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la

enfermedad ha cesado por entonces;

e) por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma

oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación

de un intérprete en el acto;

f) por haber sido otorgado con error, dolo o violencia;

g) por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta.

El error tiene que haber sido esencial. Puede recaer sobre la naturaleza del acto, o bien se trata de un

error sobre un bien de distinta especie o calidad a la que se quiso disponer, que haya existido una

equivocación sobre la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante del acto, sobre los

motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente o sobre la persona

la persona a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración.

El error que vicia el consentimiento testamentario tiene que haber sido esencial, grave, determinante del

acto y no excusable de acuerdo a las circunstancias del caso.

El dolo se configura cuando ha habido una aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero,

cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.

Para viciar el consentimiento, el dolo tiene que haber sido grave, determinante del acto, excusable y

que provoque un daño y este último recaudo va ínsito en el acto testamentario porque es indudable que

el mismo existirá en tanto se pretenda hacer valer una disposición testamentaria obtenida de esa forma.

Una manera peculiar de configurar el dolo en materia testamentaria se presenta con la captación de la

voluntad del testador.

La captación de la voluntad del testador supone engaños sobre hechos o afectos que puedan inducir al

causante para que no exprese su voluntad real en el testamento.

Sera necesario evaluar las circunstancias personales del testador como su edad, salud física y mental,

ya que sin llegar a la incapacidad para testar puede resultar más fácil de influir. También habrá que

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observar el comportamiento de quien resulta beneficiario del testamento para determinar si ha recurrido

a conductas reprochables o maniobras o alegaciones falaces, como la calumnia a determinados

miembros de la familia, o ha impedido el contacto de estos con el testador en los últimos momentos de

su vida, no permitiendo las visitas o los llamados telefónicos o interceptando cualquier contacto

epistolar o de otra índole.

También será necesario distinguir si el dolo afecta todo el testamento o si solo se refiere a una

disposición en particular.

La violencia comprenderá a la que se manifieste mediante la fuerza irresistible o a través de amenazas

de generar el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar.

Aquel que pretenda que un testamento ha sido efectuado bajo violencia deberá acreditar que este vicio

subsistió mientras el testador estuvo en condiciones físicas o mentales como para haberlo revocado.

Acción de impugnación: (art. 2469) la acción de nulidad de un testamento o de alguna disposición

testamentaria tiene que tramitar ante el mismo juez que interviene en el proceso sucesorio.

La legitimación activa para interponer la acción de nulidad la tiene cualquier interesado.

La legitimación pasiva se establece respecto de los beneficiarios del testamento ya sea porque han sido

instituidos herederos, herederos de cuota, legatarios particulares o beneficiarios de un cargo, inclusive

la acción puede dirigirse contra el albacea cuando se cuestione el testamento en el que ha sido

designado.

La prueba deberá guardar relación con la causa de nulidad invocada y podrán ser ofrecidos todos los

medios procesales admisibles.

La sentencia que hace lugar a la nulidad, lo priva de efectos en forma total o bien, deja sin efecto la

clausula cuya nulidad haya sido declarada.

En caso de que ya hubiera sido ejecutado en todo en parte el testamento deberán restituirse los bienes

afectados por la declaración de nulidad a quien deba recibirlos como consecuencia de esa sentencia.

En el caso de tratarse de una causa de nulidad absoluta del testamento, la acción de nulidad es

imprescriptible

En los casos de nulidad relativa, si se tratase de vicios del consentimiento la acción prescribe a los dos

años, y en los restantes se aplicara el plazo de prescripción genérico de cinco años.

Art. 2482.-Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser

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aprobadas las cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han

intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al

causante en su última enfermedad.

Art.2483.-Sanción. Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por

testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan

tales, sin admitir prueba en contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente

de la persona impedida de suceder.

El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio.

Los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el

testador son considerados de mala fe.

3) Objeto del testamento. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Reglas doctrinarias

El testamento tiene como objeto disponer de los bienes para después de la muerte del causante.

Cuando se interpreta el testamento, lo que se busca es desentrañar la voluntad real del causante.

Art.2470. “Interpretación. Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la

voluntad real del causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser

entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido

técnico. Se aplican, en cuanto sean compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos”

UNIDAD TEMATICA N°12: Formas de los testamentos

1) Formas y formalidades. Incumplimiento de las solemnidades. Libertad de elección de las formas.

Especialidad de las formas. Formalidades superfluas. Firma. Testigos testamentarios. Confirmación de

un testamento nulo por vicios de forma. Prescripción de la acción de nulidad. Ley aplicable en cuanto al

tiempo. Ley aplicable en cuanto al territorio.

El carácter formal del testamento alude a las distintas especies de testamento que son contempladas

en el CCCN. Se establece el testamento ológrafo y el testamento por acto público.

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Las formalidades son los requisitos que se exigen para que las formas sean validas. Dichos requisitos

se encuentran contemplados en el art. 2473 “El testamento puede otorgarse sólo en alguna de las

formas previstas en este Código. Las formalidades determinadas por la ley para una clase de

testamento no pueden extenderse a las de otra especie.

La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento, sin que se pueda

suplir por prueba alguna.”

La falta de incumplimiento de las formalidades de un testamento trae aparejada su nulidad porque se

trata de un acto solemne. Art. 2474 “La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el

testamento causa su nulidad total; pero, satisfechas las formas legales, la nulidad de una o de varias

cláusulas no perjudica las restantes partes del acto.

El empleo de formalidades sobreabundantes no vicia el testamento.”

La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. El testamento es un acto unilateral

porque se perfecciona con la sola voluntad del testador y como tal debe adecuarse a la ley que rige en

ese momento.

El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley

del lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del

testador al momento de testar o por las formas legales argentinas.

Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades: Art.2475.-“El testador sólo

puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades

reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes”.

La exigencia de la norma es que se haga un nuevo testamento que cumpla con las formalidades y que

tenga un contenido similar al anterior, con lo que la que valdrá será la última disposición que no

presenta irregularidad alguna.

Firma: la firma es una solemnidad exigida para plasmar la voluntad del testador. El art 288 menciona

que la firma debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Complementando esto se agrega el

art. 2476: “Cuando en los testamentos se requiera la firma, debe escribírsela tal como el autor de ella

acostumbra firmar los instrumentos públicos o privados. Los errores de ortografía o la omisión de letras

no vician necesariamente la firma, quedando su validez librada a la apreciación judicial.”

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2) Testamento ológrafo. Concepto. Requisitos. Ventajas e inconvenientes. Valor probatorio. Cartas

misivas.

Concepto y requisitos: El testamento ológrafo se encuentra definido en la primera parte del art.2477 “El

testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es

otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador.”

De este concepto surgen las formalidades de testamento ológrafo que son la escritura de la mano del

testador, la fecha, y su firma, además por supuesto de las disposiciones de bienes en cuanto a su

contenido.

Ventajas: es la forma más sencilla de testar porque se puede efectuar en cualquier momento y sin más

intervención que la del testador.

Además, no tiene ningún costo. El testador puede meditarlo todos los días, leerlo, estudiarlo y rehacerlo

cuando quiera y sin que nadie sepa si ha testado o no.

Inconvenientes: fácil destrucción por quien no resulta ser beneficiario o la posibilidad de la captación de

la voluntad al no intervenir profesionales ni terceros extraños que puedan constatar la libre

disponibilidad del testador.

Posibilidad de redacción deficiente por la no intervención de profesionales lo que puede llevar a que se

dicten clausulas nulas o de difícil interpretación.

No puede haber confusión entre el testamento y otros escritos o anotaciones que pueda haber hecho el

testador.

Puede suceder que en una carta que haya ido escrita, fechada y firmada por el testador se haga

referencia a la intención de disponer de sus bienes. En tal supuesto habrá que determinar si se trata de

una simple comunicación, o si se ha hecho una efectiva determinación de la voluntad, pues en ese

supuesto no hay razón valedera para negarle eficacia a ese documento.

Escritura: que sea íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado.

Cualquier tipo de letra, en cualquier material elegido por el testador. Si estuviese redactado en varias

hojas, cada una de ellas deberá estar firmada a menos que exista una unión entre ellas que permita

entender que se trata de una unidad y existe continuidad material e intelectual.

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Cuando lo escrito por un tercero no fue insertado a la voluntad del testador, se anula solo la parte

añadida por el tercero.

Solo se anula el testamento cuando se pueda demostrar que los agregados por el tercero obedecen a

una decisión del testador.

Fecha: constituye un requisito común a todas las formas de testar. Es importante porque sobre su base

se determina la capacidad del testador

Firma: debe estar después de las disposiciones. En principio el testamento ológrafo culmina con la firma

del testador, salvo, como se expreso, cuando la fecha aparezca con posterioridad y corresponda a la

mano del testador.

Protocolización del testamento ológrafo: como es un documento que puede destruirse en todo o en

parte, o perderse, debe ser protocolizado para evitar estos inconvenientes y además para conferirle

autenticidad mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos solemnes.

3) Testamento por acto público. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Capacidad. Habilidad del

escribano. Modo de ordenar las disposiciones. Enunciaciones que debe contener. Desarrollo del acto.

Firma. Disposiciones relativas a los testigos. Otorgamiento en idioma extranjero. Testamento consular:

régimen legal.

El testamento por acto público es el que se otorga ante un escribano público y con la presencia de dos

testigos hábiles. Así resulta de la primera parte del art.2479 “el testamento por acto público se otorga

mediante escritura pública, ante el escribano autorizante y dos testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio

se deben consignar en la escritura”.

Se trata de un instrumento público y hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el

lugar y los hechos que el oficial publico enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea

declarado falso en juicio civil o criminal.

Ventajas: se asegura la conservación del testamento, ya que es prácticamente imposible la destrucción

de los protocolos notariales o su perdida. El escribano podrá sugerir precisiones técnicas que aclaren

su contenido y eviten dificultades interpretativas o eventualmente su nulidad.

Mayor posibilidad de que sea ubicado por los beneficiarios.

Inconvenientes: las disposiciones contenidas en el testamento quedan expuestas al conocimiento de

terceros.

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Debido a la intervención del escribano se torna oneroso.

Habilidad del escribano: debe actuar dentro de los limites de sus atribuciones respecto de la naturaleza

del acto y la escritura debe otorgarse dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus

funciones. Art.291: “Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto

en que él, su cónyuge, su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de

afinidad, sean personalmente interesados.”

Modo de ordenar las disposiciones: art.2479: “…El testador puede dar al escribano sus disposiciones

ya escritas o sólo darle por escrito o verbalmente las que el testamento debe contener para que las

redacte en la forma ordinaria. En ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el

contenido de la escritura pública….”

Enunciaciones que debe contener: debe consignarse el lugar y fecha de su otorgamiento. El lugar fija la

competencia territorial del escribano y además determina la ley aplicable en cuanto a las formas de

testar.

Debe consignar fecha, nombre, apellido, dni, domicilio real, fecha de nacimiento y estado de familia del

otorgante del testador y si está casado, el nombre del cónyuge y si se trata de primeras o posteriores

nupcias.

Se tiene que agregar la naturaleza del acto que se realiza y en el caso concreto, será la mención del

testamento por acto público y desarrollar las disposiciones tanto referidas a los bienes como a

cuestiones extrapatrimoniales que pueda realizar el testador.

Además se deben individualizar los testigos de la misma manera que se hace con el otorgante del

testamento.

Desarrollo del acto: una vez redactada la escritura con las constancias mencionadas precedentemente

es preciso proceder a la lectura del testamento con la presencia de los testigos durante todo el acto.

Art.2479 “Concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el

testador. Los testigos deben asistir desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo que debe

hacer constar el escribano.”

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Firma a ruego: habitualmente el testador firmara la escritura por sí mismo. Sin embargo pueden

presentarse situaciones en las que otra persona tiene que firmar el testamento a su nombre.

Art. 2480: “Si el testador no sabe firmar, o no puede hacerlo, puede hacerlo por él otra persona o

alguno de los testigos. En este caso los dos testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y

manifiesta lo contrario, el testamento no es válido. Si sabiendo firmar, no puede hacerlo, el escribano

debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el testador.”

Testigos: la necesidad de los testigos se justifica porque aseveran la regularidad del acto y que el

testado ha expresado libremente su voluntad.

Art.2481: “ Pueden ser testigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el

acto.

No pueden serlo, además de los enunciados en el artículo 295, los ascendientes, los descendientes, el

cónyuge ni el conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o curadores designados en el

testamento, ni los beneficiarios de alguna de sus disposiciones.

El testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil al efecto no es válido si, excluido éste, no

quedan otros en número suficiente.

Testamento consular: Art. 2646: “Es válido el testamento escrito hecho en país extranjero por un

argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado, ante un ministro plenipotenciario del Gobierno

de la República, un encargado de negocios o un Cónsul y dos testigos domiciliados en el lugar donde

se otorgue el testamento, teniendo el instrumento la autenticación de la legación o consulado.

El testamento otorgado en la forma prescripta en el párrafo precedente y que no lo haya sido ante un

jefe de legación, debe llevar el visto bueno de éste, si existiese un jefe de legación, en el testamento

abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. El testamento abierto debe ser siempre rubricado

por el mismo jefe al principio y al fin de cada página, o por el Cónsul, si no hubiese legación. Si no

existe un consulado ni una legación de la República, estas diligencias deben ser llenadas por un

ministro o Cónsul de una nación amiga.

El jefe de legación y, a falta de éste, el Cónsul, debe remitir una copia del testamento abierto o de la

carátula del cerrado, al ministro de Relaciones Exteriores de la República y éste, abonando la firma del

jefe de la legación o del Cónsul en su caso, lo debe remitir al juez del último domicilio del difunto en la

República, para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.

No conociéndose el domicilio del testador en la República, el testamento debe ser remitido por el

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ministro de Relaciones Exteriores a un juez nacional de primera instancia para su incorporación en los

protocolos de la escribanía que el mismo juez designe.”

UNIDAD TEMÁTICA N°13: Disposiciones testamentarias

1) Institución de herederos. Concepto. Instituciones especiales. Instituciones de heredero a favor de

parientes. Institución de herederos a los pobres y al alma. Clausulas que importan institución de

heredero. Derechos de heredero instituido. Situación de herederos instituidos con y sin asignación de

partes. Institución de heredero de cuota. Cuestión sobre si pueden coexistir herederos testamentarios y

legítimos

Habrá institución de heredero cuando el causante llama en su testamento a una o más personas para

recibir la herencia sin asignación de partes. La característica principal del heredero es que al no tener

una cuota designada que limita su llamamiento, tiene vocación a todos los bienes de la herencia a los

que el testador no haya dado su destino diferente.

Según el art. 2484 “la institución de herederos y legatarios solo puede ser hecha en el testamento…”.

Otro requisito es que debe estar individualizada la persona llamada por el testador en esa condición. El

mismo artículo dispone “…y no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida”

Instituciones especiales: ARTÍCULO 2485

a) Instituciones de heredero a favor de parientes: “se entiende hecha a los de grado más próximo,

según el orden de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representación. Si a la

fecha del testamento hay un solo pariente en el grado más próximo, se entienden llamados al mismo

tiempo los del grado siguiente.”

b) Institución a favor de simples asociaciones: “se entiende hecha a favor de las autoridades superiores

respectivas del lugar del último domicilio del testador con cargo de aplicar los bienes a los fines

indicados por el causante.”

c) Institución a los pobres: “se entiende hecha al Estado municipal del lugar del último domicilio del

testador o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, con cargo de aplicar los bienes a fines de

asistencia social.”

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d) Institución al alma del testador o de otras personas: se entiende hecha a la autoridad superior de la

religión a la cual pertenece el testador, con cargo de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia

social.”

Cláusulas que importan instituir herederos: el art. 2487 ha reseñado diversos supuestos en los que a

pesar de no haber sido explicitado por el testador, la naturaleza del llamamiento es considerada como

institución del heredero:

a) la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite a la nuda propiedad;

b) el legado de lo que reste después de cumplidos los demás legados;

c) los legados que absorben la totalidad de los bienes, si el testador confiere a los legatarios el derecho

de acrecer.

Derechos de heredero instituido: la investidura en la calidad de heredero la tienen de pleno derecho los

descendientes, ascendientes y el cónyuge, pero los restantes parientes colaterales hasta el cuarto

grado y los herederos testamentarios deben obtenerla en forma judicial. Los descendientes,

ascendientes y el cónyuge se encuentran protegidos por la legítima, mientras que el resto de los

parientes y los instituidos en el testamento no gozan de ese resguardo legal.

La colación solo es debida entre cónyuge y descendientes, y los herederos instituidos no podrán alegar

la existencia de donaciones que deban ser colacionadas.

En la sucesión intestada funciona el derecho de representación entre los descendientes y entre los

descendientes de los hermanos, mientras que en principio no hay derecho de representación en la

sucesión testamentaria.

Según el art 2486, en el caso de haber instituido a varias personas, recibirán partes iguales. Si se han

instituido herederos de cuota y otros sin asignación de partes, estos recibirán lo que quede después de

haber entregado las porciones a los herederos de cuota. Cuando el testador ha asignado cuotas que

absorben la totalidad de la herencia y al mismo tiempo ha instituido herederos sin atribución de partes,

las cuotas asignadas deberán reducirse de tal manera que cada heredero sin parte reciba lo mismo que

el heredero que tenga la cuota menor.

Heredero de cuota: art.2488 “Los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen

vocación a todos los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido

conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás

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disposiciones testamentarias.

Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen

proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el

remanente de los bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos

instituidos en proporción a sus cuotas.”

El heredero de cuota tiene en principio, limitado su derecho a la porción asignada por el testador, sin

posibilidad de acrecer. Sin embargo hay dos supuestos en los que el heredero de cuota tiene

posibilidad de acrecer:

Uno, cuando de las disposiciones testamentarias pueda inferirse que esa ha sido la intención del

testador para el caso en que no pueda cumplirse alguna de las restantes disposiciones. En esa

situación, el heredero de cuota puede acrecer.

El otro tiene lugar cuando el testador, luego de haber instituido herederos de cuota, no cubre con otras

disposiciones el resto de los bienes y la última parte del articulo considera que son llamados a este

remanente los herederos legítimos y si faltan, los herederos de cuota acrecen en proporción a su parte.

El heredero de cuota tiene todos los derechos y acciones que le correspondían al causante de manera

indivisa, continúan la posesión que este tenía y responde por las deudas con los bienes que este recibe

o con su valor si han sido enajenados. El heredero de cuota puede ser declarado indigno, ceder su

cuota, pedir la adopción de medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, designar

administradores de la herencia y puede ser nombrado para ese cargo, y se encuentra facultado para

requerir la partición.

2) Sustitución de herederos. Antecedentes históricos. Sustitución prohibida. Sustitución permitida.

Fideicomiso testamentario: régimen legal.

Hay sustitución de herederos o legatarios cuando el causante en el testamento nombra a otro heredero

o legatario para el caso que el designado en primer lugar no quiera o no pueda aceptar la herencia o el

legado.

Sustitución prohibida: (art. 2491) La norma comienza con la prohibición de la llamada sustitución

fideicomisaria que implica que el heredero o legatario instituido en primer lugar debe mantener los

bienes sin facultad de disponer de ellos hasta su muerte y cando eso ocurre dichos bienes no pasan a

sus herederos legítimos ni a los que el instituido podría haber designado en su testamento sino al

heredero o legatario sustituto nombrado en el testamento original.

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En este supuesto, queda vigente la institución hecha en primer término y carece de eficacia jurídica la

efectuada en segundo lugar, y solo subsistirá la sustitución efectuada si puede asimilarse a la que es

permitida por la ley. La institución de heredero o legatario sujeta a condición resolutoria es válida y lo

mismo puede decirse cuando se la somete a condición suspensiva.

Vale una sustitución fideicomisaria cuando el instituido en primer lugar fallece antes que el causante,

por lo que a la muerte de este ya no se presentara la sustitución prohibida y valdrá solo la institución

hecha en segundo término.

Sustitución permitida: será válida la sustitución cuando el instituido en primer lugar no quiera o no

pueda aceptar la herencia o el legado.

El heredero o legatario sustituto luego de realizada la sustitución, recibirá la herencia o el bien legado

que se le hubiera atribuido al instituido en primer lugar, pero tendrá las mismas cargas y condiciones

que el testador le hubiera impuesto a este.

Art. 2492: “No es válida la disposición del testador por la que llame a un tercero a recibir lo que reste

de su herencia al morir el heredero o legatario instituido. La nulidad de esta disposición no perjudica los

derechos de los instituidos.”

Fideicomiso testamentario: partes:

Fiduciante: tiene la propiedad y transmite los bienes.

Fiduciario: administra los bienes.

Beneficiario: percibe los frutos

Fideicomisario: recibe la propiedad de los bienes vencido el plazo o condición.

Es evidente que en el fideicomiso existe una especie de sustitución, porque el beneficiario recibe la

renta de los bienes durante un tiempo y cumplido el plazo o la condición pasaran al fideicomisario. Es

una sustitución pero con características peculiares porque el beneficiario no es propietario de los

bienes, ya que estos se encuentran en cabeza del fiduciario.

La posibilidad de disponer un fideicomiso testamentario no solo surge del art.16 sino también del

art.2493 “El testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes

determinados, y establecer instrucciones al heredero o legatario fiduciario, conforme a los recaudos

establecidos en la Sección 8º, Capítulo 30, Título IV del Libro Tercero. La constitución del fideicomiso

no debe afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto en el artículo 2448.”

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Las disposiciones del fideicomiso no pueden afectar los derechos de los legitimarios salvo que se trate

de una mejora hecha a favor de una persona con discapacidad. El art 1700 a su vez dispone “es nulo el

fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario este obligado a mantener o administrar el

patrimonio fideicomitido para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia

actual o futura”. No podrá haber una sustitución del fiduciario como consecuencia de su muerte.

3) Derecho de acrecer. Concepto. Aplicación. Casos en que tiene lugar y casos en que no lo tiene.

Legado de usufructo. Efectos del acrecimiento. Transmisión del derecho de acrecer.

El derecho de acrecer es el derecho que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difundo a un

heredero de cuota o a un legatario, de aprovechar la parte de su coheredero o colegatario, cuando el

derecho de éste se frustra o caduca.

Este derecho es gozado solo por los herederos de cuota o legatarios, quienes tienen en el primer caso,

limitado su derecho a la cuota asignada por el testador, y en el segundo caso, al objeto del legado.

Aplicación y requisitos: su ámbito de aplicación será exclusivamente la sucesión testamentaria. Para

que pueda existir dicho derecho es necesario que el testador haya llamado a varias personas a una

misma cuota o a un mismo bien.

Art.2489: “Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota, o atribuye un bien

conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte

perteneciente al heredero o legatario cuyo derecho se frustra o caduca…”

El derecho de acrecer requiere que exista una única disposición a favor de dos o más personas, ya sea

para que reciban conjuntamente una cuota de la herencia o un bien en particular. A su vez, se dará

cuando uno de los coherederos de cuota o colegatarios no quiera o no pueda recibir lo asignado por el

testador o su derecho a caducado.

Para que pueda tener lugar el derecho de acrecer el causante no tiene que haber previsto en forma

expresa el destino de la parte de la herencia o del bien legado para el caso de frustrarse el derecho del

beneficiario, pues de lo contrario habrá que atenerse a la solución impuesta por el testador.

Legado de usufructo: art 2490: “La muerte del colegatario de usufructo, posterior a la del testador, no

produce el acrecimiento de los otros colegatarios excepto disposición en contrario del testamento.”

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Efectos del acrecimiento: art. 2489: “Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las

obligaciones y cargas que pesaban sobre la parte acrecida, excepto que sean de carácter personal.

El derecho de acrecer se transmite a los herederos.”

UNIDAD TEMÁTICA N°14: Legados.

1) Legados. Concepto. Caracteres. Distinción con otras figuras. Sujetos del legado. Determinación.

Prelegado. Casos particulares. Legados a los parientes. Legados de beneficencia. Legados con

llamamiento alternativo

Concepto: es toda disposición testamentaria de uno o más objetos singulares o universalidades de

cosas, sea que existan en la herencia o deba adquirirlas al sucesor universal para transferirlas al

beneficiario.

El legado es un acto a título gratuito que realiza el causante a favor del legatario. Otra particularidad es

que el legatario particular, en principio limita su derecho a recibir el bien legado a menos que el propio

testador haya establecido la posibilidad de acrecer.

El objeto legado debe tener un contenido patrimonial e implica una transmisión de derechos a favor del

legatario.

El legatario nunca responde con su patrimonio personal por las deudas del causante sino que su

responsabilidad queda limitada al objeto legado, de tal manera que si hay deudas primero deben ser

solventadas con los bienes hereditarios y si no alcanzan, el legado no se cumple.

Art.2494.-Normas aplicables. El heredero está obligado a cumplir los legados hechos por el testador

conforme a lo dispuesto en este Código sobre las obligaciones en general, excepto disposición expresa

en contrario de este Capítulo.

El legatario puede ser considerado como un acreedor que tiene derecho a exigir del heredero quien

tendrá la condición de deudor, el cumplimiento de lo dispuesto por el testador en la medida de que no

tenga un objeto ilícito. En caso de incumplimiento voluntario, el legatario tiene acción para exigir la

entrega del objeto legado en forma judicial.

Principio de indelegabilidad de los legados: el legado no puede quedar sujeto al arbitrio del heredero

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Este principio se aplica a todas las cuestiones vinculadas con el legado. Se refiere tanto a la

designación de la persona que va a recibir el legado como al importe del legado, y al tiempo para

cumplir con esa disposición. Estos aspectos deben resultar expresamente de la disposición

testamentaria correspondiente y emanar de la voluntad del testador.

Sujetos del legado:

-Testador: quien establece el bien que va a corresponder a determinado sujeto. Tiene que ser capaz, y

va a estar limitado por la legitima

-Legatario: sujeto llamado a recibir el legado. Debe tener capacidad para recibir, no tiene obligación de

responder por las deudas, y en principio no acrecen.

-Herederos: obligados a cumplir con el legado. Deben hacer la entrega del bien

Prelegado: es el legado que hace el testador a favor de un heredero. Se dan dos llamamientos: uno

legal, otro como sucesor particular. Puede aceptar el legado y la herencia, pero también renunciar.

2) La doctrina dice que se aplican las normas de los actos jurídicos, porque el legado es un acto jurídico

(arts 343 al 357)

Plazo: lo establece el testador. Puede ser determinado o determinable

Los legitimados para exigir el cumplimiento del cargo son los beneficiarios

El incumplimiento del cargo revoca el legado (1570/2520)

Condición y cargo prohibido: cae la cláusula pero no el legado. Se entrega igual.

3) Objeto de los legados: Art. 2497: pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio,

aun los que no existen todavía pero que existirán después.

El legatario de bienes determinados es propietario de ellos desde la muerte del causante y puede

ejercer todas las acciones de que aquel era titular.

Legado de cosa cierta:

-Tiene por objeto un bien material cierto y determinado que debe pertenecer al testador e

individualizarlo en su testamento.

-Se adquiere la propiedad del legado en el mismo momento de la muerte del causante, conjuntamente

con los frutos y productos.

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-Desde la muerte del causante el legatario puede ejercer todas las acciones de que era titular el

causante (art. 2498).

-Debe peticionar su entrega.

-Debe entregarse el bien de acuerdo al estado en que se encuentre conjuntamente con sus accesorios

(art. 2499).

Legado de un inmueble:

-Debe entregarse el bien en el estado en que se encuentre.

-Comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que hayan sido realizadas.

-Excepción: Los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación

del fundo legado, se deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación

independiente.

Legado de cosa ajena:

-El legado de cosa ajena no es válido (art. 2507).

-Excepciones:

a) Cuando después de la disposición testamentaria el testador adquiere la cosa.

b) Cuando el testador impone al heredero la obligación de adquirir la cosa para transmitirla al

legatario o a pagar a éste su justo precio si no puede obtenerla en condiciones equitativas.

En este caso:

-Si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe su

precio equitativo.

-Si la adquisición es gratuita el legado queda sin efecto.

Legado de un bien en condominio: (art. 2508)

-Se trata del supuesto en que lega un bien cuya propiedad es común a varias personas:

-Se transmiten al legatario los derechos que correspondían al testador al tiempo de su muerte.

-El legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el

bien resulta adjudicado al testador antes de su muerte; en caso contrario, vale como legado de cantidad

por el valor que tenía el bien al momento de la muerte del testador.

Se aplican las mismas reglas al legado de gananciales.

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Legado de cosa futura:

-Está permitido por el art. 5497.

-Requiere que el objeto esté en el patrimonio del causante al momento de su muerte.

Legado de cosa gravada:

-Quedan incluidos todos los supuestos por los que se puede disminuir el valor del bien legado: a)

afectación al pago de una deuda; b) restricción al dominio; c) dominio desmembrado.

-Las cargas que soporta la cosa legada pesan sobre el legatario (art. 2500).

-Es indiferente el tiempo en que el causante haya constituido el gravamen o la restricción al dominio.

Legado de género:

-Hay algo de indeterminación respecto a lo que debe ser entregado al legatario.

-El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido aunque no exista cosa alguna de ese

género en el patrimonio del testador.

-¿Quién elige?

Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario, éstos pueden optar,

respectivamente, por la cosa de peor o de mejor calidad.

Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador, con ella debe cumplirse el legado.

(art. 2502)

Legado de cosa fungible o de cantidad:

-Se trata del legado de cualquier cosas en las que todo individuo de la especie equivale a otro individuo

de la misma especie y pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad

(art. 232).

-Se requiere que el testador determine la cosa de alguna mera, sea por número, peso o medida.

-Una especie es el legado de sumas de dinero.

-Dos problemas: a) Posibilidad de reajustarlo? b) Y si se legó en moneda extranjera? Pesificación?(art.

765).

-Si ocurre la evicción de la cosa fungible entregada al legatario, éste puede reclamar la entrega de otra

de la misma especie y calidad (art. 2503).

Legado de objeto alternativo:

-Hay más de un objeto para escoger que determine el legado.

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-Aplicación de las normas de las obligaciones alternativas: a falta de disposición elige el deudor (art.

780).

-Producida la evicción del bien entregado al legatario, éste puede pedir alguno de los otros

comprendidos en la alternativa (art. 2503).

Legado de derechos reales:

-El testador puede legar un derecho real que tenga sobre algún bien ajeno.

-El uso, usufructo o habitación se extinguen con la muerte del beneficiario pero pueden legarse esos

derechos sobre bienes propios.

-Puede legarse un crédito garantizado con derechos reales de garantía.

Legado de crédito y legado de liberación: (art. 2505)

-El testador es titular de un crédito y puede decidir que sea cobrado por su legatario o puede darlo por

cancelado liberando al deudor de su pago.

-El legado de un crédito o la liberación de una deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que

subsiste a la muerte del testador y los intereses desde entonces.

-El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su

poder.

-La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la

fecha del testamento.

Legado de reconocimiento de deuda: (art. 2506)

-Ocurre cuando el testador, en su testamento, se declara deudor de una persona.

- Lo que el testador legue a su acreedor no se imputa al pago de la deuda, excepto disposición expresa

en contrario.

-El reconocimiento de una deuda hecho en el testamento se considera un legado, excepto prueba en

contrario.

-Si el testador manda pagar lo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Si

manda pagar más de lo que debe, el exceso no se considera legado.

Legado de prestaciones periódicas:

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-Ocurre cuando el testador indica que se le pague al legatario un suma de dinero en determinados

períodos.

-Cuando el legado es de cumplimiento periódico, se entiende que existen tantos legados

cuantas prestaciones se deban cumplir (art. 2510).

-A partir de la muerte del testador se debe cada cuota íntegramente, con tal de que haya comenzado a

transcurrir el período correspondiente, aun si el legatario fallece durante su transcurso

Legado de alimentos: (art. 2509)

-Comprende la instrucción adecuada a la condición y aptitudes del legatario, el sustento, vestido,

vivienda y asistencia en las enfermedades hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la

capacidad.

-Si alcanzada la mayoría de edad por el legatario persiste su falta de aptitud para procurarse los

alimentos, se extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo.

-El legado de alimentos a una persona capaz vale como legado de prestaciones periódicas en la

medida dispuesta por el testador.

Legado de universalidades jurídicas:

-Puede legarse el llamado a una herencia en una sucesión ya abierta en tanto se encuentra en el

patrimonio del testador.

-Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario sólo queda obligado al pago de

las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción

subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de los

bienes de la universalidad (art. 2318).

Legado con determinación de lugar:

-Se trata del supuesto de un legado de cosas que deben encontrarse en determinado lugar.

-Se cumple entregando la cantidad existente en el lugar señalado a la muerte del testador, aunque sea

menor que la designada.

-Si es mayor, entregando la cantidad designada.

-Si no hay nada, nada se debe.

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-Excepción: Si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual de ubicación

aludido en el testamento, el legado comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la

concurrencia de la cantidad indicada por éste.

(Art. 2504)

4) Adquisición del legado. Legado de liberación. Ejecución del legado. Petición y entrega; época y

forma. Responsabilidad del heredero y del legatario de cuota. Orden en que deben pagarse. Acciones y

garantías del legatario. Adjudicación a un heredero de la cosa legada. Pérdida o deterioro de la cosa

legada. Obligaciones de los legatarios

Momento del cumplimiento del legado:

-El dispuesto por el testador

-Si nada dice, después de cubrir el pasivo y antes de la partición (2358)

-Art.2316 derecho de preferencia al cobro de los legados

Adquisición del legado:

Art.2496.-“Adquisición del legado. Modalidades. El derecho al legado se adquiere a partir de la

muerte del testador o, en su caso, desde el cumplimiento de la condición a que está sujeto.

El legado con cargo se rige por las disposiciones relativas a las donaciones sujetas a esa modalidad.”

-Legado de cosa cierta: desde la muerte del causante

-Legado de cosa indeterminada o fungible: nace un crédito para exigir el cumplimiento.

-Legado de liberación: la finalidad es liberar al deudor de su obligación y los efectos se producen con

la muerte del causante

Art. 2498.-Legado de cosa cierta y determinada. El legatario de cosa cierta y determinada puede

reivindicarla, con citación del heredero. Debe pedir su entrega al heredero, al administrador o al

albacea, aunque la tenga en su poder por cualquier título.

Los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión.

Art. 2499.-Entrega del legado. El heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se

encuentra a la muerte del testador, con todos sus accesorios.

El legado debe ser aceptado: ARTICULO 2521.- Renuncia del legatario. El legatario puede

-renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado.

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-Cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie, bajo

apercibimiento de tenerlo por renunciante.

Art.2505:.-Legado de crédito. Legado de liberación. El legado de un crédito o la liberación de una

deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses

desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador

tenía en su poder.

La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la

fecha del testamento. .-Legado de crédito. Legado de liberación. El legado de un crédito o la liberación

de una deuda comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los

intereses desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el

testador tenía en su poder.

La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la

fecha del testamento.”

Procedimiento de pago:

El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada

crédito establecido en la ley de concursos.

Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en los límites de la porción disponible, en el siguiente

orden:

a) los que tienen preferencia otorgada por el testamento;

b) los de cosa cierta y determinada;

los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata

Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y los legatarios tienen

derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia

sobre los acreedores de los herederos (art. 2316).

Los acreedores del causante, los acreedores por cargas de la masa y los legatarios pueden

oponerse a la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos o legados (art.

2359).

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UNIDAD TEMÁTICA N°15: Ineficiencia de las disposiciones testamentarias

3) Revocación de los testamentos. Revocación expresa y tacita. Revocación por matrimonio.

Testamento posterior: distintos supuestos. Cancelación o destrucción del testamento ológrafo

Habrá revocación de testamento cuando el testador cambia la voluntad expresada en él y la exterioriza

por un medio idóneo previsto en la ley para producir ese efecto.

Art.2511.-“Revocabilidad. El testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los

instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión.

La facultad de revocar el testamento o modificar sus disposiciones es irrenunciable e irrestringible.”

La única excepción que se reconoce al efecto post mortem tiene lugar cuando en el testamento se ha

efectuado el reconocimiento de un hijo extramatrimonial y la razón de ser de esa característica es que

el reconocimiento puede instrumentarse mediante cualquier documento público o privado con lo cual, el

testamento tendrá esa consecuencia inmediata sin tener que esperar a la muerte del causante.

La revocación puede ser total: cuando queda sin efecto en forma íntegra todo el testamento, y parcial

cuando se plasma el cambio de voluntad respecto de algunas de las disposiciones testamentarias.

El testador debe tener la capacidad para revocarlo de acuerdo al derecho vigente en el momento en

que aquel se realiza.

La revocación será expresa cuando un nuevo acto revestido de las formas testamentarias dispone que

revoca un testamento anterior.

Sera tácita o presunta cuando la ley le confiere ese efecto a determinados actos o hechos del testador.

Testamento posterior: .Art. 2513-“El testamento posterior revoca al anterior si no contiene su

confirmación expresa, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testador de

mantener las del primero en todo o en parte.”

Revocación por matrimonio: Art.2514.-“El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento

anteriormente otorgado, excepto que en éste se instituya heredero al cónyuge o que de sus

disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio.”

Cancelación o destrucción del testamento ológrafo: Art.2515.-

-Caso de ejemplar único: “El testamento ológrafo es revocado por su cancelación o destrucción hecha

por el testador o por orden suya...”

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-Caso en que exista más de un ejemplar: “Cuando existen varios ejemplares del testamento, éste queda

revocado por la cancelación o destrucción de todos los originales, y también cuando ha quedado algún

ejemplar sin ser cancelado o destruido por error, dolo o violencia sufridos por el testador….”

-Presunción de la autoría: “Si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en

casa del testador, se presume que la destrucción o cancelación es obra suya, mientras no se pruebe lo

contrario.”

-Alteraciones por accidente o por hechos de terceros: “Las alteraciones casuales o provenientes de un

extraño no afectan la eficacia del testamento con tal de que pueda identificarse la voluntad del testador

por el testamento mismo.”

-Destrucción por caso fortuito: “No se admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de

un testamento destruido antes de la muerte del testador, aunque la destrucción se haya debido a caso

fortuito.”

4) Revocación de los legados. Transmisión de la cosa legada. Actos de los que resulta. Subasta

judicial. Boletos de compraventa. Constitución de gravamen. Transformación de la cosa legada.

Ingratitud, Inejecución de cargos. Revocación parcial

El testador puede en cualquier momento antes de su muerte revocar un legado manifestando esa

voluntad en forma expresa en otro testamento (expresa). Pero también esa intención de revocar el

legado puede surgir en forma implícita de determinados actos del propio testador o bien imponérsele al

legatario como consecuencia de su conducta (tácita).

Revocación por transmisión de la cosa legada: art.2516 “la transmisión de la cosa legada revoca el

legado, aunque el acto no sea válido por defecto de forma o la cosa vuelva al dominio del testador…”

La decisión de transmitir a otra persona el bien que se ha legado en un testamento anterior pone de

manifiesto que ya no se mantiene la voluntad de beneficiar al legatario.

La transmisión de la cosa legada revoca el legado, aunque el acto no sea válido por defecto de forma o

la cosa vuelva al dominio del testador.

El mismo efecto produce la promesa bilateral de compraventa, aunque el acto sea simulado.

La subasta dispuesta judicialmente y la expropiación implican revocación del legado, excepto que la

cosa vuelva a ser propiedad del testador.

La transformación de la cosa debida al hecho del testador importa revocación del legado.

La constitución de gravámenes sobre la cosa legada no revoca el legado.

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Actos de los que resulta: los actos de transmisión del bien a título gratuito revocan el legado porque

demuestran que el causante ha modificado su voluntad y la liberalidad que surgía del legado la ha

realizado en vida a favor de otra persona. Esta voluntad de revocación tendrá lugar aunque la donación

no se perfeccione por falta de aceptación del donatario o porque este es incapaz de recibir la donación.

Si se hace la donación al propio legatario se está reafirmando la intención de beneficiarlo por lo que el

legado mantendrá su plena vigencia.

Quedan revocados los legados cuando el testador ha transmitido el bien legado a titulo oneroso y el

legatario no podrá reclamar ni el precio ni el saldo del precio que podría encontrarse impago al

momento del fallecimiento.

La transformación de la cosa legada también provoca la revocación cuando ha sido llevada a cabo por

el testador

Revocación parcial: la doctrina entiende que la porción transmitida queda revocada, pero subsiste el

legado sobre la parte de la cosa que permanece en poder del testador. Cuando se transmita un bien

principal y mantenga el testador los accesorios será una cuestión de interpretación determinar en cada

caso si puede presumirse la intención de revocar totalmente el legado o este subsiste sobre los

accesorios.

Transformación de la cosa legada: Art.2517.-Responsabilidad de los herederos. Si la cosa legada se

pierde o deteriora por el hecho o culpa de uno de los herederos, sólo responde del legado el heredero

por cuya culpa o hecho se ha perdido o deteriorado.

Ingratitud e inejecución de los cargos: Art.2520.-Revocación del legado por causa imputable al

legatario. Los legados pueden ser revocados, a instancia de los interesados:

a) por ingratitud del legatario que, después de haber entrado en el goce de los bienes legados, injuria

gravemente la memoria del causante;

b) por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador si son la causa final de la disposición. En

este caso, los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos.

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5) Caducidad por premoriencia, distintos casos. Caducidad del legado por perecimiento y

transformación de la cosa. Renuncia del legatario. Efectos de la caducidad. Legado al titulo o cualidad

del legatario

Caducidad de las disposiciones testamentarias:Tiene lugar cuando ocurren circunstancias ajenas a la

voluntad del testador a las que la ley les atribuye el efecto de extinguir la disposición.

Ocurre respecto a toda disposición testamentaria.

Art.2518.- Caducidad de la institución por premoriencia. La institución de heredero o legatario caduca

cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que

depende la adquisición de la herencia o el legado.

Caducidad del legado por perecimiento y transformación de la cosa: (art.2519)

El legado de cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente, por cualquier causa,

antes de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba

sometido.

También cuando perece por caso fortuito, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de

la condición.

Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva.

El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador, anterior a

la muerte de éste o al cumplimiento de la condición suspensiva.

Renuncia al legado: Art.2521 “ El legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado.

Cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie, bajo

apercibimiento de tenerlo por renunciante.”

Caduca el derecho a renunciar al legado cuando el legatario lo ha aceptado.

La renuncia al legado puede efectuarse desde la apertura de la sucesión en todo tiempo, y una vez

realizada podrá ser retractada mediante una manifestación de voluntad expresa en sentido contrario.

Si se hubiera realizado la partición incluyendo en ella el bien legado, queda consolidado el derecho del

heredero adjudicatario sobre ese bien.

No hay un tiempo estipulado dentro del cual el legatario tiene que manifestarse acerca del legado. Es

por ello que cualquier interesado podrá requerir la fijación de un plazo para que el legatario se

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pronuncie. En caso de guardar silencio luego de vencido el plazo, se lo tendrá por renunciante al

legado.

El legado es indivisible y no puede repudiarse una parte del legado y aceptarse otra.